Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГА...rtf
Скачиваний:
67
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Глава 1. История возникновения и развития кондикционных обязательств

§ 1.1. Зарождение и развитие

кондикционных обязательств в римском праве

Возникновение обязательств вследствие неосновательного обогащения (condictiones sine causa).

Для наиболее полного и всестороннего изучения института неосновательного обогащения, выявления причин противоречий при его толковании и разрешения спорных вопросов рассмотрим истоки возникновения и преобразования данного вида обязательств. Конечно, римское condictio sine causa отличается от современного кондикционного обязательства, нормы о котором содержатся в Гражданском кодексе РФ и в нормативных правовых актах других стран. Однако, на наш взгляд, всестороннее изучение характеристик института обязательств вследствие неосновательного обогащения в действующем российском законодательстве невозможно без анализа источников римского права. Нужно взглянуть на развитие исследуемых правоотношений в динамике, в идеале - из прошлого через настоящее в будущее <*>.

--------------------------------

<*> Клеандров М.И. Об исторической составляющей в научных юридических исследованиях // Вестник Тюменского государственного университета. 2004. N 1. С. 127.

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник "Римское частное право" (под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского) включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2004.

Наша задача существенно облегчается наличием в юридической литературе исследований Г. Дернбурга "Пандекты (обязательственное право)" (1900 г.) и Д.Д. Гримма "Лекции по догме римского права" (1914 г.). Эти работы и поныне являются одними из основных источников для изучения регламентации кондикционных обязательств в римском праве. В современной российской романистике интересен созданный на основе указанных сочинений труд "Римское частное право" (1994 г.), вышедший под редакцией профессоров И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. Заслуживает также серьезного изучения труд Д.В. Дождева "Римское частное право" (1996 г.). Авторы указанных исследований излагают основные положения о кондикционном иске в римском праве, которые в той или иной степени нашли отражение в существующем гражданском законодательстве. Исследованию кондикции в римском праве уделена значительная часть диссертационного исследования А.В. Слесарева "Обязательства вследствие неосновательного обогащения" (2000 г.).

Рассмотрим случаи неосновательного обогащения, нашедшие отражение в специальных исках римского права. В основу названия иска condictio лег. Обогатившийся неправильно должен был возвратить потерпевшему неправильно полученное, а этот последний мог взыскать то, что отдал или потерял посредством иска, который назывался condictio ("condictio" (лат.) - получение). Иск condictio был сходен со старым цивильным иском actiones (иск из формулы), а отличался от него тем, что в нем отсутствовала ссылка на основание, из которого возник иск. Такие иски называли абстрактными. Так, истец мог потребовать с помощью condictio платежа известной суммы. Причем в формуле не указывалось, обязан ли ответчик уплатить эту сумму по договору займа или на основании специального письменного договора, лишь бы долг в этой сумме существовал.

В Римской республике существовали специальные иски, предусматривающие отдельные типичные случаи неправомерного обогащения, которыми охватывались лишь отдельные виды обязательств, и общий субсидиарный иск condiction sine causa. И хотя специальные иски имели много общего друг с другом, каждая из типовых моделей правового регулирования, реализуемая при их заявлении, была рассчитана на применение в определенных фактических обстоятельствах. Поэтому попытки применения алгоритма одной такой юридической конструкции к отношениям неосновательного обогащения, которым соответствовал другой вид кондикционного иска, не давали желаемого результата защиты нарушенного права <*>.

--------------------------------

<*> Данному вопросу посвящено исследование, результаты которого обнародованы в статье: Новак Д.В. Эволюция кондикции в римском частном праве // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей / Ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2004. С. 381 - 429.

Выделяют следующие случаи неосновательного обогащения, нашедшие отражение в специальных исках римского права, возникающих в связи с существованием кондикционных обязательств:

1. Иск о возвращении недолжно уплаченного (condictio indebiti). Он мог быть предъявлен тем, кто, ошибочно полагая, что кому-то обязан, доставил другому лицу какое-нибудь благо, подлежащее денежной оценке. Тот, кто передал ценности с намерением платежа, скорее желал прекратить сделку, чем вступить в новый договор.

Целью иска было в одних случаях - возвратить все поступившее к противной стороне, в других - возвратить одно только наличное обогащение последнего или вернуть недолжную вещь, если она была предоставлена вместо другой, которую следовало передать по существующему обязательству. Для возникновения указанного иска требовалось соблюдение следующих условий: а) во исполнение предполагаемой обязанности (solvendi causa) ответчику было доставлено какое-нибудь благо, имеющее денежную ценность (например, была передана вещь, прощен долг и т.п.); б) предполагаемой обязанности по отношению к данному лицу не существовало в действительности. Иск не имел места, если имелось хотя бы натуральное обязательство, т.е. обязательство, не пользующееся исковой защитой, но имеющее все же юридическое значение или даже простое требование приличия; в) наличие извинительного заблуждения. Извинительным заблуждением по общему правилу считалось только наличие фактической ошибки, а не юридической. Бремя доказывания лежало на истце, который должен был доказать факт уплаты и наличие обстоятельств, которые вызвали в нем ошибочные предположения о существовании долга. "Но если он (должник) уплатил, зная, что он не должен, то обратное истребование не имеет места", - писал Ульпиниан <*>. Если такой оговорки не существовало бы, то даритель, являвшийся стороной договора дарения, всегда мог бы оспорить свое дарение, сославшись на субъективный факт своей осведомленности о юридической необоснованности собственных действий. Condictio indebiti не допускался, если уплата была произведена ex causa judicati, т.е. во исполнение судебного решения <**>.

--------------------------------

<*> Памятники римского частного права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Титул IV. Книга 12. М.: Зерцало, 1997. С. 360.

<**> Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1914. С. 340.

По данному иску в римском праве были установлены пределы ответственности приобретателя. Если ответчик добросовестный, он обязан вернуть только свое наличное обогащение, т.е. имущественную выгоду, которая у него осталась ко времени предъявления иска. Таким образом, он ответственности (дополнительных расходов) не нес, а риск случайной гибели нес истец (потерпевший). Если же ответчик знал об отсутствии долга, он был обязан "вернуть" все, что ему досталось от истца, независимо от того, продолжало имущество находиться у него в действительности или нет. Однако в этом последнем случае к ответчику предъявлялся не иск о возвращении недолжно уплаченного, а иск о возмещении убытков. Ответчик, соответственно, не возвращал неосновательно полученное, а возмещал убытки истца, что часто различается в объеме средств. На наш взгляд, эта модель ответственности приобретателя стала отправной точкой для определения последствий неисполнения кондикционных обязательств в возникавших впоследствии правовых системах и во многом сохранилась со времен римского права в существующих нормах гражданского права различных государств.

Здесь необходимо отметить, что, по мнению некоторых авторов, именно возникновение обязательств вследствие исполнения кредитором недолжного и является тем общим признаком, по которому следует отличать кондиционные иски в римском праве от иных <*>. Мы не можем с ними согласиться, так как в основе condictio indebiti лежат действия сторон, когда они полагают, что между ними существуют обязательства, тогда как в перечисленных ниже случаях стороны действовали исходя из других обстоятельств и иных целей.

--------------------------------

<*> Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996. С. 546.

2. Иск о возврате предоставления, цель которого не осуществилась (condictio causa data causa non secuta). Действовало правило: "Кто доставил что-либо другому лицу в предположении, что наступит известное событие, тот может, если его предположение не сбудется, требовать от принимателя возврата переданного ему". Поэтому названный иск предъявлялся в тех случаях, когда одно лицо получало за счет другого какую-нибудь имущественную выгоду ввиду определенной цели (основания - causa). Ожидаемое событие могло состоять в известных действиях стороны или в чем-либо другом. Например, были переданы вещи в качестве приданого в связи с ожидаемым браком или была уплачена определенная сумма для организации поездки лица в другой город с целью решения проблем лица, передавшего денежные средства. Для возникновения у стороны права на иск было необходимо, чтобы указанное предположение не сбылось, при этом безразлично, произошло ли это по вине ответчика или вследствие действия случая <*>. Предмет иска в целом сходен с иском condictio indebiti.

--------------------------------

<*> Дернбург Г. Пандекты (обязательственное право). М., 1900. С. 460.

3. Обогащение в предположении будущего бесчестного обстоятельства, постыдного или неправомерного основания (condictio ob turpem causam). Указанный иск предъявлялся, если основание переноса собственности нарушало добрые нравы. При этом порочное намерение должно было наблюдаться только на стороне выгодополучателя. Например, денежная сумма выплачивалась с тем, чтобы получатель не совершил убийства. Данное могло быть истребовано обратно, если даже действие было выполнено. В этом случае действие являлось позорным только по отношению к получившему выгоду, а не по отношению к представляющему ее. Сюда Г. Дернбург, в частности, относил вымогательство, принятие денег за то, чтобы воздержаться от обнародования пасквиля, или платеж, произведенный с целью получить обратно поклажу, которую депозитарий вопреки своей обязанности отказывался возвратить без вознаграждения <*>. Если же обе стороны соучаствовали в противной нравам сделке, то применялись нормы об ответственности за виновные противоправные действия.

--------------------------------

<*> Дернбург Г. Указ. соч. С. 450.

4. В отдельный вид исковых требований иногда выделялось требование возврата украденного (condictio ex causa furtiva), принципами которого определялось содержание двух предшествующих исков (condictio causa data causa non secuta и condictio ob turpem causam) <*>.

--------------------------------

<*> Дернбург Г. Указ. соч. С. 448.

Вещи, полученные посредством кражи, не становились собственностью вора и могли быть виндицированы собственником. Однако с целью предоставления истцу больших удобств для истребования своих вещей был допущен также и кондикционный иск для возврата полученного посредством кражи. Возникает вопрос: не является ли этот иск деликтным? Бесспорно, он предполагал деликт - кражу, но в основе его лежал факт обогащения, т.е. данный иск имел под собой как реальное основание, так и реальную цель - возвращение. Возможно, поэтому данный иск относили к кондикционным. Он мог быть предъявлен только тем, за чей счет обогатился вор, т.е. собственником вещи. В этом отличие рассматриваемого иска от деликтного иска, который давался всякому заинтересованному лицу, например хранителю. Ответчиком по этому иску являлся только вор, а не все участники (организаторы, пособники и т.п.). Иск допускался и против наследников похитителя. Предметом иска являлось похищенное имущество. При этом похититель считался должником, просрочившим по исполнению обязательства. Вследствие этого он отвечал за случайную гибель вещи, обязан был уплатить высшую цену похищенной вещи в промежуток времени между похищением и присуждением. Кроме того, похититель обязан был возвратить не только плоды, полученные им, но и те, которые мог бы получить потерпевший от имущества, если бы оно не было похищено. Благодаря перечисленным особенностям данный вид кондикционного иска был максимально близок по признаку результативности для потерпевшего с деликтным иском, так как в обоих случаях присутствовали все признаки полного возмещения ущерба.

5. Возврат полученного по незаконному основанию (condictio ex iniusta causa). Иск применялся в случаях насильственного лишения земельного участка, мог быть заявлен с целью истребования вещей, взятых одним из супругов у другого (применять к взаимным отношениям между супругами понятие furtum (воровство) находили неудобным). Требования возврата уплаченного проигрыша в случае недозволенности игры, возвращения ростовщических процентов, плодов, потребленных недобросовестным владельцем, также заявлялись посредством указанного иска.

Иски condictio ob turpem causam, condictio ex causa furtiva и condictio ex iniusta causa имели одинаковую особенность. Наряду с объективным моментом, выражавшимся в обогащении одного лица за счет другого, вследствие чего обязательства возникали по тем же основаниям, как и реальные контракты (поэтому их причисляют к obligationes quasi ex contactu), здесь имел место и субъективный момент - недобросовестность обогатившегося.

Общий иск вследствие неосновательного (sine causa) обогащения - condiction sine causa предъявлялся в силу одного факта неосновательного обогащения за чужой счет без ближайшего определения, в случае отсутствия основания обогащения с самого начала или в случае, когда основание прекратилось (causa finita) или не получило осуществления <*>. Следовательно, предполагалось, что он мог быть предъявлен исходя из присущих ему свойств во всех случаях, когда имело место неосновательное обогащение. Фактически же он применялся, если не было оснований для предъявления перечисленных выше специальных кондикционных исков. Если неосновательное обогащение - это результат действий сил природы, действий сумасшедшего или раба, то применялся указанный иск. В основе condictiones sine causa всегда лежал принцип: никто не должен обогащаться за чужой счет несправедливым образом.

--------------------------------

<*> Памятники римского частного права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Титул IV. Книга 12. М.: Зерцало, 1997. С. 367.

Группа исков condictio sine causa в римском праве разделялась на:

а) случаи, в которых приобретение было неосновательным с самого начала (представление лицу дано по ошибке, выбытие имущества явилось следствием действия сил природы и т.п.);

б) случаи, в которых приобретение стало неосновательным впоследствии (нахождение вещи у одаряемого при отмене дарения за неблагодарность или сохранение у кредитора долговой расписки, несмотря на погашение долга и т.п.).

Место обязательств вследствие неосновательного обогащения (condictiones sine causa) в системе римского гражданского права.

А.В. Слесарев верно указывает, что первоначально главное деление обязательств по признаку основания их возникновения сводилось к противопоставлению обязательств из договора обязательствам из правонарушений <*>. В конце существования Римской республики правовое регулирование сферы обязательств подверглось переменам и нововведениям. Профессора восточных юридических школ, стремясь к исчерпывающей классификации правовых конструкций, дополнили их список. Было указано, что помимо контракта и деликта существуют иные источники обязательств: подобные контрактам и подобные деликтам. Возникла четырехчастная систематика источников обязательств (ex contractu, ex quasi contractu, ex delicto, ex quasi delicto) <**>.

--------------------------------

<*> Слесарев А.В. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: Дис... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 8.

<**> Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996. С. 433.

Термином "обязательства как бы из договора" стали обозначаться обязательства, возникающие при отсутствии между сторонами договора, но по своему характеру и содержанию сходные с обязательствами, возникающими из договоров. Давая такое название обязательствам, римские юристы делали практические выводы о том, что возникающие в этих случаях спорные вопросы об условиях и пределах ответственности сторон разрешаются применительно к соответствующим договорам. В данном случае обязательства возникают или из односторонних сделок, или некоторых иных фактов, не являющихся ни договором, ни недозволенным действием <*>, включая факт неосновательного обогащения. Также к обязательствам quasi ex contractus относились обязательства, возникающие из ведения чужих дел без поручения (negotiorum gestio) (см. § 3.6).

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Учебник "Римское частное право" (под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского) включен в информационный банк согласно публикации - Юристъ, 2004.

<*> Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 1994. С. 502.

От кондикционного иска (condictio) и сами обязательства получили название кондикционные обязательства (condictiones). Понятия "иск condictio" и "иск, возникший на основе обязательства вследствие неосновательного обогащения" не тождественны. С помощью condictio защищались стипуляционное обязательство, обязательство из займа и другие. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в римском праве являлись лишь одним из случаев применения кондикционного иска. Чтобы отличить condictiones от договора займа (mutuum), обеспечения, выплачивавшегося истцом на предмет поддержания иска, и покрытия издержек в случае проигрыша дела (stipulatio), которые также защищались посредством condictio, в более позднее время их стали называть condictiones sine causa, указывая этим на то, что возникают они вследствие неосновательного (sine causa) обогащения.

Таким образом, обязательства вследствие неосновательного обогащения (condictiones sine causa) возникли в третьем периоде Римской республики как один из видов quasi contractus.

Римские правоведы считали, что неосновательное обогащение может состоять:

- в прямом увеличении имущества (например, в приобретении права собственности, получении обязательственного требования, в уничтожении какого-нибудь права, ограничивающего право собственности), т.е. в приобретении имущества;

- в неуменьшении имущества (например, в сохранении вещи, хотя она должна была быть передана другому, в непроизводстве известного расхода), т.е. в сбережении имущества.

В зависимости от предмета иска юристы различали:

- иски о возврате определенной денежной суммы;

- иски о возврате определенной вещи;

- иски о возврате другого обогащения.

Причины возникновения и сохранения condictiones sine causa.

На наш взгляд, очень важно верно определить те обстоятельства, что послужили основанием для возникновения кондикционных обязательств и являются причиной существования данного института в современном гражданском законодательстве.

Существует мнение, согласно которому объективной предпосылкой для заявления кондикционных требований была необоснованная задержка передачи квиритской собственности. Иск из задержки передачи имущества постепенно вытеснялся иском из отпадения основания для приобретения права собственности. Следует признать, что в древнем цивильном праве не было создано юридических средств, способных вернуть то, что было дано без всякого основания, если только эта передача была произведена с соблюдением всех форм. Во втором периоде Римской республики кондикционные иски стали средством против такого правильного по форме, но неправильного по существу обогащения за чужой счет <*>. Существует также точка зрения, в соответствии с которой кондикционные иски возникли первоначально на почве договорных кредитных отношений <**>. Также юристы оправдывали существование этого вида иска тем, что ошибочную уплату долга рассматривали как дачу денег взаймы. Иск, предъявляемый мнимому должнику, стал считаться кондикционным иском. На наш взгляд, изначальная функция иска condictio sine causa заключалась в том, что он мог быть предъявлен, когда без правовых оснований вещи одного лица были фактически потреблены другим лицом или смешались с вещами другого лица. Собственник вещей, утратив возможность предъявить виндикационный иск для их истребования, предъявлял кондикционный иск. Несмотря на различные точки зрения на вопрос о том, какие события стали первопричиной возникновения исследуемого способа защиты гражданских прав, бесспорно, что с появлением кондикционных обязательств юристы обрели нормы, позволяющие принимать как законные, так и справедливые решения.

--------------------------------

<*> Петражицкий Л.И. Иски о "незаконном обогащении" // Вестник права. 1900. N 1. Ч. 1. Т. Х. С. 18.

<**> Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1914. С. 339.

Сделаем попытку определить круг тех обстоятельств, в связи с которыми данный институт не прекратил своего существования, а в той или иной форме сохранился в правовых системах большинства государств мира. При этом нормы о нем во многом повторяют положения норм Римской республики и всегда незначительны по объему по отношению к объему норм об иных видах обязательств. Важно ответить на вопрос: "Почему законодатели так консервативны при регламентации кондикционных обязательств".

По нашему мнению, само возникновение института говорит о существовании элемента справедливости в восприятии права (в ипостаси законодательства) и связано с ним. Папиниан писал: "Кондикция, проистекающая из понятий честного и справедливого, введена для того, чтобы истребовать то, что принадлежит одному и находится без оснований у другого" <*>. Подтверждением обоснованности данного высказывания является тот факт, что в соответствии с римским правом кондикция не допускалась, если обогащение не имело правовых оснований, но являлось следствием выполнения одним лицом нравственного долга перед другим.

--------------------------------

<*> Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Титул VI. Книга 12. М.: Зерцало, 1997. С. 367.

Чаще всего стороны являются сторонами обязательственных отношений, возникших на основании договора. В таком случае они либо взаимовыгодно выполняют обязанности по отношению друг к другу, либо рискуют быть привлеченными к ответственности на основании положений заключенного договора. Обе эти ситуации возникали, разрешались и регламентировались на протяжении всей истории человечества. Поэтому регламентация договорных отношений в процессе развития норм гражданского права становилась все более детальной, вариативной, полной. Реже встречается ситуация, когда нет виновных, но имущество перешло к иному лицу безосновательно. В связи с этим правоприменителю постепенно становилось ясно, что в указанном случае возникает несправедливость при формировании имущественных сфер субъектов права, значит, имущественные отношения должны были быть отрегулированы таким образом, чтобы эти обстоятельства можно было преодолеть. В.К. Розенблюм в конце девятнадцатого столетия писал: "Существование кондикционных обязательств обусловлено общими началами права и справедливости" <1>. Л.И. Петражицкий находил в них отражение требований норм "интуитивного права", в отличие от "позитивного права" <2>. Н. Полетаев видел назначение кондикционного иска в том, чтобы ликвидировать расхождение между отвлеченными и конкретными правовыми основаниями обогащения <3>. Г. Дернбург считал, что функция кондикции в сглаживании различия между формальной и материальной сторонами закона <4>. Р. Штаммлер объяснял причину появления этого иска в расхождении "технически оформленного" и "истинного" права <5>.

--------------------------------

<1> Розенблюм В.К. Иски из неправомерного обогащения в практике сената. Т. 1. Кн. 2. М.: Юридический вестник, 1889. С. 279.

<2> Петражицкий Л.И. Иски о "незаконном обогащении" // Вестник права. 1990. N 1. Ч. 1. Т. Х. С. 21.

<3> Полетаев Н. Иски из незаконного обогащения // Журнал гражданского и уголовного права. 1892. Кн. 3. С. 33.

<4> Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1900. С. 447.

<5> Stammler R. Zum Lehre von ungerechtvertigten Bereicherrung in BGB. Halle, 1903. S. 31.

По нашему мнению, все перечисленные авторы писали об одном явлении и одинаково объясняли его цели. При этом каждый из них имел свой особый взгляд на роль права, место закона в функционировании общества. Автор применял ту терминологию, которая наиболее соответствовала его правопониманию и использовалась в соответствующем учении о праве (естественно-правовая теория, историческая, психическая, нормативистская и т.п.). На наш взгляд, право должно реализовывать высшую справедливость, отличающуюся от представлений о справедливости отдельно взятой личности тем, что она (высшая справедливость) реализуется в равной степени по отношению к каждому. В то же время представляется верным мнение К.И. Скловского о том, что добрая совесть не может быть исчерпывающим образом определена даже доктринально, а тем более легально <*>. В.В. Витрянский с полным основанием указывает на то, что ни в Гражданском кодексе РФ, ни в каком-либо ином федеральном законе определить какие-то подходы, параметры, понятия добросовестности, справедливости, разумности в принципе невозможно <**>. Однако факт расширения регламентации института кондикционных обязательств и содержание новых норм о нем свидетельствуют о желании российского законодателя создать действенные правовые механизмы для обеспечения реализации общих начал гражданского законодательства.

--------------------------------

<*> Скловский К.И. Применение норм о доброй совести в гражданском праве России // Хозяйство и право. 2002. N 9. С. 79.

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В. Витрянского "Новый Гражданский кодекс и суд" включена в информационный банк согласно публикации - "Хозяйство и право", 1997, N 6.

<**> Витрянский В.В. Гражданский кодекс и суд // Вестник ВАС РФ. 1997. N 7. С. 132.

Следует отметить, что при исполнении кондикционных обязательств реализуются следующие общие начала гражданского законодательства: равенство участников отношений, неприкосновенность собственности, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав (п. 1 ст. 1 ГК РФ), которые были сформулированы еще в Римской республике. Мы считаем обоснованным мнение А.А. Чукреева о том, что гражданскому праву имманентно общее требование добросовестности к участникам имущественного оборота, которое является принципом отрасли. Принцип добросовестности - это обязанность участника гражданских правоотношений при использовании своих прав, осуществлении своих законных интересов, исполнении своих обязанностей проявлять должную заботливость о соблюдении прав и законных интересов других участников имущественного оборота <*>. На наш взгляд, исполнение кондикционного обязательства в полной мере обеспечивает реализацию наряду с вышеперечисленными принципами и принципа добросовестности. Кондикционные обязательства призваны восстанавливать нарушенную имущественную сферу субъекта, реализуя принцип добросовестности. Кроме того, гарантия целостности имущественной сферы участников гражданского права обеспечивает их интерес к максимально эффективной деятельности и реализует их свободу.

--------------------------------

<*> Чукреев А.А. Субъективные условия применения санкций гражданского законодательства о предпринимательской деятельности: Дис... канд. юр. наук. Тюмень, 2003. С. 28.

Итак, возникновение кондикционных обязательств явилось объективно необходимым, закономерным правовым явлением, отразившим систему сложившихся в римском обществе отношений.

При исследовании римского периода истории развития кондикционных обязательств мы пришли к определенным выводам. Хотя в римском праве существовало несколько различных случаев, когда могли быть предъявлены требования о возврате неосновательного обогащения, каждый из которых имел свои отличительные признаки, уже в то время существовал общий субсидиарный иск condiction sine causa. Однако в классическом римском праве не было выработано формулы, которой можно было бы охватить все юридические факты, порождающие право на кондикцию. Так, само название иска - "иск вследствие неосновательного обогащения" - не содержало в себе конкретного юридического факта, лежащего в его основании. При рецепции норм римского права в большинстве государств был сохранен лишь один иск, тождественный общему субсидиарному иску condiction sine causa. Эти факты свидетельствуют о том, что любая классификация кондикционных обязательств по признаку тех или иных обстоятельств, приведших к их возникновению, не будет эффективной. Основным признаком всех обстоятельств, служивших основанием для предъявления иска condiction sine causa, является отсутствие правового основания для обогащения должника, а не причина, по которой возникло такое обогащение.

При анализе объема исполнения должника по иску о возвращении недолжно уплаченного (condictio indebiti) можно прийти к выводу об особой правовой природе анализируемых обязательств. Если лицо не знало о неосновательности своего обогащения, оно возмещало убытки только в пределах своего фактического обогащения и не несло риска случайной гибели имущества. Следовательно, функцией кондикционных обязательств изначально было изъятие имущества, полученного без вины приобретателя. Данный вывод подтверждает также анализ объема ответственности должника в случае обогащения в предположении будущего бесчестного обстоятельства, постыдного или неправомерного основания (condictio ob turpem causam) и кражи (condictio ex causa furtiva).

Положения действующего законодательства, как отечественного, так и зарубежного, демонстрируют уже достаточно четкое выделение обязательств вследствие неосновательного обогащения в ряду внедоговорных, охранительных обязательств и позволяют нам оценить их конструкцию с более "прочных" позиций системы частного права. Вместе с тем сегодня мы с полным основанием можем констатировать, что развитие данного вида обязательств происходит в целом в полном соответствии с задачами, поставленными перед ним еще римскими юристами. Труды римских юристов содержат указания на большинство особенностей кондикционных обязательств, существующих в действующих правовых системах. Задачами следующих поколений цивилистов стали систематизация и кристаллизация их идей. Следует признать, что до сегодняшнего дня задача эта в полной мере не решена. Очевидно, что в процессе данного исследования многие теоретические положения о кондикционных обязательствах будут рассматриваться с учетом положений, сформулированных еще во времена существования Римской республики.