Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гражданское право Ч1 шпора.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
208.41 Кб
Скачать

1) Понятие гражданского права - это система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей и интересов, а также нормального развития экономических отношений в обществе.2. Предмет гражданского права - это те общественные отношения, которые оно регулирует. Эти отношения делятся на: 1. Имущественные отношения, то есть отношения между людьми по поводу материальных благ, 2. Личные неимущественные отношения - отношения, возникающие между людьми по поводу нематериальных благ и не имеющие экономического содержания, независимо от степени связанности с имущественными отношениями: • личные неимущественные отношения, связанные с имущественными . Метод гр.пр.:Метод правового регулирования - это совокупность приемов, средств, способов, посредством которых право воздействует на общественные отношения, упорядочивая, регулируя и защищая их. /. Юридическое равенство сторон, то есть равенство их правового положения, которое проявляется в признании равенства всех форм собственности, самостоятельном создании хозяйственных связей, в идентичных мерах гражданско-правовой ответственности. 2. Автономия воли сторон. В большинстве случаев гражданские права и обязанности возникают в силу двустороннего волевого акта (договора). Сторонам представлена возможность полностью (или в известной мере) самостоятельно регулировать свои отношения.

2) функции и принципы гражданского права

принципы тесно связаны с методом отраслевого регулирования. Под принципами понимаются руководящие положения, идеи, основные начала права, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общественного развития. 1. Принцип равенства правового режима субъектов гражданских правоотношений. К нему относится все что к методу относится. 2. – неприкосновенность собственности – это основы имущественного првопорядка в экономике. Тут вещное право как абсолютное – собственнику противостоят все остальные. 3 – принцип свободы договора. Его могут заключать любые лица, правосубъектность которых удовлетворяет условиям. Понуждение к заключению договора не допускается по общему правилу. 4. Принцип недопустимости вмшательства в частные дела. Тут автономия воли играет (элемент гражданского права).5. принцип беспрепятственного осуществления права, востановления и защиты нарушенных прав. Посколюку принципы четко сформулированы, то имеется возможность применять право по аналогии. Руководствуясь принципами в отношении предмета путем применения метода осуществляются функции гаржданского права. Их две – регулятивная и охранительная. Охранительная функция имеет компенсаторно-восстановительный характер.

3) гражданское законодательство и его системаэто единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей и предполагает их дифференциацию. Входящие в предмет отношения подразделяются на группы, составляющие предметы соотв подотраслей и институтов ГП. Дать определение института и подотрасли. Система отрасли ГП как единство и дифференциация основных ее составляющих включает в себя 1. Общие положения 2. Право собственности и иные вещные права, 3. Обязаельственное право, 4 личные неимущественные права, 5. Права на результаты творческой деятельности, 6. наследственное право. Общие положения - это не институт и не подотрасль, т.к. содержит нормы, действующие на все отношения в рамках ГП. Но в рамках общих положений можно выделить институты – юр лиц, зщиты гражданских прав итп. Другие группы приобрели статус подотраслей, например право собственности и иные вещные права. Самая крупная подорасль – обязательственное право. Ну и наследственное право. Говорят еще о предпринимательстком праве, акционерном, жилищном, транспортном итп. Система ГП не остается неизменной. Развитие правового регулирования ведет к выделению групп и институтов, образованию новых институтов ГП.

4) правовые семьи современности1) романогерманская 20 англосаксонская 3) социалистическая. В последствии к данным семьям была добавлена семья традиционного права. Социальная семья практически полностью исчезла( осталась на кубе и северной коре) а романогерманская и англосаксонская все больше интегрируются друг с другом Семья романогерманского права К РГ системе права принадлежит законодательство германии италии и ряда других европейских стран в том числе росии. Эта правовая семья возникла в 12 веке на основе учений римских юристов. Она отражает в себе собенности экономического и политического развития европы. Основным источником права является закон. В каждом гос-ве есть конституция обладающая высшей юридической сиой. Право в высшей степени абстрактно.действует множество принципов. Допускается использование в качестве источника права правового обычая если он санкционирован законом. Англосаксонская правовая система. Данная семья действует в США англии и других странах британского содружества. Основным источником права является судебный прецендент. Данное право возникло как результат борьбы между королевской властью и частными собственниками. В рез-те в англии сформировалось 2 вида права – общее или прецендентное право создается судами и право справедливости как результат деятельности короля( носит нормативный характер). Для англосаксонскойправовой семьи характерно отсутствие деления права на частное и публичное, допускается регулирование отношений путем правовых обычаев. Мусульманская система права – данная система права возникла и действует во многих странах азии и африки . Мусульманское право это система норм выраженных в религиозной форме и основанных на исламе Мусульманское право имеет 4 источника 1) Коран 2) Сунна- традиции связанные с пребыванием посланника бога на земле 3)Иджму – единое соглашение мусульманского общества 4)Кийас – суждение по аналогии К чертам мусульманского ряда относится архаичность ряда институтов, отсутствие систематизации - обычаи не входят в систему права и никогда не рассматривались как его источник. В странах мусульманского права сыществует дуализм судебной организации. Наряду со специальными религиозными судами(кади) существуют суды применяющие обычаи и законодательные акты. Правовая система россии Российская правовая система своими корнями уходит в глубокие пласты национальной культуры и государственности.Древнейшие источники русского права - обычаи славянских пле­мен. При возникновении княжеств обычаи превращались в обычное пра­во. Дальнейшее развитие русской правовой идеи выразилось в движе­нии к созданию единой государственности. На смену вечевым собрани­ям приходит земские соборы. Основным источником права делаются за­конодательства. 18 век завершил самостоятельные этапы развития русского права. При Петре I идет активный "экспорт" европейской правовой культуры, который насаждается "сверху", самим государс­твом. После эпохи Петра и далее продолжается массированное проник­новение различных европейских институтов в русскую жизнь - от бы­товых до государственно-правовых. Поэтому, правовая система России сейчас выступает как сложное, противоречивое сочетание божествен­ного смысла, человеческого поведения и исскуственной, подчас конь­юктурной маски, надеваемой на русский правовой феномен политичес­кой властью или господствующей идеологической системой. Правовая система России принадлежит к особому типу правовой цивилизации. У нее специфическая система правой идентификации, ко­торая, однако, не делает ее каким-то исключением в юридическом ми­ре. Для русского типа правовой идентификации характерно стремление правосознания вкладывать в явление права собственный социаль­но-этический смысл, стихийно - практический поиск справедливости вне строгой позитивистской юридической формы. Символ христианской Троицы в ее православном толковании олицетворяет три принципиально важные для понимания российского права идеи: идею духовного единства людей, идею социальности и соборности всего живого в мире и идею социальной ответственности человека. Единство русского народа основывалось не на праве. Авторы западных стран могут сколько угодно насмехаться над юстицией и судьями, высмеивать их слабости, но ни один из этих авторов не представляет себе общество, которое может жить без судов и без прав. Такое представление мало кого шо­кировало в России. Подобно Святому Августину, Лев Толстой желал исчезновения права и создания общества, основанного на христианс­ком милосердии и любви. (В этом плане марксистский идеал будущего общества не нашел благодатную почву в моральных и религиозных чувствах русского народа).

5) понятие и виды объектов гражданских правоотношенийК объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. и имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага. Вещи – это материальные объекты по поводу которых возникают гражданские правоотношения. Вещи являются объектом вещных и предметом обязательственных отношений. Основная характеристика – оборотоспособность, делятся на изъятые из обороа, ограниченный оборот и обращающиеся свободно. Классифицируются по различным признакам – например, движимые и недвижимые, индивидуально-определенные и родовые, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые, сложные, главная вещь и принадлежность, плоды и доходы. Существует еще и понятие имущества, оно шире чем понятие вещи, т.к. включает еще и деньги, ценные бумаги и имущественные права, долги субъекта (актив + пассив). Ценные бумаги – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъявлении. Объектами обязат правоотношений являются сами действия обязанного лица, которые могут выразиться в совершении им работы или оказании услуг (разница в материальном овеществлении результатов). Результат интеллектуального творчества обладает может осуществляться в рамках договора, но при этом у автора вознкают абсолютныые права, использование которых возможно только с согласия правообладателей.

6) Понятие и содержание гражданской правосубъектности.Одним из важнейших понятий науки ГП и ГЗ является понятие субъектов права, т.е. лиц, выступающих в качестве участников И и личных НИ отношений, регулируемых этой отраслью права. Понятие лица родовое, оно относится ко всем субъектам ГП. Субъектами ГПО могут быть: а) физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, апатриды); б) юридические лица (российские, иностранные, международные); в) государственные и административно-территориальные (публично-правовые) образования, обладающие гражданской правосубъектностью (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования) – подраздел 2 раздела 1 «Лица». Человек рассматривается как существо, соединяющее в себе биологические и социальные начала, с присущей ему формой развития психики - сознанием. Человек – субъект множества прав и обязанностей, в том числе и гражданских. Однако ГЗ РФ для обозначения человека как субъекта ГПО употребляет понятие «гражданин». Гражданин – понятие юридическое, т.к. гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица и государства, находящую выражение в их взаимных правах и обязанностях. В международных соглашениях и в законодательстве многих стран понятие «гражданин» не употребляется, а используется понятие «физическое лицо». Но с точки зрения ГК РФ эти понятия не однозначны (ФЛ может быть гражданином РФ, иностранным гражданином или апатридом). Гражданин (ФЛ) обладает рядом общественных и естественных признаков и свойств, которые индивидуализируют его: имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол, состояние здоровья. Правосубъектность – социально-правовая возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений. Она представляет собой право общего типа, обеспеченное государственными материальными и юридическими гарантиями. Наделение субъекта правосубъектностью есть следствие существования длящейся связи субъекта и государства. Именно в силу наличие такой связи на всякое правосубъектное лицо возлагаются обязанности принципиального характера – соблюдать требования закона, добросовестно осуществлять субъективные ГП. Составными частями правосубъектности являются правоспособность и дееспособность субъекта. Правоспособность – способность субъекта иметь гражданские права и обязанности. Дееспособность – способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя обязанности. В понятие дееспособность входит и деликтоспособность субъекта – способность самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские правонарушения. ЮЛ и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской провосубъектности. Малолетние дети и совершеннолетние граждане признанные недееспособными , являются субъектами ГП, являясь только правоспособными. Даже малолетние дети могут, например, наследовать имущество, но практическое осуществление имущественных прав малолетнего или недееспособного гражданина требует участия дееспособных лиц (родителей, усыновителей, опекунов). Активная, самостоятельная деятельность субъектов возможна лишь при наличии у них всех элементов гражданской правосубъектности.

7) Источники гражданского права. Юридическая сила гражданско-правовых нормативных актов

Формы выражения гражданско-правовых норм, которые в совокупности образуют гражданское право, называют источниками гражданского права.Источники гражданского права делятся на правовые акты и обычаи.Законодательство Российской Федерации включает в себя правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, основывающиеся на исходных началах российского права, закрепленных в Конституции РФ и отражающих принципы рыночной экономики.Конституция РФ обладает высшей юридической силой по сравнению с другими правовыми актами. В ней содержатся основополагающие для гражданско-правового регулирования нормы. Это нормы, определяющие формы и содержание права собственности, объем правоспособности, право гражданина на занятие предпринимательской деятельностью и т.д.Особое значение в системе гражданского законодательства занимает Гражданский кодекс РФ. Он имеет высшую юридическую силу среди других гражданских законов, и содержащиеся в них нормы не должны ему противоречить.Принятие нового Кодекса не повлекло отмены ранее принятых законов РФ, регулирующих гражданско-правовые отношения. Однако как ранее принятые законы, так и федеральные законы, принятые после вступления в силу нового гражданского кодекса, действуют, если не противоречат ГК РФ.Сохранили юридическую силу отдельные правовые акты СССР. Они действуют, если не были отменены каким-либо нормативным актом и не противоречат законодательству Российской Федерации.Гражданско-правовые нормы могут содержаться и в нормативных актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Однако такие нормативные акты могут издаваться только в случаях и пределах, предусмотренных ГК, другими законами и иными правовыми актами.В соответствии с Конституцией РФ (ст. 15) и ГК РФ (ст. 7) общепризнанные принципы и нормы международного права входят составной частью в правовую систему Российской Федерации. Одни международные договоры, участником которых является Российская Федерация, могут применяться к соответствующим гражданско-правовым отношениям непосредственно, тогда как для применения других международных договоров требуется издание внутригосударственного акта (имплементация). Международным договорам Российской Федерации придана более высокая юридическая сила по сравнению с внутренним законодательством. Как следует из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК РФ, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации, применяются правила международного договора.Источником гражданского права является также обычай. Под обычаем понимаются правила, сложившиеся в результате длительного практического применения и получившие признание государства, однако не урегулированные законодательством. В сфере предпринимательской деятельности обычаи не только складываются, но и применяются. Существование обычая подлежит доказыванию с помощью экспертов, знакомых со сферой его применения. Одновременно надо доказать, что этот обычай был известен и другой стороне. Применяются же обычаи при наличии пробела в законодательстве и одновременном отсутствии соответствующего соглашения между сторонами.Следует иметь в виду, что ни Конституция, ни ГК не предусматривают принятие актов гражданского права субъектами Российской Федерации – республиками, областями, городами федерального значения.

8) Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Все нормативно-правовые акты действуют в рамках, очерченных во времени, в пространстве и по кругу охватываемых этими актами лиц. Установление этих рамок-границ имеет чрезвычайно важное значение, поскольку с ними связана и ими же обусловлена возможность, а в надлежащих случаях и необходимость применения содержащихся в данных актах общеобязательных норм.Действие нормативно-правовых актов во времени.Действие закона, равно как и любого другого нормативного акта, начинается с момента вступления его в силу, а прекращается с момента утраты им юридической силы.В одних случаях вступление нормативно-правового акта в силу связывается с датой его принятия или утверждения. Таковыми являются, например, нормативные акты (указы, постановления, приказы и др.), принимаемые в тех или иных странах в чрезвычайных или других экстремальных ситуациях.Таковыми были в СССР и союзных республиках - субъектах Федерации - постановления Правительства.В других случаях вступление нормативно-правового акта в силу соотносится с датой его опубликования (обнародования).В Российской Федерации, порядок вступления нормативно-правовых актов в силу в течение 7 дней с момента принятия закона он должен быть опубликован в официальном источнике, каковыми являются - РоссийскаяГазета и Собрание Законодательства Российской Федерации. Закон цитируется по тому, как он опубликован в этих официальных источниках. Федеральные законы вступают в действие на всей территории РоссийскойФедерации в течение 10 дней, а указы Президента РФ - в течение 7 дней, таким образом и в том и в другом случае, между принятием акта и вступлением его в силу проходит 17 дней.В третьих случаях срок вступления в силу нормативно-правовых актов либо определяется самими актами, или же указывается е других, специально изданных актах для введения их в действие.Немалое значение имеют не только сроки, но и способы "вступления в силу", или "введения в действие", нормативно-правовых актов. В подавляющем большинстве случаев в настоящее время нормативно-правовые акты начинают действовать одновременно на всей территории (страны, субъекта федерации, округа и т.п.), на которую они рассчитаны. Но не исключается возможность в случае необходимости и постепенного введения их в действие. Система введения в действие закона одновременно на всей территории получила повсеместное я чеоспоримое признание.

Нормативно-правовой акт действует вечно, если иное не предусмотрено законом. Согласно сложившейся практике, утрата им юридической силы происходит в результате следующих обстоятельств.Во-первых, в результате истечения срока действия закона или иного нормативно-правового акта, который заранее указывается в самом акте. Такого рода акты указанием сроков действия издаются, например, при введении чрезвычайного положения на определенной территории и на определенный срок, при создании временных государственных органов, действующих в переходный период.Во-вторых, в результате прямой отмены действующего нормативно-правового акта другим актом, изданным компетентным государственным органом. В-третьих, в результате замены действующего нормативного акта другим актом, устанавливающим в данной области новые правила поведения.Юридическая сила прежнего акта утрачивается в момент введения в действие нового акта. Например, в связи с принятием новой Конституции РоссийскойФедерации, вступившей в силу "со дня официального ее опубликования по результатам всенародного голосования

Действие нормативно-правовых актов в пространстве.

Кроме ограничения действия нормативно-правового акта во времени существуют общепризнанные границы его действия в пространстве, на определенной территории. В соответствии с принципами государственного суверенитета и территориального верховенства нормативно-правовые акты, издаваемые высшими органами власти того или иного государства, действуют лишь на его территории. В пределах территории данного государства они выступают как акты, обладающие высшей юридической силой и имеющие беспрекословный приоритет перед всеми другими нормативными актами, действующими на той же государственной территории.При этом под государственной территорией понимается часть земного шара, включающая в себя сушу, недра, воздух и воду, которая находится под суверенитетом данного государства и на которую государство распространяет свою власть. Суверенитет государства распространяется на территорию своих посольств, военных кораблей, всех кораблей в открытом море и других объектов, принадлежащих государству и находящихся в открытом море или космосе.По территориальному критерию все нормативно-правовые акты подразделяются на акты, действие которых распространяется на всю территорию государства, акты, охватывающие определенную ее часть, и акты, действие которых распространяется за пределы территории страны.На всю территорию государства распространяются, например, конституционные и обыкновенные законы. "Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации" (ст. 4, ч. 2).Однако акты, изданные в порядке текущего законодательства, могут действовать и на строго определенной, ограниченной части территории. Об этом заранее оговаривается в самом законе или ином нормативном акте. ВРоссии таковыми могут быть, например, законы, указы Президента или постановления Правительства, касающиеся определенных районов или всегоКрайнего Севера, Дальнего Востока, регионов, пострадавших от чернобыльской аварии.В современных условиях, когда широко развиваются экономические, политические, торговые, финансовые и иные связи между государствами, особую значимость, приобретает применение норм международного права к внутригосударственным отношениям. Например, Конституция РоссийскойФедерации в связи с этим устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры России являются составной частью ее правовой системы. В случае если международным договоромРоссийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ст. 15 Конституции РФ).

Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц.

Важное значение для государственно-правовой теории и практики имеет определение действия нормативно-правовых актов по кругу лиц, выяснение вопроса о том, кому адресуются содержащиеся в этих актах предписания.По общему правилу, нормативно-правовые акты издаются с целью распространения их предписаний на граждан данного государства. Наделяя своих граждан конституционными правами и свободами, равно как и возлагая на них определенные конституционные обязанности, государство должно не только принимать меры к тому, чтобы гарантировать соблюдение данных конституционных требований н положений в отношении граждан внутри страны, но и оказывать им защиту и покровительство за пределами государства. Когда гражданин Российской Федерации является одновременно гражданином другого государства, т.е. имеет двойное гражданство, он пользуется не только покровительством России, но и покровительством "своего'* нового государства. Законодательство России, впрочем, как и законодательство других стран, приравнивает иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении прав и обязанностей к российским гражданам. Согласно ч. 3 ст. 62 КонституцииРоссийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и несут обязанности "наравне с гражданамиРоссийской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации".В России, например, по Закону о правовом положении иностранных граждан последние не пользуются рядом прав и свобод, которые, по существу, неотделимы от гражданства. Они не могут избирать и быть избранными в государственные органы, участвовать в референдуме. Они не могут быть назначены на определенные государственные должности, например прокурора, судьи, нотариуса, и занимать их. На них не возлагаются определенные конституционные обязанности, такие, например, как обязанность нести военную службу, которая является долгом и обязанностью лишь гражданина Российской Федерации (ст. 59, ч. 1, Конституции). Наконец, в отношении трудовой деятельности, социального обеспечения, пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории России, а также их административной и уголовной ответственности в законодательстве установлен и осуществляется ряд специальных правил.Особое положение в России, равно как и в других странах, занимают дипломаты, консульские работники и другие сотрудники зарубежных госучреждений, пользующиеся дипломатическим иммунитетом. В строгом соответствии с международным и национальным (внутренним) правом они не подлежат аресту и задержанию. На них не распространяется уголовная, административная и в значительной части гражданская юрисдикция государства пребывания. Судебные, следственные и иные (например, фискальные) органы, к которым поступают требования о начале производства следственных действий в отношении лиц, пользующихся дипломатическим иммунитетом, должны заведомо признавать подобного рода дела им не подведомственными. На официальные власти страны пребывания возлагается обязанность не только самим не допускать по отношению к этим лицам каких бы то ни было оскорбительных выпадов и насилия, но и всячески ограждать их от подобных действий со стороны других лиц.

9) Толкование гражданско-правовых норм

При применении конкретной нормы гражданского права необходимо четко уяснить ее смысл и содержание. Этому служат различные приемы (способы) толкования ее текста, помогающие устранить возникшие неясности в его понимании. К их числу относятся грамматическое, логическое, систематическое и историческое толкование. Данные способы толкования являются общими для норм любой отраслевой принадлежности, а потому подробно изучаются в курсе теории государства и права. При применении норм гражданского права к ним приходится прибегать наиболее часто в силу обширности и сложности содержания самого гражданского законодательства. Толкование гражданско-правовых норм может быть обязательным в случаях, когда его дает государственный орган, который либо сам принял соответствующий акт, либо имеет компетенцию по разъяснению содержания такого акта или актов (легальное толкование). Так, пленумы высших судебных органов вправе давать разъяснения по вопросам судебной практики, содержащие обязательное для судов толкование действующего законодательства. Поскольку легальное толкование обязательно, оно, по сути, создает новую норму права, причем действующую с обратной силой. Толкование закона, которое любой суд дает по конкретному делу, является обязательным лишь Для данной ситуации и не имеет общеобязательного характера (ибо прецедент в отечественном правопорядке не является источником права). Толкование законодательства, которое содержится в учебной и научной литературе, в том числе в специальных комментариях к законам, является научным (доктринальным) и не имеет обязательной силы. Однако его авторитетность, основанная на проведенном научном анализе и знаниях авторов, может оказывать известное влияние на правотворческую и правоприменительную практику. Нередко различают также буквальное (называемое иногда аутентическим), ограничительное и расширительное толкование норм в зависимости от соотношения смысла и текста соответствующего правила. Подлинный смысл нормы в принципе должен совпадать с ее текстом, а при их расхождении предпочтение придется отдать тексту, а не намерениям законодателя. Уяснение смысла нормы путем "ограничительного" или "расширительного" толкования в действительности всегда сводится либо к логическому, либо к систематическому или иным известным способам толкования (или к их сочетанию). Потому выделение названных выше способов толкования представляется не вполне обоснованным.

10) Правоспособность граждан: понятие, содержание, пределы.

Правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности (п.1 ст.17).Таким образом, только при наличии правоспособности могут возникнуть конкретные субъективные права и обязанности. Правоспособность признается за всеми гражданами страны, она возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью, она неотделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и здоровья.Но правоспособность не естественное свойство человека, она приобретается не от природы, а в силу закона и представляет собой общественно-юридическое свойство. В истории мы знаем периоды, когда большие группы людей были лишены правоспособности в силу действовавших тогда законов. Правоспособность означает юридическую возможность (субъективное право) каждого иметь права и обязанности. Это право корреспондирует с соответствующей обязанностью – не нарушать правоспособность лиц, с которыми лицо вступило в какие-либо ОО. Правоспособность отличается от других субъективных прав следующим: а) специфическое, самостоятельное содержание – способность иметь ГП и ГО, предусмотренные законом; б) назначение – обеспечивает каждому гражданину юридическую возможность приобретать ГП и ГО; в) тесная связь правоспособности с личностью ее носителя и невозможность ее отчуждения или передачи другому лицу. ГЗ признает все сделки направленные на ограничение правоспособности ничтожными (п.3 ст.22).Гражданская правоспособность – это принадлежащее каждому гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые допускаемые законом гражданские права и обязанности. Реализация правоспособности – приобретение конкретных субъективных прав и обладание ими.Содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а возможность иметь И и личные НИ права и обязанности. ГЗ предусматривает примерный перечень прав. которыми могут обладать российские граждане (ст.18): а) иметь имущество на праве собственности; б) наследовать и завещать имущество; в) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; г) создавать ЮЛ самостоятельно или совместно с другими гражданами и ЮЛ; д) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; е) избирать место жительства; ж) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; з) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.В принципе в ГЗ можно было записать, что гражданин может иметь любые ГП и ГО, не запрещенные законом. Но нельзя утверждать, что по содержанию правоспособность граждан беспредельна – для нее, как и для любого субъективного права характерны некоторые пределы. Эти пределы отражены в положении о том, что гражданин может заниматься любой «не запрещенной законом деятельностью» и что обладание некоторыми правами может быть прямо запрещено.

Согласно ст.160 ГК иностранным гражданам и апатридам в РФ предоставляется национальный режим и они пользуются гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.