Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Intellektualnaya_sobstvennost

.pdf
Скачиваний:
29
Добавлен:
14.02.2015
Размер:
527.15 Кб
Скачать

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

исключительных прав при достаточной вероятности достижения этой выгоды, то регистрировать объекты интеллектуальной собственности целесообразно.

1.2. ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Перечень объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных действующим законодательством РФ, представлен в табл. 1.1. Одни из объектов интеллектуальной собственности используются уже давно и стали традиционными, другие получили правовую охрану относительно недавно. Перечень охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности как объектов интеллектуальной собственности постоянно расширяется вместе с развитием экономических отношений в обществе. Как только возникает экономическая потребность в предоставлении исключительных прав на новый или получивший особую коммерческую значимость ранее известный результат интеллектуальной деятельности, становится актуальной соответствующая задача у законодателя.

Например, Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» принят 23 сентября 1992 г., но быстрый рост информационных технологий и их использование в экономике уже вынуждают его совершенствовать. Практически не получило пока адекватного правового обеспечения регулирование отношений при использовании результатов интеллектуальной деятельности с помощью Интернета.

Каждый из перечисленных выше (см. табл. 1.1) объектов интеллектуальной собственности обладает некоторыми особенностями, которые определены в соответствующем законе. Однако можно отметить ряд общих черт в характеристике прежде всего имущественных прав, относящихся к различным объектам интеллектуальной собственности:

права ограничены определенным сроком действия и территорией РФ;

права носят абсолютный характер, т.е. не имеют каких-либо условий и ограничений, кроме оговоренных в законодательстве;

права являются исключительными по отношению ко всем другим лицам, что позволяет владельцу прав препятствовать использованию кем бы то ни было принадлежащих ему результатов творческой деятельности или разрешать их использование на определенных условиях;

все граждане и юридические лица могут свободно использовать результаты творческой деятельности, оформленные как объекты интеллектуальной собственности, в некоммерческих целях (для индивидуальных нужд, в случае чрезвычайных происшествий, в научных исследований и т.п.), нужно только отметить, что в ряде случаев после такого использования может возникнуть вопрос о компенсации правообладателю;

возникает право преждепользования при получении аналогичных результатов ранее и независимо от правообладателя, но при условии, что их использование ограничивается объемами, достигнутыми на момент оформления правовой охраны;

исключительные права исчерпываются после продажи экземпляров охраняемой продукции, и допускается дальнейшее распространение купленных экземпляров без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения (положение о первой продаже);

уступка прав и передача прав на использование объекта интеллектуальной собственности осуществляется на основании специального договора (лицензионного, авторского и др.), исключение составляют только наименования мест происхождения, права на которые передать нельзя.

В настоящей главе дан краткий обзор механизмов оформления прав на некоторые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации товаров и товаропроизводителей. Более подробные комментарии к действующему законодательству об интеллектуальной собственности можно найти в законодательных актах об интеллектуальной собственности, в комментариях к ним и в пособиях, указанных в прилагаемом списке литературы.

© В.Г. Зинов2001

11

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

Объекты авторского права

Режим авторско-правового регулирования позволяет обеспечить правовую охрану оригинальной форме результатов творческой деятельности. Если вне данной формы содержание не существует, как, например, в художественном произведении, то авторскоправовой режим охраны достаточно эффективен.

Объектами авторского права и смежных прав согласно Закону РФ от 19 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» являются аудиовизуальное воспроизведение, произведение декоративно-прикладного искусства, программа для ЭВМ, база данных, исполнение, передача эфирного и кабельного вещания, фонограмма, экземпляр произведения, экземпляр фонограммы (смежное право), являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Согласно статье 9 Закона авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуются обязательная регистрация произведения или соблюдение каких-либо формальностей, не имеет принципиального значения акт обнародования или опубликования.

Вместе с тем для упрощения доказательства наличия авторских прав в случае возникновения спора целесообразна фиксация факта существования результата интеллектуальной деятельности в конкретной форме любым удобным образом. Этой цели способствует,

например, публикация или добровольная регистрация в общественном депозитарии (организации, управляющие имущественными правами владельца авторских прав на коллективной основе согласно ст. 44—47 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»).

В Законе (п. 2 ст. 6) дается также примерный перечень форм, в которых может быть выражено произведение: письменная, устная, звукоили видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т.д.); изображение (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видеоили фотокадр и т.д.); объемно-пространственная скульптура (модель, макет, сооружение и так далее).

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты (п. 4 ст. 6). Тем самым подчеркивается то важное обстоятельство, что авторское право охраняет форму выражения произведения, но не его содержание как таковое.

Подтвержден в Законе и принцип разграничения авторского права на произведение и права собственности на материальный объект, в котором произведение выражено. Передача права собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе не влечет за собой передачи каких-либо прав на интеллектуальную собственность, выраженную в этом материальном носителе (п. 5 ст. 6).

Среди произведений, отвечающих общим признакам объекта авторского права, Закон выделяет категории произведений, не охраняемых авторским правом в силу прямого указания Закона: официальные документы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества и сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер (ст. 8).

Закон четко делит авторские права на личные неимущественные (моральные) права и личные имущественные (экономические) права.

Согласно статье 15 автору принадлежат следующие личные неимущественные права в отношении его произведения:

право признаваться автором произведения (право авторства);

право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т.е. анонимно (право на имя);

право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;

право на защиту произведения, включая его название, от всякого рода искажений или любого иного посягательства, способных нанести ущерб чести и достоинству автора (право на

© В.Г. Зинов2001

12

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

защиту репутации автора).

Эти личные неимущественные права принадлежат автору независимо от наличия его имущественных прав и сохраняются за ним бессрочно даже после уступки исключительных прав на использование произведения.

Автору в отношении его произведения принадлежат также личные исключительные имущественные права на использование произведения в любой форме и любым способом, которые означают право осуществлять или разрешать следующие действия:

право на воспроизведение;

право на распространение;

право на импорт;

право на публичное исполнение;

право на передачу в эфир;

право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю;

право на перевод;

право на переработку.

Следует подчеркнуть, что в Законе не упоминается право на вознаграждение как имущественное право автора, а содержится положение о том, что размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за каждый вид использования произведения устанавливаются в авторском договоре, а также в договорах с пользователями, заключаемых организациями, управляющими правами авторов.

Срок действия авторского имущественного права — в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти.

В Законе также сформулировано положение, которое призвано установить баланс между интересами авторов и работодателей. Прежде всего подтвержден принцип возникновения всех авторских прав у создателя произведения, появившегося в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя. Однако введена и презумпция принадлежности работодателю исключительных имущественных прав на использование служебного произведения, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Одновременно сняты все ограничения на выплату вознаграждения автору за использование служебного произведения и подчеркнуто, что размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и работодателем (ст. 14).

Передача (переход) авторских прав осуществляется в порядке наследования и по авторским договорам. В статье 31 устанавливаются существенные для авторского договора условия: способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и территория, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты.

Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведения, неизвестные на момент заключения договора, равно как и права на использование произведений, которые автор может создать в будущем. Условие авторского договора, ограничивающее автора в создании в будущем произведений на данную тему или в данной области, является недействительным.

Закон предусматривает целый комплекс мер, которые обладатель авторских и смежных прав вправе осуществлять против нарушителя его прав, используя государственное принуждение, включая возмещение упущенной выгоды, взыскание незаконно полученного дохода, компенсации морального ущерба и т.д.

Пример

Заведующий лабораторией института РАН, доктор наук, достаточно широко известный как специалист по ядерной энергетике, в последние годы концентрировался на изучении механизма особых ядерных реакций, которые позволяют получать значительно большее энерговыделение,

© В.Г. Зинов2001

13

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

чем в стандартных установках. Управление такими реакциями открывало возможности создания малогабаритных эффективных энергетических установок. Результаты исследований в этой области вызвали интерес у нескольких иностранных фирм, которые финансировали проведение международной школы-семинара, посвященной новому способу получения ядерной энергии. Как докладчик получил приглашение и российский ученый. Перед ним встал вопрос о правовой охране результатов исследований. Патентование показалось ему долгим и хлопотным, поэтому он решил ограничиться авторскими правами — и потому, что часто встречал упоминание об авторских правах у зарубежных коллег, и потому, что полагался на собственную известность в научном мире. На тексте доклада, направляемого в оргкомитет школы-семинара, ученый поставил специальный значок — букву «с» в круге и написал свою фамилию.

Обеспечит ли авторско-правовой режим охрану результатов исследований?

Вцелом это решением было ошибочным. Как уже было сказано выше, авторско-правовой режим не обеспечивает достаточную охрану результатов исследований, обеспечивается правовая охрана только для формы выражения идеи, а не для самой идеи. Однако для результатов исследований надежность защиты формы редко носит принципиальный характер. Формой выражения результатов исследований обычно являются буквы, цифры и любые иные обозначения. Смысл текстовой части может быть изложен разными словами, формулы тоже могут быть написаны с помощью разных знаков, даже графические зависимости можно изобразить в разном масштабе, представить в таблицах или найти иную форму выражения.

Российский ученый считал, что все докладываемые им результаты имеют достаточную правовую охрану, и подробно рассказал не только о научных идеях, но и о конкретных результатах, которые носили уже прикладной характер (условия начала и протекания реакции, величины энерговыделения, максимально возможная концентрация примесей и др.).

Специальный значок © предупреждал всех об объявлении автором своих прав на материалы доклада, говорил об оригинальности представленных материалов и о необходимости ссылаться на них при использовании. Однако это не помешало каждому, кто узнал из доклада о содержании экспериментального материала и об анализе полученных закономерностей, использовать это по своему усмотрению. Когда через несколько месяцев после семинара российский ученый, получив предложение участвовать в разработке нового типа ядерных реакторов, все-таки решил подать заявку на изобретение, оказалось, что этот способ получения энергии уже заявлен одним из зарубежных коллег с датой приоритета на три недели позже окончания школы-семинара.

Ванализируемой ситуации правильно было бы подать заявку на изобретение в Роспатент и указать это в докладе. В течение 18 месяцев можно было бы корректировать описание изобретения без потери приоритета. В условиях ограниченного времени на подготовку доклада можно было бы также рекомендовать ученому официально предупредить организаторов школы-семинара о конфиденциальности докладываемых результатов, выдвинув требование обеспечения нераспространения своих материалов в качестве условия своего участия.

Программа для ЭВМ и база данных также относятся Законом РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» к объектам авторского права. Предоставляемая Законом охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента, в том числе на идеи и принципы организации интерфейса и алгоритма, а также на языки программирования.

В качестве объекта охраны настоящим Законом признается лишь конкретная реализация этого алгоритма в виде совокупности данных и команд. Такая реализация алгоритма представляет собой символическую запись конкретной программы для ЭВМ и поэтому охраняется согласно ст. 2 Закона как произведение литературы.

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных не связано с правом собственности на их материальный носитель. И напротив, любая передача прав на материальный носитель не влечет за собой передачи каких-либо авторских правомочий на программы для ЭВМ и базы

© В.Г. Зинов2001

14

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

данных. Другими словами, передача третьему лицу дискеты с записанной на ней программой для ЭВМ не означает передачи каких-либо прав на данную программу.

Обладатель прав на программу для ЭВМ или базу данных может зарегистрировать их в Федеральном институте промышленной собственности Роспатента. С учетом сложившейся практики в странах, где добровольная регистрация таких объектов производится, можно отметить преимущества такой системы. Регистрация является официальным уведомлением общественности о наличии прав в отношении данных объектов. Такое уведомление осуществляется путем публикации соответствующих сведений в официальном бюллетене. При этом регистрация содействует защите прав в случаях возникновения конфликтных ситуаций.

Законом предусмотрена также регистрация договоров о передаче имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных по желанию сторон. Регистрация договоров, сведения о которой публикуются в официальном бюллетене, существенно облегчает разработчикам и пользователям анализ рынка программ.

В соответствии с рассматриваемым Законом неимущественные и имущественные права на программы для ЭВМ и базы данных возникают у программиста. Однако имущественные права на программы для ЭВМ и базы данных, которые созданы в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Автору программы для ЭВМ или базы данных принадлежат следующие личные неимущественные права:

право авторства,

право на имя,

право на неприкосновенность, т.е. право на защиту указанных произведений и их названий от всякого рода искажений и иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора.

Право на неприкосновенность следует отличать от права на модификацию программы или базы данных. Первое относится к числу неимущественных прав, неотъемлемо принадлежащих автору и охраняемых бессрочно. Второе является имущественным правом, которое может быть передано другим лицам по договору и может реализовываться в том или ином виде в течение срока действия авторского права на программу для ЭВМ или базу данных.

На практике всегда существует возможность заключения договора между автором и работодателем на компромиссной основе. Дело в том, что имущественное право вполне обоснованно закрепляется за работодателем, так как он несет основные имущественные затраты на создание программы или базы данных. В то же время Закон закрепляет за автором личное право на неприкосновенность произведения (ст. 9). Поскольку в процессе использования (распространения) программы или базы данных могут выявиться их отдельные недостатки и несовершенства, у работодателя может возникнуть необходимость внесения в них изменений и дополнений, которые нельзя реализовать, не нарушая при этом права автора на неприкосновенность. В результате и у работодателя возникает необходимость в заключении с автором договора о праве внесения изменений.

Согласно Закону РФ от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» под объектом интеллектуальной собственности, называемым топология интегральной микросхемы (далее — топология), понимается зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Строго говоря, топологии не относятся к объектам авторского права, но охраняются нормами, имеющими похожее содержание.

Виды материальных носителей могут быть самыми различными: бумага (для чертежей), прозрачная полимерная пленка (для фотошаблонов), магнитный или оптический диск с закодированной на нем информацией о топологии, наконец, сам кристалл (из полупроводникового или иного материала) интегральной микросхемы со сформированной на нем топологией.

Под интегральной микросхемой понимается микроэлектронное изделие, предназначенное

© В.Г. Зинов2001

15

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

для выполнения функций электронной схемы, элементы которого нераздельно сформированы в объеме и/ или на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие. Это определение позволяет распространить данный Закон и на топологию базового матричного кристалла, представляющего собой промежуточную форму интегральной микросхемы и предназначенного для выполнения функций электронной схемы.

Под использованием интегральной микросхемы в коммерческих целях понимаются воспроизведение и распространение изделий любым способом:

изготовление с использованием авторской топологии,

экспонирование на выставках (ярмарках) в целях их последующей коммерческой реализации,

ввоз в страну в этих же целях, в том числе в составе других изделий.

В качестве единственного критерия охраноспособности топологии установлена ее оригинальность, т.е. она должна быть создана в результате творческой деятельности автора. Если топология состоит из элементов, общеизвестных разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы на дату ее создания, ей предоставляется охрана только в том случае, когда оригинальной является совокупность таких элементов в целом, т.е. ее создание требует творческой деятельности.

Все авторские и имущественные права на топологию имеют те же ограничения, что и право на программу для ЭВМ.

Исключительное право на использование топологии действует в течение десяти лет, исчисляемых с наиболее ранней из следующих дат: даты первого использования топологии в коммерческих целях где-либо в мире или даты регистрации топологии. Таким образом, для топологий, не использованных в коммерческих целях где-либо в мире ранее, регистрация является правообразующей, поскольку именно с этой даты начинает отсчитываться десятилетний срок охраны.

Объекты патентного права

В отличие от режима авторско-правового регулирования, патентная охрана не наступает автоматически в силу создания результата творческой деятельности. Для получения патента необходимо в установленном порядке зарегистрировать в Российском патентном ведомстве (Роспатенте) заявочные материалы, а затем подвергнуть их экспертизе. В соответствии со ст. 4 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3518-1 изобретению предоставляется правовая охрана, если оно отвечает следующим критериям патентоспособности: является новым, промышленно применимо и имеет изобретательский уровень.

Новизну могут опорочить любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Следует иметь в виду, что новизну изобретения могут опорочить все поданные в Роспатент заявки при условии их более раннего приоритета, несмотря на то что эти документы до обязательной публикации через 18 месяцев после подачи не могут быть отнесены к категории обще доступных. В этой связи важно помнить о возможности отозвать заявку в период до обязательной публикации, чтобы новой заявке на лучшее решение не была противопоставлена предыдущая.

С другой стороны, не признается обстоятельством, препятствующим выдаче патента, раскрытие сути изобретения любыми общедоступными способами автором, заявителем или третьим лицом, получившим от них соответствующую информацию прямо или косвенно, если это раскрытие произошло не более чем за шесть месяцев до даты подачи заявки в Роспатент (п. 1 ст. 4).

Наиболее однозначным из перечисленных критериев патентоспособности является промышленная применимость, т.е. возможность использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях деятельности.

Наиболее сложным для понимания является третий критерий патентоспособности — изобретательский уровень. В большинстве случаев изобретения содержат как новые, так и известные элементы или только известные элементы, но используемые для иной цели. Перед

© В.Г. Зинов2001

16

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

экспертом возникает вопрос, в чем состоит творческое начало в предложенном решении, насколько оно отличается от других технических решений, характеризующих современный уровень техники. Происходит ли при этом переход на новый качественный уровень? В силу определенной субъективности оценок неудивительно, что большая часть споров относительно патентоспособности изобретений, особенно на стадии патентной экспертизы, возникает именно по этому критерию.

В соответствии с Патентным законом изобретением признается техническое решение в любой области деятельности, относящееся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу, т.е. процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

К объектам, которые не признаются патентоспособными, относятся:

открытия, а также научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы для электронных вычислительных машин;

решения, заключающиеся только в представлении информации;

решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; сорта растений и породы животных;

топологии интегральных микросхем.

Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления заявки в Роспатент.

Заявка на выдачу патента подается автором, работодателем или правопреемником (в Законе эти лица называются также «заявители»). Автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом которого изобретение создано. Если в создании изобретения принимали творческое участие несколько физических лиц, все они признаются авторами и порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. Не признаются авторами физические лица, не внесшие творческий вклад в создание изобретения, оказавшие авторам только техническую, организационную, материальную или юридическую помощь (п. 2 ст. 7).

По истечении 18 месяцев с даты поступления заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, или, по ходатайству заявителя, ранее Роспатент публикует сведения о заявке (кроме случаев, когда она отозвана). После этой публикации любое лицо вправе ознакомиться с материалами заявки.

Экспертиза заявки по существу на соответствие критериям патентоспособности проводится только по ходатайству, подаваемому заявителем или любым другим лицом в течение трех лет с даты поступления заявки. Если ходатайство не подано в указанный срок, то заявка считается отозванной, а ее содержание остается общедоступным.

Любое лицо, сравнивая свою заявку с другими опубликованными заявками, а также с учетом ситуации на рынке может решить для себя вопрос о целесообразности патентования и несения последующих финансовых затрат. Следует особо подчеркнуть тот факт, что публикация заявки обеспечивает временную охрану прав заявителя, предотвращая выдачу патентов на аналогичные изобретения конкурентам и заставляя их искать новые подходы к решению технических проблем. В целом же ускоряется процесс обмена научно-технической информацией, что стимулирует развитие экономики.

Патентный закон дает возможность правовой охраны полезных моделей. Это так называемое малое изобретение, т.е. изобретение, отвечающее критерию новизны, но имеющее невысокий творческий Уровень. Для полезных моделей не требуется новизны мирового Уровня, достаточно, чтобы это техническое решение не упоминалось в общедоступных российских источниках информации.

© В.Г. Зинов2001

17

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

В Патентном законе РФ полезная модель определяется как «конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей». Такая лаконичная формулировка подходит для достаточно широкого круга описаний технических решений, в которых можно выделить конструктивные элементы как отличительные признаки, вплоть до структуры химической формулы вещества.

Охрана полезных моделей ставит своей целью предоставление предпринимателям, равно как и отдельным изобретателям, механизма быстрой и дешевой охраны их конструктивных решений. Правовая охрана полезных моделей предоставляется только на 5 лет с возможностью продления еще на три года. Более короткий срок охраны полезных моделей по сравнению с изобретениями компенсируется значительно более простым механизмом их охраны.

Заявка на полезную модель подвергается только формальной экспертизе с целью определения, правильно ли заполнены заявочные документы. Преимуществом такой процедуры является быстрота получения заявителем свидетельства на полезную модель (несколько месяцев). Недостаток — меньшая надежность вследствие отсутствия экспертизы по существу и в результате возможность оспаривания третьими лицами правомерности выдачи свидетельства.

Следует отметить одну существенную особенность механизма охраны полезных моделей. Если, например, заявитель по каким-либо причинам решит, что для него было бы целесообразнее подать заявку на изобретение, то возможно преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение.

В соответствии с Патентным законом РФ к промышленному образцу относится художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным

Промышленные образцы могут быть объемными (модели), плоскостными (рисунки) или составлять их сочетание. Согласно российскому закону, как это общепризнанно и в мировой практике, промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым. Критерий новизны в данном случае рассматривается как отсутствие сходства внешнего вида, на взгляд обычного наблюдателя, потенциального покупателя, с известными в мировой практике образцами. Патентная форма охраны обеспечивает юридическую охрану дизайна не только от копирования (как в авторском праве), но и от попытки его имитировать, т.е. сделать похожим, хотя и не тождественным, как при копировании. При проверке выполнения условия оригинальности устанавливается, носят ли эти признаки черты творческого своеобразия, т.е. не создают ли впечатления имитации известного. Из определения следует, что требование оригинальности не выполняется, если:

изменено лишь количество известных элементов;

пропорционально изменены лишь размеры известного;

изменена только технология и материалы;

известная модель реализована в виде рисунка (трехмерный образец переведен в двухмерный).

При этом если все элементы образца заимствованы, но их комбинация творчески своеобразна, то образец признается новым и оригинальным.

Критерий «промышленная применимость» обеспечивает правовую охрану лишь для тех образцов, которые поддаются воспроизведению промышленным способом и могут быть введены в хозяйственный оборот в любом требуемом количестве.

Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в Роспатент. По инициативе (ходатайству) патентообладателя действие патента продлевается на срок до 5 лет.

Если патент на изобретение или промышленный образец, а также свидетельство на полезную модель принадлежит нескольким лицам, то использование изобретения, промышленного образца или полезной модели определяется соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый правообладатель может использовать объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению, но не вправе передать свои права

© В.Г. Зинов2001

18

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

другому лицу без согласия остальных владельцев.

Нарушением исключительного права владельца изобретения, полезной модели или промышленного образца признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в хозяйственный оборот продукта, содержащего объект интеллектуальной собственности, введение в хозяйственный оборот продукта, изготовленного способом, охраняемым патентом на изобретение, а также использование такого способа.

Пример

На научно-практической конференции, посвященной обсуждению проблем выявления и профилактики лечения ряда заболеваний, один из практикующих врачей Владимир Лебединский рассказал о разработанной им методике лечения. На тексте своего доклада, выданном участникам конференции, он поставил значок ©, год и свою фамилию, отметив тем самым оригинальность представленного материала и оповестив о своих авторских исключительных правах. К тексту доклада была приложена копия патента на изобретение, в описании которого раскрывалась наиболее оригинальная часть методики лечения. Остальная часть методики была традиционной. Один из участников конференции преподавал в институте усовершенствования врачей и заинтересовался представленной методикой лечения. На основе услышанного доклада и описания изобретения он составил методические рекомендации для врачей в виде брошюры, включив в нее полученную на конференции копию патента и описания к нему, и стал распространять эту брошюру среди слушателей своего института. Через год Лебединский приехал на учебу в этот институт повышения квалификации и узнал о распространяемых рекомендациях. Он прикинул, сколько врачей могли приобрести эту брошюру в течение года, умножил это число на ее стоимость и предъявил претензии к преподавателю.

Между тем правовая охрана изобретения не предполагает охрану от копирования текста описания, а самостоятельно переработанные преподавателем материалы, составившие содержание брошюры, стали уже иной формой изложения методики, т.е. другим объектом авторского права. Претензии о неправомерном использовании методики лечения Лебединского были необоснованными.

Продукт (изделие) признается законно (или незаконно) изготовленным, примененным, ввезенным, предложенным к продаже и т.д., если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели или промышленного образца, включенный в независимый пункт формулы соответствующего объекта охраны, или эквивалентный ему признак в соответствии с правоохранным документом (описанием изобретения, полезной модели, промышленного образца).

Не признается нарушением исключительного права использование средств, содержащих изобретение, полезную модель, промышленный образец, если:

применение средств происходит в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, водных, воздушных, наземных и космических) других стран, включая ситуацию, когда указанное средство временно или случайно находится на территории Российской Федерации, а также при условии, что аналогичные правила действуют на территории этой страны для транспортных средств Российской Федерации;

проводится научное исследование охраняемого средства;

применение охраняемых средств происходит в чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии и т.п.)

с последующей выплатой правообладателю соответствующей компенсации;

применение охраняемых средств происходит в личных целях без получения дохода, например имеет место разовое изготовление лекарств в аптеках по рецепту врача на основе охраняемых средств.

Во всех других случаях любое лицо вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец лишь с разрешения обладателя прав на основе лицензионного

© В.Г. Зинов2001

19

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

договора. По такому договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний берет на себя обязательство компенсировать это право соответствующими платежами или другими услугами. Правообладатель вправе уступить полученные права любому лицу. Каждый лицензионный договор о передаче прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец подлежит обязательной регистрации в Роспатенте, в противном случае он считается недействительным.

Работодателю предоставляется право на получение прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. В п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ косвенно вводится понятие служебного изобретения (полезной модели, промышленного образца), под которым понимается изобретение, сделанное авторами при исполнении своих служебных обязанностей или при получении от работодателя конкретного задания.

Если работодатель в течение 4 месяцев с даты уведомления его автором о создании изобретения не подаст заявку в патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении изобретения в тайне, то автор имеет право подать заявку (и получить патент) на свое имя. Если заявка подается работодателем, между работником и работодателем заключается договор, который определяет величину авторского вознаграждения и условия его выплаты. При отсутствии такого соглашения спор рассматривается в судебном порядке.

Товарный знак представляет собой обозначение, позволяющее потребителям отличать один товар (работу, услугу) от другого. Если товар, приобретенный ими ранее, полностью их удовлетворил, то повторная покупка аналогичного товара осуществляется, как правило, с запомнившимся товарным знаком. При этом совершенно необязательно, чтобы покупатель точно знал, кому принадлежит товарный знак. Очевидно, что товарные знаки должны быть не просто разными, но необходимо, чтобы они обладали достаточными различительными свойствами.

Всоответствии со ст. 1 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 (в ред. ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров"») обозначения, дающие возможность отличать соответственно товары, работы и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц, могут иметь правовую охрану как товарные знаки или знаки обслуживания. Процедура получения охраны для таких объектов интеллектуальной собственности относится к патентноправовому режиму.

Вкачестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Следует указать, что в качестве товарного знака могут регистрироваться далеко не любые обозначения. Например, не допускается регистрация следующих товарных знаков:

• состоящих только из обозначений, не обладающих различительной (отличительной) способностью;

• представляющих собой только государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, эмблемы и т.п. (такие обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца);

• вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

• являющихся общепринятыми символами и терминами, указывающими на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;

• обозначений, тождественных официальным наименованиям и изображениям особо

© В.Г. Зинов2001

20

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]