Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Особенная часть ГП.rtf
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
549.27 Кб
Скачать

Экзамен летом: 2 задачи по методике (посложней и попроще) выучить все легальные дефиниции поименнованных договоров (названных в ГК)

Страхование

Цель страхования — элеминировать эвентуальные риски (т. е. которые могут произойти в будущем)

Запомнить п.1 ст 929 ГК

Регулируется не только ГК , но и ФЗ и другими кодификациями (специальными нормами о специальных видах страхования — морское, медицинское и т. п.).

Есть довольно специфические виды страхования- например, по достижении определнного возраста — несколько теорий о по поводу данного страхования — 1) это вид займа, 2) товарищество, 3)договор сбережения средств, 4) особый вид договоров

Страховая сумма — та сумма, на которую имущество было застраховано, а страховое возмещение — это та сумма, которая выплачивается для покрытия вызванных убытков

Принцип страхования : нету интереса — нету страхования (нельзя застраховать дом своего соседа, если только у тебя нет интереса — аренда и т. п.)

Интерес должен быть либо равен,либо больше страхового возмещения, т. е. сумма страхового возмещения не должна быть больше страхового интереса.

Интерес должен быть правомерным (не должен быть связан с любым нарушением законодательства) — ст. 928 ГК

Возможно застраховать разные риски у разных страховщиков (у одного от пожара, у другого — от наводнения и т. п.)

Страховой случай прямо указывается в договоре — является существенным условием договора. ст. 942 говорит о существенных условиях договоров страхования. Страховой случай — это не условие договора по ст. 157, а элемент существенного элемента договора. Также обязательно должна указываться страховая сумма.

Страхование может быть неполным, двойным.

Также существует такое понятие как сострахование — это означает, что несколько страховщиков (при наступлении страхового случая — множественность должников на стороне страховщиков, несут солидарную ответственность).

Возможна система первого риска — это означает, что страховое выплачивается в пределах всей страховой суммы полностью, в отличие от общего правила ( общее правило гласит, что страховое возмещение к убыткам, также пропорционально как страховой сумма к интересу)

Страхование не может способствовать обогащению и это должно быть доказано. Для этого проводятся расчеты, проводится экспертиза.

Франшиза — освобождение страховщика от выплаты какой-то определенной суммы (например, устанавливается франшиза 10 000 руб., если наступает страховой случай на сумму меньше или равной 10 000 руб. - страховщик освобождается от выплаты). 2 вида франшизы : 1) условная — сумма, если вред выходит за ее пределы — оплачивается полностью все убытки и 2) безусловная — выплачивается сумма, за вычетом суммы франшизы (в нашем случае, - 10 000 руб.)

Страховщик — обладает специальной правоспособностью (только страхует). ФССН — фед. служба страх. надзора. Страховые организации должны отвечать определенным требованиям, это лицензируемая деятельность.

Страхователь — любое лицо ( главное,чтобы был интерес)

Страховой агент — действует от имени страховщика

Форма договора страхования — конститутивная форма договора — то есть если форма не соблюдена, он ничтожен. Есть разные способы оформления договора — это либо единый документ (договор страхования — так и называется), либо путем вручения и принятия страхового полиса, а возможно вручение и договора , и полиса. В страховом полисе прописываются основные условия договора, типовые правила.

Характеристика договора: возмездный, спор насчет того, консенсуальный он или реальнный (ст. 929 п.1 и ст. 957 не дают в совокупе ответа,а путают), Новиков указывает, что договор может быть как реальным, так и консенсуальным, однако, общее правило договора по закону (ст. 951 п.1) — конструкция реального договора.

Полис сам по себе подтверждет условия договора, может быть и формой договора если один полис , или условие договора -если передается с договором. Полис может быть именным или на предъявителя. Полис не является ценной бумагой. Возможен и полис как договор - разовый или генеральный. На основе генерального полиса — выдаются разовые полиса (например, это касается поставки товаров). В суде бывает, что возникает коллизия между разовым и генеральным полисом, предпочтение отдается разовому.

Есть такое явление — Правила страхования (должны быть зафиксированы на полисе, или отдельно передаются страхователю, эти правила могут изменяться, стороны могут какие-то вычеркнуть и совсем не применять).

Сам договор страхования имеет такое свойство, что кто-то в этом договоре точно проиграет (алеоторность) (либо страховщик в страховом случае выплачивает, либо договор заканчивается, а случай не наступил , а страхователь делал страховые взносы)

Содержание договора:

Обязанности страховщика — основная обязанность - нести риск; несмотря на то, что по сути, это его единственная обязанность , он проделывает огромную работу- делает расчеты и т. п., а при наступлении страхового случая -выплата страховой суммы.

Обязанности страхователя — своевременно вносить плату (страховую премию), если от него зависит и имеет возможность — должен принять разумные меры для уменьшения убытков при наступлении страхового случая.

К страхованию не применяются Закон о защите прав потребителей! (конструкция не подходит)

Если страхуется здоровье, и лицо само себе наносит вред — соответственно страховщик ничего не выплачивает.

Страховщик освобождается от выплаты : и в случае воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, а также в случаях, возникших вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов (п.1, п.2 ст. 964).

Страховщик также освобождается от выплаты и при ненадлежащем уведомлении.

Возможно изменение страховых правоотношений (общие положения в общей части -про обязательства, особенности -в главе 48 ГК). Возможна замена страхователя, например, при смене собственника имущества, но при этом он должен вовремя уведомить страховщика.

Уступка требования по страховой выплате может происходить в силу закону (цессия).

Возможна замена выгодоприобретателя — страховщик должен быть также быть уведомлен.

Возможна и замена застрахованного лица — страховщик должен быть уведомлен + в договоре может быть прописано согласие страховщика на такую замену. При личном страховании — нужно согласие страховщика и страхователя , а также согласие застрахованного лица.

Возможен перевод долга по страховой выплате.

Существуют общества взаимного страхования (некоммерческая организация) — участники это общества и участвуют в страховании друг друга.

Прекращение страхования

Страховой риск может прекратиться и по иному основанию, нежели указанному в договоре (например, застраховал от пожара, а его смыло) — договор прекращается. Также договор прекраться и в случае страхования предпринимательской деятельности, а потом лицо перестало быть предпринимателем.

Страхователь может в одностороннем порядке отказаться от страхования

Суброгация (переход к страховщику прав требования страхователя на вомещение ущерба) — это законная цессия, как говорилось выше. Согласие должника здесь не требуется, переход прав требования происходит по закону. Право требования переходят со всеми атрибутами — с обеспечением, с возражениями и т. п. Суброгация — возможна только в деликтном правоотношении.Суброгацию нужно отличать от регрессного право требования. Оно возникает в силу закона (например, по ОСАГО). При регрессе -возникает новое обязательство, а при суброгации — остается старое. Общее правило в страховании — суброгации, однако возможен и регресс (но регресс не может предполагаться, только в случае прямого указания в законе, как при ОСАГО). Возможен вариант, когда предъявление требование как к причинителю вреда, так и к его страховщику (такая схема работает в туристическом деле, однако в таком случае — невозможно взыскать моральный вред; такие возможности прямо указываются в специальном законе,например, в законе о туристической деятельности).

Возможны и такие варианты: страхователь получает страховую выплату, после того как убытки были возмещены причинителем (получает выплату и от причинителя, и от страховщика) — будет неосновательное обогащение за счет страховщика; страхователь получает выплату от страховщика, а потом от причинителя вреда — в данном случае неосновательное обогащения за счет причинителя вреда (так как закон прямо указывает, на альтернативность выбора, с кого взыскивать — то Новиков утверждает, что здесь солидарная ответственность страховщика и причинителя, особенно если они оба осуществляют предпринимательскую деятельность).

Кому возвращать кондикцию: 2 варианта — в зависимости от осведовленности причинителя о произошедшей суброгации — 2 варианта развития событий — либо будет считаться исполнившим свои обязанности, либо неисполнившим.

Абандон – отказ страхователя от своего права на застрахованное имущества в пользу страховщика, а страховщик должен выплатить всю его стоимость. Этот отказ – односторонняя сделка. Страховщик наделяется правом собственности даже помимо своей воли (Новиков).

Впервые это понятие появилось в морском праве. 2 точки зрения на вопрос: нужно ли заключать сделку, для того чтобы право собственности перешло (кто-то считает, что да, кто-то, что нет)

Отдельные виды страхования

  1. Страхование риска профессиональной ответственности. Свою деятельность страхуют адвокаты, нотариусы, оценщики, арбитражные управляющие, турфирмы. Для них это обязательно. Страхователями могут быть не только физ. лица, но и юр. лица. Ответственность страхуется за свой счет (сами нотариусами, адвокатами, турфирмами и т.п.)

ОСАГО – страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей. ФЗ «об ОСАГО» и Правила ОСАГО, установленные Постановлением Правительства РФ.

Страховщик может не производить страховую выплату в ряде случаев: например, в ОСАГО – а) если есть состояние алкогольного опьянения, 2) при совершении умышленного действия и т.п. Все поводу к отказу в выплате указаны в ФЗ «об ОСАГО».

  1. Страхование банковских вкладов – страхование вкладов до 700 тыс. руб. (при вариациях : если 2 вклада по 700 тыс. в 1 банке – страхуется только 700 тыс., а вот в разных банках возможно застраховать вклады по 700 тыс.)

  1. Страхование жизни и здоровья пассажиров транспорта – это вид личного страхования. Страхователь – перевозчик. Это так называемый рамочный договор. 2 юридических факта: 1) сделка перевозчика (страхователя) и страховщика и 2) отношения между перевозчиком и пассажиром. Любой пассажир, который приобрел проездной билет имеет право на страховую выплату, но проезд должен быть законным (то есть по билету). Это не относится к безбилетникам.

  1. Медицинское страхование. Возможно организация страхует персонал, возможно страхование для выезда заграницу.

Страхование может быть обязательным только в силу указания закона!

Посреднические договоры

Это возмездные договоры, очень тяготеют к возмездному оказанию услуг. К ним относятся: поручение, комиссия, агентирование. Выделены в отдельные виды договоров, но очень близки к договорам по оказанию услуг. Суть: некто в качестве посредника создает права и обязанности для другого лица.

Особенности данных договоров – посредник действиет по поручению другого лица, действует в интересах этого лица. Если будет действовать не в его интересах, а своих – это уже не относится к данным договорам. Еще одна черта: посредник действует за счет этого лица.

Отдельные виды посреднических услуг могут регулироваться специальными законами. Чаще всего заключаются агентские договора.

Возникает система, где отношения разделяются на внешние и внутренние: внутренние – между посредником и тем лицом, в чьих интересах он действует, а внешние – это отношение между посредником и третьими лицами. Причем третье лицо должно мало волновать, какие внутренние отношения между посредником и лицом, в чьих интересах он действует. Это важное разделение! Помогает на практике!

Характеристика: консенсуальный, возмездный/безвозмездный, сложно определить двустороннеобязывающий (синолагматический) он или нет (если возмездный – да, если безвозмездный – несовершенная синолагма). Еще одна особенность – это фидуциарный договор (фидуциарный характер - доверительный характер). На это указывают наличие внутренних отношений, непереход прав по наследству.

Этот договор очень тесно связан с представительством, поэтому они связаны. Поверенный (тот, кто исполняет поручение) может исполнить свою обязанность, только если у него есть полномочия. Исполняет свои обязанности по доверенности.

Стороны заключают договор поручения : поверенный и доверитель. Поверенный вступает в отношения с 3-м лицом (что-то покупает, например), но когда вступает в эти отношения, он принимает права и обязанности для доверителя, т.е. права и обязанности возникают у доверителя. Поверенный должен быть полностью дееспособен. Не должно быть дефекта воли и т.п. То же самое и с контрагентом по сделке. После исполнения своих обязанностей поверенный возвращает доверенность доверителю.

Возможно такое явление как передоверие (статья 976 ГК)

Много положений, схожих с Общей частью ГП.

Форма договора: никаких особых требований – по общему правилу устная форма ( несмотря на указание закона часто практикуется в устной форме, тем более есть доверенность). Главное: доверенность – это не форма договора!!

Предмет договора: юридические действия (совершение) (поверенный совершает те фактические действия, которые необходимы для выполнения юридических действий).

Существенное условие : только указание на предмет.

Содержание договора:

Обязанности поверенного: выполнить поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указания - в договоре. В доверенности – полномочия. При отступлении от указаний – права и обязанности возникают у поверенного, а от полномочий – у доверителя. Полномочия стараются делать шире чем указания.

Поверенный должен выполнить указания лично, передать все полученное по совершенным сделкам доверителю, должен вернуть доверенность по исполнению полномочий. Но несет ответственность за исполнения договора поручения. Особые правила в переповерии.

Прекращается договор поручения, есть специальные случаи его прекращения: договор может прекратиться односторонним волеизъявлением (но должны быть возмещены убытки), права не передаются по правопреемству (единственный возможный вариант – реорганизация юр. лица). Особый случай с коммерческими представителями - может действовать без доверенности, от двух сторон сразу и т.п.

Договор комиссии

Статья 990 ГК : комиссионер обладает более узкими полномочиями, чем поверенный в договоре поручения.

Характеристика: консенсуальный, возмездный, синолагматический.

Существенное различие от поручения: так как комиссионер действует от своего имени, то полномочия ему никакие не нужны, т.е. доверенность ему не нужна. Огромный плюс в том, что комиссионер не ограничен в своих действиях в отличие от поверенного.

Источники регулирования комиссии: это не только глава 51 ГК, но и специальные законы.

2 основные стороны: комитент и комиссионер.

Пока комиссионер не передал права и обязанности по договору (пока он сторона) комитент не станет стороной по договору.

Риск случайной гибели на собственнике (как по общему правилу). Но комиссионер отвечает за сохранность имущества комитента, его должное хранение и т.п., иначе сам будет отвечать.

Требование в случае чего предъявляем комиссионеру, а не комитенту (при купле-продаже)!!!!

Ответственность при неисполнении сделки 3-м лицом – статья 993 ГК – по общему правилу, комиссионер не отвечает за неисполнение сделки 3-м лицом, однако отвечает при недолжной осмотрительности (определяется по обстоятельствам) и при делькредере (ручательство комиссионера за исполнение).

Стороны: комитент и комиссионер

Субкомиссия: комиссионер может заключать договор комиссии и с другим лицом, если иное не предусмотрено в договоре комиссии. Субкомиссионер отвечает перед комиссионером, а не перед комитентом. Комитент не вправе напрямую заключать соглашения с субкомиссионером до прекращения договора с основным комиссионером.

Форма договора: общие правила к форме договора

Предмет договора:

Комитент только обязан исполнить сделку (принять исполнение по сделке). Комиссионер должен в большинстве случаев только совершить сделку.

Существенные условия: предмет. Остальные условия по усмотрению сторон. Срок имеет значения, если он включен в договор, на право комиссионера отказаться от договора.

Содержание договора:

Комиссионер обязан совершить те действия, которые ему поручены, сохранить то имущество, которое комитент ему передал, а также передать комитенту все полученные по договору комиссии (не только по договору, но и все, что связано), передать права по сделке, передать комитенту отчет. Главный критерий оценки действий комиссионера – комиссионер действует в интересах комитента.

Комитент обязан принять исполненное по договору комиссии, принять обязанности комиссионера по заключенному им договору, уплатить комиссионеру вознаграждение, возместить расходы комиссионера. В случае, когда комиссионер получил денежные средства в результате совершенное сделки, законодатель прямо указывает на возможность зачета. Что касается случая, если комитент несостоятелен, может ли комиссионер получить внеочередное удовлетворение – нет, но у него будет положение залогодержателя. Комиссионер может получить удовлетворение, однако остальные кредиторы также могут иметь права на данное имущество (статья 997 ГК).

Насчет ручательства: в данном случае комиссионер ручается за своего должника. Это не разновидность поручительства.

При приобретении вещи комиссионером за счет комитента – право собственности возникает у комитента (статья 996 ГК).Что касается прав требования и обязанностей – принадлежат вначале по сделке комиссионеру – далее передаются по требованию комитента, или освобождаются комитентом.

Прекращение договора: комитент может отказаться в любом случае от договора, комиссионер – только если установлено законом или договором. (также и в случае смерти комиссионера).

Спор о том является ли договор фидуциарным – Егоров считает, что да, Новиков не согласен.

Права и обязанности в правопреемстве не переходя в случае смерти физического лица, но могут переходить в случае реорганизации юр. лица.

Агентирование

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала ( п.1 ст.1005 ГК)

Договор хранения

«Дипозитум» – договор хранения по римскому праву – имеет очень много сходств с нашим современным договором хранения.

Отношения по хранению возникают: 1) на основании договора; 2) могут возникнуть в силу закона.

Характеристика: реальный (но закон допускает консенсуальную конструкцию этого договора), возмездный (по римскому праву наоборот) (может быть установлен сторонами как безвозмездный), синолагматический (если возмездный) и односторонний (если безвозмездный). Насчет фидуциарности – разные точки зрения, в римском праве этот договор фидуциарный. Егоров считает, что хранение не является фидуциарным договором. Как говорит сам Новиков, некая часть фидуциарности присутствует в данном типе договора. Еще один довод в пользу фидуциарности – поклажедатель может в любой момент истребовать свое имущество обратно.

Самым схожим с договором хранения является договор охраны. Разница в том, что при хранении хранитель становится законным владельцем вещи, она переходит в его владение, в отличие от охраны. Договор охраны ближе относится к оказанию услуг. Тем более объект не перемещается из сферы ведения одного субъекта в сферу ведения другого.

Цель договора хранения: сохранность передаваемого имущества, по причине того, что сам владелец не может ее лично обеспечить.

Интерес хранителя: сохранить вещь собственника. По ст.891 ГК хранитель обязан обеспечить сохранность вещи.

Предмет договора: услуги по хранению вещи.

Объект: движимые и недвижимые вещи; могут быть индивидуально-определенные вещи, а могут быть и родовые вещи.

При смешивании родовой вещи с другими вещами у поклажедателя: 1 точка зрения – поклажедатель остается собственником: 2 точка зрения –становится общая долевая собственность; 3 точка зрения (наиболее верная точка зрения) – право собственности переходит к хранителю (изъяны этой точки зрения: если хранитель собственник – то есть риск взыскания на данное имущество ,например, при процедуре банкротства). Этой точки зрения придерживается немецкое законодательство.

У лица, которое передает имущество защищать свое имущество не вещно-правовыми способами защиты, а кондикционными (точка зрения Новикова).

Срок договора не является существенным условием. Если не указан в договоре, то применяется срок «до востребования» (понятия «момент истребования поклажедателем»).

Форма договора: общие положения простой письменной формы договора (консенсуальные договоры –все в письменной форме). Если договор обличен в письменную форму, он может подтверждаться свидетельскими показаниями, но в чрезвычайных случаях (например, при пожаре и т.п.). Будет считаться, что форма соблюдена, если выдается специальный удостоверительный документ (легитимиционный знак)(нарпимер, номерок).

Права и обязанности хранителя: основная обязанность – обеспечить сохранность вещи, применить все меры для сохранения вещи (если вещь передается по безвозмездному договору- хранить вещь как свою). По общему правилу, хранитель обязан обеспечить сохранность вещи лично, поэтому он не может передать вещь на хранение третьему лицу без согласия поклажедателя. Даже если он ее передаст – хранитель все равно отвечает перед поклажедателем (здесь не что иное, как привлечение третьего лица к исполнению обязательства). Хранитель не имеет права пользоваться вещью (теряются свойства вещи, становится хуже). Однако, если вещь должна использоваться для своего сохранения – то тогда ее должны использовать. Плоды, полученные от вещи принадлежат поклажедателю. (пример с коровой: корову нужно доить,молоко принадлежит поклажедателю, но иногда по времени передать молоко нереально – стороны могут в договоре указать условия хранения, если это возмездное хранение – могут договориться о том, что платой будет молоко и т.д.)

Хранитель не вправе в одностороннем порядке изменить условия хранения. (общее правило). Он должен дождаться ответа поклажедателя. Однако, если вещи угрожает опасность – он может распорядиться вещью (это его право, не обязанность).

При передаче вещи на хранение с опасными свойствами (законодатель прямо устанавливает это прямо в законе), если вещь угрожает здоровью. жизни и т.п. – хранитель вправе уничтожить вещь и не будет нести ответственность перед поклажедателем. Это нельзя отнести к профессиональному хранителю – у него должны быть специальные навыки, вещи, тара и т.п. для хранения, но если ему передали вещь с неправильным наименованием – он тогда тоже может уничтожить вещь. Причем во всех вышеперечисленных случаях хранитель имеет право требовать плату за хранения – за весь срок, указанный в договоре хранения (если нету срока – то в пределах разумного). Ответственность за вред , причиненный вещью с опасными свойствами, при неправильном наименовании – несет поклажедатель (несет ответственность и за повреждение вещей хранителя, вещей третьих лиц).

Соглашением могут быть наложены и иные права и ообязанности.

Права и обязанности поклажедателя: оплатить хранение. Возможны отрицательные последствия просрочки оплаты –если просрочка более определенного срока (смотреть в ГК) – то хранитель может отказаться от договора хранения и забрать вещь. Если поклажедатель не забирает вещь – хранитель может требовать плату и за срок, на который продолжилось его вынужденное хранение, пока поклажедатель не забирает вещь. Главное в оплате хранения – соразмерность.

Поклажедатель обязан возместить расходы на хранение вещи. Если специально не оговаривается иное – они включаются в вознаграждение за хранение. Необходимые расходы – те расходы, которые необходимы для сохранения вещи. Все остальные расходы – например, по улучшению –не подлежат оплаты. Чрезвычайные расходы – расходы, которые не могли предусмотреть – общее правило по ним: возмещаются сверх вознаграждения за хранения. Хранитель обязан предупредить поклажедателя о чрезвычайных расходах. Однако, вовремя согласия не всегда можно получить, поэтому согласие возможно получить и после. Если же поклажедатель не отвечает на вопрос хранителя о чрезвычайных расходах – считается, что он согласен (молчание – согласие – в отличие от общего правила ГП).

Если поклажедатель не забирает вещь – хранитель вправе ее реализовать.

Если срок хранения не установлен – тогда хранение в разумный срок.

Ответственность сторон: если консенсуальный – то хранитель отвечает за то, что не принял вещь. Хранитель отвечает за утрату, повреждение вещи. Если вещь утратила свои свойства – поклажедатель может отказаться от этой вещи и хранитель должен возместить полную стоимость вещи (а не разницу между ее нынешней стоимостью и номинальной).

Важное значение имеет – кто выступает хранителем. Если это непрофессиональный хранитель – отвечает по общим правилам об ответственность (на началах вины). Если профессиональный хранитель – независимо от вины. Размер ответственности – если договор возмездный, то хранитель отвечает в полном объеме, если безвозмездный – в размере стоимости вещи или в размере суммы, на которою уменьшилась ее стоимость.

Если договор консенсуальный – поклажедатель несет ответственность, если не передаст вещь вовремя.

Отдельные виды хранения

Хранение на товарном складе

Характеристика: реальный, возмездный, синолагматический

Особый субъект в хранении на товарном складе: хранитель - организация (коммерческое юр.лицо).

Склады общего пользования – это относится к публичному договору.

Форма договора: письменная (т.к. юр.лицо), но должна быть удостоверена каким-то документом – он удостоверяет, что договор заключен, а также что товар принят на склад. Это документы: двойное складское свидетельство (2 части – одна часть – варант и вторая –складское свидетельство, передается с помощью передаточной надписи) и простое складское свидетельства – это ценные бумаги; и складская квитанция – не является ценной бумагой. Причем складское свидетельство, в отличие от других ценных бумаг не обладает свойством абстрактности!

Двойное складское свидетельство – распорядительная ценная бумага с четко определенными реквизитами. Простое складское свидетельство –ценная бумага на предъявителя, его очень легко передать. Насчет двойного складского свидетельства - сложно сказать, что это за вид ценной бумаги. Товар можно продать по двойному складскому свидетельству – но варант - основная часть, если нет варанта – значит товар находится в залоге.

Обязанность хранителя – обязан провести проверку товара при приеме на хранения, причем за свой счет. Во время всего срока хранения – поклажедатель вправе приходить и проверять состояние товара. Однако своими действиями поклажедатель не должен нарушать обычную хозяйственную деятельность хранителя. Если условия хранения изменились несущественно – хранитель не обязан оповещать поклажедателя. Если существенные (чаще всего переезд склада) – обязан оповестить. Если хранитель обнаружил повреждение товара – должен составить акт о повреждении товара, но это не снимает с него обязанности доказывать свою невиновность в этом повреждении.

При возврате товара возможна проверка возвращаемого товара – причем расходы лежат на том, кто инициировал данную проверку. Если поклажедатель нашел какие-то недостатки товара – он должен сообщить об этом хранителю. если не заявит – перейдет бремя доказывания.

Хранение в ломбарде

Есть закон, регулирующий деятельность ломбардов.

Характеристика: может быть как реальный, так и консенсуальный, возмездный, синолагматический, публичный.

Хранитель – организация (профессиональный хранитель).

Поклажедателю выдается именной листок. Обязанность ломбарада страхование вещи по всей ее стоимости. Ломбард хранит вещь в течение срока хранения, а также продолжает ее хранить и в течение двух месяцев после его окончания , после – ее можно продать.

Хранение ценностей в банках

Хранитель – специальный субъект – банк.

Ничего не сказано о публичности этого договора в законе (но А.П. Сергеев считает, что является).

Заключение договора подтверждает выдача именного листка хранения поклажедателю.

Особым видом является хранение в банковском сейфе. 2 варианта – 1) вещь кладется в ячейку под контролем банковских служащих, которые знают, что там храниться (поклажедатель показывает, что кладет в ячейку). Банк отвечает за сохранность ценностей.; 2) вещь кладется в ячейку, но банк не знает, что мы туда помещаем. Это хранение в сейфе, однако применяются нормы об аренде.

Хранение в камерах хранения транспортных организаций

Оформляется выдачей квитанцией или жетона (легитимационный знак). Договор заключается на определенный срок.

Хранение в автоматических камерах хранения

п.2 ст.923 ГК – хранение, но специфика как с банковскими ячейками. Схожи с отношениями аренды.