Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗИС очень кратко для заочн..doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
12.03.2015
Размер:
412.67 Кб
Скачать

Особенности составления формулы устройства

Устройство описывается в формуле как законченное изделие в статическом состоянии (как бы лежащее на складе). Поэтому все особенности деталей устройства, связи между ними и другие признаки формулируются с помощью кратких страдательных прича­стий совершенного вида: выполнен,. подключен, снабжен, расположен, соединен и т.п. В формуле устройства не должно быть глаголов изъявительного наклонения (соединяют, выполняют, раполагают и т.п.). Действия здесь должны быть показаны давно за­конченными. В формуле устройства не допускаются пояснения принципа его действия или операций, осуществляемых его эле­ментами.

В случаях, когда необходимо показать особенности перемеще­ний или характера движения деталей или элементов устройства, допускаются формулировки признаков, показывающие возмож­ность таких движений или перемещений, например: втулка уста­новлена на валу с возможностью перемещения вдоль его оси, емкость установлена на основании с возможностью поворота на угол 45—90°, рычаги соединены между собой шарнирно и т.п.

Характерные размеры в формулировках признаков устройства должны указываться в формуле в виде пределов, например: диа­метр вала равен 8—20 мм. Пределы должны быть выбраны так, чтобы за ними устройство становилось неработоспособным или малоэффективным.

(Из Адм. регл. П.п.8.3.7.2). Особенности формулы изобретения, относящегося к устройству

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.

Формула вещества (смеси, раствора, сплава)

Вещество в формуле представляется в виде готового к упот­реблению продукта. Поэтому для выражения его признаков нуж­но использовать глагольные формы совершенного вида, напри­мер: «в состав введен.,.», «компоненты взяты в следующем соот­ношении...», «сплав содержит...» и т.п.

Нельзя указывать точное содержание компонентов или размер их фракций в смеси, должны быть показаны их пределы, напри­мер: «обмазка содержит 70—90 % высокомарганцевого сварочно­го флюса, остальное -жидкое стекло, причем сварочный флюс взят с размером зерен 0,1 — 1,0 мм».

При характеристике количественного соотношения компонен­тов их можно вписывать в формулу столбиком или в виде: табли­цы, например:

«Флюс для пайки, содержащий Na2B407, CaF2 и В203, отлича­ющийся тем, что компоненты флюса взяты в следующем соотно­шении (%):

Na2B407 18-21

CaF2 12-16

В203 65-72.

Ориентировочно проверить правильность выбранного соотноше­ния можно, сложив отдельно левые и правые пределы количества компонентов. Если сумма левых пределов получится меньше, а сум­ма правых — больше 100, то соотношение выбрано правильно.

Количественное соотношение компонентов вещества можно указывать и в других, — абсолютных (граммы, литры и т; п.) или относительных величинах.

Многозвенная формула составляется в двух случаях.

1.Изобретение относится к одному объекту, который характеризуется совокупностью не только общих существенных признаков, но и част­ными существенными признаками. В этом случае формула составля­ется из одного независимого пункта и следующих за ним одного или нескольких (по числу частных существенных признаков) пунктов.

2.Изобретение является комплексным, то есть относится к группе (двум или более объектам), составляющим неразрывное целое. В этом случае многозвенная формула имеет столько независимых пунктов, сколько объектов составляют изобретение (в том числе если изобре­тение содержит варианты, то независимых пунктов будет столько, сколько вариантов приведено в описании), а любой из объектов мо­жет характеризоваться своим одним или несколькими зависимыми пунктами.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с п.1, в порядке их изложения. При этом зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, который они дополняют, и имеют ссылку на него.

Независимый пункт формулы должен относиться только к одному объекту изобретения и излагается в виде логического определения его, состоящего из совокупности общих существенных признаков. Пункт состоит из ограничительной части, включающей признаки, совпада­ющие с признаками прототипа, и начинается с названия объекта изоб­ретения и отличительной части, включающей признаки, которые отли­чают объект от прототипа. При этом после ограничительной части вво­дится словосочетание «отличающееся тем, что», а затем излагается отличительная часть.

Пункт формулы изобретения составляется без разделения на огра­ничительную и отличительную части, если она характеризует индиви­дуальное химическое соединение, штамм микроорганизма, культуру клеток растений и животных, применение ранее известного объекта по новому назначению, «пионерское» изобретение, не имеющее аналогов.

Пункт формулы излагается в виде одного предложения. Зависимый пункт формулы изобретения составляется с ограничительной частью, содержащей только название объекта и ссылки на соответствующие пункты, к которым он относится. При этом формула изобретения долж­на характеризовать объект изобретения не эффектами, а признаками изобретения, так как эффекты являются лишь следствием признаков изобретения. (на практике рассмотрим примеры).

(подробнее – см Адм. регл., п.п. 8.3.7)

Типовые ошибки при составлении формул изобретений

При составлении формул наблюдаются следующие виды ошибок.

  1. Сужение объема изобретения. В формулу (или в ее первый пункт) вносится несущественный признак, который может быть исключен при реализации изобретения. Если это сделает кон­курент, патент обойден. То же может произойти, если суще­ственные признаки выражены в формуле (или в ее первом пун­кте) узкими понятиями. Например, приведен точный размер или применен признак «болт» вместо признака «крепежный эле­мент».

  2. Нарушение единства изобретения ведет к сужению прав патентовладельца. Например, если независимые способ и устройство защищаются одним патентом как способ, то у конкурента остается возможность запатентовать устройство в незначительно уточненном виде как самостоятельное изобретение.

  3. Неоправданное, чрезмерное расширение объема изобрете­ния может произойти по двум причинам:

  1. в формулу не включают некоторые существенные призна­ки, например, количество компонента вещества, связи деталей в устройстве и т.п.;

  2. в формуле применяют неопределенные формулировки при­знаков типа «сравнительно тугоплавкий материал», «ролик боль­шого диаметра» и т. п. В результате чрезмерного расширения объема изобретения возникает расплывчатость, неопределенность, не­досказанность формулы, что создает предпосылки для обхода па­тента путем конкретизации признаков или введения пропущен­ных существенных признаков.

  1. Распространенная ошибка — необоснованное применение в формуле негативных признаков с формулировками типа «в нем исключен» и т.п. Если допустить применение таких признаков, то формула станет либо бесконечной, либо неопределенной, так как перечислять без чего обходится данный объект или что в нем не применяется можно сколь угодно долго.

  2. Неверно определен вид объекта изобретения. Например, если в объекте есть признаки и устройства, и способа, единство изоб­ретения при этом не нарушено, а способ может быть осуществ­лен не только с помощью данного устройства, то составление формулы на устройство будет ошибочным и создаст предпосылки для обхода патента. Конкурент заявит способ.

Избежать большинства ошибок можно, если при составлении формулы ставить себя на место конкурента и пытаться обойти патент с собственной редакцией формулы изобретения:

Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение

Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение

1. Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

2. Заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.

Описание изобретения

Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полно­той, достаточной для его осуществления, то есть раскрывать техниче­скую сущность изобретения и содержать достаточную информацию для дальнейшей разработки (конструкторской или технологической) объекта изобретения или его непосредственного использования. Опи­сание начинается с указания индекса рубрики действующей редакции МПК, к которой относится заявля­емое изобретение.

Название изобретения должно соответствовать технической сущ­ности изобретения, определять род объекта, к которому оно относит­ся, его назначение (выполняемую им функцию или указывать на его принадлежность к той или иной области техники) и излагаться в един­ственном числе. Исключение составляют названия, которые не упот­ребляются в единственном числе (очки, ножницы) и названия изобре­тений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

Собственно описание изобретения рекомендуется излагать в виде логических отрезков, каждый из которых начинается соответствующим «синтагм маркером». Синтагм маркер - одно или несколько стандарт­ных слов, с помощью которых весь текст разбивается на структурные отрезки, каждый называется разделом описания. Такое разделение текста является важным инструментом в процессе поиска в тексте необходимой информации, ее анализа или перевода, при автоматизации поиска.

Первый раздел начинается с указания области техники, к которой относится изобретение. Синтагм маркером этого раздела служат слова «Изобретение относится к области...». В понятие «область техники» заложено широкое определение (строительство, металлургия и пр.). После указания области техники в широком смысле необходимо ука­зать конкретную область использования изобретения. («Изобретение относится к области станкостроения, а именно к конструкциям суп­порта токарного станка»).

Следующий раздел называют «Уровень техники». В нем приводят­ся сведения об известных заявителю аналогах изобретения. В качестве аналогов изобретения указываются средства того же назначения, из­вестные из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, каждое из которых характеризуется совокупностью при­знаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобре­тения.

При описании каждого из аналогов приводятся библиографиче­ские данные источника информации, в котором он раскрыт таким об­разом, чтобы источник информации мог быть по ним найден, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого техни­ческого результата.

Рекомендуется при описании каждого из аналогов пользоваться в качестве синтагм маркеров словами «известно» либо «известен» («Изве­стна конструкция печи...»).

При анализе выявленных аналогов из них выделяется аналог наи­более близкий к изобретению по совокупности существенных призна­ков либо по существенным признакам в большей степени по сравне­нию с другими, влияющими на достижение технического эффекта (прототип).

Описание прототипа следует начинать словами: «Наиболее близ­ким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, явля­ется...». Далее необходимо дать описание известного технического ре­шения, наиболее близкого к заявляемому изобретению по технической сущности. При этом следует выделить все существенные признаки, об­щие с заявляемым объектом.

Заканчивается описание прототипа указанием известных заявите­лю причин, препятствующих получению требуемого технического ре­зультата.

Я: Синтагм маркером следующего раздела служат слова: «Технический результат, на достижение которого направлено предполагаемое изобретение, заключается в том, что…», далее излагается конкретный технический результат (результаты) и выражается сущность изобретения в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного технического результата.

Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение, а так же признаки, характе­ризующие изобретение лишь в частных случаях, конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Не допускается замена характеристик признаков отсылкой к источ­нику информации, в котором раскрыт тот или иной признак.

Технический результат представляет собой характеристику техни­ческого эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть полу­чены при осуществлении (изготовлении) или использовании изобре­тения. Если изобретение обеспечивает получение нескольких техни­ческих результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), следует их указать.

Технический результат может выражаться, в частности, в сниже­нии коэффициента трения, снижении вибрации, в повышении произ­водительности труда, в снижении токсичности и т.п.

Если при создании изобретения решается задача только расшире­ния арсенала технических средств определенного назначения или по­лучения таких средств впервые, технический результат может заклю­чаться в реализации этого назначения, и специального указания не тре­буется.

После изложения сущности изобретения в случае пояснения его графическими изображениями должен быть приведен перечень фигур графических изображений с кратким указанием того, что изображено на каждом из них.

В следующем разделе дается описание примеров конкрет­ного выполнения объекта изобретения, подтверждающих возможность осуществления изобретения при использовании всей совокупности суще­ственных признаков с получением указанного технического результата. Раздел имеет особенности в зависимости от того, каков объект изобретения: устройство, способ, вещество и т.д.

Описание устройства начинают с описания его конструкции в стати­ческом состоянии со ссылками на фигуры чертежей. Цифровые обозна­чения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигурах чертежей. При этом нумерация должна быть сквозной, по мере упоминания конструктивного элемента в тексте. Все элементы, детали и узлы устройства должны быть указаны не путем простого перечисления, а в их взаимосвязи. Например, ; «шестеренный насос, содержащий ведущую шестерню 1 и ведомую шестерню 2, установленные в подшипниках скольжения 3, размещены в корпусе насоса 4».

После описания конструкции устройства описывается его действие с использованием синтагм маркера: «Устройство работает следующим | образом», или способ использования со ссылками на фигуры чертежей I и иные поясняющие материалы.

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и форма реализации предполагает использование программируемого (на­страиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством предписываемой ему функции. В случае, если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частно­сти вычислительный, его представляют в виде блок-схемы или соот­ветствующего математического выражения.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах указывают­ся последовательность действий (приемов, операций) над материаль­ным объектом, условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом устройства, ве­щества, штаммы, если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств (устройств, веществ и штаммов), известных до даты приоритета, достаточно указать эти средства. При использо­вании неизвестных средств приводится их характеристика, и в случае необходимости прилагается графическое изображение. При исполь­зовании новых веществ раскрывается способ их получения.

В конкретных примерах выполнения изобретения, относящегося к веществу-композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), при­водятся ингредиенты, входящие в его состав, их характеристика и ко­личественное отношение. Конкретные примеры должны относиться как к предельным, так и к их средним значениям. В примерах должна быть подтверждена существенность этих ингредиентов путем доказа­тельства достижимости указанного технического результата именно в ука­занных интервалах и отсутствие его за пределами интервала. При этом содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном зна­чении, которое находится в пределах указанного интервала (при вы­ражении количественного соотношения ингредиентов в процентах — по массе или по объему — суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

Формула изобретения излагается на отдельной странице (страницах). (Правила составления формулы были рассмотрены выше).

(Из Адм.регл. п.п.8.3.9). Требования к реферату

Реферат служит для информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата. Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения. Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

Оформление документов заявки

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и со­кращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и техни­ческой литературе. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Все условные обозначения расшиф­ровываются. В описании и формуле соблюдается единство термино­логии, то есть одни и те же признаки в тексте описания и формуле на­зываются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических единиц и к используемым услов­ным обозначениям. Физические величины выражаются предпочти­тельно в единицах действующей Международной системы единиц.

Формальная экспертиза (по ГК РФ – ст.1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение)

По истечении двух месяцев с даты поступления заявки по ней про­водится формальная экспертиза.

В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется на­личие необходимых документов, соблюдение установленных требова­ний к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана. Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе формальной экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность изобретения. (см ст.1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изоб­ретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобре­тения признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявлен­ного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не прини­маются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятель­ной заявки.

О положительном результате формальной экспертизы и установ­лении приоритета заявитель уведомляется. Если в результате экспер­тизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Публикация сведений о заявке (ст.1385)

Федеральный орган исполнительной власти по истечении восем­надцати месяцев с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует сведения о заяв­ке, кроме случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяет Патентное ведомство. Любое лицо после опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По ходатай­ству заявителя Патентное ведомство может опубликовать сведения о заявке ранее указанного срока. Автор изобретения имеет право отка­заться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях.

Экспертиза заявки по существу (патентная экспертиза) (ст.1386)

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в любое время в течение трех лет с даты поступления заявки, федеральный орган исполнительной власти проводит экспертизу за­явки по существу, включающую установление приоритета изобрете­ния, если он не был установлен при проведении формальной экспертизы, и проверку патентоспособности изобретения. Если ходатайство о проведении экспертизы не будет подано в указанный срок, заявка счи­тается отозванной. О поступлении ходатайств третьих лиц заявитель уведомляется.

В период проведения экспертизы заявки по существу федераль­ный орган исполнительной власти вправе запросить у заявителя до­полнительные материалы, без которых проведение экспертизы невоз­можно, в том числе измененную формулу изобретения.

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены без изменения сущности изобретения в течение двух ме­сяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае, если заявитель не представит запрошенные мате­риалы или просьбу о продлении установленного срока, заявка призна­ется отозванной.

Решение по заявке (ст.1387 – см подробности)

Если в результате экспертизы по существу федеральный орган испол­нительной власти установит, что заявленное изобретение соответству­ет условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента. При несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспо­собности выносится решение об отказе в выдаче патента.

Обжалование решений патентной экспертизы (ст.1387, п.3 и ст.1389)

На решение об отказе заявитель может подать возражение в Пала­ту по патентным спорам в течение шести месяцев с даты получения ре­шения. Все вышеуказанные сроки для заявителя и про­пущенные заявителем могут быть продлены при условии подтвержде­ния уважительных причин и уплаты пошлины. Ходатайство о продле­нии срока может быть подано не позднее 12 месяцев со дня истечения пропущенного срока.

Выдача патента и публикация сведений об этом (ст.1393,1394)

Федеральный орган исполнительной власти после принятия реше­ния о выдаче патента вносит изобретение в Государственный реестр изобретений, выдает патент лицу, на имя которого он испрашивался, при условии уплаты пошлины за выдачу патента, и публикует в официальном бюллетене Патентного ведомства сведения о выдаче патен­та, включающие имя автора и патентообладателя, название и формулу изобретения, и изображение изобретения (не всегда).

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался па­тент, им выдается один патент, к которому прилагается описание изобретения с формулой и чертежами.

Заявитель вправе до публикации сведений о заявке на изобре­тение, но не позднее даты его регистрации отозвать заявку, а также преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соот­ветствующего заявления, при этом сохраняется приоритет первой за­явки.

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ

Введение.

Законодательством многих стран, в т.ч. РФ предусматривается право­вая охрана полезных моделей. Законо­дательством Австралии, Франции и Малайзии предусматривается вы­дача охранного документа, который сходен с охранной грамотой на полезную модель и называется «малый патент». В Италии и Германии допускается одновременная подача заявки на изобретение и вспомо­гательной заявки на полезную модель.

Полезные модели отличаются от тех изобретений, на которые мож­но получить патент на изобретение по четырем аспектам:

— отсутствие требования изобретательского уровня;

— максимальный срок охраны, как правило, короче (в РФ – 10 лет);

— пошлины за получение и поддержание в силе прав на полезную модель обычно ниже;

— процедура получения охраны, как правило, короче. Наибольшее число заявок на полезные модели (свыше 200 тыс. ежегодно) поступает в Патентное ведомство Японии, которое выдает по ним 50—60 тыс. малых патентов в год.

Более короткий срок охраны по­лезных моделей по сравнению с изобретениями, обусловленный доста­точно быстрым обновлением потребительского рынка в условиях конкуренции, компенсируется значительно более простым механизмом их защиты.

Заявка на полезную модель подвергается только формальной экс­пертизе. Преимуществом такой процедуры является быстрота получе­ния охранной грамоты, порядка полугода. Недостатками являются меньшая надежность и возможность оспаривания правомерности вы­дачи патента.

Важна возможность преобразования заявки на полезную модель заявку на изобретение и наоборот (см. ст. 1379).

Критерии патентоспособности (см ст. 1351)

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, отно­сящееся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям патенто­способности, если является новой и промышленно применимой.

Она считается новой, если совокупность ее основных признаков не известна да уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступ­ными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации, в том числе заявки на полезные модели и изобретения.

Полезная мо­дель промышленно применима, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сфе­рах деятельности.

Экспертиза заявки на полезную модель (см ст. 1390)

При экспертизе заявки на полезную модель проверка условий па­тентоспособности не осуществляется. Проводится только формальная экспертиза документов на правильность их исполнения. До публикации сведений о заявке на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответ­ствующего заявления в федеральный орган государственной власти по интеллектуальной собственности. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до принятия по ней реше­ния о выдаче патента. При указанных преобразованиях сохраняется приоритет первой заявки.

Из ст.1390, п.2: «2. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.»

Промышленный образец

Виды промышленных образцов

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ).

К изделиям могут быть отнесены любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в том числе, компоненты для сборки в составные изделия, наборы (комплекты) из группы совместно используемых изделий, интерьеры, парковые ландшафты.

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части.

Компонент для сборки в составное изделие – это функционально самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, которая может быть демонтирована без нарушения целостности и повторно использована для сборки составного изделия (например, бампер, фара).

К составным изделиям относятся изделия, состоящие из компонентов, предназначенных для сборки составного изделия (например, автомобиль). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной сборке.

К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервиз и т.д.);

Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными.

Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с трехмерной структурой.

Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

Статья 1352.Условия патентоспособности промышленного образца

1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

4. Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Международная классификация промышленных образцов (МПКО)

При проверке новизны заявляемого промышленного образца сле­дует иметь в виду, что все промышленные образцы классифицируются в соответствии с Международной классификацией промышленных об­разцов, которую в литературе иногда называют Локарнской класси­фикацией, так как она была принята Локарнским соглашением.

Локарнское соглашение о Международной классификации про­мышленных образцов было принято 8 октября 1968 г. дипломатиче­ской конференцией в г. Локарно (Швейцария), на которую были при­глашены все страны-участницы Парижской конвенции по охране про­мышленной собственности.

Международная классификация промышленных образцов состо­ит из:

— алфавитного перечня наименований изделий, в котором изде­лия и промышленные образцы объединены с указанием соответству­ющих им классов и подклассов;

— пояснительных примечаний.

Международная классификация промышленных образцов не­сколько раз пересматривалась. Восьмое издание ее вступило в силу с 1 января 2002 г.

В этом издании перечень состоит из 32 классов и 223 подклассов. Алфавитный перечень наименований изделий включает 6600 наиме­нований. Первая часть перечисляет отдельно для каждого подкласса в алфавитном порядке наименования изделий, которые принадлежат этому подклассу. Вторая часть перечисляет все наименования изделий в алфавитном порядке независимо от класса, к которому каждое из них принадлежит. Пояснительные примечания внесены в перечень классов и подклассов.

 

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Товарный знак и знак обслуживания.

Товарный знак - обо­значение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; знак обслуживания - для индивидуализации работ или услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Они (товарный знак и знак обслуживания) дают возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных това­ров и услуг других юридических или физических лиц. Товарный знак может проставляться на самих товарах, на контейнерах и упаковке, в которой продается товар, использоваться в рекламе или на витринах магазинов. В тех случаях, когда товарный знак применяется только в связи с оказанием услуг, он называется знаком обслуживания. Напри­мер, знаки обслуживания используют гостиницы, рестораны, авиали­нии, туристические агентства, прачечные, химчистки и другие пред­приятия.

Право на товарный знак подтверждается свидетель­ством на товарный знак и охраняется согласно ГК РФ. Свидетельство удостоверяет приоритет товар­ного знака, исключительное право на товарный знак в отношении то­варов, указанных в свидетельстве.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предо­ставляется на основании государственной регистрации в порядке, уста­новленном ГК РФ, или в силу международных до­говоров Российской Федерации.

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, счи­тая с даты поступления заявки в федеральный орган власти по интел­лектуальной собственности, и может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

С древ­нейших времен люди помечали свои вещи особыми знаками собствен­ности. По мере развития ремесел и торговли ремесленники тоже начали метить свои товары специально создаваемыми личными клеймами. Со временем клейма стали служить гарантией качества товара.

Однако широкое распространение товарные знаки получили в XIX веке с развитием массового производства товаров. Предпринима­тели стали воспринимать товарный знак как предмет интеллектуаль­ной собственности. Возникает необходимость в правовой охране то­варных знаков фирм и корпораций. Первые законы об охране товар­ных знаков были приняты во Франции в 1857 году, в США в 1881-м, в России в 1895 году. Уже в 1891 году было заключе­но Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков.

Правовая охрана товарных знаков направлена на защиту произво­дителей и потребителей, помогает предотвращать незаконное копи­рование маркированных знаками товаров и поэтому существует прак­тически во всех странах мира. Отсюда следуют функции товарного знака:

— отличительная функция — способность помогать отличать това­ры одних производителей от однородных товаров других;

— рекламная — способность знака выступать непосредственно в ка­честве объекта рекламы товаров;

— гарантийная — способность содействовать в выборе товара вы­сокого качества;

— охранительная (защитная) — наличие товарного знака фирмы на товаре помогает обеспечить правовую охрану ее товаров заданного ка­чества на потребительском рынке в условиях конкуренции с товарами других фирм.

Одной из основных функций товарного знака является индивидуа­лизация товаров и услуг, а также их производителей на рынке, благо­даря чему потребитель имеет возможность выбрать среди однородных товаров и услуг товар и услугу определенного производителя с заранее известными ему свойствами и качеством.

Общеизвестные товарные знаки и их охрана

С развитием рыночных отношений охрана общеизвестных знаков приобретает все большую актуальность. Правовая охрана общеизвест­ному товарному знаку предоставляется на основании решения Пала­ты по патентным спорам, принятого по заявлению, поданному юри­дическим или физическим лицом. Товарный Знак, признанный обще­известным, вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Перечень общеизвестных в Россий­ской Федерации товарных знаков.

Выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак осуществ­ляется федеральным органом исполнительной власти по интеллекту­альной собственности в течение месяца с даты внесения товарного знака в Перечень общеизвестных.

Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, пуб­ликуются в официальном бюллетене незамедлительно после их внесе­ния в Перечень.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бес­срочно.

(см. ст.1508 ГК РФ. Общеизвестный товарный знак. Ст.1509. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку).

Словесные товарные знаки и знаки обслуживания

Словесные товарные знаки представляют собой слова или сочета­ния букв, имеющих словесный характер. Они имеют перед другими видами товарных знаков преимущества, которые вытекают из их глав­ной отличительной особенности - наличия фонетического аспекта. Словесные знаки, как правило, имеют большую различительную силу, лучше запоминаются и воспроизводятся, чем изобразительные, такой знак проще связывать с фирменным наименованием, создавать серии товарных знаков для одной фирмы. Примерно 80% товарных знаков в мире являются словесными.

В качестве товарного знака может быть зарегистрировано имя, а также фамилия. Следует помнить, что при попытке регистрации фами­лий в качестве товарного знака за рубежом можно столкнуться с опре­деленными ограничениями. Например, согласно требованиям законодательства Великобритании, фамилия не может быть зарегист­рирована как товарный знак, если она встречается более 40 раз в телефонном справочнике того города, в котором проживает чело­век, ее носящий.

В качестве словесного товарного знака может быть зарегистри­рован слоган, то есть рекламная формула в виде афористичной, лег­ко запоминающейся короткой фразы. Например, фирменным лозун­гом, оформленным в качестве товарного знака, газеты «Нью-Йорк тайме» стали слова «Все новости достойны напечатания». Товарным знаком стали слова «С песней по жизни». Если слоган включает бо­лее трех-четырех слов, то при написании в одну строку он как бы уменьшает свой знаковый потенциал. Это может привести даже к отказу в регистрации.

Изобразительные товарные знаки и знаки обслуживания

Изобразительные товарные знаки могут представлять собой конк­ретные изображения, например животных, птиц, людей, неодушевлен­ных предметов, символов: круг — символ солнца, треугольник — символ горы, абстрактные изображения, линии, фигуры, композиции орна­ментального характера, шрифтовые единицы и цифры в художествен­ной индивидуальной информации, различные композиции перечис­ленных элементов.

Объемные товарные знаки

Объемные товарные знаки представляют собой изображения в трех измерениях и часто могут быть заявлены в качестве промышленных образцов. Нередко предметом объемного знака является оригиналь­ная форма изделия, например форма мыла или шоколадная фигурка, или его упаковка, например оригинальная форма бутылки, флакона, коробки. Объемные товарные знаки, несмотря на известную схожесть с промышленными образцами, отличаются от них тем, что их форма связана не только с функциональным назначением. Объемным товар­ным знаком признается такая форма изделия, которая не определяется исключительно его функциональным назначением и позволяет выде­лить изделия конкретного изготовителя из ряда однородных товаров. Однако, как правило, объемный товарный знак защищается одновре­менно и в качестве промышленного образца.

Комбинированные товарные знаки

Комбинированные товарные знаки представляют собой комбина­цию элементов разного характера: изобразительных, словесных, объем­ных и т.п. Словесная и графическая части комбинированного товар­ного знака должны быть взаимосвязанными композиционно и сюжетно и образовывать единое целое. В качестве товарного знака может быть зарегистрирована этикетка, которая заявлена и в качестве промышлен­ного образца.

Знаки особого вида

Знаки особого вида применяются достаточно редко. В зарубежных странах зарегистрированы, например, звуковые товарные знаки (позыв­ные радиостанций, музыкальные заставки к радио- и телепередачам).

В последнее время появились товарные знаки для маркирования видео­продукции (например, видеоклипов). Но такие знаки можно отнести к изобразительным или словесным.

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ)

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) для ре­гистрации знаков (классификация товарных знаков) была разработа­на Международным бюро по охране промышленной собственности в 1935 году.

Текст МКТУ был признан официальным в результате соглашения заключенного заинтересованными в использовании МКТУ странами на дипломатической конференции в Ницце 15 июня 1957 г. и пересмот­ренного в Стокгольме в 1967-м и в Женеве в 1977 году.

МКТУ представляет собой перечень классов товаров и услуг с примечаниями (пояснениями) по их содержанию и снабжена алфавитно-предметным указателем наименований товаров и услуг (АПУ) с отнесением их к соответствующим классам. МКТУ постоянно дорабатывается и периодически издается в новых редакциях.

Перечень классов товаров и услуг представляет собой классификационную схему, содержащую 45 классов, 34 из которых относятся к товарам, и 11 классов услуг, снабженных подробными примечания­ми по поиску релевантных (то есть смысловое соответствие между запросом и ответом на всех языках) запросов классов и по тематике каждого класса. Товары объединены в классы по видам материалов, из которых они изготовлены, либо по их функциям или отраслевому назначению.

Коллективный товарный знак

Статья 1510. Право на коллективный знак

1. Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак.

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц.

2. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора.

3. Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало коллективный знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллективным знаком.

 

Фирменное наименование

Статья 1473. Фирменное наименование

1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

2. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

3. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

См продолжение ст.1473

…………………………………………………………………………………………………

Статья 1516. Наименование места происхождения товара

1. Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519) производителей такого товара.

2. Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

 

Право на секрет производства (ноу-хау). Секретная интеллектуальная собственность

Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау)

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Статья 1466. Исключительное право на секрет производства

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

 

Основные крите­рии понятия ноу-хау

1. К ноу-хау относят знания и навыки, связанные с разработкой, освоением, производством, реализацией, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом, совершенствованием техники, технологии материалов, которые разделяют на:

- техническое ноу-хау, в том числе научно-исследовательское, тех­нологическое и производственное (секреты производства), расчетное (в области инженерных расчетов), проектное (в области проектирова­ния промышленных и гражданских объектов);

- управленческое ноу-хау, в том числе наиболее эффективные структуры, методы управления, наиболее простые и надежные связи как по вертикали, так и по горизонтали, четкое распределение обязан­ностей и их содержание, функциональное взаимодействие структур­ных подразделений, методы взаимодействия кооперирующихся фирм;

- коммерческое ноу-хау, в том числе знания и опыт в реализации продукции, сведения о конъюнктуре рынка, фирмах-посредниках, сбытовых фирмах, наиболее целесообразных формах реализации, рек­ламе продукции;

- финансовое ноу-хау, в том числе сведения о наиболее выгодных формах использования денежных средств, ценных бумаг, акций, капи­таловложений с учетом изменения курса валют, особенностей национальных налоговых систем, таможенных ограничений, сведения о банковских объединениях, формах кредитования.

2. Ноу-хау имеют значительную ценность и носят практический характер, это не теоретические предпосылки, не гипотезы.

3. Ноу-хау всегда конфиденциальны, известны ограниченному кругу лиц (только тем лицам, которым они необходимы для производственной деятельности и только в требуемом объеме, в целом ноу-хау должен знать один, максимум два человека-специалиста).

4. Ноу-хау основаны на глубоких знаниях.

Международное сотрудничество в области охраны интеллектуальной собственности

Международная патентная система

Заключение международных соглашений по охране различных объектов интеллектуальной собственности было обусловлено необхо­димостью правового регулирования ее за границей. Такая необходи­мость объяснялась причинами экономического и правового порядка.

Особенно наглядно отсутствие охраны объектов интеллектуальной собственности за границей проявилось при проведении международ­ных выставок. Так, на приглашение австрийского правительства при­нять участие в международной выставке научно-технических дости­жений, которая должна была состояться в августе 1873 года в Вене, США ответили отказом, мотивируя его тем, что австрийским законо­дательством не предусмотрены никакие гарантии по охране изобрете­ний на выставках от копирования и использования их конкурентами. Именно Всемирная промышленная выставка в Вене положила начало процессу урегулирования патентно-правовых вопросов на междуна­родном уровне, который завершился подписанием 20 марта 1883 г. Парижской конвенции по охране промышленной собственности, основ­ные положения которой действуют по сегодняшний день. В настоя­щее время членами Парижской конвенции по охране промышленной собственности являются более 100 государств с различным обществен­но-экономическим устройством. В этот же период времени было за­ключено множество других международных соглашений.

Все соглашения по охране интеллектуальной промышленной соб­ственности можно разделить на три группы.

К первой группе следует отнести соглашения, направленные на со­действие в получении правовой охраны в странах—участницах Париж­ской конвенции на отдельные объекты интеллектуальной промышлен­ной собственности. В соответствии со ст. 19 Конвенции государства -члены Парижского союза имеют право заключать специальные согла­шения по охране интеллектуальной промышленной собственности при условии, что они не будут противоречить положениям Конвенции. На основании этой статьи хронологически последовательно были за­ключены и действуют в настоящее время следующие соглашения:

- Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения товара от 14 апреля 1891 г.;

- Мадридское соглашение о международной регистрации товар­ных знаков от 14 апреля 1891 г.;

- Гаагское соглашение о международной регистрации промышлен­ных рисунков и моделей от 16 ноября 1925 г.

- Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.;

- Лиссабонское соглашение об охране наименований мест проис­хождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г.;

- Локарнское соглашение об учреждении международной класси­фикации промышленных образцов от 8 октября 1968 г.;

— Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.;

- Страсбургское соглашение о международной патентной класси­фикации от 24 марта 1971 г.;

- Договор о регистрации товарных знаков от 12 июня 1973 г.;

- Венское соглашение об учреждении международной классифи­кации изобразительных элементов знаков от 12 июня 1973 г.;

- Будапештский договор о международном признании депониро­вания микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля1977 г.;

— Найробский договор об охране олимпийского символа от 26 сентября1981г.;

Ко второй группе относятся соглашения независимые и непосред­ственно не связанные с Парижской конвенцией:

— Всемирная организация интеллектуальной собственности ;, (ВОИС), образованная в Стокгольме в 1967 г.;

- Конвенция об охране сортов растений (UPOV), подписанная , в Париже 2 декабря 1961г.:

К третьей группе следует отнести региональные конвенции и со­глашения:

- Европейская патентная конвенция от 5 октября 1973 г., подпи­санная в Мюнхене;

- Соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI), подписанное франкоязычными странами -Африки, заключено 2 марта 1977 г.;

— Соглашение о создании Африканской региональной организа­ции по охране промышленной собственности (ARIPO), подписанное англоязычными странами Африки, заключено в 1976 г.

- Евразийское соглашение между бывшими республиками СССР, , заключено в 1992 г.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности

Основные концепции Парижской конвенции

Парижская конвенция является наиболее универсальным между­народным соглашением в области охраны промышленной собственности. В Конвенции не содержится единых правовых норм, касающих­ся охраны промышленной собственности в странах-участницах.

Она исходит из того, что основные вопросы охраны объектов про­мышленной собственности (требования к объектам промышленной собственности, порядок выдачи и условия действия охранных докумен­тов, защита нарушенных прав) регулируются исключительно внутрен­ним законодательством государств-участников, тем самым участие в Конвенции не устраняет необходимости патентования этих объектов; в других странах-участницах.

Универсальность Конвенции заключается в том, что при сохране­нии территориальной ограниченности действия патента создаются наи­более льготные условия для получения охраны интеллектуальной про­мышленной собственности иностранцами в любой стране-участнице. Более чем за столетний период существования Парижской конвен­ции она неоднократно пересматривалась, и в ее текст вносились изме­нения.

Одним из основополагающих принципов Парижской конвенции является принцип национального режима. Он означает, что иностран­ные граждане и фирмы пользуются теми же правами, что и отечествен­ные заявители. Исключением является назначение патентного пове­ренного для ведения дел по патентованию за рубежом.

Преимущества подписания Конвенции

Важнейшее преимущество, которое предоставляется странам-участ­ницам Конвенции, является право приоритета (конвенционный приоритет). Оно предусматривает, что любой заявитель или его правопреемник, подавший правильно оформленную заявку на получение охран­ного документа на любой объект интеллектуальной промышленной собственности, может в течение определенного срока истребовать охрану во всех остальных странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки.

Для патентов на изобретения и полезные модели этот срок равен 12 месяцам с даты подачи первоначальной заявки, для промышленных образцов и товарных знаков - 6 месяцев. При этом первая и последующие заявки могут быть поданы разными лицами.

Договор о патентной кооперации

Идея заключения Договора о патентной кооперации возникла в 60-е годы в связи с необходимостью решить целый ряд проблем, затрудня­ющих работу патентных ведомств, связанную с рассмотрением заявок на изобретения. Суть этих проблем сводилась к следующему:

— дублирование всех видов работ патентных ведомств;

— медленное рассмотрение заявок при проведении экспертизы заявок по существу из-за возрастающего объема документации, кото­рую должен учитывать эксперт;

— замедление распространения информации о возросшем потоке новых технических достижений;

— сложность подачи заявок в зарубежные страны.

Поиск решения этих проблем, осуществить которые можно только совместными усилиями государств, привел к созданию новой формы сотрудничества — международной кооперации по проведению патент­ного поиска и экспертизы заявленных решений.

С целью осуществления условий кооперации на Дипломатической конференции в Вашингтоне 19 июля 1970 г. был подписан Договор о патентной кооперации. В целях облегчения работы с документами, составленными на разных языках, при переводе их с одного языка на другой было принято решение о применении во всех странах-участ­ницах единой аббревиатуры в отношении наименования Договора по начальным буквам его английского наименования (Patent Cooperation Treaty—РСТ), произносимых «пи-си-ти», вступившего в силу в 1978 году и подвергшегося изменениям в 1979, 1984 и 2002 годах.

Договор призван решать две главные комплексные задачи. Первая задача — установление системы международной подачи заявок на изоб­ретения. Такая система предусматривает подачу одной международной заявки, которая приравнивается к подаче национальных заявок в стра­нах — участницах Договора, где испрашивается охрана изобретения, проведение международного поиска по определению уровня техники заявленного изобретения, проведение международной предваритель­ной экспертизы заявленного изобретения на соответствие критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

Цель решения этой задачи — исключить дублирование нацио­нальными патентными ведомствами процесса обработки заявок на одно и то же изобретение, поданных одновременно в нескольких стра­нах, а также упростить и сделать более экономичным для заявителя получение охраны изобретений в этих странах.

Вторая задача — сбор и распространение информации и организа­ция технической помощи, выполняется путем международной публи­кации заявок на изобретения.

Основным содержанием Договора являются положения о между­народной заявке и международном поиске, а также положение о меж­дународной предварительной экспертизе. Он регулирует права и обя­занности как государств-участников, так и заявителей, подающих международные заявки. Инструкция к Договору содержит основные требования к составлению, оформлению и подаче международной заявки, регламентирует порядок проведения по ней международного поиска и международной предварительной экспертизы. В настоящее время процедуру рассмотрения заявки и выдачи по ней охранных грамот по системе РСТ принято делить на две фазы - международную и национальную.

- Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, проведение поиска и предварительной экспертизы. Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов /ведомством страны патентования в соответствии с требованиями внутреннего законодательства. Переход от одной фазы к другой регулируется специальными нормами.

Подача международных заявок сопровождается уплатой междуна­родной пошлины в пользу Международного бюро ВОИС.

Процедура истребования зарубежных патентов для большинства стран осуществляется в пределах 30 месяцев, считая со дня подачи первой правильно оформ­ленной заявки. При этом до истечения 12 месяцев с даты приоритета международная заявка подается в так называемое «получающее ведом­ство», которым обычно является национальное ведомство заявителя. В оставшиеся 18 месяцев производятся следующие действия:

— проверка получающим ведомством международной заявки на соот­ветствие ее формальным требованиям и направление одного экземпля­ра в Международное бюро, а другого — в международный поисковый орган (до истечения 13-го месяца);

— выполнение международного поиска международным поиско­вым органом и составление по его результатам отчета о поиске, пред­ставляющего собой перечень документов, которые следует принять во внимание при проведении экспертизы (14-16 месяцев);

— направление международным поисковым органом отчета о по­иске заявителю и в Международное бюро (до истечения 1-го месяца);

— внесение заявителем с учетом материалов поиска изменений в формулу, если это необходимо (17—18 месяцев),

— публикация международной заявки Международным бюро (по истечении 18-го месяца);

— уплата заявителем национальной пошлины и предоставление перевода на язык той страны, куда она подается (19—30 месяцев).

В патентном ведомстве каждой из этих стран, дальнейшее рассмотрение заявки произ­водится по правилам национального законодательства.

Присоединение государств — участников Договора к положению о проведении предварительной международной экспертизы является необязательным для этих стран. Однако в настоящее время подавля­ющее большинство стран применяет Договор в полном объеме. Ком­петентными органами международной предварительной экспертизы являются те же ведомства, которые проводят международный поиск. Исключение составляет Патентное ведомство Великобритании, кото­рое является только органом международной предварительной экс­пертизы.

Цель проведения международной предварительной экспертизы - составление предварительного заключения о том, является ли изобре­тение новым, имеет ли оно изобретательский уровень (неочевидность) и может ли быть промышленно применимым. В заключении не содер­жится вывод о патентоспособности изобретения и поэтому по получении копии международной предварительной экспертизы националь­ные патентные ведомства тех стран, куда подается заявка, проводят окончательную проверку в соответствии с критериями, установленными национальными ведомствами.

Преимущества процедуры РСТ

Практика применения Договора выявила ряд преимуществ патен­тования по процедуре РСТ по сравнению с традиционной процедурой зарубежного патентования изобретений путем подачи отдельных зая­вок в каждую выбранную страну:

1. На первом этапе заявитель подает заявку на одном языке, для заявителей ряда стран это язык их страны, а впоследствии, на нацио­нальной фазе, заявка лишь переводится на язык страны патентования, но не пересоставляется.

2. Заявка подается в одно получающее ведомство.

3. Заявитель получает дополнительное время для коммерческой проработки вопроса о возможной реализации изобретения и приня­тия решения о патентовании изобретения за границей, выбора стран патентования, при этом могут быть предотвращены расходы, связан­ные с подготовкой переводов и уплатой национальных пошлин за по­дачу и экспертизу заявок за страны нецелесообразного патентования.

4. Положительные результаты отчета о международном поиске укреп­ляют позицию заявителя в национальных патентных ведомствах.

5. Международный поиск позволяет выявить случаи, когда изоб­ретение не превышает известного уровня техники, что дает возмож­ность заявителю своевременно или отказаться от перевода междуна­родной заявки в национальную фазу рассмотрения и тем самым избе­жать непроизводительных затрат, или изменить притязания и подать дополнительную заявку.

6. Публикация международной заявки с отчетом о международном поиске способствует привлечению фирм к этим изобретениям и облег­чает заявителю рекламу изобретения.

7. Снижается объем переписки с национальными патентными ведом­ствами и патентными поверенными.

Недостатки процедуры РСТ

Процедура РСТ имеет и недостатки. Основной из них — дополнительные расходы в виде пошлин в Международное бюро ВОИС (основ ной и за указание каждой страны патентования). Опыт показывает, что использование процедуры патентования по системе РСТ экономически оправдано при числе стран патентования не менее пяти. Кроме этого, процедура РСТ увеличивает время патентования.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

Основные концепции ВОИС

Всемирная организация интеллектуальной собственности, в сокра­щенной форме «ВОИС» - на русском языке, «WIPO» (Wbrld Organiza­tion Intellect Property)— на английском языке, была учреждена конвенцией, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 г. и вступила в силу в 1970 году. В настоящее время членами Орга­низации являются более 100 государств, в том числе и Россия.

ВОИС преследует следующие цели: содействовать охране интел­лектуальной собственности во всем мире путем развития сотрудниче­ства государств и обеспечивать административное сотрудничество союзов по охране интеллектуальной собственности.

Стандарты ВОИС

Основной международной организацией, в рамках которой осуществляется организация работ по стандартизации в области патентной информации, является ВОИС. К 2000 году ВОИС разработала около 40 стандартов по всем вопросам, относящимся к патентной информации, включая коды для указания и идентификации библиографических данных на патентных документах, отбор, хранение и поиск патентных документов, в частности с помощью ЭВМ, и ряд других.

Наиболее применимыми для пользователей патентной информа­ции являются стандарт ST.9 «Библиографические данные, включаемые в патентные документы». (Библиографическое описание патентного документа) и стандарт ST.3 «Двубуквенные коды для представления наименований государств и других административных единиц, а также международных организаций, издающих или осуществляющих регист­рацию патентных документов». Пользователи патентной документации встречаются с трудностями при идентификации библиографических данных, приводимых в патентных документах и относящихся к ним.

Стандарты предусматривают средства, с помощью которых без знания языка, использованного в публикации, и соответствующих законодательств в области промышленной собственности можно почерпнуть важнейшую информацию, содержащуюся в патентном документе.

Региональные патентные системы.

Европейская патентная конвенция

Основные концепции Конвенции

Усиление процессов экономической интеграции в странах Западной Европы потребовало создания патентно-правового регулирования, которое бы содействовало развитию этих процессов, устранив препятствия при получении охранных грамот на объекты интеллектуальной промышленной собственности за границей.

Идея создания европейской патентной системы была реализована подписанием 5 октября 1973 г. в Мюнхене Конвенции о выдаче Евро­пейского патента (Европейская патентная конвенция), которая всту­пила в действие 7 октября 1977 г.

Для осуществления процедуры выдачи Европейского патента (Европатент) создана Европейская патентная организация, которая имеет административную и финансовую самостоятельность. Ее органами являются Административный совет и Европейское патентное ведом­ство (ЕПВ). Выдачу Европейского патента осуществляет Европейское патентное ведомство, а контролирует его деятельность Администра­тивный совет, которые находятся в Мюнхене. Европейское патентное ведомство имеет филиал в Гааге.

Африканские соглашения о создании организаций интеллектуальной собственности

OAPI— организация франкоязычных стран Африки.

ARIPO организация англоязычных стран Африки

2 марта 1977 г. в Баги было заключено Соглашение о создании афри­канской организации интеллектуальной собственности (OAPI - сокра­щенное название от французского «Organisation Africaine pour la propriete industrielle») франкоязычными странами Африки. Его подпи­сали Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Габон, Котд'И-вуар, Мавритания, Гвинея, Мали, Нигер, Сенегал, Того. В 1976 году в Лусаке было заключено Соглашение о создании Африканской регио­нальной организации по охране промышленной собственности ЩК1Р°) англоязычными странами Африки. Его подписали Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Малави, Судан, Свазиленд, Уганда, Замбия, Зимбабве, Лесото.

Основная цель соглашений состоит в том, чтобы путем объединения усилий стран-участниц облегчить получение охраны как объектов авторского права, так и объектов промышленной собственности.

Соглашения стран Латинской Америки по охране интеллектуальной промышленной собственности

Среди региональных соглашений по охране промышленной собствен­ности стран Латинской Америки особое значение приобретает заключение Картахенского договора. Соглашение было заключено в 1969 году К его подписали Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Венесуэла. Еще в 1910 году была заключена Конвенция в Буэнос-Айресе, которую подписали Бразилия, Боливия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, США и Уругвай. Основные задачи договоров состоят в создании единого рынка, совместном планировании капиталовложений, согласовании экономической политики, а в целом -ускорении промышленного развития стран-участниц. В основу патентных законов была положена Парижская конвенция.

Евразийское соглашение по вопросам охраны интеллектуальной промышленной собственности

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) принята в Москве и всту­пила в силу 12 августа 1995 г. На начало 1998 года она действует для следующих государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстан, Республики Молдова, России, Таджикистана и Туркмении. Конвенция является важным инструментом частичного восстановления единого патентно-правового пространства на территориях заинтересованных государств, и ее механизм используется для получения право вой охраны изобретений на территориях участников в рамках зарубеж­ного патентования иностранными заявителями. Все участники Евразийской конвенции являются участниками Международной патентной кооперации, поэтому Евразийский патент может испрашиваться через процедуру РСТ с той же отсрочкой региональной процедуры. Заменяя национальные процедуры патентования, Конвенция позволяет получить патент, действующий во всех государствах-участниках.

Заявка на Евразийский патент подается на русском языке через национальное патентное ведомство государства-участника, которой пересылает ее в расположенное в Москве Евразийское патентное ведом­ство (ЕАПВ), проведя предварительную проверку материалов заяви на наличие сведений, составляющих государственную тайну, и проверив соблюдение формальных требований к заявке. Датой подачи евразийской заявки будет дата ее получения национальным ведомством; Заявка относится ко всем государствам, подписавшим Конвенцию на момент ее подачи, и указание отдельных государств невозможно.

Европейский патент

Из существующих региональных патентных соглашений определен­ный практический интерес для патентующих организаций приобрета­ет Европейская патентная конвенция, объединяющая 15 западноев­ропейских стран (ЕПК). В рамках ЕПК действует Европейское патен­тное ведомство (ЕПВ), которое принимает и рассматривает заявки и выдает так называемые европейские патенты. Европейский патент имеет силу патента, выданного на территории каждой указанной в нем страны.

Все страны - члены Европейской патентной конвенции являются и участниками РСТ, поэтому Европейский патент для любого государства может испрашиваться через процедуру РСТ. Патентование по процедуре ЕПК довольно дорогостоящее (от 3600 долл.). Его стоимость близка к расходам на патентование по традиционной процедуре в четырех-пяти странах.

В соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности российские заявители в отношении Европейского патента пользуются теми же правами, что и заявители стран—участниц ЕПК, то есть они могут подавать заявки и получать европейские патенты.

Характерной особенностью процедуры выдачи Европейского па­тента является двустадийная экспертиза.

Использование объектов интеллектуальной собственности. Виды договоров.

Виды договоров

Лицензия — предоставление патентообладателем в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащих ему прав на исполь­зование объектов интеллектуальной промышленной собственности, за­щищенных охранными документами, и ноу-хау другому юридическо­му или физическому лицу.

Юридический факт нескольких секторов рынка: ведущие фирмы объединяются в корпорации. Для сохранения лидирующих позиций крупнейшим корпорациям приходится ежегод­но покупать до 1000 патентов, что связано с большими финансовыми затратами. И ряд крупнейших корпораций идут на это, например кор­порация «Аи Би Эм». В противном случае фирмы вынуждены без поддержки патентами вводить демпинговые цены. Этим в свое время пользовались советские автомобильные заводы, выбрасывая на западноевропейский рынок легковые автомобили, стоимость которых была сравнима с подержанными автомобилями.

Виды лицензионных соглашений

В торговле лицензиями сложилась практика классифицировать лицензионные соглашения.

По характеру и объему прав на использование технологии лицен­зии делят на простые (неисключительные), исключительные и полные.

Лицензионные соглашения можно условно разделить на:

— патентные лицензии (чистые);

— лицензии на производственный опыт — ноу-хау (беспатентные);

— патентные лицензии совместно с ноу-хау;

- лицензии на использование товарных знаков или имени фирмы;

— перекрестное лицензирование (обмен лицензиями на льготных условиях).

Исключительная и неисключительная лицензия

В зависимости от объема прав, уступаемых по лицензионному со­глашению, различают исключительные и неисключительные лицензии.

По исключительной лицензии покупатель получает право на исполь­зование объекта в пределах, оговоренных в соглашении. В большин­стве случаев пределы устанавливаются по срокам действия и территории. Основной и важнейшей особенностью исключительной лицензии яв­ляется то, что лицензиар не может сам пользоваться своими правами (например, экспортировать свою продукцию) или переуступать их третьему лицу в оговоренных пределах (в определенные сроки и на ого­воренных территориях). В редких случаях исключительность может быть определена по роду деятельности каждой стороны, например лицензиату передано исключительное право только на продажу про­дукции.

По неисключительной лицензии (простая лицензия) лицензиар разрешает лицензиату в пределах, оговоренных соглашением, исполь­зовать новшество, сохраняя за собой право самостоятельно пользоваться им на одной с партнером территории и в то же время продавать лицен­зии на аналогичных условиях третьим лицам. Такие лицензии могут быть только неисключительными, так как в противном случае будут нарушены права первого лицензиата. На практике часто встречаются случаи, когда лицензиат получает на одной территории исключительную лицензию, а на другой — неисключительную. Например, если немецкая фирма получит от российской фирмы исключительную лицензию для своего рынка и неисключительную для территории стран Общего рын­ка, то это означает, что российская фирма не может экспортировать готовую продукцию в Германию или продать лицензию другой немец­кой фирме. Однако она имеет право продавать и продукцию, и лицен­зии в любой другой стране.

Исключительность и неисключительность лицензии существенно влияют на ее стоимость. Исключительная лицензия оценивается доро­же, так как лицензиат получает гарантию того, что на время сотрудни­чества он не будет испытывать конкуренцию как со стороны лицен­зиара, так и со стороны третьих лиц.

Международный опыт лицензионной торговли свидетельствует, что продвижению на рынок объекта интеллектуальной собственности спо­собствует возможность передачи неисключительных прав по лицен­зионному договору, так как при этом возможна продажа сублицензий третьим лицам.

Патентные и беспатентные лицензии

В зависимости от наличия охранных документов на составляющие |'объект лицензии соглашения делятся на патентные и беспатентные. Случаи продажи лицензий только на патентные права достаточно редко. Они возникают только тогда, когда партнер, обладая достаточным объемом технических знаний и опытом, хочет выйти на рынок той или иной страны, а наличие патента мешает этому. Обойти же патент либо невозможно, либо очень сложно, либо экономически невыгодно. Решая с вопрос целесообразности продажи лицензии, объект которой составля­ет только охранная грамота, необходимо учитывать наличие в законодательстве многих стран положений о принудительном лицензировании, возможности конкурента обойти или оспорить полученный охранный документ, вероятность получения от покупателя в рамках соглашения имеющихся у него ноу-хау, усовершенствований и улучшений (прину­дительная лицензия).

При наличии в договоре положений о полной передаче прав на использование охраняемых объектов интеллектуальной промышлен­ной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, он подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной соб­ственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным, то есть не произойдет юридического действия как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц.

Предлицензионные договоры

При подготовке и заключении договоров о передаче объекта интел­лектуальной собственности весьма важен начальный период. На начальном этапе переговоров нередко заключение полноценного лицензнионного договора проблематично: недостаточна информация партнеров друг о друге, не достигнуто взаимного доверия, объект нуждается в доработке и т. п. Тем не менее желательно зафиксировать начало деловых контактов и наметить пути их дальнейшего развития путем заключения того или иного типа предлицензионного договора.

Протокол о намерениях

Не налагая конкретных обязательств, протокол фиксирует намерения сторон, содержит план дальнейших переговоров, то есть фиксирует начинающиеся взаимоотношения сторон. Это позволяет получить опре­деленную информацию о партнере, для чего в преамбуле указываются стороны. Для юридических лиц это полное официальное наименова­ние, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные рек­визиты, которые состоят из наименования органа, осуществившего регистрацию, ее номера и даты. В большинстве случаев эти данные позволяют по запросу получить сведения об учредителях, размере устав­ного капитала и годовом обороте. Во многих странах эти данные явля­ются открытыми и не считаются коммерческой тайной. Отказ партнера в их предоставлении должен насторожить.

Преамбула также должна содержать определение возможностей сторон и целей, которые они ставят перед собой при вступлении в до­говорные отношения.

Содержательная часта, протокола о намерениях с учетом его не­обязательного характера напоминает план мероприятий, в котором на­ходит отражение каждый аспект рассматриваемой проблемы.

При возникновении конфликта между партнерами протокол яв­ляется важным документом.

Договор о конфиденциальности

При нормальном развитии отношений между партнерами наступает момент, когда необходим обмен информацией, считающейся коммер­ческой тайной. Подобному обмену должно предшествовать заключе­ние договора о конфиденциальности, который предполагает передачу определенной информации и включает обязательства сторон по сохра­нению ее в тайне. Закон устанавливает три условия, при одновремен­ном выполнении которых информация составляет служебную или ком­мерческую тайну:

— она должна иметь действительную или потенциальную коммер­ческую ценность;

— быть неизвестной третьим лицам (должен отсутствовать свобод­ный доступ к ней на законном основании);

— владелец должен принимать меры по охране такой информации. Если обладатель подобной информации рассказал о ней журналисту,

а тот опубликовал полученные сведения, либо если в продажу выпу­щены изделия, изучение которых позволяет получить соответствую­щую информацию, то коммерческая тайна перестает существовать с момента публикации или продажи. Меры по охране конфиденци­альности включают ограничение круга лиц, имеющих доступ к инфор­мации, и их обязательство сохранять информацию в тайне.

При недобросовестном разглашении коммерческой тайны вопре­ки воле ее первоначального обладателя и несмотря на принятые им меры, он может потребовать возмещения убытков. Закон возлагает возмещение причиненных убытков на лиц, получивших незаконны­ми методами конфиденциальную информацию, а также на работни­ков, разгласивших ее вопреки трудовому договору или контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому догово­ру. Однако если разглашение сделано работником публично, третьи лица получают информацию, переставшую быть конфиденциальной, законно.

Договор о конфиденциальности возлагает на сторону, получающую информацию, обязанность поддерживать режим конфиденциально­сти: сообщать ее только тем сотрудникам, которым она необходима для работы, ради выполнения которой она передается.

Опционный договор

Нередко для принятия партнером окончательного решения он требу­ет испытания мелкосерийного образца, иногда даже в условиях поку­пателя. В этом случае стороны заключают опционный договор.

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, про­дажи, аренды, заключения контракта, совершения иных подобных дей­ствий в течение определенного срока на определенных (фиксирован­ных) условиях, или первоочередное право. При продаже интеллекту­альной собственности зачастую коммерческая ценность объекта и даже сама возможность его коммерческой реализации определяются в пе­риод действия опционного договора. Поэтому опцион означает перво­очередное право.

В предварительном договоре указывается срок, в который сторо­ны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания сро­ка означает обязанность сторон заключить основной договор в тече­ние года с момента подписания предварительного соглашения. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованием заключить договор и о возме­щении ему причиненных убытков.

В то же время если в период действия предварительного договора не будет заключен основной договор или хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращен­ными.

Опцион предполагает осуществление выплат в виде разового пла­тежа за передачу технологии на испытание в виде технической доку­ментации, опытного образца и т.п.

Договор об оценке технологии

Договор об оценке технологии - это, по сути, опционный договор, передающая сторона которого в силу своих ограниченных возможно­стей (финансовых или иных) не способна довести объект интеллекту­альной собственности до пригодного к коммерческому использованию состояния. Все необходимые для этого действия (изготовление образ­ов, испытания, экспертная оценка, изучение рынка, и т.п.) берет на себя принимающая сторона. При этом весьма высока вероятность по­лучить отрицательную оценку коммерческой применимости объекта. Поэтому оплата за нее даже при положительном результате будет ниже, чем при нормальном опционном договоре. Как правило, ни передача имеющейся документации (зачастую это только материалы заявки на изобретение или полезную модель), ни ее оценка не сопровождаются какими-либо выплатами. Вознаграждение передающей стороне преду­смотрено лишь при последующем заключении лицензионного догово­ра, поскольку все расходы по оценке, а в ряде случаев и по доработке изобретения ложатся на принимающую сторону.

Принимающая сторона в таких договорах не идет на оговорку воз­можности заключения основного договора с третьим лицом при пред­ложении последним более выгодных условий. Кроме того, она обыч­но настаивает на отказе разработчика от самостоятельного распрост­ранения информации об оцениваемом объекте в период подписания договора. Тем не менее для многих авторов или предпринимателей, желающих коммерциализовать свои разработки, заключение договора об оценке является единственной возможностью начала маркетинга.

Договор о сотрудничестве

Другим часто встречающимся вариантом опционного договора явля­ется договор о сотрудничестве, заключаемый между разработчиком и инвестором для совместного доведения изобретения до коммерческого использования. В отличие от договора об оценке объекта он предпо­лагает наличие определенных средств и возможностей у разработчика и представляет, таким образом, договор о совместной деятельности. При этом чаще всего одна сторона отвечает за техническую, а другая — за коммерческую часть продвижения объекта на рынок (инвестор).

Разработчик осуществляет подготовку технической документации, создание опытных образцов, проведение опытной проверки с соответ­ствующим оформлением результатов и т.п. Инвестор отвечает за продвижение объекта на рынок, нередко оплачивает патентование в согласованных странах. Как правило, договор предусматривает предоставление инвестору права на ведение переговоров и подписание догов< ров и иных необходимых документов от имени разработчика. Иногда право на подписание документов ставится в зависимость от предвари тельного согласования и получения в каждом случае письменного подтверждения.