Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
римское право.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.09.2019
Размер:
216.06 Кб
Скачать

Общие сведения о римском праве

7 мая 2012 г.

18:42

 

  1. Понятие и предмет римского частного права.

  2. Дуализм римского права.

  3. Публичное право и частное право. Основания разграничения римского права на публичное и частное. Характерные признаки римского частного права.

 

 

Понятие и предмет римского частного права.

7 мая 2012 г.

18:43

Ст. 161. 162, 88?

 

Римское право представляет собой систему права римского государства эпохи рабовладельч. Формации.

Является гносиологической основой современного континентального права (романо-германского).

Современное романо-германское право подразделяется на два относительно самостоятельных правовых образования:

  • Публичное право (юс публикум)

  • Частное право (юс приватум)

Данное явление называется "правовой дуализм".

Истоки правового дуализма лежат в римском праве. Впервые явление дуализма было указано Титом Ливием (1 век нашей эры). Он писал "законы 12 таблиц являются источниками всего права как публичного, так и частного".

Ливий пишет о древнем, доклассическом праве, которое воспринималось в виде единого целого, без разделения на отдельные правовые институты.

Во-вторых, Ливий пишет о явлении дуализма как о хорошо известном его современникам, следовательно, дуализм возникает до его эпохи. Явление дуализма возникает на рубеже третьего и первого веков нашей эры на уровне правового регулирования спорных ситуаций. В тех случаях, когда участники регулируемых или спорных правоотношений выражали или защищали интересы общества или государства, либо официального религиозного культа, то их внешне выраженная (формализованная) воля воплощалась в общеобязательных предписаниях, как то:

  • Решения комиций

  • Плебисциты

  • Решения магистратов

  • Решения принципсев.

А в тех случаях, когда участники регулируемых или спорных отношений выражали и защищали свои личные интересы, интересы семьи или корпорации, то их внешне выраженная воля воплощалась в юридически значимых действиях (акцио)

Термин "акцио" имеет 2 значения: 1) сделка; 2) иск.

Сделка - юридически значимое действие, направленное на установление, возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей.

Правовые последствия этих действий распространялись только на их участников или иных, заранее определенных лиц.

В первом случае (общее предписание) - лекс публикум.

Во втором - лекс приватум.

В этой связи Юлий Павел заметил "договор - закон для двоих"

Римский юрист Домиций Ульпиан в конце третьего века нашей эры теоретически обосновал явление дуализма. Он писал "публичное право есть то, что относится к состоянию римского государства, римского народа и культа наших богов, частное право есть то, что относится к пользе отдельных лиц".

Таким образом, Ульпиан в основу данного разграничения положил охраняемый правом социально значимый интерес. В этой связи публичное право это система норм, которые:

Во-первых, закрепляют правовое положение государства и его органов.

Во-вторых, устанавливает систему публичных обязанностей и запретов

В-третьих, регулирует вертикально-властные отношения, которые складываются в сфере государственного управления.

Частное право система норм, которые:

  • Закрепляют правовое положение юридически равноправных и имущественно самостоятельных субъектов гражданского оборота.

  • Регулируют имущественные и личные неимущественные отношения между этими субъектами, основанные на автономии их воли.

 

Принцип соотношения между публичным и частным правом выразил Эмилий Ппапениан: "Часные соглашения не должны противоречить публичным предписаниям". Разрешено все, что не запрещено.

Римское публичное право прекратило свое существование с момента гибели римского государства. Римское частное право продолжает "жить" в современных гражданских кодексах и уложениях, а также в современной доктрине гражданского права.

 

Предмет римского частного права.

Группы отношений:

  1. Экономические отношения собственности, связанные с присвоением материальных благ, а также с владением, пользованием, распоряжением имуществом.

Фридрих Энгельс писал: "римское право является настолько совершенной формой частной собственности, что ни одно позднейшее законодательство не привнесло в нее ничего принципиально нового".

  1. Товарно-денежные, товарнообменные и иные имущественные отношения, связанные с распределением материальных благ.

  1. Семейные правоотношения, которые складывались между членами римской семьи и лицами, состоящими в римском браке.

  2. Отношения, которые склавывались в следствие причинения вреда жизни, здоровью и имуществу, вследствие необосновательного обогащения

  3. Отношения, которые складывались в процессе рассмотрения споров в судебном порядке (процессуальные правоотношения).

 

Характерные признаки

  1. Индивидуализм - права отдельных лиц.

  1. Универсализм - защищались права любых лиц независимо от уровня дееспособности, имущественного и социального положения.

  1. Казуистичность (казус - судебное решение, вступившее в законную силу и примененное к аналогичной системе, приобретшее силу прецедента).

 

Ст 454 ГК РФ. Договор купли-продажи.

 

 

Рецепция римского права государственной континентальной Европой. Понятие и значение рецепции. Причины, этапы и пределы рецепции.

7 мая 2012 г.

19:57

 

Рецепция - процесс восприятия римского права государственной континентальной Европой и создания на его основе национальных ГК и уложений.

 

Дорецептуальный период

Западная Римская империя прекртатила свое существование в 476 году. На ее территориях возникает ряд раннегосударственных образований "варварских королевств". На этих территориях регулирование имущественных отношений осуществлялось посредством "территориального дуализма" - имущественные отношения в среде варварских общин регулировались обычным правом. Отношения между римлянами и варварами регулировались римским правом. Отношения между римлянами также регулировались римским правом. Данная ситуация продолжалась вплоть до установления феодального строя. После установления феодального строя римское право утратило свое правоприменительное значение.

 

1 Этап. Этап познания.

В городах северной Франции и западной Италии под эгидой РКЦ создаются первые юридические школы, которые готовили специалистов римского и канонического права для нужд церковной организации. В этих городах изучались римские правовые источники с целью их толкования. Наиболее авторитетной школой являлся Болонский университет - школа глоссаторов, основатель Иернерий, смысл - изучение римского права. Аккурсий систематизирует все ранее написанные глоссы и составляет "великую глоссу". Великая глосса признается в этот период единственным источником правильного толкования римского права. Что не признает глосса, то не признает суд.

  1. Прямая рецепция

Римское право начинает применяться при рассмотрении споров.

Причины:

    • Заканчивается эпоха феодальной раздробленности, формируются централизованные государства.

    • По окончании эпохи крестовых походов в Европе возрождается торговля и банковское дело.

    • Отношения феодального владения трансформируются в отношения частной собственности.

    • С отменой крепостного права в предпринимательский оборот втягиваются новые слои населения.

В прямой рецепции участвовали только 2 европейских государства:

    • Французское королевство

    • Священная римская империя германской нации

 

Французская рецепция

До конца 13 века территория Франции условно включала в себя 2 правовые области:

    • Страна обычного права (северные провинции)

    • Страна римского права (южные провинции)

Король Филипп 4 (Красивый) объединил государство и своим указом распространил действие римского права на всю территорию королевства. Завершается рецепция в 1804 году с принятием ГК Наполеона.

Германская рецепция

В Германии рецепция была обусловлена политическими причинами. Германские императоры считали себя преемниками римской империи.

В 1275 году имперский сейм утверждает Швабское зерцало, согласно которому, на территории германской империи в судопроизводство вводится Свод гражданского права (корпус Юрис цивилис императора Юстиниана), вводится субсидиарно.

В 1495 году рейхстаг утверждает общеимперский суд. Одновременно вводятся должности имперских судей.

В 1896 году был составлен проект германского гражданского уложения, в 1900 году оно было утверждено Вильгельмом 2.

Государства южной и западной Европы систематизировали свое национальное право на основе французской рецепции. Северной и восточной - на основе германской рецепции.

 

 

Исторические системы римского частного права

14 мая 2012 г.

18:35

 

  1. Доклассический период

    1. Ранне доклассический - 450 год до н.э. - середина 3 века до н.э.

    1. Поздне доклассический период - до конца 1 века до н.э.

  1. Классический период (эпоха классического права) Конец 1 века до н.э. - рубеж 3-4 вв. н.э.

  1. Постклассический период с предыдущего периода до систематизации Юстиниана.

 

Гражданское право (юс цивис)

Система узконационального права. Регулировались отношения только между членами римской гражданской общины. Это обычное право по своей сути.

Правовая основа - законы 12 таблиц.

Характеризуется:

  • Строгий формализм - что записано, то записано.

    • Проявления формализма: исчерпывающий перечень сделок, которые обеспечивались средствами исковой защиты. Если сделка совершалась помимо данного перечня, то она признавалась юридически ничтожной и, соответственно, участники такой сделки правовой защиты не получали.

    • Исчерпывающий перечень исков. Если спорные отношения были незнакомы цивильному праву, то участникам этого спора исковая защита не предоставлялась.

    • Исчерпывающий перечень имущественных санкций и их строго фиксированный размер.

  • Ритуализм и обрядность, которые проявлялись как при совершении сделок, так и при судебных разбирательствах.

  • Ограниченный субъектный состав участников отношений.

Право народов (юс генциум)

Это система правовых обычаев, заимствованных римлянами из правовых систем других народов, стоящих на более высокой ступени материального и духовного развития.

В поздне доклассическом периоде учреждается должность провинциального претора (претор перегринов). Преторы перегринов осуществляли на подведомственных территориях как административную, так и судебную власть - организация правосудия. Для разрешения споров между перегринами провинциальные преторы заимствуют наилучшие с их точки зрения обычаи и применяют их в своей практике, одновременно, вынесенные решения становятся прецедентами. В последствии преторы соседних провинций преторы соседних провинций начинают заимствовать сложившуюся преторскую практику своих соседей. Право народов к концу доклассического периода становится универсальным и применяется при разрешении споров между жителями различных провинций, а также между римлянами и провинциалами.

Преторское (магистратское) право.

Преторское право -система сложившейся преторской практики по рассмотрению и разрешению споров.

Первоначально претор в своих решениях скован предписаниями цивильного права. Его судебные полномочия ограничиваются только назначением судьи.

В первом веке до н.э. появляется т.н. альтернативная форма ординарного судопроизводства - формулярный процесс. Преторы первоначально стремятся улучшить цивильное право, разъяснить его отдельные положения применительно к конкретным обстоятельствам спора.

К концу 1 века до н.э. (18 год до н.э.) преторы получают право самостоятельно определять содержание будущих судебных решений, не связывая себя нормами цивильного права. Цивильное право постепенно вытесняется из судопроизводства.

В тех ситуациях, когда отсутствует прецедент, претор самостоятельно определяет правовые основания иска, основываясь на принципах "доброй совести" и справедливости.

В первой половине классического периода - цивильное право - правовой архаизм.

Основной правовой системой становится преторское право.

 

 

Иски

14 мая 2012 г.

19:37

 

Иск (actio) - судебно- процессуальное действие, основанное на притязании истца к ответчику, влекущее за собой возбуждение производства по делу и вынесение решения.

В римском классическом праве иск являлся не только средством защиты нарушенных прав, но и формой правообразования, т.е. система исков образовала систему права.

Нарушенное субъективное право подлежало защите, если претор давал потерпевшему иск против предполагаемого нарушителя, ответчика. Предоставляя такую возможность, претор таким образом признавал наличие у потерпевшего какого-либо права и, соответственно, наличие встречной обязанности у ответчика это право восстановить. Вынесенное решение (вступало в силу сразу) создавало прецедент - образец для будущих решений для рассмотрения аналогичных споров в сходных ситуациях, таким образом складывается система прецедентов (типизированных правил рассмотрения и разрешения сходных споров).

Любой иск включал в себя следующие элементы:

  1. Демонстрация - объем и цель искового требования

  1. Фактическое основание иска - интенция (совокупность обстоятельств, которые породили спорную ситуацию, на которую стороны ссылаются).

  1. Формальное основание - система тех источников, с использованием которых разрешается спорная ситуация.

 

Классификация исков

 

  1. Вещные и личные. Характер нарушенного права и личность ответчика.

Вещные были направлены на защиту нарушенного права собственности.

  • Виндикационный - иск невладеющего собственника, утратившего владение не по своей воле к владеющему несобственнику. Об истребовании имущества

  • Негационный - требования владеющего собственника к третьему лицу об устранении нарушений, не связанных с утратой владения, но создающих препятствие на владение имущества.

Иски, которые были направлены на защиту прав кредитора по договорному обязательству, а также на защиту ка личных, так и имущественных прав, нарушенных в результате правонарушения.

  1. По личному иску ответчиком может быть не любое лицо, а лишь определенное - должник, не исполнивший договорное обязательство или тот, кто причинил вред.

  1. В зависимости от цели и объема исковых требований Гай выделяет 4 группы исков:

    1. Персокуторные иски (направленные на восстановление нарушенных прав в прежнем объеме)

    1. Пеналис (штрафные иски) - с целью возложения на ответчика дополнительного имущественного взыскания в виде штрафа.

    1. Кондикционные иски (из необосновательного обогащения) - целью иска являлся возврат неосновательно полученного или неосновательно сбереженного.

    1. Микстес (стоимостные иски). Цель иска - получить высшую стоимость за убийство чужого раба или чужого тяглового животного.

  1. В зависимости от формального (правого) основания - основана на дуализме, двойственности римского права

    1. Цивильные иски (иски строгого права) - основания - законы 12 таблиц и иных республиканских законов.

    2. Преторские иски ( иски доброй совести) - основанием являлись преторские эдикты, прецеденты, мнения юристов, мировоззрения самого претора. Часто именно преторские иски могли содержать судебную фикцию (назывались исками с фикцией - указанием на какое-либо обстоятельство, которого в действительности не было).

  • Иск по аналогии - при отсутствии прецедента мог применяться совершенно другой по правовой природе иск, который регулировал сходные отношений или давал сходную защиту.

  • Народные иски (акцио популярис) - истцом мог быть любой гражданин в защиту интересов общества и "добрых римских нравов". Присуждения по такому иску производились в пользу казны, либо в пользу заявителя (вид вознаграждения).

 

Виды судебных производств по частным спорам

  1. Легисакционный процесс (иск из закона)

Процесс являлся ординарным (следовал строгому порядку), включал в себя две стадии:

  • Ин юре - у претора. Спорщики являются к претору и излагают суть своего спора. Если спор укладывается в предписания цивильного права, претор назначает судью и дело переходит во вторую стадию.

  • Ин юдицио - у судьи. Перед началом второй стадии стороны вносили судебный задаток. Оба приносят присягу, что будут подчиняться решениям судьи.

Процесс по существу, путем предоставления доказательств. Состязательный процесс, обе стороны в равной степени несут бремя доказывания. Процесс в форме судоговорения, в публичном месте на форуме. Решение оглашалось после вынесения и обжалованию не подлежало.

  1. Формулярный процесс.

Законы консула Эбуция. Основан полностью на преторских исках.

Все те же две стадии, но меняется их содержание.

  • Претор решает вопрос о том, дать иск или не дать (есть ли нарушение). На этой же стадии претор составляет письменную формулу иска, по сути, он уже предопределяет будущее решение. Исковая формула включала в себя 4 обязательные части:

    • Номинация (nominatio) - указывалось имя судьи, либо коллегии судей, которым поручалось ведение дела.

    • Демонстрация

    • Интенция - содержательная часть. Указывали все обстоятельства, из которых судья должен был исходить при вынесении решения. Именно в интенции могла размещаться фикция.

    • Кондемнация - формула о присуждении. На основании этой части судья уполномочен осудить или оправдать ответчика. Кондемнация синтаксически связана с интенцией: если окажется - осуди, если не окажется - оправдай.

Кондемнация могла быть открытой и закрытой. В открытой кондемнации судье предлагалось самому определить объем присуждения, исходя из представленных доказательств.

Дополнительные части формулы:

  • Прескрипция - дополнительные требования истца (только при исполнении денежных обязательств, в тех случаях, когда истец не был уверен в том, что он сумеет взыскать присужденную ему сумму с ответчика на момент вынесения решения - в основную часть включалась та часть суммы, которую можно было взыскать, а остальная включалась в прескрипцию и ее можно было взыскать в любое время).

  • Эксцепция - содержала возражения ответчика против иска. Как правило, либо отрицание фактов, на которые ссылался истец, либо собственные доводы. Цель эксцепции - добиться либо отказа в иске, либо каких-либо преимуществ для себя. Это ссылка на такое обстоятельство, которое делает невозможным удовлетворение иска, даже если интенция является основательной.

    • Эксцепции пресекательные - на их основании отказывали в иске.

    • Отлагательные - ответчик добивался уменьшения иска или собственных убытков за счет истца.

  1. Экстраординарный процесс (чрезвычайный).

Окончательно сложился на рубеже 4-5 веков, в эпоху домината.

Признаки:

  • Дело возбуждается по заявлению истца, но судья оглашает вызов ответчика. Если три раза после оглашения вызова ответчик не явился в суд, дело рассматривали без него.

  • Процесс перестает быть публичным.

  • Судоговорение заменяется протокольной формой.

  • Сохраняя признаки состязательности, экстраординарный процесс становится инквизиционным (судья имеет право сам изыскивать доказательства)

  • Процесс становится платным, вводится система судебных пошлин в казну.

  • Решение перестает быть окончательным, вводится система апелляций. Апелляция заявлялась непосредственно в присутственном месте. Судом первой инстанции выступал городской префект, решения префекта могли быть обжалованы проконсулу провинции, решения проконсула - префекту претория, последней инстанцией выступал сам император.

 

 

 

Римская правосубъектность. Понятие, содержание, основания ограничения и утраты.

16 мая 2012 г.

18:37

 

Основными участниками гражданского оборота и субъектами римского права являлись римские граждане. При этомм в обороте римский гражданин обозначался термином "персона" (лицо).

Термин "персона" имел двойственное значение: 1) субъект права; 2) "юридическая личность", то есть обладатель субъективных прав и носитель субъективных обязанностей.

По словам Гая, "раб - человек, но не персона (лицо)".

Римская правосубъектность складывается из двух элементов:

  • caput - правоспособность - способность лица иметь права и обязанности.

  • Habet - способность своими действиями приобретать и исполнять права, исполнять обязанность, нести ответственность за последствия своих противоправных действий.

Римская правоспособность возникала с момента рождения. По словам Павла "ребенок правоспособен, если родился живым, доношенным и в человеческом облике (без уродств)". Уровень дееспособности определялся половозрастными категориями:

  • Infantes - 0-7 лет (включительно). По словам Павла "не могут разумно размышлять и действовать, недееспособны, их отсутствующая дееспособность восполняется либо pater familias, либо curator" им были доступны только мелкие бытовые сделки.

  • Inpubertates - 7-14 лет (для юношей) 7-12 (для девушек). Частично дееспособны, могут совершать любые сделки, но с согласия pater familias или curator. Возраст 14 (12) являлся брачным возрастом.

  • Minores - неполнолетние 14-25 лет (юноши). Сделки они совершали также с согласия добровольного куратора, либо с согласия pater familias, обладали всеми политическими правами и могли служить в составе легионов, могли занимать сакральные должности (жреческие). После 25 лет минорный возраст заканчивался. Женщины в минорном статусе находились пожизненно, то есть они находились под юридической властью либо отца, либо мужа, либо куратора. Над незамужней женщиной, вышедшей из состава семьи в обязательном порядке назначалась опека (куратор). По словам Ульпиана, "мы признаем естественной опеку над женщинами, ибо женщины, как дети, не могут разумно управлять и распоряжаться имуществом".

Персональный статус делился на:

  1. Libertatis - статус свободы. Население делилось на свободных и рабов. Рабы субъектами права не являлись, рассматривались как говорящие вещи.

  2. Civitas - статус гражданства. С позиции этого статуса все свободные делились на граждан и не-граждан. Граждане делились на: inguines (свободнорожденные) и libertines (вольноотпущенные). Вольноотпущенник приобретал гражданский статус своего хозяина и полное римское имя, с добавлением рабской клички.

  3. Familias - семейный статус. С точки зрения семейного статуса, свободные граждане делились на 2 категории:

  • Persona sui uris - семейно самостоятельные (лица своего права) - только патерфамилиас и эмансипированные мужчины.

  • Persona alieni uris - жены, под властью мужа и все подвластные члены семьи.

Римская правосубъектность утрачивалась полностью с утратой свободы или гражданства.

Частично правосубъектность утрачивалась с утратой свободного семейного права.

Ограничение правоспособности:

  1. Бесчестие - судебное решение по популярному иску любого лица. Подвергались: дезертиры с поля боя, лица позорного промысла (актеры, свободные гладиаторы, проститутки, содержатели лупанариев, воры и мошенники). Последствия - поражение в гражданских правах.

  1. Лишение действия (intestabilitas). Подвергались: лжесвидетели, клятвопреступники, нарушители присяги, а также те лица, которые отказывались быть свидетелями при формальных сделках (по иску потерпевшего). Последствия - невозможность совершать формальные сделки и лишение права на судебную защиту.

 

 

Юридические лица в римском праве. Виды юридических лиц. Создание и прекращение юридических лиц.

16 мая 2012 г.

19:08

 

В современном частном праве под юридическим лицом понимается организация, обладающая обособленным имуществом и выступающая от собственного имени в гражданском обороте.

Источники римского права не содержат единого определения понятия "юридическое лицо".

Universitas-общность

Collegia

Corporatio

Quasipersona

Persona fictiva.

 

Ссылаясь на текст преторского эдикта первого века до нашей эры, Гай пишет: "если кто придет ко мне (претору) от имени общности, я дам иск и судья будет решать дело так, как будто бы перед ним лицо (quasipersona)".

Таким образом, в судопроизводстве организации могли выступать в качестве истцов и ответчиков.

Теоретическое обоснование явлению юридического лица попытались дать Цельзы. В основу своих рассуждений они положили теорию "лежачего наследства".

Лежачее наследство - наследственная масса (имущество), которое после открытия наследствия еще не принята актуальными наследниками. Между открытием и принятием наследство ждет наследника - "лежит". В этот период наследство не считалось бесхозяйным, оно по римским законам числилось за умершим и воплощало в себе юридическую личность умершего (персону). В этот период наследством управляли и распоряжались (раб-управляющий, душеприказчик, гестор). Приобретаемые права и обязанности приобретали и пополняли состав наследства. Все эти сделки совершались не от имени этих лиц, а от имени умершего. Таким образом, Цельзы вывели 2 признака юридического лица:

  1. Организационное единство - сделки, совершаемые любым из участников юридического лица, воплощают в себе волю организации в целом.

  2. Имущественная обособленность - имуществ организации юридически обособлено от имущества тех физических лиц, которые являются его участниками.

Концепция Цельзов явилась основой органистической теории юридического лица, разработанной немецким юристом Гирсе.

Концепция фикции послужила основой для другой теории - теории фикции Карла фон Савиньи.

Виды юридических лиц:

  1. Республиканская казна (aerarium). Fiscus - имперская казна. Управляли и распоряжались имуществом фиска назначаемые государственные чиновники - фискалы.

  1. Муниципии (municipies) - самоуправляющаяся городская община в пределах городского поселения. Муниципальным статусом обладали только италийские города.

  1. Жреческая коллегия. В христианский период правами юридического лица наделялась епархия, а при Юстиниане - церковь как учреждение.

  2. Частные корпорации - объединения физических лиц граждан

    1. Торговые корпорации

    1. Ремесленные корпорации

    1. Доходные корпорации

    1. Корпорации откупщиков (частные фискалы)

    1. Благотворительные корпорации

    1. Похоронные корпорации

В конце классического периода были выработаны основные принципы деятельности корпораций.

  1. Имущество корпорации принадлежит на праве собственности самой корпорации и не является общей собственностью ее участников

  1. Корпорация не отвечает по обязательствам своих участников, равно как и участники не отвечают по ее долгам.

  1. Изменение субъектного состава корпорации не изменяет ее правового статуса.

В доклассический период публичная власть не вмешивалась в процесс создания и деятельности корпорации, они создавались в добровольно-явочном порядке.

В конце 1 века до н.э. Юлий Цезарь распустил все корпорации и запретил создание новых.

Октавиан Август сделал порядок создания корпораций разрешительным. Лица, желающие создать корпорацию, создавали уставную грамоту, число участников не менее 3 человек. Уставная грамота передавалсь в сенат, который проверял ее на предмет соответствия римским законам и "добрым римским нравам", решение принимал император. Создавалась корпорация на определенный срок.

Прекращение корпорации:

  • Истечение срока уставной грамоты

  • Достижение поставленной цели

  • несостоятельность

 

 

Классификация вещей и ее правовое значение

21 мая 2012 г.

18:32

 

Вещи являются основными объектами гражданского оборота. С целью его упорядочения Гай разработал классификацию вещей.