Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
rimskoe_pravo_Fizlitsa_i_yurlitsa.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
2.21 Mб
Скачать
  1. Невозможность исполнения - она прекращает обязательство и освобождает должника от ответственности за неисполнение только в том случае, если нет вины должника.

  2. Слияние должника и кредитора в одном лице (конфузия)

  3. Смерть субъектов при обязательствах имеющих строго личный характер.

  4. Утрата правосубъектности (capitis deminutio)

  5. Истечение срока

  6. Истечение исковой давности. Для многих правовых отношений время считается юридическим фактом. Это значит, что истечение определенного срока способно привести к приобретению права либо наоборот к его утрате.

Например, лицо которое ведет себя по отношению к определенной вещи как собственник, хотя и не имеет права собственности на нее, может при наличии определенных условий превратиться в собственника ввиду истечения установленного законом срока (приобретательная давность).

С другой стороны, неосуществление определенного права опять же в течение установленного законом срока способно привести к потере данного права (утрата права на наследство, утрата сервитута).

По воззрениям римских юристов способность времени создавать или прекращать правоотношения не является свойством самого времени. Это качество лишь в отдельных случаях приписывается времени объективным правопорядком. Это означает, что только в определенных законом случаях и только при наличии определенных условий истечение времени способно привести к приобретению или утрате права (приобретательная давность и погасительная давность).

Лишь в Средние века появилась идея о распространении единой давности на все виды правоотношений (так что ошибочно получая проценты по чужому долгу в течение срока приобретательной давности мнимый кредитор мог превратиться в истинного кредитора ввиду факта истечения давности). Эта теория была популярна еще в начале 19-го века, но потом была отвергнута.

Существо исковой давности состоит в том, что иск не может быть предъявлен в суде после истечения опреленного срока с момента возникновения юридической возможности для предъявления данного иска. Давность погашает любую возможность принудительного осуществления права /то есть и эксцепцию выставить нельзя, и зачет произвести/.

Изначально институт исковой давности римскому праву известен не был.

Потом преторы стали вводить для отдельных видов исков законные сроки, в течение которых они могли быть предъявлены. Эти сроки являлись пресекательными.

Это означало, что срок был установлен не для предъявления иска, а для существования самого права, которое защищается данным иском. Истечение времени само по себе становилось фактором, погашающим данное право, а вовсе не то, что в течение этого срока не был предъявлен иск. Просто для данного права отведен особый срок существования.

Практическое отличие законного срока от исковой давности состоит в том, что законный срок не может быть приостановлен в своем течении на том основании, что у потенциального истца объективно не было возможности предъявить иск (а исковая давность допускает и приостановление и перерыв).

В 424 г. император Феодосий II ввел общую исковую давность в 30 лет для почти всех исков, оставив иные сроки только для тех исков, которые раньше имели законный срок.

Для некоторых видов исков, предъявляемых церковью, этот срок был длиннее - 40 лет.

Однако и эти сроки теперь стали сроками исковой давности, то есть допускали приостановление и перерыв.

Срок исковой давности истекает лишь с истечением последнего дня срока, поскольку его истечение приводит к потере права (в тех случаях, когда истечение срока наоборот приводит к приобретению права, действует противоположный принцип - срок истекает с наступлением, а не с истечением последнего дня).

1. Определение начального момента для течения исковой давности. Она начинает течь с момента, когда возникает право на иск (cum actio nata est). Этот момент можно определить следующим образом:

  1. Для права собственности и иных вещных прав - исковая давность течет с момента, когда кто-либо противоправно воспрепятствует осуществлению данного права.

  2. При обязательствах воздержаться от какого-либо действия право на иск возникает, когда тот, кто обязан воздержаться от действия, совершит это действие.

  3. При обязательствах совершить некое действие право на иск возникает с момента, когда можно требовать исполнения этого действия.

Перерыв исковой давности означает, что истекшее время не идет в счет. После перерыва начинается новая давность.

Основания для перерыва:

  1. Предъявление иска в суд.

  2. Признание должником своей обязанности (в форме уплаты процентов, или выдачи новой расписки, или установлением поручительства или залога, или просьбой должника об отсрочке).

Приостановление исковой давности - оно означает, что на какое-то время давность может перестать течь ввиду ее приостановления по какой-либо причине, но после устранения этой причины течение давности возобновляется. Таким образом к новому сроку причисляется истекшее до приостановления давности время.

Основания приостановления:

  1. На время несовершеннолетия управомоченного лица.

  2. Наличие юридических препятствий для предъявления иска (moratorium, иск против наследника, который попросил срок на инвентаризацию наследства).

  3. Наличие уважительных физических препятствий для предъявления иска (взятие в плен истца, его отсутствие по государственному делу, тяжелая болезнь).

Незнание управомоченного лица о своем праве на иск не исключает ни начала, ни продолжения исковой давности (если только оно не вызвано извинительным заблуждением).

Однако, незнание местонахождения ответчика, против которого должен быть предъявлен иск - является по римскому праву уважительной причиной, которая приводит к приостановлению исковой давности.

Исковая давность применяется не ex officio, а по заявлению ответчика (с помощью эксцепции).

Последствия истечения исковой давности - погашается право на иск, но не само право, защищенное данным иском:

  1. Например, если вещь, являющаяся объектом права собственности, затем правомерно поступит в фактическое обладание собственника, она не может быть у него истребована в судебном порядке тем лицом, которое ранее могло бы противопоставить иску данного собственника эксцепцию со ссылкой на истечение исковой давности.

  2. Если вещь поступает во власть лица, не являющегося правопреемником ответчика, который мог ссылаться на истечение исковой давности, то она может быть истребована собственником у этого нового владельца.

  3. В отношении обязательственных требований по образцу законных сроков римские юристы склонялись к тому, что истечение давности погашает само обязательственное право, защищенное данным иском (то есть долг выплаченный после истечения исковой давности может быть истребован назад как неосновательное обогащение).

В современном праве - не так (платеж совершенный после истечения срока исковой давности все равно действителен).

В основе института исковой давности 2 идеи:

  1. Обеспечить прочность оборота путем обеспечения незыблемости прав.

  2. Представление о том, что истец который в течение долгого времени не предъявляет иск по-видимому утратил интерес к исполнению.

Зачет (compensatio) (Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том III. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2003. С. 401 – 409)

Это погашение взаимных встречных требований.

Для зачета требуются:

  1. зрелость (то есть наступление срока исполнения) встречных требований

  2. определенность содержания требований

  3. однородность требований (то есть нельзя производить зачет денег за вино или муки за зерно).

Возможен частичный зачет (если требования не равноценны).

Зачет совершается:

  1.  на основании договора сторон о зачете

  2. или на основании одностороннего заявления одного из участников взаимных встречных обязательств.

При договоре о зачете прекращение одного требования обусловливается погашением другого, встречного требования. Поэтому, если одно из этих встречных требований не существует, или не погашено данным договором по причине того, что кредитор не был управомочен им распорядиться, то другое встречное требования продолжает существовать, а не подвергается зачету. В этом отличие договора о зачете от простого прощения долга.

Зачет заменяет собой платеж. Изначально в архаическом римском праве зачет на основании одностороннего заявления был невозможен.

Лишь в преторской практике был допущен зачет односторонним волеизъявлением в следующих случаях:

  1. Банкиры (argentarii) имели право предъявлять иски своим клиентам только с зачетом собственных долгов клиентам. Таким образом, банкир мог требовать от клиента только разницу между тем, что клиент должен ему, и тем, что он должен клиенту. Если банкир предъявил иск не произведя зачета, он проигрывал процесс в целом как допустивший pluspetitio

  2. Покупатель имущества несостоятельного должника (emptor bonorum), если он взыскивал то, что были должны обанкротившемуся должнику лица, которые сами были его кредиторами по другим обязательствам, и входили в состав конкурсных кредиторов, должен был произвести взыскание с вычетом (deductio) того, что банкрот должен был этим лицам. При этом в отступление от общих правил о зачете здесь не требовалось ни однородности взаимных требований, ни зрелости (наступления срока). Таким образом, конкурсные кредиторы свои долги банкроту обязаны были платить только постольку, поскольку эти долги превышали его задолженность им.

В остальных случаях возможность зачета зависела от усмотрения судьи, который мог допустить зачет. А мог и не допустить. Однако при императоре Марке Аврелии было введено правило, что если притязанию истца ответчик противопоставит эксцепцию со ссылкой на наличие у него встречного требования (exceptio doli), то суд обязан произвести зачет. В таком случае судья вычитал из цены иска встречные требования ответчика, и разницу присуждал истцу.

Однако по римскому праву само по себе существование годных к зачету взаимных встречных требований не приводило к их взаимному погашению. Для этого требовалась эксцепция ответчика в процессе о взыскании долга, либо соглашение сторон о зачете. С момента, когда требования приобрели необходимые для зачета качества (зрелость, однородность, взаимность), обе стороны получают право на их зачет путем выставления противнику exceptio compensationis.

Кроме самих взаимных кредиторов и должников, в ряде случаев римское право признает возможность зачета за третьими лицами.

1) поручитель может предъявить к зачету кредитору требование основного должника к тому же кредитору, поскольку в принципе поручитель имеет право противопоставить кредитору все те возражения, которые вправе противопоставить основной должник. 2) Должник по корреальному обязательству может предъявить к зачету встречное требование своего содолжника по данному обязательству, если тот связан с ним договором товарищества, и в силу этого является содолжником по корреальному обязательству. По аналогии следует предположить, что должник мог предъявить к зачету кредитору по корреальному обязательству то требование, которое он имел к его сокредитору по корреальному обязательству. 3) При уступке права требования (цессии) должник (debitor cessus) может предъявить к зачету цессионарию то требование, которое он имел против цедента на момент denuntiatio (уведомления о состоявшейся цессии).

Зачет не допускается:

  1. в отношении требования о возврате полученного неправомерными действиями

  2. в отношении требований об уплате алиментов (предоставлении содержания)

  3. в отношении требований о возврате переданного на хранение, в том числе при depositum irregulare

  4. в отношении некоторых требований казны (фиска) и муниципий.

Эксцепция о зачете, как всякая эксцепция, освобождает ссылающегося на нее ответчика от обязательства с момента, когда наступили объективные условия для ее применения, а не с момента заявления эксцепции. По этой причине при определении последствий произведенного зачета принимается во внимание не момент вынесения судебного решения, а тот момент, когда оба встречных требования сделались годными для зачета.

Эти последствия состоят в следующем:

  1. с указанного момента начисление процентов по обоим обязательствам погашается

  2. прекращается просрочка должника со всеми ее невыгодными последствиями

  3. если должник произвел платеж, не зная о том, что у него есть встречное требование, дающее ему право на зачет, то он не просто сохраняет возможность предъявить это требование к взысканию.

В качестве альтернативы у него также есть право истребовать как неосновательное обогащение (посредством condictio indebiti) то, что было им уплачено, так как он уплатил то, к уплате чего он не был обязан (поскольку у него была эксцепция, при помощи которой он мог устранить направленное против него требование).

7.3. Замена лиц в обязательстве

Легче всего ее осуществить посредством новации.

Ее неудобства - отпадают все ранее существовавшие для прежнего об-ва средства обеспечения (залог, поручительство). Кроме того, для новации с целью замены личности кредитора необходимо согласие должника на заключение нового договора, что затрудняет положение кредиторов.

Требовалось выработать форму замены личности кредитора, которая бы не приводила к замене самого прежнего обязательства новым.

Допущение перехода обязательств по наследству создало подобный прецедент.

Дальше его распространили на переход прав требования между живыми (inter vivos).

Это было сделано путем модификации института прямого представительства.

Старый кредитор назначал нового своим процессуальным представителем (поверенным). Этот поверенный вел процесс от имени доверителя, однако взысканное с должника он имел право оставить себе (procurator in rem suam - поверенный в своем деле).

Неудобства этой формы - возможность для доверителя в любой момент отменить поручение, а также прекращение договора поручения смертью доверителя. Кроме того, доверитель сохранял право и самому получить долг с должника, и заключить с ним мировую сделку.

Новый кредитор мог быть спокоен только в том случае, если он успел предъявить иск и довести дело до литисконтестации, ибо только с этого момента прежнее обязательственное отношение прекращалось и возникало новое процессуальное об-во, в котором кредитором выступал уже он.

Требовалось придать замене личности кредитора бесповоротный (безотзывный) характер. То есть требовалось создать механизм передачи не полномочий по осуществлению права требования, а самого этого права требования. <opentest4< font="">Этот институт называется цессия - уступка права требования.</opentest4<>

Цессионарию - тому, кому уступлено право требования, стали давать иск с фикцией, как будто он является наследником цедента (т. е. прежнего кредитора). Таким образом он получил возможность действовать от собственного имени и в своих интересах, и считалось что кредитор изменился в том же самом обязательстве.

Окончательное оформление этот институт получил в позднеримском праве, когда было установлено специальным законом, что после извещения должника о состоявшейся цессии (denuntiatio) право требования цедента тут же прекращается, а цессионарий его приобретает.

Чаще всего цессия происходила во исполнение договора купли-продажи права требования, однако могла быть и цессия по закону (например лицо, вынужденное выплатить собственнику возмещение за утраченную вещь - к примеру арендатор- могло потребовать, чтобы собственник уступил ему иски против непосредственного виновника утраты вещи).

Здесь же - beneficium cedendarum actionum в Юстиниановом праве (кредитор получивший долг с поручителя обязан уступить ему свои иски против основного должника).

Цедент несет ответственность за действительность, но не за осуществимость уступленного требования.

Поскольку уступается право требования по уже существовавшему обязательству, то сохраняются все поручительства и залоги, но с другой стороны должник вправе противопоставить цессионарию все те возражения, которые он мог противопоставить цеденту.

Цессия - абстрактный договор. Она действительна и имеет бесповоротный характер независимо от того, исполнена ли или действительна ли сделка послужившая основанием для совершения цессии.

Цедент обязан передать цессионарию все то, что он получит от должника уже после совершения цессии, а равно все док-ва наличия права требования.

Объектом цессии могут служить не только обязательственые требования, но и вещные (виндикационные притязания).

Не могут быть цедированы права требования имеющие строго личный характер (алименты, моральный вред при iniuria).

В Поздней римской империи в рамках борьбы с ростовщичеством было установлено, что купивший денежное право требования цессионарий не может требовать с должника больше, чем он сам уплатил за него плюс законные проценты (lex Anastasiana).

Перевод долга (пассивная делегация) - всегда происходит только с согласия кредитора, так как замена личности платежеспособного должника на неплатежеспособного может нанести ущерб его интересам. (Подробнее см.: Кривцов А. С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и в современном гражданском праве. М. «Статут». 2003. С. 266 - 309

7.1. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение ( Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом 1. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2005. С. 224 – 311)

Исполнением обязательства признается совершение тех действий, которые составляют предмет данного обязательства.

Исполнение должно соответствовать условиям, установленным договором или законом (время, место, характер исполнения).

Без согласия кредитора не допускается замена предмета исполнения, будь то полная или частичная. Например, заменой исполнения будет предоставление вещи вместо денег или исполнение обязательства по частям. Однако в позднеримском праве допущено и исполнение обязательства по частям по воле должника.

Если у данного должника есть несколько однородных долгов по отношению к данному кредитору, и не ясно, исполнение какого именно из этих обязательств произведено, то считается исполненным то обязательство, которое наиболее обременительно для должника. Таким образом, в первую очередь исполняется цивильное, а не натуральное обязательство, процентное, а не беспроцентное, обеспеченное залогом или поручительством, а не простое и т. д.

Разумеется, это имеет место в том случае, когда сам должник в момент исполнения не указал, какое именно обязательство он исполнял. Однако при прочих равных и в отсутствие специального указания должника выбор того, какое же именно обязательство считать исполненным, принадлежит кредитору.

Исключение из правила о точном соответствии исполнения предмету обязательства - datio in solutum. Юстиниан разрешил должникам передавать кредиторам вместо денег свои земельные участки.

Исполнить обязательство может любой, и кредитор не имеет права отказаться от предложенного ему исполнения. Исключением из этого правила являются обязательства, имеющие строго личный характер. Более того, обязательство считается исполненным третьим лицом и помимо воли должника, кроме случая, если с его стороны был специальный запрет на исполнение обязательства третьим лицом за него.

Принять исполнение может сам кредитор, либо назначенный им представитель, либо лицо, которое было указано должнику кредитором при установлении обязательства как лицо, управомоченное принять исполнение. В отличие от представителя (или от сокредитора) такое лицо не вправе совершить новацию или простить долг. Равным образом, оно не приобретает самостоятельного права требования против должника, поскольку по общему правилу римское право не допускает договоров в пользу третьего лица, не участвовавшего в заключении договора.

Что касается лица, не уполномоченного на принятие исполнения, то его действия по принятию исполнения будут negotiorum gestio, так что обязательство будет считаться исполненным только в том случае, если он передаст полученное кредитору или тот просто выразит одобрение произведенного третьему лицу исполнения.

Если исполнение состоит в передаче движимой вещи, то вместо ее передачи можно прибегнуть к судебной депозиции (в Риме - депозиции в храме), в том случае, когда кредитор отсутствовал или был неизвестен или отказывался принять исполнение. Впрочем, кредитор приобретал право собственности на депонированный предмет лишь приняв его, так что должник до этого момента имел право взять его назад.

Должник мог также продать непринятый предмет за счет кредитора или даже выбросить его. (Пример: Дигесты Юстиниана. Том III / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2003. С. 637)

Впрочем, если продавец заинтересован, то он может предъявить к кредитору иск о принятии исполнения. (Пример: Дигесты Юстиниана. Том III / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2003. С. 663)

Время исполнения

Если специально не указано, то исполнения можно требовать немедленно. Однако чаще для него подразумевается разумный при данных обстоятельствах срок - например, если А обязался доставить вещи Б из другого города, то разумным будет минимально возможный срок для перемещения этих вещей из пункта Б в пункт А без чрезмерной спешки.

Срок исполнения может быть прямо определен соглашением сторон.

In dubio (то есть при двусмысленности условия о сроке) предполагается что срок исполнения указан в интересах должника, поэтому допускается досрочное исполнение, если не оговорено иное.

Место исполнения

Оно может определяться характером обязателства (например, передача земельного участка).

Если место исполнения определено сторонами договора, то ни в каком другом месте должник не имеет права исполнить обязательство, а кредитор не имеет права требовать его исполнения в другом месте.

Если место исполнения определено альтернативно (в Эфесе или в Капуе), то выбор места исполнения принадлежит должнику.

Если место исполнения не определимо, должник может исполнить обязательство там, где он застанет кредитора, и обязан исполнить там, где этого потребует кредитор, предъявляя иск (то есть по подсудности - либо в родной для должника муниципии, либо в Риме).

Факт исполнения может быть доказан выдачей специальной расписки (apocha). Кроме того, наличие у должника ранее выданной им кредитору расписки, либо если она разорвана, создает презумпцию того, что обязательство было исполнено.

Просрочка

Просрочка должника - это виновное неисполнение обязательства в надлежащий срок.

Просрочка кредитора - это виновное непринятие исполнения в надлежащий срок.

Просрочка наступает с момента, когда можно предъявить иск, то есть требовать исполнения обязательства по суду. Соответственно, невозможна просрочка по натуральному обязательству, по обязательству, относительно которого было pactum de non petendo, и конечно по обязательству, для которого еще не наступил срок исполнения.

Кроме того, для начала просрочки требуется сделать должнику напоминание (interpellatio, appellatio). Правовой эффект просрочки порождает только напоминание, сделанное в надлежащем месте и в надлежащее время.

Без напоминания просрочка наступает только по обязательствам из деликтов («считается, что вор всегда в просрочке» - fur semper moram facere videtur).

Также важно помнить правило: dies interpellat pro homino – «срок напоминает вместо человека», то есть напоминание необходимо, только если точный срок установлен не был.

Также просрочка наступает автоматически, если напоминание невозможно сделать. Например, наследники не приняли наследство или местонахождение должника неизвестно.

Последствия просрочки

На просрочившую сторону возлагается риск случайной гибели предмета исполнения. Например, на хранителя и ссудополучателя с момента просрочки переходит риск случайной гибели вещи.

При этом просрочивший должник компенсировал стоимость погибшей вещи по ее наивысшей цене от момента заключения договора до дня присуждения. То же правило действует в отношении вора.

При т.н. исках "доброй совести", допускавших начисление процентов, должник платил проценты за время просрочки по денежному обязательству.

При исках строгого права это было невозможно, поэтому специально договоривались о неустойках на случай просрочки.

Кроме того, по искам доброй совести должник обязан был возместить плоды как полученные, так и те, которые он мог бы получить.

Договором могло быть обусловлено право другой стороны отступиться от договора в случае просрочки должника. Например, lex commissoria - на случай неуплаты должником в срок покупной цены - при этом покупатель терял и данный им задаток.

Просрочка кредитора

Для кредитора его просрочка означает обязанность возместить расходы должника, связанные с непринятием исполнения (расходы на прокорм раба или животного, на аренду склада и т. п.)

<closetest4< font="">Риск случайной гибели вещи в такой ситуации падает на кредитора, а должник перестает отвечать за легкую небрежность. Более того, в ряде случаев (как мы видели на примере с выливаемым вином) должнику дается даже право уничтожить не востребованную вещь, если ее сохранение способно нанести ему несопоставимый ущерб.</closetest4<>

Последующим обновлением обязательства или соглашением о невостребовании долга стороны могут "очистить" просрочку (purgatio), то есть избавить просрочившую сторону от ответственности за ее последствия. В учебнике И. Б. Новицкого написано, что прекращение действия просрочки не уничтожает уже возникших ее последствий, однако это относится не к заключенному pactum de non petendo, а к исполнению, произведенному с просрочкой.

Расторжение договора осуществляется обычно contraria consensu, но иногда и в одностороннем порядке. Так, допускают расторжение договора в одностороннем порядке договоры товарищества и поручения.

7.2. Прекращение обязательства помимо исполнения

Прощение долга – осуществлялось в 2-х формах:

  1. Акцептиляция (acceptilatio) – формальный акт признания обязательства исполненным. (Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом 1. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2005. С. 310 – 325)

  2. Соглашение о непредъявлении требования (pactum de non petendo). Отличие такого соглашения от акцептиляции состоит в том, что кредитор не прекращает обязательство, а отказывается от осуществления своего права требования в отношении данного должника.

Практический пример: при наличии 3-х солидарных должников акцептиляция, произведенная одним из них, погасит обязательство для всех троих. Напротив, состоявшееся соглашение о непредъявлении требования кредитора с одним из солидарных должников дает должнику, который был стороной соглашения, право противопоставить эксцепцию со ссылкой на это возражение против иска кредитора, однако соглашение не прекращает обязательство и таким образом не освобождает от ответственности остальных двух содолжников, которые в соглашении не принимали участия и права на возражение против иска кредитора не приобрели.

  1. Новация (novatio – то есть «обновление» обязательства). (Подробнее см.: Дигесты Юстиниана. Том VII. Полутом 1. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М., 2005. С. 206 – 225)

Для новации требуется «нечто новое» (aliquid novi) в содержании обязательств. Например, возможна замена личности субъекта в обязательственном отношении (при Юстиниане - и объекта), добавление или наоборот снятие срока или условия.

Новация имеет место, только если стороны прямо выразили намерение заменить ранее существовавшее обязательство новым. В противном случае новое обязательство просто присоединялось к предыдущему, а не заменяло его. Как правило, для совершения новации прибегали к стипуляции.

Вариант новациии в классическом праве - литисконтестация. В этом случае имела место «необходимая новация» (novatio necessaria), то есть принудительное обновление обязательства, которое было следствием предъявления иска.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]