- •Міністерство внутрішніх справ України
- •Платон. Законы. // Платон. Сочинения в трех томах. Т 3. Ч. 2. М.: Мысль, 1972. -Книга девятая. С. 337-375.
- •Книга девятая Учение о преступлениях и наказаниях
- •Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. – м.: Мысль, 1983.
- •Аристотель Стагирит – древнегреческий философ (384-322 до н.Э.) политика Книга четвертая (δ)
- •Марк Туллий Цицерон
- •О Законах
- •Книга первая
- •Никколо Макиавелли. Государь. Пер. С ит. - м.: Планета, 1990. 84 с.
- •Глава I
- •Глава II о наследственном единовластии
- •Глава III о смешанных государствах
- •Глава IV
- •Глава VI
- •Глава VII
- •Глава VIII
- •Глава IX
- •Глава X
- •Глава XI
- •Глава XII
- •Глава XIII
- •Глава XIV
- •Глава XV
- •Глава XVI
- •Глава XVII
- •Глава XVIII
- •Глава XIX
- •Глава XXI
- •Глава XXII
- •Глава XXIII
- •Глава XXIV
- •Глава XXV
- •Глава XXVI
- •Глава XXVI. О гражданских законах
- •Глава XXVII
- •Глава VII о политическом или гражданском обществе
- •Глава VIII о возникновении политических обществ
- •Руссо ж.Ж. Об общественном договоре // Руссо Жан-Жак. Трактаты. М.: «Наука», 1969. - Книга 2. С. 167-191.
- •Книга II
- •Глава 1 о том, что суверенитет неотчуждаем
- •Глава 11 о том, что суверенитет неделим
- •Глава III может ли общая воля заблуждаться
- •Глава IV о границах верховной власти суверена
- •Глава V о праве жизни и смерти
- •Глава VI о законе
- •Глава VII о законодателе
- •Глава VIII о народе
- •Глава IX продолжение
- •Глава X продолжение
- •Глава XI о различных системах законодательств
- •Глава XII разделение законов
- •§I происхождение наказаний
- •§II право наказания
- •§ III выводы
- •§IV толкование законов
- •§V. Темнота законов
- •§ VI соразмерность между преступлениями и наказаниями
- •§ VII ошибки при установлении мерила наказаний
- •§VIII классификация преступлений
- •Введение в метафизику нравов
- •Об отношении способностей человеческой души к нравственным законам
- •Об идее и необходимости метафизики нравов
- •О делении метафизики нравов1
- •Введение в учение о праве
- •Строгое (strikte) право может быть представлено также
- •Приложение к введению в учение о праве
- •Деление учения о праве
- •Общее деление правовых обязанностей
- •Прирожденное право только одно-единственное
- •Деление метафизики нравов вообще
- •Деление по объективному отношению закона к долгу
- •Деление по субъективному отношению
- •Гегель г.В.Ф. Философия права. М.:«Мысль», 1990. Предисловие. Введение.
- •Предисловие
- •Введение
- •Деление
- •Історія філосОфІї права Вступ: Методи вивчення філософії права
- •Поділ теоретичних наук
- •Поділ філософських наук
- •Перехід до моральної філософії
- •Перехід до філософії права
- •Короткий огляд предметів, що викладаються в науці про право
- •Б. А. Кистяковский. В защиту права.
- •П.Рикер Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы философии, 1996. №4.
- •Фуллер л. Мораль права. К., 1999. Гл. 3, § 3. Правова мораль і поняття позитивного права. С. 94-114.
- •Поняття науки
- •V. Право як об'єднання первинних і вторинних правил 1. Новий початок
- •2. Ідея обов'язку
- •3. Елементи права
- •2. Розум у праві
- •2.1. Скепсис відносно скепсису щодо розуму
- •2.2. Право і мораль
- •2.3. Примусово-уповноважуючі регулювання
- •2.4. Антропологічні інтереси
- •2.5. Розум і демократія
- •Ховард Зер. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. Москва: моо Центр «Судебно-правовая реформа», 1998. – 354 с.
- •Глава 10 Восстановительные линзы
- •Преступление: насилие над людьми и отношениями
- •Понимание преступления Карательные линзы Восстановительные линзы
- •Восстановление как цель правосудия
- •Правосудие начинается с потребностей
- •Преступление порождает обязательства
- •У преступников тоже есть потребности
- •Вопрос ответственности
- •Понимание ответственности
- •Процесс должен давать полномочия и информацию
- •Правосудие прибегает к ритуалам
- •Остается ли место наказанию?
- •Две линзы
- •Понимание правосудия Карательные линзы Восстановительные линзы
- •Дворкин Рональд. О правах всерьез. М.: роспэн, 2004.
- •Глава 1. Юриспруденция
- •Глава 2 Модель норм I
- •1. Затруднительные вопросы
- •Глава 13. Борьба с преступностью как культура
- •13.1. Общечеловеческая сущность
- •13.2. Что есть право?
- •13.3. Уместное количество страданий
- •Кельзен Ганс. Чисте правознавство. К.: Юніверс, 2004. (Підрозділ 1.6. Правовий порядок)
- •1.6. Правовий порядок
- •1) Встановлювані правовим порядком акти примусу як санкції
- •2) Монополія на примус, якою володіє правова спільнота
- •3) Правовий порядок та колективна безпека
- •4) Примусові акти, що не мають характеру санкцій
- •5) Мінімум свободи
- •II. Право та мораль
- •7. Моральні норми як норми соціальні
- •8. Мораль як регулювання внутрішньої поведінки
- •Глава 12. Интегрированная юриспруденция: политика, мораль, история*
- •Бёрлин Исайя. Две концепции свободы. // Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. - с.19-43.
- •Две концепции свобод
- •Понятие позитивной свободы
- •Свобода и суверенность
- •Один и многие
2.4. Антропологічні інтереси
Соціальна філософія, яка спочатку додає відсутні визначення, а потім відкриває в них первісний розум, є не тільки доповненням соціології, але й складає їй конкуренцію та критикує (27) її. Вона бачить: на відміну від природного примусу у праві немає чужої людині сили, а є тільки самопокладені регулювання. Але вони постають перед індивідом, на відміну від його власних потреб, зовнішньою, зокрема соціальною силою, яка знову-таки зовсім по-іншому впливає на людину. Тож інакше, ніж у грі та спорті, принаймні частина правових правил встановлюється із приписів, які відрізняють право від організованої злочинності: люди мусять визнавати одне одного.
На які ж регулювання поширюється ця умова? Щодо них, то взагалі говорять, що людина змушена встановлювати регулювання лише через надзвичайну відкритість у тому, що робить і дозволяє собі робити, або, як говорить Ніцше у «Генеалогії моралі» (3 частина, розділ 13), є «найнезавершенішою за будь-яку іншу тварину». Він правильно вбачає, про що вже йдеться у «Вступі», у цій відкритості шанс для ризику і оновлень. Тому варто запитати, чому ж людина обмежує цей шанс, встановлюючи правові регулювання? Може вона боїться своєї відкритості та свободи?
У певному сенсі правильною буде позитивна відповідь. Регулювання обмежують свободу робити і дозволяти собі усе, що заманеться. А у випадку права людина невільна визнавати або відкидати певні обмеження свободи. На відміну від моральних приписів, ми змушені у даному випадку визнавати правові регулятиви. Але з іншого боку, вони слугують свободі дії, що має антропологічне обґрунтування. Пояснимо це на прикладі закону про покарання. Його антропологічні позакультурні засади утворюються трьома елементами: здатністю до насильства - людина може підняти руку на іншу людину, відсутністю захисного панцира, здатного витримати натиск сили, та браком стримування насильства проти інших людей. Згідно з основною засадою західноєвропейської антропології, людина - соціальна істота, яка потребує інших людей почасти просто для виживання (ключові слова: розмноження, потреба дітей у допомозі), почасти для приємного і доброго життя (ключові слова: переваги кооперації, відкриття себе з іншими, визнання іншими). Рефлексія правового інституту карного права не сумнівається в соціальній природі людини, але розширює поле зору і вказує та труднощі. Через обмеженість ресурсів людина є для інших не лише допомогою та доповненням, а також і конкуренцією, навіть загрозою, зумовленою здатністю до насильства.
Через це ускладнення те, що дотепер називалося просто "соціальною істотою», набуває якісно нового доповнення: (28) у позитивному сенсі - люди можуть допомагати один одному та доповнювати один одного, і в протилежному, негативному сенсі - соціальна істота як взаємозагроза.
Із розширеної соціальної антропології - кооперація плюс конфлікт - теорія карного права особливо наголошує на, як насправді езистенціально вагомій, загрозі від собі подібних. Оскільки йдеться про людей, з якими ми разом живемо, то людина тут виступає одночасно і потенційним злочинцем, і жертвою. Саме домінування небезпеки конфлікту над природним нахилом до кооперації робить карне право необхідним. Там, соціальні відносини складаються переважно із взаємодопомоги, яка надається завжди спонтанно, і, крім того, цей механізм діє надійно, а отже, проявляється виключно позитивна соціальна природа людини, карне право втрачає підґрунтя своєї дії.
Коли б не було ніякого обмеження свободи, то все було б дозволено і можливо було б фізично вбивати людей, обкрадати їх, погрожувати насильством. Оскільки карне право забороняє ці вчинки, воно захищає свободу дії. Саме ця обставина і пояснює інтеркультурну значущість цього права. Воно оберігає важливі і навіть життєвонеобхідні людині, незалежно від її культурної приналежності, речі. Адже їй, так само незалежно від культур, можуть погрожувати; у деяких культурах така загроза сильніша, у інших - слабкіша, але вона існує в усіх культурах Тим самим, правда, постає попереднє завдання - запобігання порушенням свободи представниками свого виду. Право розв'язує його однаковим ставленням до кожного, одночасно і межуючи його свободу - наприклад, забороняючи вбивство та забезпечуючи право на життя. У цьому всьому присутній правовизначальний розум.
Наступне, пов'язане зі свободою, завдання право виконує регулюючи власність. Але тут йдеться не лише про володіння майном. Так само важливим є і володіння робочою силою. Якби не існувало ніякого права, то людині відкривалась би тільки можливість власності, тобто фізичного володіння речами та слугами. Вона б не розпоряджалася ані випущеними з рук речами, ані тими, про які йшла суперечка з іншими; відпадали б також і угоди про право помешкання, послуг тощо. За відсутністю права, вирішальними стають виключно потреби та сила; лише право робить речі та послуги причетними до свободи. Саме право, по-перше, взагалі уповноважує людину на такі відносини зі свободою, по-друге, як докладно викладене приватне право, (29) визначає конкретний характер таких відносин, а при порушенні регулятивів вважає правовий позов недійсним. Зрештою, право - тут ми знову повертаємося до карного права - оберігає вільні стосунки від насильства з боку інших людей. Право виконує тут принаймні три функції і усі вони слугують свободі дії.
Кант вирізняв в антропології два аспекти. «Фізіологічне людинознавство досліджує те, що робить природа з людиною, прагматичне, - що вона сама, як вільно діюча істота, робить із собою, або може і повинна робити» («Антропологія з прагматичної точки зору», Акад. вид. VII, 119). До теорії права належать обидва аспекти. Фізіологічний аспект розкриває подвійну здатність бути жертвою і виконавцем насильства, а також відсутність вродженого його стримування. Прагматичний аспект показує, що людина тільки тоді є і залишається дієздатною, коли вона, за допомогою права, відповідає на загрозу своїй дієздатності. Він ще доповнює це: крім того, що право необхідне для виживання - і вже тому існує в усіх культурах - воно має ще й додаткову цінність. І сприяє тому, у чому також зацікавлені всі культури, - доброму, справедливому, коротко кажучи, гуманному життю. Тому те, що можна назвати антропологічною необхідністю права, обіймає собою два моменти: право як необхідність для виживання людини та для її гуманного життя.
До «намірів» природи можна пристосовуватися, але ми завжди залишаємося залежними від них; соціальні ж регулювання, навпаки, можна оминати. Цій небезпеці свідомого правопорушення правовий примус протистоїть за допомогою санкцій. Означену ситуацію можна виправдати кінечністю людського розуму. Оскільки можна лише сподіватися, а не покладатися на внутрішні приписи, самоприборкання або на правослухняність, почуття справедливості, стає необхідним зовнішнє, соціальне обмеження. Але ненадійність внутрішніх обмежень сама по собі Ще не виправдовує примусу. Для того, щоб санкції були проявами не сили, а соціального розуму, мають бути укладені правила, дотримання яких може вимагати, у разі їх порушення, правового примусу. Ознакою відмінності правового примусу від злочинного насильства є примусове уповноваження, яке стосується лише порушення взаємності.
За винятком уповноважень, право здійснює свої різноманітні функції за допомогою різних санкцій. Порушення карних законів загрожує санкціями в їх вузькому сенсі, отже, покаранням; порушення ж (цивільно-правових) формальних приписів (зо) (про шлюб, заповіт, договір купівлі-продажу), навпаки, своїм наслідком скасування передбаченого правового акту. Навіть соціологи права занадто мало уваги звертають на те, що право виконує дві різні функції у відповідності з двома видами правових норм. Так, карні закони, оберігаючи від зазіхань на здоров'я та життя, на власність та репутацію, заперечуючи партикулярне насильство, безпосередньо служать правовому розуму. Але не тільки у регулятивному характері, а й у самих, спрямованих проти насильства, нормах, проявляється не лише субсидіарний, а й первісний розум права. У випадку ж формальних приписів, навпаки, право занепокоєне тільки тим, щоб в певних межах люди однозначно і безпомилково знали про здіснення правового позову, а також про те, що в ньому відбулося. Ці приписи та норми, навпаки, не запитують про розумність правового акту; дійсним тут є лише інструментальний, у кращому випадку - прагматичний розум.
Окрім норм заборони і дозволу, існують ще й регулювання уповноваження. Наприклад, як визначення щодо повноліття, вони дозволяють самостійно здійснювати певні правові акти. У цій сфері також і праву випадає мати щось зовнішнє як своє (речі, послуги), отже бути установою власності. Оскільки, як вже було показано, людина як тілесна істота не може бути вільною без власності, тут має місце вроджений розум; він може бути розумом, що вказує на певні обсяги свободи (про природно-правові теорії власності див. Merle 1996; протилежна позиція у Dagognet 1992).
Різним видам розуму притаманні різні способи реагування, інша граматика. У карному праві реакція категорична - що, до речі, є завжди бажаним: вбивства, крадіжки, образи принципово виключаються із кола легітимних дій. У випадку ж формальних приписів реагують гіпотетично: відкритим є питання, чи взагалі є бажаним відповідний правовий акт; але той, хто його хоче, мусить дотримуватися відповідних настанов. Нарешті, в уповноваженнях має місце момент вродженого розуму у його третьому регулятивному різновиді, це - не категоричні заборони, і не гіпотетичні вимоги, а, скоріше, категорично запропоновані дозволи. Пропонується правопорядок, надання взагалі відповідних уповноважень, наприклад, щодо власності, в той час, як детальна розробка уповноважень обумовлюється конкретним порядком власності, а не чинниками природного розуму.
В нормах, визначених вродженим розумом, виникає додаткове питання щодо модальності: правопорядок звільняється від (31) турботи про регулювання чи ж зобов'язаний це робити? У першому випадку - праву дозволяється втручатися, норми належать до другого ступеню розуму, у другому ж випадку - право мусить втручатися, вони є вже складовою частиною першого ступеню, належать до правовизначального розуму. Розглянемо це питання дещо детальніше, торкаючись категоричних заборон. Порівняння права говорить на користь другої опції. Щоправда, відомі нам правові суспільства по-різному формують карне право; але спільним для них є визнання карного права взагалі. Крім того, спільною є переважна частина визначення того, що вважається правопорушенням; крадіжки, позбавлення честі, пограбування, сексуальне насильство та вбивство у різних суспільствах рівно вважаються діями, що підлягають покаранню.
А втім, подвійний систематичний аргумент є вагомішим за порівняння права. По-перше, названі заборони слугують не тільки своєму автору, а також і адресату, а саме: таким чином, що група потерпілих від примусу (заборони), постраждалих від нього, зливається з групою тих, кому він забезпечує перевагу, по-друге, поза таким злиттям правовий примус неможливо відрізнити від кримінального насильства. Мафія може організувати свій примус лише у вигляді регулювань; але, зрештою, її примус служить лише тому, хто його організує, - мафіозі; отже, автор і адресат, група тих, хто виграє, і група потерпілих, розпадаються. Якщо мафія спочатку створює проблему, насильство, щоб потім запропонувати її розв'язання у вигляді відкупу, плати за безпеку, право розв'язує напередзадану проблему, а саме: загрозу взаємного насильства. Оскільки категоричні заборони належать до права як такого - навіть право, що складається тільки з цивільного права, потребує їх охоронних обмежень, Скільки ці заборони qua (через) заперечення насильства ео ipso (само собою) реалізують соціальний розум, вони належать дo правовизначального розуму.
Щоб досягти тієї дієвості, якої вимагав ще П.Я.А. Фейєрбах, категоричні заборони повинні бути спроможними висунути, всупереч своїй альтернативі, насильству, щось більше за нього, щоб або цілком запобігти йому, або ж припинити його там, де воно, попри все, ще існує. Задля цих обох опцій - цілковито субсидіарно щодо норм, які заперечують насильство, і разом з тим необхідної - право, зі свого боку, пов'язується з насильством. Це і є третій елемент визначення. Але суспільство потребує цього зв'язку, щоб силою протистояти постійно загрожуючому антирозуму.
(32)Щоправда, сучасні інституції можуть виродитися у просте насильство. Та це відбувається не повністю, оскільки протинасильство як уповноважена сила (potestas) залишається понятійно відмінним від простого приватного насильства (violentia). Але у своїй дії перше перетворюється на просте насильство там, де воно замість того, щоб забезпечувати взаємну охорону людей від насильства, в свою чергу, виступає у такому вигляді, користуючися для цього посиленим апаратом влади. Хоча цю можливість не можливо принципово виключити, але через відповідні запобіжні заходи її імовірність дуже зменшується. Тому занадто легко викликати скепсис щодо розуму, коли той, посилаючись на постійну загрозу небезпеки зловживання, вважає інституції проти насильства раціонально індиферентними.
«Санкційно озброєними», як говорив Дюркгейм (1896-1915,10), виступають не тільки правові норми, а й звичаї, мораль та умовності. Оскільки і тут також може мати місце ідентичність тих, хто виграє і тих, хто несе збитки, поняття, яке вживалося до цього часу, залишається неповним. За відомим визначенням Макса Вебера, за право відповідає зумисне створений для цього штаб людей («Господарство і суспільство», параграф 6; аналогічний сенс має у Дюркгейма і поняття «держава»: 1896-1915, 4 лекція). Якщо цей, між іншим, четвертий визначальний елемент, інтерпретувати нейтральним щодо розуму, тоді він означатиме віддиференціювання і професіоналізацію, але при цьому зникає з поля зору та обставина, що право протягом тривалої часу не мало власного професійного стану, проте здійснював завдання, виконанню якого служить «штаб людей». У недостатньо диференційованих суспільствах право також поширюється не лише на тих, кого воно безпосередньо стосується, й на непричетних, які, крім цього, стають необхідними як у випадку тієї чи іншої правової суперечки, так і відповідно в усі інших випадках; вони здійснюють судочинство.
Оскільки регулювання не можуть застосовувати самі себе, то завжди при їх застосуванні зазнає шкоди їх розумна мета, однакове ставлення до кожного; запобіганню цьому і служить посада позапартійного третього, судді. Ця посада сама по собі не може гарантувати однакового ставлення до всіх; але вона підвищує імовірність здійснення того, що вимагав від посадовців Аристотель: бути «тільки охоронцями та слугами закону” («Політика» III 16, 128 7а, 20-22). Ще більше посилюється імовірність такого ставлення там, де виконання посадових (33) обов'язків підпорядковано регулюванням, застосування яких у розвинутих правових державах контролюється ще вищими судовими інстанціями.
Точно визначене поняття права взагалі виникає лише через поєднання трьох важливих ознак правового примусу. У кожному елементі: (1) регулятивному характері, (2) санкціях та (3) публічній владі, включаючи контроль через позапартійних третіх осіб, - безпосередньо чи опосередковано - проявляється розум. На цій підставі, організоване з правової точки зору суспільство як таке може розраховувати на нього. Але оскільки соціальний розум існує не лише у правовій формі, а також і поза правововизначальним та правовонормативним розумом, остільки, отже, неможливо задовольнятися будь-яким правовим порядком, відповідне суспільство не є цілком і повністю розумним, проте воно розумне в елементарному сенсі. Там, де панує право, панує також і розум; завдяки своїй самоорганізації у формі права, суспільство підпорядковується певним вимогам розуму; і навпаки, право є невід'ємною приналежністю розуму. Таким чином, розум наставляє людину вступати у правові відносини з собі подібними.
Протягом історії суспільства право набуває все більшої ваги. Починаючи з заборони розглядати ненароджене як просту річ та з таких буденних речей, як наймання житла чи купівля автомобіля, одруження чи розлучення і далі - до заборони вбивати, красти, до права наслідувати, сучасне життя постає букетом правових зобов'язань, який постійно поповнюється. Чи додає це суспільству розуму? Чи передбачає зростання влади права, оправування (Verrechtlichung) також збільшення соціального розуму? Щоб вказати на лише один аспект, перефразуємо вислів Дюркгейма (1896-1915/1991, 85): «Чим сильніша держава, тим більше поважається індивід» і запитаємо, чи можна також стверджувати: «Чим сильніше право, тим більше поважаються індивіди?»
Оправування знову-таки обмежує поле дій індивіда. Крім того, воно передбачає зростання бюрократизації, зменшення гнучкості. Далі, воно сприяє ствердженню такої позиції, як дотримання зобов'язань, одночасно зменшуючи сили ініціативи та творчості, послаблюючи при цьому гру та мистецтво, бажання відкривати («дух дослідника») та підприємницькі здібності. Крім того, цьому процесу притаманний антидемократичний характер. Адже він робить повсякденні дії залежними від професійних правових консультантів, а обмежуючи компетентність (34) правового здорового глузду, зменшує здатність громадян самостійно сперечатися протягом більшої частини свого життя, не вдаючись при цьому до значних правопорушень або правових спотворень. Стисло: посилення права не позбавлено проблем.
Оцінюючи розум, слід насамперед розрізняти два виміри зростання ролі права. Там, де правом вперше охоплюються певні сфери, можна цілком слушно стверджувати про зростання розуму, щоправда, не просто так, а лише настільки, наскільки долаються свавільна думка та приватна сила. Інший вигляд має подальша регламентація сфери, вже охопленої правом. Тут виникає надмір, який не посилює, а навпаки, зменшує розум.
Щоправда, альтернативою виступає не усунення правових регламентацій. Адже принаймні почасти проблематичним є неї саме верховенство права, а його близький різновид: поступальна кодифікація, котра витісняє звичайне право; далі - та занадто вузька, задужо регламентуюча кодифікація, котра обмежує право основних застережень; такі поняття, як «вірність і віра» або «добрі звичаї», а також «справедливість», мають подвійну цінність: судді вони дозволяють бути справедливим, як у окремому випадку, так і взагалі; а правовому громадянину - зрозуміло, якщо судді протягнуть йому руку - допомагають зменшити залежність від професійної правової допомоги. Щоправда, тут виникає небезпека, що судді, особливо у вищих інстанціях, розширять судову владу і сприятимуть створенню судової держави (див. розд. 12).
Дивно, що вже давно висловлюються нарікання щодо занадто сильної регламентації. Попри справедливість цих нарікань, вона бадьоро крокує далі. Тут не може бути й мови про розум у праві.
Загальне застереження: наскільки значним є внесок права до соціального розуму, настільки ж неприпустимим є перебільшення розумного характеру права. Неможливо бути впевненим ані у тому, що правова форма завжди підвищує соціальний розум, ані у тому, що не існує альтернативи соціальному розуму у вигляді права. Зрештою, серед права можна пошукати альтернативи домінуючій формі права. Існує неформальне право, крім того, існують арбітражні та узгоджувальні інстанції і насамперед можливість здійснювати правовий примус тільки у застиглій формі авторитарних санкцій або заяв про нечинність.