Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
uchebnik_Chernenko.doc
Скачиваний:
76
Добавлен:
20.04.2015
Размер:
698.37 Кб
Скачать

4. Наука уголовного права

Наука уголовного права – это система теоретических взглядов на преступление и наказание в их историческом развитии.

Наука уголовного права исследует широкий круг вопросов, образующих ее предмет. Основные составляющие предмета науки уголовного права:

1) уголовное право как отрасль права;

2) практика применения уголовно-правовых норм;

3) история развития уголовного законодательства;

4) уголовное законодательство зарубежных стран;

5) взаимосвязь науки уголовного права с другими отраслями научных знаний.

Для исследования весьма разностороннего предмета наука уголовного права использует комплекс методов познания: философский метод диалектики, метод системного анализа, исторический и логический методы, метод сравнительного правоведения, методы конкретно-социологических исследований, метод статистики.

Тема: Уголовный закон

  1. Понятие уголовного закона. Действующее уголовное законодательство.

  2. Структура Уголовного кодекса.

  3. Действие уголовного закона во времени.

  4. Действие уголовного закона в пространстве.

  5. Толкование уголовных законов.

  1. Понятие уголовного закона. Действующее уголовное законодательство

Уголовный закон – это принятый высшими органами власти государства нормативно-правовой акт, содержащий юридические нормы, устанавливающие круг преступных деяний и регулирующих вопросы, связанные с уголовной ответственностью за содеянное.

Уголовный закон относится к числу федеральных законов. Уголовный закон принимается Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. После принятия Государственной Думой уголовный закон должен получить одобрение со стороны Совета Федерации.

Значение уголовного закона заключается в том, что он является единственным источником уголовного права. Только уголовный закон содержит нормы, устанавливающие преступность и наказуемость деяний и регулирующие иные вопросы, имеющие уголовно-правовое значение.

Уголовное законодательство Российской Федерации кодифицировано. Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации был принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года, вступил в силу 1 января 1997 года. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс.

Часть вторая статьи 1 УК РФ гласит, что Уголовный кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права. Международно-правовые нормы о необходимости ответственности за те или иные деяния должны быть «трансформированы» в прямые веления отечественного уголовного права, после чего ответственность по этим нормам может возлагаться на лиц, совершивших в России запрещенные данными нормами деяния.

Задачи уголовного законодательства сформулированы в статье 2 УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

Для осуществления этих задач Уголовный кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений.

Таким образом, уголовное законодательство выполняет охранительную, регулятивную и превентивную функции.

  1. Структура Уголовного кодекса

Уголовный кодекс Российской Федерации состоит из Общей и Особенной частей.

Общая часть включает в себя нормы уголовного права, в которых предусматриваются его общие принципы, институты и понятия, закрепляются важные положения, определяющие основания и пределы уголовной ответственности, основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания, то есть в нормах Общей части регламентируются наиболее важные вопросы, относящиеся к базовым понятиям уголовного права – уголовному закону, преступлению и наказанию.

Особенная часть уголовного права содержит нормы, в которых дана характеристика конкретных преступлений по их родам и видам и установлены наказания за каждую разновидность преступления.

Обе части Уголовного кодекса состоят из разделов. В Общей части шесть разделов: «Уголовный закон», «Преступление», «Наказание», «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Принудительные меры медицинского характера».

Особенная часть Уголовного кодекса также включает в себя шесть разделов: «Преступления против личности», «Преступления в сфере экономики», «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», «Преступления против государственной власти», «Преступления против военной службы», «Преступления против мира и безопасности человечества».

Разделы уголовного кодекса включают в себя главы (в Общей части – 15 глав, в Особенной – 19). Например, раздел 7 УК РФ содержит пять глав: «Преступления против жизни и здоровья», «Преступления против свободы, чести и достоинства личности», «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности», «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», «Преступления против семьи и несовершеннолетних».

Главы состоят из статей. Структурными элементами статей являются части. Части статьи могут содержать пункты.

Содержание разделов, глав и статей отражается в их наименовании.

Разделы, главы и статьи пронумерованы. Нумерация в рамках всего Кодекса сквозная. Так, Общая часть Уголовного кодекса завершается разделом шестым, а Особенная часть открывается разделом седьмым.

Если статья состоит из частей, то каждая часть имеет свой порядковый номер. Например, статья 161 УК РФ, предусматривающая ответственность за грабеж, состоит из трех частей.

Отдельно следует остановиться на структуре статьи Особенной части Уголовного кодекса. В статьях Особенной части УК РФ содержатся признаки состава преступления и наказания, предусмотренные за соответствующие виды преступлений. В силу этого статья Особенной части состоит из диспозиции и санкции. Если в статье несколько частей, то в каждой части имеются диспозиция и санкция.

Диспозиция – это структурный элемент статьи (или части статьи), называющий или описывающий определенный вид преступного деяния. Например, диспозиция части первой статьи 159 УК РФ сформулирована следующим образом: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Можно выделить четыре вида диспозиций: простая, описательная, ссылочная и бланкетная.

Простая диспозиция – это такая, в которой законодатель называет преступление общеизвестным термином, но не дает развернутого описания признаков этого преступления. Например, диспозиция части первой статьи 109 УК такова: «Причинение смерти по неосторожности». В простой диспозиции кроме указания на конкретный вид преступления никаких признаков, поясняющих суть данного преступления, не содержится. Такой вид диспозиции применяется законодателем в тех случаях, когда преступление, как и его название, общеизвестно, поэтому нет необходимости подробно описывать его.

Описательная - это диспозиция, в которой дана развернутая характеристика преступления. Например, описательной является диспозиция части первой статьи 162 УК РФ: «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Ссылочная – это диспозиция, в которой законодатель для установления признаков преступления отсылает к другой статье или части статьи уголовного закона. Например, ссылочной является диспозиция части первой стать 112 УК РФ: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть». Ссылочной является и диспозиция статьи 116 УК РФ: « Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса». Ссылочная диспозиция применяется для того, чтобы избежать повторений одного и того же материала.

Бланкетная – это диспозиция, в которой в рамках Уголовного кодекса не определяются все признаки состава преступления, а для их установления следует обратиться к нормативному материалу других отраслей права.

Бланкетная диспозиция необходима, когда нужно установить уголовную ответственность за нарушение правил, требований, описанных в нормах других отраслей права. Признаки таких преступлений многообразны, и воспроизведение их в полном объеме в уголовном законе сделало бы его очень громоздким и неудобным для использования. Бланкетной, например, является диспозиция статьи 263 - «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта», а также диспозиция статьи 264 УК РФ.

Иногда в диспозиции одной статьи устанавливается ответственность за ряд действий, каждое из которых в отдельности может рассматриваться как преступление. Диспозиции, которые предусматривают в одном составе либо несколько различных действий, либо несколько различных последствий, называются альтернативными. Например, в диспозиции части первой статьи 222 УК РФ речь идет о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия… Любого из указанных действий достаточно для квалификации по статье 222 УК. В то же время совершение нескольких из указанных действий в отношении одного и того же предмета не образует совокупности преступлений и рассматривается как одно преступление.

Диспозиция пункта «б» части третьей статьи 131 УК РФ предусматривает ряд альтернативных последствий: изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия.

Помимо диспозиции, структурным элементом статьи или части статьи Особенной части Уголовного кодекса является санкция.

Санкция – это структурный элемент статьи (или части статьи), определяющий вид и размер наказания за описанное в диспозиции преступление. Размер санкций зависит от характера и степени общественной опасности преступления.

Виды санкций могут быть выделены по разным основаниям.

В зависимости от числа основных наказаний санкции делятся на единичные и альтернативные. Единичная санкция предусматривает один вид наказания. Например, санкция части третьей статьи 131 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Альтернативная санкция включает в себя два и более основных наказаний. Так, альтернативной является санкция части первой статьи 130 УК РФ. Она предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до сорока тысяч рублей…, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев. Такого рода санкции дают широкие возможности суду для индивидуализации уголовной ответственности.

В зависимости от наличия или отсутствия в санкции дополнительного наказания санкции делятся на простые и сложные (кумулятивные). В простой санкции имеется только основное наказание. Так, например, простыми являются санкции всех частей статьи 126 УК РФ. В сложной (кумулятивной) санкции предусмотрено и основное, и дополнительное наказание. Кумулятивной, к примеру, является санкция части четвертой статьи 160 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

В зависимости от наличия или отсутствия градации размеров основных наказаний санкции делятся на относительно определенные и абсолютно определенные. Относительно определенной считается санкция, устанавливающая вид наказания, а также его пределы. Относительно определенные санкции бывают двух видов. Во-первых, это санкция, предусматривающая минимальный и максимальный размер наказания. Например, санкция части третьей статьи 127 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Во-вторых, это санкция, в которой установлен только максимальный размер наказания. Например, санкция статьи 193 УК РФ устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если в законе предусмотрена вторая разновидность относительно определенной санкции, то при назначении наказания суд не может выходить за минимальные размеры данного вида наказания, установленные нормами Общей части Уголовного кодекса. Относительно определенные санкции позволяют судам осуществлять индивидуализацию уголовной ответственности с учетом всх обстоятельств дела.

Абсолютно определенная санкция характеризуется тем, что она содержит один вид наказания в фиксированном размере. Например, лишение свободы на пятнадцать лет. Такого рода санкция не позволяет назначить наказание с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, личностных характеристик виновного и других факторов, то есть не дает возможностей для индивидуализации уголовной ответственности. В действующем Уголовном кодексе таких санкций нет.

  1. Действие уголовного закона во времени

Положения, касающиеся действия уголовного закона во времени, сформулированы в ст.ст. 9 и 10 УК РФ. Преступление должно наказываться по закону, действующему во время совершения этого преступления. В каждом конкретном случае следует установить, какой закон подлежит применению, вступил ли данный закон в силу и не утратил ли ее. В соответствии с Федеральным законом от 25 мая 1994 г. «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» все законы Российской Федерации, в том числе и уголовные, вступают в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования, если законом не установлена иная дата.

Если закон был принят на определенный срок, то он утрачивает свою силу по истечении этого срока.

Новый закон по определенному вопросу отменяет действие предыдущего закона.

Закон может быть признан утратившим силу вследствие его отмены специальным Федеральным законом (например, законом, декриминализирующим деяние).

Закон может утратить свою силу вследствие признания его Конституционным Судом противоречащим Конституции Российской Федерации.

В соответствии с частью второй статьи 9 УК РФ временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. Долгое время вопрос о том, что следует считать временем совершения преступления с материальным составом - время совершения действия (бездействия) или время наступления последствий – оставался дискуссионным. Законодатель поддержал позицию сторонников признания временем совершения преступления время выполнения лицом действия (бездействия). Позиция законодателя по данному вопросу представляется верной. Обязательным признаком объективной стороны любого преступления является деяние (действие или бездействие). Именно деянием нарушается запрет на определенное поведение. Именно при совершении деяния лицо выполняет все от него зависящее, что обусловливает в дальнейшем наступление общественно опасных последствий. Во время совершения деяния реализуется преступное намерение лица или проявляется его легкомысленное либо невнимательное отношение к правоохраняемым интересам. После совершения деяния развитие событий уже, как правило, не зависит от виновного, после деяния наступает этап развития причинной связи, завершающийся наступлением общественно опасных последствий. И в связи с тем, что в развитии объективной стороны преступления первичным звеном выступает деяние (действие или бездействие), временем совершения преступления следует считать именно время совершения общественно опасного действия или бездействия.

К длящимся преступлениям, которые образуют преступное состояние в течение более или менее продолжительного промежутка времени, следует применять закон, действующий на момент пресечения данного преступления или прекращения его по воле виновного. К числу длящихся преступлений относятся, например, такие, как незаконное хранение оружия, незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.

К продолжаемым преступлениям, складывающимся из тождественных актов, объединенных единым умыслом, следует применять закон, действующий на момент совершения последнего акта, завершающего преступление, или закон, действующий на момент пресечения продолжаемого преступления, если преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного.

Неоднозначно в теории уголовного права решается вопрос о том, какой закон следует применять к соучастникам преступления: закон, действовавший во время совершения преступления исполнителем, или закон, действовавший во время совершения деяния самим соучастником (подстрекателем, организатором, пособником), если действия исполнителя и иных соучастников были разделены во времени.

При решении данного вопроса следует исходить из того, что преступная деятельность исполнителя обусловлена преступной деятельностью каждого другого соучастника, и ее можно рассматривать как преступное последствие деятельности иных соучастников.3 Кроме того, хотя все соучастники задействованы в одном и том же преступлении, составы преступлений у них в полном объеме не совпадают: состав преступления подстрекателя, например, отличается от состава преступления исполнителя. Квалификация действий соучастников базируется на принципе самостоятельности ответственности соучастников: деяние каждого из них получает самостоятельную уголовноправовую оценку. Все это говорит в пользу признания временем совершения преступления подстрекателем, организатором и пособником времени совершения каждым из этих соучастников собственных преступных действий в рамках единого преступления, а не времени совершения преступления исполнителем.

Составной частью вопроса о действии уголовного закона во времени является положение об обратной силе уголовного закона. Обратная сила уголовного закона – это распространение действия нового уголовного закона на преступления, совершенные до его вступления в силу. В соответствии со статьей 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.

Как вытекает из закона, обратной силой обладает только закон, более мягкий, чем предыдущий. Недопустимость придания обратной силы закону, усиливающему наказуемость за данное деяние или иным образом ухудшающему положение лица, основывается на том, что при совершении деяния при ранее действовавшем законе еще не было предупреждающего воздействия более сурового закона, поэтому было бы несправедливым распространять этот закон на лиц, которые объективно не могли принять во внимание указанный предупреждающий фактор.

Признание нового уголовного закона более мягким или более суровым в ряде случаев сопряжено с затруднениями. Более мягким или более строгим может быть закон, предусмотренный как Общей частью уголовного кодекса, так и Особенной.

Рассмотрим ряд ситуаций, свидетельствующих о том, что новый закон в сравнении с предыдущим является более мягким и, следовательно, обладает обратной силой.

  1. Закон, декриминализирующий деяние, всегда обладает обратной силой. Он распространяется как на лиц, еще не осужденных, так и на лиц, в отношении которых уже имеется обвинительный приговор. Если лицо отбывает наказание за преступление, которое новым законом декриминализировано, оно подлежит освобождению от наказания. Например, Федеральным законом от 8 декабря 2003 года исключена уголовная ответственность за заведомо ложную рекламу (ст. 182 УК).

Декриминализация деяния может происходить и путем внесения изменений в Общую часть Уголовного кодекса, например, путем введения новых обстоятельств, исключающих преступность деяния, путем ограничения ответственности за предварительную преступную деятельность. Так, если УК РСФСР 1960 года предусматривал всего два обстоятельства, исключающих преступность деяния (необходимую оборону и крайнюю необходимость), то УК РФ предусматривает шесть видов таких обстоятельств. Это необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.

УК РФ декриминализовал приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести.

2. Закон, смягчающий наказуемость или иным образом улучшающий положение лица, предусмотренный Общей частью УК РФ:

а) Закон, исключающий какие-либо деяния из числа тяжких или особо тяжких (например, Федеральным законом от 9 марта 2001 года из категории тяжких преступлений были исключены неосторожные деяния).

б) Закон, снижающий минимальные или максимальные размеры какого-либо вида наказания. Например, Федеральным законом от 8 декабря 2003 года в статье 56 УК РФ минимальный срок лишения свободы был снижен с шести месяцев до двух.

в) Закон, смягчающий режим отбывания наказания в виде лишения свободы.

г) Закон, расширяющий перечень смягчающих наказание обстоятельств, или сужающий перечень отягчающих наказание обстоятельств.

д) Закон, изменяющий правила назначения наказания по совокупности преступлений или приговоров на более мягкие.

е) Закон, изменяющий правила назначения наказания при рецидиве преступлений на более мягкие.

ж) Закон, расширяющий основания для освобождения от уголовной ответственности или наказания.

з) Закон, предусматривающий более льготные основания и условия для применения условного осуждения, отсрочки отбывания наказания,, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания или замены наказания более мягким видом.

и) Закон, сокращающий сроки давности привлечения к уголовной ответственности или сроки давности обвинительного приговора суда.

к) Закон, сокращающий сроки погашения судимости.

3. Закон, смягчающий наказуемость, предусмотренный Особенной частью Уголовного кодекса:

а) Закон, исключающий квалифицирующие признаки, усиливающие ответственность. Так, Федеральным законом от 8 декабря 2003 года из числа квалифицирующих признаков были исключены судимость и неоднократность.

б) Закон, снижающий максимальный размер наказания, предусмотренного санкцией статьи.

в) Закон, снижающий минимальный размер наказания, предусмотренного санкцией статьи, или убирающий указание на минимальный размер. В последнем случае минимальный размер наказания будет соответствовать минимальному размеру данного вида наказания, предусмотренному в Общей части кодекса.

г) Закон, снижающий одновременно и максимальный, и минимальный размер наказания.

д) Закон, вводящий в санкцию альтернативно более мягкий вид наказания.

е) Закон, исключающий из альтернативной санкции более строгий вид наказания.

ж) Закон, исключающий из санкции дополнительное наказание.

з) Закон, которым обязательное дополнительное наказание переводится в разряд факультативного.

Выше приведены далеко не все возможные ситуации, когда новый закон в сравнении с предыдущим будет считаться более мягким.

На практике имеют место случаи, когда в период с момента совершения виновным преступления до момента рассмотрения дела в суде действовало несколько законов. Возникает вопрос о том, какой закон следует применять: закон, действующий на момент совершения преступления, закон, действующий на момент рассмотрения дела в суде, или промежуточный закон, а точнее – можно ли применять промежуточный уголовный закон, если он более мягкий по сравнению с другими законами. Данный вопрос является дискуссионным. Существует несколько точек зрения по этому поводу.

Одна из точек зрения сводится к тому, что промежуточный закон должен применяться без всяких оговорок, если он более мягкий, чем другие.

Другая точка зрения исходит из того, что промежуточный закон не следует применять, однако санкция промежуточного закона должна учитываться при назначении наказания: наказание не должно превышать максимальный размер санкции промежуточного закона.

И третья точка зрения отрицает возможность применения промежуточного закона, ибо этого закона еще не было во время совершения преступления, а к моменту рассмотрения дела в суде этот закон уже утратил свою силу. Думается, что следует согласиться с последней позицией. Промежуточный закон уже был отменен к моменту вынесения приговора, следовательно, юридически он «мертв», а не действующий закон не должен иметь обратной силы.

  1. Действие уголовного закона в пространстве

Действие уголовного закона в пространстве основывается на ряде принципов: территориальном, принципе гражданства, универсальном, реальном.

Территориальный принцип действия закона нашел отражение в статье 11 УК РФ. Часть первая указанной статьи гласит: «Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу». Правильное применение территориального принципа действия уголовного закона требует установления понятия «территория». В соответствии с Законом «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 года и статьей 11 УК РФ территория Российской Федерации включает в себя следующие компоненты.

  1. Государственная земельная (сухопутная) территория – это часть суши, заключенная в пределах государственных границ страны.

  2. Водная территория:

    1. внутренние воды;

    2. территориальные воды – прибрежные морские воды шириной 12 морских миль (в отдельных случаях иная ширина территориальных вод может устанавливаться международными договорами, а при отсутствии договоров – в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права);

    3. исключительная экономическая зона Российской Федерации (200 морских миль, если иное не установлено международными договорами);

    4. пограничные реки и озера (по принятой границе между государствами).

  3. Континентальный шельф – поверхность и недра морского дна подводных районов, примыкающих к побережью или к островам Российской Федерации, но находящихся вне зоны территориальных вод.

  4. Недра, находящиеся под сухопутной и водной территорией государства (без ограничений по глубине).

  5. Воздушное пространство Российской Федерации в пределах ее сухопутных и водных границ до высоты 100 – 110 километров.

  6. Юрисдикция Российской Федерации распространяется на военные корабли и военные воздушные суда Российской Федерации независимо от места их нахождения.

  7. Юрисдикция Российской Федерации распространяется на суда, приписанные к портам Российской Федерации, находящиеся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации.

Космическое пространство не является территорией каких-либо государств. На космические объекты (корабли, станции и др.) распространяется юрисдикция того государства, которому принадлежит данный объект.

Из территориального принципа предусмотрено исключение. Экстерриториальность – это исключение из юрисдикции того государства, на территории которого было совершено преступление. В соответствии с частью четвертой статьи 11 УК РФ вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права.

Принцип гражданства действия уголовного закона получил закрепление в части первой статьи 12 УК РФ, в соответствии с которой граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление.

Принцип гражданства действия уголовного закона приобретает особую важность в связи с тем, что в соответствии с частью первой статьи 13 УК РФ граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству. Однако преступление не должно оставаться безнаказанным. И принцип гражданства позволяет привлечь к ответственности лиц, совершивших преступления в других государствах, по российским уголовным законам.

Универсальный принцип действия закона в пространстве отражен в части третьей статьи 12 УК РФ. Суть его заключается в следующем: иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации и совершившие преступления вне пределов Российской Федерации и не осужденные за них в иностранном государстве, подлежат ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором РФ.

Наибольшее развитие универсальный принцип получил в отношении лиц, совершивших преступления против мира и безопасности человечества.

Реальный принцип действия уголовного закона в пространстве получил закрепление также в части третьей статьи 12 УК РФ: иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если преступление направлено против Российской Федерации и эти лица не были осуждены в иностранном государстве.

  1. Толкование уголовных законов

Толкование уголовного закона – это уяснение его смысла. Посредством толкования следует установить подлинную волю законодателя. Существуют различные виды толкования закона.

В зависимости от субъектов, осуществляющих толкование, оно делится на официальное и неофициальное. Официальное толкование осуществляется уполномоченными на то органами и должностными лицами. Юридически значимым является только официальное толкование. Официальное толкование может быть аутентичным (осуществляемым органом, принявшим закон), легальным (осуществляемым органом, которому это поручено законодателем), судебным (осуществляемым судом при рассмотрении уголовного дела).

Неофициальным является доктринальное (научное) толкование. Оно осуществляется в научных трудах, в лекциях, научных докладах и т.д. Это толкование не имеет обязательной силы для органов, применяющих уголовный закон, однако было бы ошибочным не дооценивать его значение как важного инструмента познания права. Без доктринального толкования невозможно развитие науки уголовного права, совершенствование уголовного законодательства, обучение юриспруденции.

По приемам толкование делится на грамматическое, систематическое, историческое и логическое.

Грамматическое толкование предполагает анализ текста закона с использованием правил русского языка (грамматики, лексики, пунктуации…).

Систематическое толкование предполагает сопоставление различных норм Уголовного кодекса. Так, содержание состава преступления, предусмотренного в статье 112 УК РФ, невозможно уяснить, не обратившись к статье 111 УК РФ: законодатель в статье 112 УК использует ссылочную диспозицию.

Историческое толкование требует сопоставления действующих уголовных законов с их предшествующими аналогами. Историческое толкование предполагает также выяснение исторической обусловленности появления соответствующего уголовного закона.

Логическое толкование – это уяснение смысла закона на основе правил логики.

По объему толкование делится на ограничительное, распространительное и буквальное.

При ограничительном толковании закону придается более узкий смысл, чем это буквально сформулировано в его тексте.

При распространительном толковании закону придается более широкий смысл, чем это вытекает из буквальной формулировки текста.

Буквальное толкование означает, что смысл закона и его текст полностью совпадают.

Ограничительное и распространительное толкование не изменяют объем содержания закона, а лишь раскрывают его действительный смысл, который может быть или более широким, или более узким по сравнению с дословным текстом конкретного закона. К ограничительному и распространительному толкованию приходится прибегать в тех случаях, когда норма сформулирована недостаточно четко.

Тема: Понятие и признаки преступления

1. Определение понятия преступления.

2. Признаки преступления.

3. Классификация преступлений.

4. Малозначительное деяние, его отличие от преступления.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]