Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grazhd_pravo_rabochaya_tetrad.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
1.03 Mб
Скачать
  • Принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав. «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности» (п.1 ст.34 Конституции РФ). В соответствии с этой конституционной гарантией ст. 9 ГК устанавливает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

    Пределы и ограничения на осуществление прав устанавливаются законом. Ограничения согласно ст. 1 ГК допускаются, во-первых, только на основании федерального закона; во-вторых, «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

    Права должны осуществляться добросовестно и разумно. Добросовестность и разумность участников гражданских правоотношений предполагается. Обвинение в недобросовестности должно быть доказано тем, кем выдвинуто.

    1. Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав.

    Восстановление нарушенных прав – это восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Восстановление – способ, приемлемый к разнообразным ситуациям и правоотношениям. Восстановление применимо при условии, что практическая возможность его не утрачена. Восстановление может быть самостоятельной мерой защиты, но возможно и сочетание его с другими способами защиты.

    1. Принцип судебной защиты нарушенных прав. Судебной защите подлежат права, нарушенные или хотя и не нарушенные, но оспариваемые.

    Гражданские дела рассматриваются судом:

    • в порядке искового производства;

    • в порядке проверки законности решений других органов – государственных органов и органов местного самоуправления.

    Защита гражданских прав осуществляется не только в судебном, но и в административном порядке.

    Таким образом, принципы гражданского права пронизывают все гражданское законодательство и отвечают требованиям рыночной экономики.

    1. Система гражданского права. Гражданское законодательство.

    Гражданское право имеет определенную систему, которая отражает реально существующие отношения и облегчает изучение гражданского права, практическое отыскание и применение его норм.

    Как и всякая система, гражданское право представляет собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей и предполагает не только единство, но и дифференциацию.

    Входящие в предмет гражданского права общественные отношения подразделяются на определенные группы, составляющие предметы соответствующих подотраслей и институтов.

    Подотрасль представляет собой совокупность нескольких однородных и предметно-взаимосвязанных гражданско-правовых институтов имеет свои подотраслевые предмет и метод регулирования.

    Правовой институт – законодательно обособленная (в рамках отрасли, подотрасли) совокупность правовых норм, обеспечивающих комплексное регулирование определенной относительно самостоятельной группы однородных и взаимосвязанных общественных отношений.

    В общей форме система гражданского права выражена в ГК, который содержит Общую часть, включающую нормы общего характера и Особенную часть, содержащую нормы об отдельных институтах гражданского права.

    Система отрасли гражданского права включает в себя следующие подотрасли:

    • общие положения;

    • право собственности и другие вещные права»

    • обязательственное право;

    • наследственное право;

    • право интеллектуальной собственности.

    В составе каждой подотрасли выделяются отдельные институты. Например, в рамках «Общих положений» выделяют институт юридического лица, институт сделок, институт объектов гражданских прав, институт исковой давности и т.д.

    Источники гражданского права – это формы выражения гражданско-правовых норм. В гражданском праве три группы источников:

    • закон;

    • иные нормативные акты;

    • обычай делового оборота.

    Обратим внимание на название ст.3 ГК: «Гражданское законодательство и иные нормативные акты».

    В гражданском законодательстве две составляющие: Гражданский кодекс РФ и гражданские законы. Гражданское законодательство относится к исключительной компетенции Федерации. Это означает, что только законами федерального уровня может быть определено правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности, других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирование договорных и иных обязательств и т.д.

    Гражданский кодекс обладает наибольшей (наивысшей после Конституции РФ) юридической силой. Федеральные законы должны соответствовать кодексу. Иные нормативные акты принимаются на основе закона и во исполнение закона, соблюдая принцип иерархии, заключающийся в том, что нормативный акт нижестоящего государственного органа не может противоречить закону и актам вышестоящего органа.

    Тема 1.2. Гражданское правоотношение

    План:

    1. Понятие, содержание и особенности гражданского правоотношения. Основания гражданских правоотношений.

    2. Виды гражданских правоотношений.

    1. Понятие, содержание и особенности гражданского правоотношения. Основания гражданских правоотношений.

    Нормы гражданского права воздействуют на поведение людей через гражданские правовые отношения - это урегулированные нормами гражданского права стоимостные имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на юридическом равенстве и самостоятельности их участников.

    Они характеризуются прежде всего признаками, свойственными любому правоотношению и имеют свои особенности:

    1. Субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга, как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны, независимы друг от друга.

    2. Равенство участников гражданских правоотношений. При всей полярности субъективных прав и обязанностей в гражданских правоотношениях обязанный субъект во всех случаях находится в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в отношениях координации, а не субординации.

    3. Самостоятельность участников гражданских правоотношений обуславливает то обстоятельство, что основными юридическими фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими гражданские правоотношения являются акты свободного волеизъявления субъектов - сделки.

    4. В качестве юридических гарантий реализации гражданского правоотношения применяются присущие только гражданскому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером.

    Элементы гражданского правоотношения - это его составные части: субъекты, содержание, объект.

    Субъекты гражданского правоотношения - его участники, а именно:

    • физические лица- граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства;

    • юридические лица - российские, иностранные, международные;

    • публично-правовые образования- РФ, ее субъекты, городские и сельские населения.

    В любом гражданском правоотношении действует две стороны: управомоченная (обладатель права) и обязанная (обладатель обязанности).

    Участниками гражданских правоотношений могут быть лишь субъекты, обладающие гражданской правосубъектностью, которая раскрывается при помощи таких категорий, как дееспособность и правоспособность.

    С течением времени субъектный состав правоотношения может изменяться в порядке правопреемства, под которым понимают переход прав и обязанностей от одного лица к другому, от правопредшественника к правопреемнику.

    Правопреемство бывает двух видов: универсальным (общим) и сингулярным (частным).

    При общем - правопреемник занимает место правопредшественника во всех правоотношениях, кроме тех, где правопреемство не допускается (право на имя, авторство, обязанность по возмещению вреда и т.д.).

    Сингулярное правопреемство предусматривает переход прав и обязанностей в одном или нескольких правоотношениях; это переход какого-либо одного права и связанной с ним обязанности (например, по договору).

    Содержание гражданского правоотношения - совокупность субъективных прав и обязанностей участников правоотношения.

    Субъективное гражданское право - мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. Состоит из юридических возможностей (правомочий):

    1. правомочие требования - возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей;

    2. правомочие на собственные действия - возможность самостоятельно совершать фактически и юридически значимые действия;

    3. правомочие на защиту, возможность использовать или требовать использования государственных принудительных мер в случаях нарушения субъективного права.

    Субъективная обязанность- мера должного поведения участника гражданского правоотношения (необходимость совершения определенных действий или воздержания от них). В гражданском правоотношении бывают два типа обязанностей: пассивный и активный. Это обусловлено наличием двух способов законодательного закрепления обязанностей - позитивного обязывания и метода запретов.

    Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых запретов и означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих интересы государства и управомоченных лиц (например, ст.10 ГК, ст.22 ГК).

    Гражданско-правовые обязанности активного типа состоят в побуждении субъектов к совершению общественно-полезных действий (ст.24 ГК, п.2 ст.34 ГК).

    Структура гражданского правоотношения может быть простой и сложной. Простая: единственному праву корреспондирует единственная обязанность. Сложная: наряду с основными правами и обязанностями возникают и существуют взаимосвязанные с ними многочисленные права и обязанности.

    Объект гражданского правоотношения- то, на что направлены права и обязанности субъектов гр. правоотношений (см. ст.128 ГК).

    Юридические факты гражданского правоотношения (ст.8 ГК) подразделяются на действия (поведение) людей и события. Действия, как волевые акты субъектов подразделяются на правомерные и неправомерные.

    Гражданское правоотношение - юридическая связь равных, имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающая в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственных принудительных мер имущественного характера.

    2. Виды гражданских правоотношений.

    Признаки, положенные в основу классификации.

    По характеру взаимосвязи По характеру объекта По способу удовлетворения

    управомоченного и правоотношения интересов управомоченного лица

    обязанного субъектов

    * абсолютные * имущественные *вещные

    * относительные * личные неимущественные * обязательственные

    Абсолютные правоотношения - это такие, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъектов. (например, правоотношения собственности, авторства).

    Относительными называются гражданские правоотношения, в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное обязанное лицо (лица) (обязательственные правоотношения, правоотношения в результате использования произведенных изобретений и т. д.).

    Практическое разграничение абсолютных и относительных правоотношений состоит в том, что при нарушении абсолютного права меры защиты и ответственности могут быть применены к любому нарушителю, а при нарушении относительного права может отвечать только строго определенное лицо, обязанное своими действиями удовлетворить интересы управомоченного.

    Имущественные правоотношения имеют своим объектом материальные блага, а личные неимущественные - нематериальные блага (авторство, личное имя, тов. знак, честь и достоинство).

    Практическое разграничение: имущественные права защищаются посредством возмещения причиненных убытков (при нарушении прав и обязанностей, вытекающих из имущественных правоотношений, к нарушителю применяются санкции имущественного характера), а при нарушении неимущественных прав и обязанностей обычно применяются иные меры правоохранительного характера (признание права авторства за определенным лицом, опровержение сведений, порочащих честь и достоинство).

    Вещные правоотношения - правоотношения, фиксирующие статику имущественного положения субъектов (нахождение вещей в собственности, в полном хозяйственном ведении, оперативном управлении, ограниченном пользовании и т.д.)

    Обязательственные правоотношения - правоотношения, отражающие динамику имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и использованию продуктов творческой деятельности.

    Практическое значение разграничения: вещные реализуются непосредственными действиями самого управомоченного лица, а обязательственные - через исполнение обязанностей должником.

    Вещные права абсолютны, а обязательственные - относительны.

    Таким образом, классификация гражданских правоотношений позволяет точно определять содержание прав и обязанностей сторон, выявлять те правовые нормы, которые подлежат применению в данном конкретном случае.

    Тема 1.3. Граждане как субъекты гражданского права

    План:

    1. Понятие и содержание правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности.

    2. Дееспособность граждан, её возникновение, ограничение, прекращение.

    3. Опека и попечительство.

    4. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния.

    5. Признание гражданина безвестно отсутствующим.

    6. Объявление гражданина умершим.

      1. Понятие и содержание правоспособности. Возникновение и прекращение правоспособности. Правоспособность

    (ст.17,18 ГК)

    Понятие

    Возникает

    Прекращается

    Содержание

    ГК закрепляет равную для всех граждан правоспособность. Это означает, что все граждане обладают равной возможностью иметь гражданские права и нести обязанности, независимо от их возраста, психического и физического состояния, а также способности самостоятельно (своими действиями) приобретать субъективные права и осуществлять их.

    Гражданин может быть ограничен в правоспособности и дееспособности только в случаях и в порядке, установленных законом.

    Ограничение гражданских прав допускается только на основании федерального закона и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

    Правоспособность и дееспособность признаются за гражданами законом, поэтому они неотчуждаемы. Отказ гражданина полностью или частично от правоспособности или дееспособности, а также сделки, связанные с ним, признаются ничтожными, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.

      1. Дееспособность граждан, её возникновение, ограничение, прекращение.

    2. Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права. Создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

    Дееспособность

    Возникает

    (в полном объеме)

    Ограничивается

    Прекращается

    (п. 1 ст.21 ГК)

    (ст. 30 ГК)

    (ст.45 ГК)

    (п.2. ст.21ГК)

    (ст.27 ГК)

    (п. 4 ст.26 ГК)

    (ст.29 ГК)

    Эмансипация – объявление несовершеннолетнего от 16 до 18 лет полностью дееспособным по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей, попечителя либо при отсутствии такого согласия по решению суда при наличии оснований, установленных ГК.

    Ограничение дееспособности – это уменьшение объема имевшейся у гражданина дееспособности.

    Содержание частичной дееспособности граждан

    № ст.ГК

    Виды частичной дееспособности

    Содержание

    Характер

    имущественной ответственности

    Ст.28 ГК

    Дееспособность

    малолетних

    (от 6 до 14 лет)

    Вправе самостоятельно совершать:

    Ст.26 ГК

    Дееспособность

    несовершеннолетних в возрасте

    от 14 до 18 лет

    3. Опека и попечительство.

    Опека – это форма государственной заботы о малолетних гражданах и гражданах, признанных судом недееспособными в целях защиты их прав и интересов.

    Попечительство - это форма государственной заботы о несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и гражданах, ограниченных в дееспособности в целях защиты их прав и интересов.

    Опека и попечительство

    ст. ГК

    Критерии для

    сравнительной

    характеристики

    Опека

    Попечительство

    ст.31 ГК

    Цель

    Защита прав и интересов подопечных, воспитание несовершеннолетних.

    ст.32, 33 ГК

    круг лиц, над которыми устанавливается…

    ст.32, 33 ГК

    основные гражданско-правовые обязанности опекунов, попечителей

    ст. 35

    ГК

    основные правила назначения опекунов и попечителей

    ст. 40 ГК

    основания прекращения

    ст. 39 ГК

    основания освобождения опекунов, попечителей от исполнения ими своих обязанностей

    Патронаж- форма попечительства, заключающаяся в регулярном оказании помощи в осуществлении прав, их защите совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в этом по состоянию здоровья (болезнь, физические недостатки, немощность по старости). Попечитель (помощник) назначается органом опеки и попечительства по просьбе гражданина и с его согласия (ст.41 ГК).

    4. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состояния.

    Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию, имя и отчество. Сведения об имени индивидуализируют человека и имеют значение для защиты и обеспечения его гражданских прав.

    Возможно использование вымышленного имени (псевдонима) в случаях, предусмотренных законом. В силу закона право на псевдоним является личным неимущественным правом автора. Сведения об имени заносятся в актовую запись о рождении ребенка.

    Гражданин вправе переменить свое имя, полученное при рождении. Это возможно по достижении им 16 лет. Она производится органом ЗАГСа по месту жительства заявителя. При удовлетворении ходатайства об изменении имени вносятся соответствующие исправления в записи актов гражданского состояния (АГС) и выдается новое свидетельство о рождении. Об этом уведомляются органы милиции и военные комиссариаты. Подлежит замене паспорт.

    До достижения гражданином возраста 16 лет допускается изменение фамилии по просьбе родителя, с которым остался проживать ребенок после расторжения брака, если у этого родителя и ребенка разные фамилии.

    Изменение фамилии, имени, отчества детям, не достигшим 18 лет, возможно также при их усыновлении. Перемена имени возможна при вступлении в брак и при расторжении брака.

    П.5 ст.19 ГК предусматривает правовые последствия неправомерного использования имени гражданина. Вред, причиненный в результате таких действий, подлежит возмещению.

    Другим индивидуализирующим гражданина признаком является место жительства.

    Место жительства – это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Постоянно – где гражданин обосновался. Преимущественно – то есть больше, чем в других местах.

    Свобода выбора места жительства – это конституционное право человека и нематериальное благо, защищаемое законом.

    Место жительства должно определяться с достаточной точностью. Для некоторых категорий граждан закон устанавливает легальное место жительства (например, для малолетних, недееспособных граждан ст.20 ГК).

    Точное определение места жительства имеет существенное значение для охраны и защиты прав и интересов граждан, обеспечения устойчивости гражданских правоотношений. ГК связывает наступление многих гражданско-правовых последствий с совершением юридически значимых действий в месте жительства стороны правоотношения.

    Факты, которыми определяется положение гражданина как субъекта гражданского права, удостоверяются актами гражданского состояния.

    Акты гражданского состояния – это важнейшие события и факты в жизни человека.

    Акты гражданского состояния

    (ст. 47 ГК)

    действия события

    • *

    • *

    Акты гражданского состояния подлежат государственной регистрации в органах ЗАГСа. Регистрация АГС за границей производится консульскими учреждениями РФ. Регистрация производится путем занесения записей в актовую книгу.

    5. Признание гражданина безвестно отсутствующим.

    Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим предусмотрен ст. 42 ГК.

    Безвестное отсутствие

    Понятие

    Условия

    признания

    Юридические последствия

    в случае признания гражданина безвестно отсутствующим

    в случае явки

    гражданина

    Безвестное отсутствие - удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его жительства, если не удалось установить место его пребывания

    6. Объявление гражданина умершим.

    Порядок объявления гражданина умершим предусмотрен ст.45 ГК.

    Объявление умершим

    Понятие

    Условия

    объявления

    Юридические последствия

    в случае объявления гражданина умершим

    в случае явки

    гражданина

    Объявление умершим – признание судом умершим гражданина, о котором в месте его жительства нет никаких сведений в течение установленного законом срока

    Тема 1.4. «Юридические лица»

    План:

    1. Понятие юридического лица, его признаки.

    2. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица.

    3. Классификация юридических лиц.

    4. Организационно-правовые формы юридических лиц.

    5. Образование юридических лиц. Учредительные документы.

    6. Государственная регистрация.

    7. Реорганизация юридического лица.

    8. Ликвидация юридического лица.

    1. Понятие юридического лица, его признаки.

    Согласно ст. 48 Г К РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

    Признаки юридического лица:

    *организационное единство, т.е. юридическое лицо как организация представляет собой единое целое, способное решать определенные задачи, имеет четкую внутреннюю структуру, органы управления, учредительные документы.

    *наличие обособленного имущества выражается в самостоятельном балансе, на котором числится закрепленное имущество. Имущество отделено от имущества его учредителей и участников, государства, любых других субъектов гражданского права.

    Имущественная обособленность юридического лица выражается в наличии у него уставного капитала (фонда). Согласно ГК имущество юридического лица должно принадлежать ему на праве собственности или на ином ограниченном вещном праве – хозяйственного ведения или оперативного управления. Это означает, что исключается возможность функционирования юридического лица исключительно на базе имущества, полученного по договору аренды либо имущественного найма, или на основе заемных средств, при отсутствии вкладов учредителей в его уставный капитал.

    *самостоятельная имущественная ответственность. Всякая организация, являющаяся юридическим лицом несет ответственность за результаты хозяйственной деятельности. В соответствии со ст. 56 ГК юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом (общее правило). Исключение из общего правила предусмотрено для учреждений, финансируемых собственником. Их ответственность ограничена находящимися в распоряжении учреждений денежными средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник его имущества (ст. 120 ГК).

    Имущественная самостоятельность организации имеет следствием то, что по её долгам, по общему правилу, не отвечают своим имуществом ни её учредители, ни её участники. Только при недостатке имущества, имеющегося у юридического лица, к ответственности по его долгам в порядке исключения, прямо предусмотренном законом или уставом, могут быть привлечены учредители или участники. Например, участники полного товарищества несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества своим личным имуществом.

    *способность выступать в имущественном обороте от своего имени означает, что юридические лица вправе от своего имени заключать гражданско-правовые договоры либо иным способом приобретать права и нести обязанности.

    В этом плане положение юридического лица разительно отличается от других организаций, не обладающих статусом юридического лица (филиалов и представительств, ст. 55 Г К).

    Приобретенные юридическим лицом гражданские права подлежат защите способами, предусмотренными Г К (ст. 12 ГК).

    2. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица.

    Правоспособность юридического лица может быть универсальной (общей) и специальной.

    Универсальная правоспособность, т.е. юридическое лицо обладает возможностью осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

    Специальная правоспособность, т.е. юридическое лицо имеет права в соответствии с целями его деятельности, зафиксированными в его учредительных документах

    Принцип специальной правоспособности характерен для строго централизованной системы управления хозяйством. Такое положение сковывает инициативу предприятий, не дает возможности быстро реагировать на изменяющийся спрос на тот или иной товар, тормозит развитие научно-технического прогресса.

    В условиях рыночной экономики жесткая регламентация специальной правоспособности юридического лица не соответствует требованиям нового хозяйственного механизма.

    Поэтому Г К устанавливает, что коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий, могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

    Правоспособность и дееспособность юридического лица реализуют органы юридического лица (схема 1.).

    Руководитель решает все вопросы деятельности организации, за исключением входящих в компетенцию учредителей или общего собрания. Он без доверенности действует от имени организации, представляет её интересы, заключает договоры и т.д. В отношениях с другими организациями юридическое лицо может выступать также через своих представителей, которые действуют на основании доверенности, выданной руководителем.

    Некоторые юридические лица могут приобретать гражданские права и принимать на себя обязанности через своих участников (полное товарищество, товарищество на вере).

    Г К содержит нормы, обеспечивающие защиту интересов юридического лица от злоупотреблений со стороны тех лиц, которые в силу закона или учредительных документов выступают от имени юридического лица и должны действовать в интересах представляемого юридического лица добросовестно и разумно. В противном случае учредители юридического лица вправе потребовать от указанных лиц возмещения причиненных убытков (ст. 53 Г К).

    3. Классификация юридических лиц.

    Юридические лица классифицируются по различным основаниям – критериям. Все критерии имеют юридическое значение, т.е. подразделяют соответствующие организации по тем или иным группам в зависимости от особенностей их правового положения.

    Юридические лица классифицируются:

    1. по характеру (цели) деятельности

    а) коммерческие, для которых основная цель деятельности – получение прибыли

    б) некоммерческие, для которых получение прибыли не является основной целью.

    1. по организационно-правовой форме, которая определяет характер взаимоотношений между учредителями, режим имущественной ответственности по обязательствам организации, минимальный размер требуемого при создании уставного капитала, степень защиты интересов кредиторов, порядок управления, распределения полученной прибыли, возможные источники финансирования деятельности и т.д. (схема 2).

    2. по формам собственности (происхождению уставного капитала)

    а) юридические лица, основанные на частной собственности (индивидуальной собственности граждан или коллективной – общество с ограниченной ответственностью (ООО), производственный кооператив)

    б) юридические лица, основанные на государственной или муниципальной собственности (унитарные предприятия, учреждения);

    в) юридические лица, основанные путем объединения имущества, находившегося в различных формах собственности

    *смешанные, где доля публичных (государство, субъекты РФ, муниципальные образования) и частных (граждане и юридические лица) субъектов;

    *совместные, где доля иностранного капитала.

    1. по характеру прав учредителей на имущество юридического лица

    а) юридические лица, где учредители (участники) имеют обязательственные (имущественные) права, т.е. права требования (хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, производственный и потребительский кооперативы);

    б) юридические лица, где учредители имеют право собственности (унитарные предприятия, учреждения);

    в) юридические лица, где учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц).

    5. по порядку образования

    а) образуемые добровольно (по воле учредителей);

    б) образуемые в распорядительном порядке (по решению

    собственника или органа им уполномоченного).

    6. по особенностям правового положения

    а) национальные (резиденты);

    б) иностранные (нерезиденты).

    7. по наличию членства

    а) корпорации – образованы на началах членства (хозяйственные общества и товарищества и др.);

    б) учреждения – не имеют фиксированного членства (унитарные предприятия, учреждения)

    1. Организационно-правовые формы юридических лиц.

    Гражданский кодекс рассматривает товарищества как объединения лиц, а общества как объединение капиталов. Это означает, что члены товарищества должны лично участвовать в его деятельности. Члены общества объединяют только имущество, следовательно, могут одновременно имущественными взносами участвовать в нескольких различных обществах.

    Как в обществах, так и в товариществах одновременно могут участвовать как физические, так и юридические лица.

    Полные товарищества характеризуются тем, что:

    во-первых, действия любого из участников признаются действиями товарищества в целом;

    во-вторых, при недостатке имущества самого товарищества для покрытия образовавшихся долгов кредиторы могут потребовать обратить взыскание на иное, личное имущество участников товарищества, причем любого из них (т.е. в солидарном порядке) Возможность такой ответственности одного участника за действия другого требует установления между ними тесных лично-доверительных отношений (форма семейного предпринимательства).

    К преимуществам товарищества относится:

    а) простота организации: отсутствие специальных органов управления, не требуется разработка устава, а все вопросы решаются в учредительном договоре;

    б) открытость коммерческих намерений, что повышает репутацию организации в глазах контрагентов.

    К недостаткам относится:

    а) строгая ответственность участников личным имуществом по долгам товарищества;

    б) невозможность выпускать акции и облигации для привлечения дополнительного капитала.

    Неразвитость такой формы свидетельствует о неуверенности самих предпринимателей в своем деле, либо сомнительность.

    В коммандитном товариществе наряду с участниками с полной ответственностью (полными товарищами) появляются и коммандитисты (вкладчики), рискующие только своими имущественными взносами.

    Коммандитисты вынуждены верить, доверять полным товарищам. Наличие коммандитистов позволяет полным товарищам привлекать дополнительный капитал.

    Общества представляют собой более сложную организацию предпринимательства, связанную с ограничением или исключением ответственности их участников по долгам общества. Поэтому, закон содержит требование об обязательном минимальном уставном капитале общества.

    Если же в ходе деятельности стоимость чистых активов оказывается меньше зарегистрированного уставного капитала, оно обязано перерегистрировать уменьшение этого капитала, либо вообще прекратить деятельность; не вправе распределять доходы между участниками, так как всё это нарушает интересы кредиторов.

    В хозяйственных обществах создаются органы управления и разрабатывается устав.

    В ООО уставный капитал поделён на вклады (доли, паи) участников, которые рискуют утратить свои вклады.

    В обществах с дополнительной ответственностью возможна ответственность участников по долгам общества при недостатке его имущества своим личным имуществом в одинаковом для всех участников кратном размере к сумме вкладов, который определяется в учредительных документах.

    В АО уставный капитал изначально поделён на одинаковые доли, каждая из которых выражена акцией. Если все акции общества распределяются только между учредителями или иным заранее определенным кругом лиц – закрытое АО. Открытое АО проводит открытую подписку и свободную продажу своих акций, а его участники отчуждают свои акции без согласия других акционеров.

    Выход из АО возможен только путем продажи или иной передачи права собственности на акции. Акционер получает деньги или иное имущество от нового владельца акций, а не от общества. В этом принципиальное отличие АО от ООО.

    Участники ООО при выходе вправе получить от общества причитающуюся ему долю имущества или его денежный эквивалент в порядке и сроки, предусмотренные законом и учредительными документами.

    Государственные и муниципальные предприятия являются унитарными. Это означает, что уставный фонд неделим и полностью принадлежит на праве собственности единственному учредителю – государству или муниципальному образованию.

    В соответствии с ГК унитарные предприятия сохраняют специальную, целевую правоспособность, строго соответствующую их уставным задачам (в отличие от других коммерческих организаций ст. 49 ГК). Имущество унитарных предприятий находится на праве хозяйственного ведения.

    Небольшое количество государственных предприятий, находящихся в федеральной собственности и вынужденных работать под жестким контролем государства получили статус казенных предприятий. Они обладают имуществом на праве оперативного управления.

    Это означает, что такое предприятие получает на закрепленное за ним имущество ещё более узкое, ограниченное по содержанию в сравнении с хозяйственным ведением вещное право, тождественное праву бюджетных учреждений.

    Для производственных кооперативов характерно личное трудовое участие в них их членов – пайщиков, в роли которых выступают граждане. Участие в управлении делами кооператива строится по принципу « один пайщик – один голос» и не зависит от размера пая. Распределение полученных доходов между членами кооператива происходит с обязательным учетом характера и степени их трудового участия.

    1. Образование юридических лиц. Учредительные документы.

    В соответствии с гражданским законодательством юридические лица могут учреждаться гражданами и юридическими лицами, в том числе государством, субъектами РФ, муниципальными образованиями в лице соответствующих органов, уполномоченных управлять государственным и муниципальным имуществом. Граждане могут быть учредителями при наличии полной дееспособности.

    Способы образования юридических лиц.

    Названия способов и их характеристика

    Распорядительный

    Разрешительный

    Договорно-правовой

    Явочно-нормативный

    Юридическое лицо создается по распоряжению собственника или органа им уполномоченного

    Для создания юридического лица требуется разрешение государственного органа или организации

    Для создания юридического лица необходимо заключение учредителями учредительного договора

    Для создания юридического лица не требуется чьего-либо распоряжения, разрешения, не заключается учредительный договор

    Важное значение имеет характеристика учредительных документов. Состав и реквизиты учредительных документов обладают большим своеобразием, что определяется организационно-правовой формой.

    Учредительные документы.

    Устав

    Учредительный договор

    Учредительный договор и устав

    Общие положения об организациях данного вида

    В учредительных документах, независимо от индивидуального профиля того или иного юридического лица обязательно должны указываться: наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления. Другие сведения зависят от организационно-правовой формы организации.

    Кроме того, в учредительном договоре и в решении о создании юридического лица следует явно выразить намерение создать юридическое лицо, условия передачи в его собственность того или иного имущества и участия в его деятельности, порядок распределения между учредителями (участниками) прибыли и убытков, управления деятельностью.

    Учредительный договор заключается, а устав утверждается учредителями.

    1. Государственная регистрация.

    Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 129 – Ф З «О государственной регистрации юридических лиц»

    Регистрация осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в установленном законом порядке. Полномочия по государственной регистрации юридических лиц делегированы Министерству по налогам и сборам РФ.

    Регистрация осуществляется не позднее чем через пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Для регистрации, согласно ст. 12 Закона должны быть представлены следующие документы:

    а) заявление о регистрации;

    б) решение о создании юридического лица;

    в) учредительные документы юридического лица;

    г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица – учредителя (если у организации есть иностранные учредители);

    д) документ об уплате государственной пошлины.

    Регистрирующий орган не имеет права требовать представления иных документов.

    Регистрирующий орган не позднее одного дня с момента регистрации выдает документ, подтверждающий факт внесения в государственный реестр (т.е. подтверждающий факт регистрации).

    Регистрирующий орган не позднее чем в пятидневный срок обязан представить сведения о регистрации в государственные органы, определяемые Правительством РФ.

    В едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие документы и сведения о юридическом лице:

    а) наименование;

    б) организационно-правовая форма;

    в) адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа или иного органа либо лица для осуществления связи с юридическим лицом;

    г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

    д) сведения об учредителях;

    е) копии учредительных документов;

    ж) сведения о правопреемстве (в случаях реорганизации);

    з) сведения об изменениях в учредительных документах (даты);

    и) способ прекращения деятельности юридического лица (путем реорганизации или путем ликвидации);

    к) размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.);

    л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также его паспортные данные и ИНН;

    м) сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом.

    Экспертиза учредительных документов юридического лица не требуется. Согласно ст. 23 Закона, отказ в государственной регистрации возможен только в двух случаях: при непредставлении необходимых документов и при представлении их в ненадлежащий регистрирующий орган. Учредители в заявлении о регистрации подтверждают, что учредительные документы соответствуют установленным законодательством требованиям, все представленные сведения достоверны и соблюден порядок учреждения, в том числе относительно оплаты уставного (складочного) капитала.

    За необоснованный отказ в государственной регистрации, неосуществление регистрации в установленные сроки или иное нарушение порядка государственной регистрации должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, установленную законодательством РФ. Регистрирующий орган возмещает ущерб.

    За непредставление, или несвоевременное представление, или представление недостоверных сведений для включения в государственный реестр заявители и (или) юридические лица несут ответственность в соответствии с законодательством.

    Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании такого юридического лица грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных актов о государственной регистрации.

    7. Реорганизация юридического лица.

    С точки зрения последствий прекращения юридического лица различают реорганизацию и ликвидацию.

    Реорганизация – это прекращение деятельности юридического лица с правопреемством, т.е. без ликвидации его дел и имущества.

    Под способами реорганизации понимаются различные формы изменения статуса юридического лица: слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование.

    По характеру реорганизация может быть:

    а) добровольной, т.е. по решению учредителей или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (общего собрания, совета директоров, правления и т.п.);

    б) принудительной, т.е. по решению суда или уполномоченных государственных органов (в форме разделения и выделения).

    Во всех случаях реорганизации имеет место универсальное правопреемство.

    Правопреемство при реорганизации.

    Виды

    реорганизации

    Правопреемство

    В установленных законом случаях реорганизация

    происходит

    к кому переходит

    документ

    Преобразование – изменение вида юридического лица

    Слияние нескольких лиц с образованием нового лица

    Присоединение к существующему лицу

    Разделение на несколько новых лиц

    Выделение нового лица из остающегося

    Судьба имущества решается в передаточном акте или разделительном балансе. Эти документы должны соответствовать требованиям, установленным ст. 59 ГК. По юридической природе и значению передаточный акт или разделительный баланс можно приравнять к положению или уставу предприятия. При передаче имущества производится его инвентаризация. Моментом перехода прав и обязанностей в отношении имущества к вновь возникшему юридическому лицу считается дата подписания и утверждения передаточного акта или разделительного баланса учредителем или органом, принявшим решение о реорганизации.

    Одним из наиболее распространенных способов реорганизации является преобразование – изменение организационно-правовой формы. Г К РФ установил несколько оснований для преобразования, в противном случае возникает вопрос о необходимости ликвидации юридического лица.

    ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

    Виды коммерческих организаций

    Основание для

    преобразования

    Во что могут быть преобразованы.

    Полное

    товарищество

    Товарищество на вере

    Закрытое

    акционерное общество

    Общество с ограниченной ответственностью

    Общество с ограниченной ответственностью

    Защита интересов кредиторов при реорганизации.

    1. указание о правопреемстве по всем правам и обязанностям в передаточном акте или разделительном балансе;

    2. солидарная ответственность новых юридических лиц по долгам реорганизованных, если в документах правопреемник не указан;

    3. письменное уведомление кредиторов о реорганизации;

    4. право кредиторов требовать прекращения либо досрочного исполнения обязательств с возмещением убытков;

    5. запись в государственном реестре юридических лиц о реорганизации;

    6. контроль органа, осуществляющего государственную регистрацию.

    При реорганизации юридического лица важное значение имеет его государственная регистрация, т.к. только с момента такой регистрации либо с момента исключения из государственного реестра юридическое лицо считается созданным либо ликвидированным.

    1. Ликвидация юридического лица.

    Ликвидация – это прекращение деятельности юридического лица без правопреемства.

    Ликвидация по своему характеру может быть добровольной и принудительной.

    Основания для добровольной ликвидации:

    * решение учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами;

    * истечение срока, на который создано юридическое лицо;

    * достижение цели, ради которой создано.

    Принудительная ликвидация происходит по решению суда при наличии следующих оснований:

    * допущенные при создании юридического лица грубые нарушения закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;

    * осуществление деятельности без ненадлежащего разрешения (лицензии);

    * осуществление деятельности, запрещенной законом;

    * осуществление деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона;

    * нарушение требований о специальной правоспособности (осуществление деятельности, противоречащей уставным целям);

    * банкротство;

    * несоответствие численности участников требованиям, установленным законом (хозяйственные товарищества, общество с ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью, ЗАО);

    * снижение стоимости чистых активов ниже уставного капитала;

    * других, предусмотренных законом.

    Для ликвидации характерно:

    * длительность процедур;

    * запись в государственном реестре юридических лиц;

    * контроль органа, осуществляющего регистрацию;

    * возбуждение производства по делу о банкротстве при обнаружении недостаточности имущества для удовлетворения всех требований;

    * установление определенных этапов проведения ликвидации (схема 3.).

    При ликвидации юридического лица существенное значение имеет гласность этой процедуры. Об этом оповещается орган, осуществляющий государственную регистрацию. Ликвидационная комиссия создается учредителями юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации, а в случаях банкротства – арбитражным судом либо собранием кредиторов.

    Ст. 64 ГК установлена очередность удовлетворения требований кредиторов.

    Порядок удовлетворения требований кредиторов

    Очередь

    Кредиторы

    1

    граждане, перед которыми юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью

    2

    расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, по выплате авторского вознаграждения

    3

    кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица

    4

    задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды

    5

    прочие кредиторы

    При ликвидации юридического лица в соответствии с п. 1. ст. 64 ГК оно обязано капитализировать и внести в органы государственного страхования суммы, подлежащие выплате в возмещение причиненного вреда жизни и здоровью гражданина. Капитализация производится до достижения гражданином возраста 70 лет, но не менее чем за 10 лет. Страховая организация выплачивает потерпевшим суммы в возмещение вреда в размере, установленном законодательством.

    При осуществлении расчетов с кредиторами при ликвидации следует руководствоваться следующими правилами:

    1. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

    2. При недостаточности имущества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

    3. Требования кредитора, заявленные по истечении срока, удовлетворяются из имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

    4. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества, считаются погашенными.

    Кредиторы, не согласные с решением ликвидационной комиссии, вправе обратиться за защитой своих прав в суд.

    Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

    Схема 1. Органы юридического лица.

    избирается

    участниками

    определяются законодательством либо учредительными документами

    управляют деятельностью юридического лица

    формируют и выражают волю субъекта

    действуют без доверенности

    С хема 2. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций.

    Коммерческие организации

    Схема 3. Процесс ликвидации юридического лица.

    Этапы ликвидации

    1 ЭТАП

    2 ЭТАП

    3 ЭТАП

    4 ЭТАП

    5 ЭТАП

    Ликвидационная комиссия публикует в печати объявление о ликвидации юридического лица, о порядке и сроках заявления требований кредиторами, уведомляет кредиторов, принимает меры к получению дебиторской задолженности

    по истечении срока представления требований составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый учредителями или лицом, принявшим решение о ликвидации, и согласуемый с органом, осуществляющим государственную регистрацию

    при недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов осуществляет продажу имущества с публичных торгов (исключение учреждения)

    выплаты кредиторам денежных сумм по признанным требованиям.

    Кредиторам пятой очереди выплаты производятся только через месяц со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса

    по завершении расчетов составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями или органом, принявшим решении о ликвидации.

    Оставшееся имущество передается учредителям (участникам), имеющим вещные или обязательственные права

    Тема 1.5 Сделки

    План:

    1. Понятие и значение сделки

    2. Виды сделок

    3. Форма сделок

    4. Условия действительности сделок. Недействительные сделки

    5. Последствия недействительности сделок.

    1. Понятие и значение сделки.

    Для раскрытия сущности сделок важно рассмотреть классификацию юридических фактов по волевому признаку

    Из схемы следует вывод, что сделки – один из наиболее распространенных юридических фактов. В ст. 153 ГК определяется понятие сделки – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

    Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки:

    а) сделка – это всегда волевой акт, т.е. действия людей;

    б) сделка – это правомерное действие;

    в) сделка специально направлена на возникновение, прекращение или изменение гражданских правоотношений.

    Как волевому акту, сделке присущи психологические моменты. Поскольку сделка предполагает намерение лица породить определенные юридические права и обязанности, для совершения такого действия необходимо желание лица, совершающего сделку. Такое намерение, желание называют внутренней волей. Однако наличие только внутренней воли для совершения сделки недостаточно, необходимо её довести до сведения других лиц. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.

    Сделкой является действие, выражающее волю субъекта, направленную на достижение определенного правового результата путем волеизъявления. В этом отличие сделки от события.

    Воля и волеизъявление – две стороны одного и того же процесса психического отношения лица к совершаемому им действию. Естественно, что воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу. В случае, когда воля направлена на одно действие, а волеизъявление выражает намерение совершить другое действие, сделка может вызвать споры между участниками, что препятствует её совершению.

    Направленность сделки на достижение определенного правового результата отличает её от юридического поступка (например, нахождение вещи, обнаружение клада и т.п.). Правовые последствия юридического поступка наступают в силу закона, т.е. независимо от воли субъекта и независимо от наличия у него дееспособности.

    Сделка – действие правомерное, этим она отличается от неправомерных действий – деликтов (правонарушений).

    Сделки направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Это отличает их от других волевых актов, которые могут быть направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Это отличает их от других волевых актов, которые могут быть направлены на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, регулируемых другими отраслями права (например, подача заявления о приеме на работу, приказ руководителя о приеме на работу породят трудовые права и обязанности).

    Сделки необходимо отличать от актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые также являются основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей, но к ним положения ГК о сделках не применяются.

    Значение сделок велико, они имеют широкое применение в повседневной жизни. Гражданско-правовые сделки являются одной из основных правовых форм, используемых в процессе экономического оборота. Совершая сделку, граждане и организации заключают и исполняют договоры, производят расчеты и осуществляют многие другие действия, необходимые для удовлетворения их хозяйственных, бытовых и культурных потребностей.

    1. Виды сделок.

    Классификация сделок на виды производится по различным признакам. В качестве классификационных оснований выступают количество сторон в сделке, момент возникновения прав и обязанностей, возмездность и т.п.

    В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, сделки бывают односторонние, двусторонние и многосторонние.

    Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (например, составление завещания, доверенности, объявление конкурса, отказ от права собственности на имущество, отказ от наследства и др.). Права по односторонней сделке могут возникать как у лица, совершающего сделку, так и у третьих лиц, к интересу которых сделка совершена.

    Сделка, для совершения которых требуется согласование воли двух или более лиц, являются дву – и многосторонними. Такие сделки именуются договорами. Примеры двусторонних сделок: заем, купля-продажа, дарение и другие.

    Договоры по экономическому содержанию подразделяются на возмездные и безвозмездные.

    Возмездным признается договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей по договору (купля-продажа, поставка).

    Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого-либо встречного предоставления, имеющего имущественный характер, то такой договор является безвозмездным (дарение).

    По общему правилу, любой договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа и содержания договора.

    По моменту, к которому приурочивается возникновение сделки, сделки бывают реальные и консенсуальные.

    Консенсуальными признаются сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения о совершении сделки (купля-продажа, поставка).

    Другие сделки совершаются только при условии передачи вещи одним из участников. Такие сделки называются реальными (дарение, заем).

    Не следует смешивать фактическое исполнение сделки с моментом её возникновения. Так стороны вправе договориться о том, что передача вещи по договору купли-продажи может совпасть с моментом заключения договора, однако, такое соглашение не делает договор купли-продажи реальным.

    Сделки бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не определяются ни момент её вступления в действие, ни момент её прекращения. Такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент её прекращения, либо оба указанных момента, называются срочными. Срок, который стороны определили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называется отлагательным. Если сделка вступает в силу немедленно, а стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется отменительным. Например, стороны договорились, что безвозмездное пользование имуществом должно быть прекращено до 1 января. Такой срок будет отменительным.

    Возможно упоминание в договоре и отменительного и отлагательного сроков. Так, договор аренды школы на летний период, заключенный в феврале, начнет действовать с 1 июня и прекратится 31 августа.

    1 июня – отлагательный срок

    31 августа – отменительный.

    Особенность срочных сделок в том, что наступление срока обязательно должно произойти. В тех же случаях, когда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, такие сделки называются условными.

    Условие в сделке может быть отлагательным или отменительным.

    Отлагательные условия, если возникновение прав и обязанностей зависит от наступления какого-либо события.

    Отменительные, если прекращение сделки поставлено в зависимость от наступления события (условия).

    Ст. 157 ГК предусмотрены правовые последствия недобросовестного поведения сторон в отношении наступления отлагательного и отменительного условий.

    1. Форма сделки.

    Сделка – это волевой акт. Волеизъявление может быть выражено различными способами, которые могут быть сгруппированы по трем группам:

      1. прямое волеизъявление, которое совершается в устной или письменной форме (обмен письмами, заключение договора и т.п.);

      2. косвенное волеизъявление, имеет место в случае, когда от лица, намеревающего совершить сделку, исходят такие действия, из содержания которых явствует его намерение совершить сделку. Такие действия называются конклюдентными (при совершении сделок через автоматы – покупка вещей, обмен валюты, различные игры);

      3. изъявление воли может иметь место и посредством молчания.

    Молчание может свидетельствовать о совершении сделки только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Так молчание арендодателя после истечения срока договора аренды по ст. 621 ГК признается выражением его воли возобновить договор на тех же условиях на неопределенный срок.

    Способ выражения волеизъявления называется формой сделки. Форма сделки имеет юридическое значение для её действительности, определения её содержания, доказывания прав и обязанностей сторон, вытекающих из сделки в случае возникновения спора между ними.

    Гражданское право знает две основные формы сделки: устную и письменную. Письменная, в свою очередь, бывает простой и нотариальной. По общему правилу, для простых бытовых сделок закон требует письменной, а иногда и нотариальной формы. Устная форма установлена для сделок, которые исполняются при самом их совершении. Сделки, исполняемые при совершении, могут заключаться в устной форме независимо от их суммы и субъектного состава. Устно не могут быть совершены сделки, для которых установлены письменная нотариальная форма (завещание), и сделки, несоблюдение простой письменной формы которых, влечет их недействительность (договор поручительства, договор о залоге и др.).

    Письменная форма выражается в составлении документа, к которому предъявляются определенные требования: он должен выражать содержание сделки (её условия) и быть подписан одним лицом (при совершении односторонней сделки) или двумя и более лицами (при совершении дву-и многосторонней сделки). Документ может быть подписан и уполномоченным лицом.

    Ст. 161 ГК устанавливает сделки, которые должны совершаться в простой письменной форме. Сделкам, для которых установлена нотариальная форма, посвящена ст. 163 ГК. Нотариальная форма требует засвидетельствования совершенной сделки у нотариуса.

    В силу прямого указания ГК нотариально должны быть удостоверены следующие сделки: завещание (ст. 1127 ГК), уступка требования и перевод долга, основанные на сделке, совершенной в нотариальной форме (ст. 389 и 391 ГК), договор об ипотеке (п.2 ст. 339 ГК) и другие.

    Стороны по соглашению между собой могут придать нотариальную форму любой сделке, для которой законом такая форма не требуется.

    Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет её ничтожность.

    1. Условия действительности сделок. Недействительные сделки

    Важное значение имеет изучение условий действительности сделок (схема 4). Сделка, при совершении которой не соблюдены условия, является недействительной. Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. Ничтожной является сделка, недействительность которой вытекает из самого факта её совершения. Поэтому признания судом такой сделки недействительной не требуется. Если сделка является ничтожной, то предъявляется требование о применении последствий её недействительности.

    Оспоримые сделки – это сделки, которые признаются судом недействительными.

    5. Последствия недействительности сделок.

    Недействительность сделок означает, что действие, совершенное в форме сделки не влечет возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, на которые оно было направлено. Совершение недействительной сделки – противоправное действие, поэтому недействительная сделка влечет определенные правовые последствия. Сделка считается недействительной с момента её совершения. Гражданское законодательство предусматривает четыре правовых последствия недействительности сделок (схема 5):

    • двусторонняя реституция

    • односторонняя реституция

    • недопущение реституции

    • возмещение реального ущерба (убытков)

    ГК содержит исчерпывающий перечень оснований недействительности сделок (ст.162,165, 168 – 179 ГК).

    По данным статьям рекомендуется составить таблицы «Ничтожные сделки» (схема 6) и «Оспоримые сделки» (схема 7).

    Сделка – это важнейшее основание гражданских правоотношений, это правомерное действие, а, следовательно, сделка должна соответствовать требованиям закона.

    Схема 4. Условия действительности сделок. Недействительные сделки

    Схема 5. Последствия недействительности сделок

    Схема 6. Ничтожные сделки и их последствия

    Ничтожные сделки

    № ст.

    ГК

    Основание недействительности сделки

    Последствия

    недействительности сделки

    Примечание

    162 ГК

    несоблюдение простой письменной формы

    в случае спора стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение сделки

    по общему правилу сделка действительна

    165 ГК

    несоблюдение нотариальной формы сделки и требований о государственной регистрации

    двустороння реституция (общее правило ст.167 ГК)

    возмещение убытков, вызванных задержкой в совершении или регистрации сделки

    Может быть признана судом действительной

    168

    ГК

    169

    ГК

    170

    ГК

    170

    ГК

    171

    ГК

    172

    ГК

    Схема 7. Оспоримые сделки и их последствия

    Оспоримые сделки

    ст.

    ГК

    вид

    оспоримой

    сделки

    кем может быть предъявлено требование о признании сделки недействительной

    последствия недействительности сделки

    при каком условии сделка может быть признана недействительной

    173

    ГК

    сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности

    самим юридическим лицом, его учредителями (участниками), государственным органом, осуществляющим контроль или надзор

    двусторонняя реституция

    другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о её незаконности

    174

    ГК

    сделка, совершенная лицом, полномочия которого ограничены

    лицом, в интересах которого установлены ограничения

    двусторонняя реституция

    другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях

    175

    ГК

    176

    ГК

    177

    ГК

    178

    ГК

    179

    ГК

    Схема 8. Основания недействительности сделок

    Тема 1.6. Объекты гражданских прав

    План:

    1.Объекты гражданских прав и их классификация.

    2.Классификация вещей.

    1. Объекты гражданских прав и их классификация.

    Объекты гражданского правоотношения – это то, по поводу чего возникает гражданское правоотношение. Все объекты гражданских правоотношений можно объединить в четыре группы:

    1. имущество

    2. действия

    3. результаты творческой деятельности, интеллектуальная собственность

    4. нематериальные блага

    Имущество – это объединение вещей и имущественных прав, имеющих денежную оценку. В состав имущества входят вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права и иное имущество.

    Вещи – это материальные объекты внешнего мира, продукты производственной деятельности либо объекты природы.

    Деньги выступают в качестве особого материального объекта гражданского права в различных правоотношениях. Деньги могут быть:

    • основным объектом правоотношения (например, заём);

    • платежным средством в других договорах;

    • выступать в качестве индивидуально-определенных вещей (например, коллекция);

    • служить целям правоохранительным органов в качестве вещественного доказательства.

    Характеристике ценных бумаг как объектов гражданского правоотношения посвящена глава 7 ГКРФ. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Характерной особенностью всех ценных бумаг является необходимость их предъявления для осуществления прав, удостоверенных ценной бумагой. По данному признаку ценные бумаги отличаются от других объектов гражданского правоотношения.

    Имущественные права – это различного рода требования имущественного характера (например, вклад в банке, права участников на имущество юридического лица, требования заимодавца к заёмщику).

    Иное имущество – это новый какой-то вид имущества, который нельзя назвать ни вещами, ни деньгами, ни ценной бумагой, не имущественными правами (например, страховка).

    Действия, в том числе работы и услуги являются объектами главным образом обязательных правоотношений (например, подряд строительный или бытовой, обязательство выполнения научно-исследовательских работ, страхование, оказание консультационных услуг)

    Информация (см. ст.139ГКРФ).

    Интеллектуальной собственностью называются права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполненных работ и оказанных услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания). Они регулируются специальным законодательством, например, закон «об авторских правах», «патентный закон». Большое значение имеют нормы международных договоров.

    Понятию нематериальных благ и их защите посвящена глава 8 ГК РФ (смотри урок №1).

    1. Классификация вещей.

    Вещи классифицируются:

    1. по оборотоспособности ( участию в гражданском обороте):

    А) разрешенные в обороте;

    б) ограниченно оборотоспособные (например, наркотики, оружие, иностранная валюта);

    в) изъятые из оборота (например, некоторые виды вооружения, ядерная энергия).

    1. по степени связанности с землёй:

    а) движимые; б) недвижимые

    по принадлежности к земле: по закону: (воздушные

    (здания, земли, леса, предприятие) и морские суда)

    Правовой режим недвижимого имущества основан на необходимости обеспечить особую устойчивость прав на это имущество, установить специальный порядок распоряжения им, заключающийся в государственной регистрации (ст.131ГКРФ).

    1. по возможности раздела в натуре без изменения первоначального назначения:

    а) делимые;

    б) неделимые.

    Эта классификация имеет значение для общей собственности в случае необходимости её раздела, при наследовании, при реорганизации или ликвидации, при исполнении обязательств. Судебная практика относит к неделимым вещам коллекции.

    4. по участию в обороте совокупности предметов:

    а) простые;

    б) сложные (например, библиотека, предприятие, стадо скота и тд.).

    Сложные вещи выступают, как правило, единым объектом обязательства. Они могут быть отчуждены по частям, если это предусмотрено договором.

    5. по обслуживанию одной вещи другой:

    а) главная вещь;

    б) принадлежность.

    Принадлежность всегда является отдельным предметом. Вопрос о том является ли предмет принадлежностью, решается в законе, договоре, стандарте, а при отсутствии обычаями делового оборота. Вопрос о судьбе принадлежности может быть определён соглашением сторон, в противном случае принадлежность следует судьбе главной вещи.

    6. по виду поступлений, полученных в результате использования имущества:

    а) плоды (например, фрукты, ягоды, приплод животных);

    б) продукция (результат переработки чего-либо);

    в) доходы (дивиденды, проценты, арендная плата, прибыль).

    Вопрос о том, кому принадлежат поступления, решен в пользу законного владельца, которым может быть как собственник, так и лицо, владеющее имуществом на законном основании (по договору).

    7. Животные (ст.137ГКРФ)

    Вещи бывают одушевленные и неодушевленные. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.

    Тема 1.7. Представительство и доверенность

    План:

    1. Понятие и значение представительства. Виды представительства и основания его возникновения.

    2. Понятие доверенности. Форма доверенности, её виды. Прекращение действия.

    1. Понятие и значение представительства. Виды представительства и основания его возникновения.

    Представительство-правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности.

    Представительство имеет большое значение в процессе осуществления и защиты гражданских прав. Различные виды представителей необходимы прежде всего при совершении различных сделок.

    Признаки представительского правоотношения:

      1. Субъективный состав представительства состоит из трёх лиц:

        • Представляемый- гражданин, либо юридическое лицо, от имени и в интересах которого представитель совершает юридически значимые действия (гражданин- с момента рождения, юридическое лицо с момента возникновения).

        • Представитель- гражданин, либо юридическое лицо, наделённый полномочием совершать юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого. Обязательное условие – наличие полной дееспособности, а для юридических лиц - правоспособности.

        • Третье лицо- гражданин, либо юридическое лицо, с которым вследствие действий представителя устанавливаются, изменяются или прекращаются субъективные права и обязанности представляемого. Третьими лицами могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъективностью.

    2. Наличие у представителя полномочий.

    Полномочие- это право представителя совершать юридические действия от имени представляемого.

    Полномочия могут быть выражены в различных формах:

    • доверенность

    • административные акты

    • закон (представительство родителей, усыновителей)

    • может явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец, кассир).

    3. Представитель совершает сделки от имени и в интересах представляемого.

    4. Права и обязанности возникают непосредственно у представляемого. Поэтому очень важно правильно выбрать представителя

    Не являются представителями

    Лица

    Обоснование

    Коммерческие посредники

    Конкурсные управляющие при банкротстве

    Душеприказчики при наследовании

    Посыльные

    Рукоприкладчик

    Запреты на совершение сделок через представителя:

    1. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично.

    2. Представитель не может совершать сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.

    3. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично (например, ???

    В жизни возникают ситуации, когда представителю бывает трудно связаться с представляемым, чтобы получить от него полномочия на совершение сделки или расширение полномочий. В подобных ситуациях, если сделка будет совершена неуполномоченным лицом права и обязанности у представляемого возникнут лишь в случае последующего одобрения им действий представителя (ст. 183 ГК).

    Виды представительства см. схему 9.

      1. Понятие доверенности. Форма доверенности, её виды. Прекращение действия.

    Одной из наиболее распространённых форм для выражения полномочий представителя является доверенность.

    Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

    Требования, предъявляемые к содержанию доверенности:

    • указание в доверенность даты выдачи (ст. 186 ГК);

    • должна быть удостоверена (п.3 - п.4 ст. 185 ГК);

    • должна иметь подпись доверителя; доверенность от имени юридического лица заверяется печатью (п.5 ст.185 ГК).

    Доверенность – срочный документ. Срок действия доверенности не может превышать трёх лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня её совершения. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке её действия, сохраняет силу до её отмены доверителем.

    Форма доверенности:

    1. простая письменная (п.4 ст.185 ГК)

    2. нотариальная

    • нотариально удостоверенная (п.2. ст.185 ГК)

    • приравниваемая к нотариально удостоверенным (п.3 ст.185 ГК)

    Передоверие – это передача полномочий представителем своему заместителю. Оно возможно, если:

    • есть указание в доверенности;

    • в силу обстоятельств для охраны интересов доверителя.

    Обязанности представителя:

    • сообщить о передоверии доверителю;

    • сообщить необходимые сведения о заместителе.

    В случае неисполнения обязанностей представитель отвечает за действия заместителя, как за свои собственные.

    Основания для прекращения доверенности:

    • истечение срока доверенности;

    • отмена доверенности лицом, выдавшим её;

    • отказ лица, которому выдана доверенность;

    • прекращение юридического лица - доверителя;

    • прекращение юридического лица - представителя;

    • смерть гражданина - доверителя, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

    • смерть гражданина – представителя, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

    Виды доверенности:

    1. Генеральная – выдаётся для совершения разнообразных сделок и других юридических действий (доверенность, выдаваемая руководителю филиала, представительства юридического лица).

    2. Специальная – выдаётся на совершение ряда однородных сделок или иных юридических действий (для представительства в суде, для заключения договоров, на получение грузов и т.п.).

    3. Разовая – выдаётся для совершения строго определённой сделки или иного юридического действия.

    Схема 9. Виды представительства

    Тема 1.8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.

    План:

    1. Понятие и виды сроков.

    2. Исчисление сроков.

    3. Исковая давность.

    1. Понятие и виды сроков.

    Осуществление и защита гражданских прав неразрывно связаны с фактором времени. Фактор времени играет важную роль в хозяйственной деятельности и при решении многих социальных проблем. С определенными моментами или периодами времени закон связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений, необходимость совершения предусмотренных законом или договором действий, возможность принудительного осуществления нарушенного права и т.д.

    Срок – это момент или период времени, наступление или истечение которого влечет определенные правовые последствия.

    Сроки упорядочивают гражданский оборот, способствуют своевременному выполнению договоров.

    Многочисленные сроки, встречающиеся в гражданском праве, могут быть классифицированы по целому ряду конкретных оснований (схема 10).

    • Законные (нормативные) – зафиксированы в законах и иных нормативных актах;

    • договорные – устанавливаемые соглашением сторон;

    • судебные – установленные судом;

    • правообразующие – приводят к возникновению прав и обязанностей;

    • правоизменяющие – влекут за собой изменение гражданских прав и обязанностей;

    • правопрекращающие – приводят к прекращению прав и обязанностей;

    • императивные – точно определены законом и не могут быть изменены соглашением сторон;

    • диспозитивные – сроки предусмотрены диспозитивной нормой и могут быть изменены соглашением сторон;

    • абсолютно определенные – подлежат точному исчислению путем указания их начала и окончания, точного размера;

    • относительно определенные – устанавливаются путем указания каких либо приблизительных координат («своевременно», «немедленно», «в разумный срок», может указываться ссылка на конкретный период (квартал) или событие, которое неизбежно наступит (начало соответствующего сезона, навигация);

    • неопределенные – не имеют временного ориентира и определяются моментом востребования. Согласно ст. 314 ГК должник обязан исполнить обязательство в семидневный срок с момента востребования.

    • общие – имеют общее значение, т.е. касаются любых субъектов гражданского права и всех однотипных случаев;

    • специальные (частные) – установлены в качестве исключения из общего правила, действуют лишь в случаях, прямо указанных в законе, конкретизируют общий срок.

    Классификация сроков по назначению дает возможность определить, в каком случае тот или иной срок может быть применен.

    Сроки осуществления гражданских прав – это сроки, в течение которых управомоченный субъект вправе сам реализовать принадлежащее ему субъективное право.

    Сроки существования гражданских прав – это сроки действия субъективных право во времени (например, бессрочные права – право собственности, право авторства;

    срочные, т.е. пределы их действия ограничены во времени – авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, могут быть права с неопределенным сроком действия – договор аренды на неопределенный срок).

    Пресекательные (преклюзивные) сроки имеют своим назначением досрочное прекращение субъективных прав в случае их неосуществления или ненадлежащего осуществления (например, поручительство прекращается, если кредитор в течение одного года со дня наступления срока обязательства не предъявит иск к поручителю (ст.367 ГК).

    Гарантийные сроки – это сроки, в течение которых должник ручается за безотказную службу изделия и обязуется устранить за свой счет все выявленные недостатки или заменить изделия. Гарантийный характер носят и некоторые другие предусмотренные законом сроки, например, сроки годности, хранения, реализации, транспортабельности и другие.

    Сроки исполнения обязанностей – сроки, в течение которых должник обязан совершить действия, составляющие содержание его обязанностей (либо, наоборот, воздержаться от их совершения). Среди них следует различать общий срок, который охватывает весь период исполнения обязательств и частные, т.е. промежуточные сроки.

    Сроки защиты гражданских прав – это сроки, в течение которых управомоченный субъект может требовать принудительного осуществления или защиты своего права.

    Претензионный срок – это срок, в течение которого управомоченный субъект вправе обратиться непосредственно к обязанному лицу в целях урегулирования возникшего между ними разногласия.

    Исковая давность – это срок для принудительной защиты нарушенного права в суде.

    1. Исчисление сроков.

    Действующее гражданское законодательство устанавливает специальные правила, касающиеся исчисления различного рода сроков (ст. 191, 192 ГК). Действует общее для всех сроков правило установления начала их течения: следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

    Например, если наследодатель умер 10 октября, то шестимесячный срок для принятия наследства или отказа от него начинает течь с 11 октября.

    Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в зависимости от используемой единицы времени.

    Окончание срока, определенного периодом времени.

    Период

    исчисления

    Правило для исчисления

    (когда истекает)

    Пример

    Год

    В соответствующие месяц и число последнего года срока

    Срок исковой давности – 3 года.

    Начало – 3.05.2002 г.

    Окончание - ?

    Месяц

    В соответствующее число последнего месяца срока.

    Если в данном месяце нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день данного месяца.

    Срок исполнения обязательства – 7 месяцев.

    Начало срока – 6.03.04 г.

    Окончание срока - ?

    Срок – 6 месяцев

    Начало срока – 30.08.04 г.

    Окончание срока - ?

    Квартал (считается равным трем месяцам)

    Полгода (шесть месяцев)

    Полмесяца

    По истечении 15 дней

    4 .09.03 г. даны деньги в долг на полмесяца

    Начало срока - ?

    Окончание срока - ?

    Неделя

    В соответствующий день последней недели срока

    В понедельник даны деньги в долг сроком на одну неделю.

    Начало срока - ?

    Окончание срока - ?

    * Если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания считается следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК)

    * Если срок установлен для совершения действия, то оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока (ст.194 ГК)

    * Если действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в ней прекращаются соответствующие операции (ст.194 ГК).

    1. Исковая давность.

    Основным средством защиты нарушенного гражданского права является иск. Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, признается исковой давностью (схема 11).

    Институт исковой давности облегчает установление судами объективной истины по делу и тем самым содействует вынесению правильных решений. Исковая давность содействует стабилизации гражданского оборота, устранению неопределенности в отношениях его участников. Исковая давность служит укреплению договорной дисциплины, стимулирует активность участников гражданского оборота в осуществлении принадлежащих им прав и обязанностей, а также усиливает взаимный контроль за исполнением обязательств.

    По общему правилу исковая давность распространяется на все гражданские правоотношения. В виде исключения срок исковой давности не применяется к ряду требований, которые прямо указаны в ст.208 ГК:

    • требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев предусмотренных законом;

    • требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

    • требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;

    • требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (негаторный иск).

    Применение исковой давности (ст.199 ГК).

    Суд обязан принять к своему рассмотрению на общих основаниях иск с пропуском срока исковой давности. Предъявленный иск рассматривается по существу с выяснением всех обстоятельств дела, в том числе причин пропуска срока исковой давности, наличия оснований для приостановления, перерыва и восстановления давности.

    Отказ в иске по мотивам истечения срока исковой давности допускается только по заявлению ответчика, сделанному до вынесения судом решения по делу.

    Схема 10. Классификация сроков

    Схема 11. Исковая давность

    Раздел 2. Право собственности и другие вещные права

    Тема 2.1. Общие положения о праве собственности.

    План.

    1. Понятие собственности и права собственности. Субъекты права собственности. Содержание права собственности.

    2. Основания возникновения права собственности.

    3. Основания прекращения права собственности.

    4. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.

    1. Понятие собственности и права собственности. Субъекты права собственности. Содержание права собственности.

    Собственность- это отношения между людьми их коллективными образованиями по поводу принадлежащего им имущества. Они составляют материальную основу любого общества.

    Право собственности - это совокупность правовых норм закрепляющих, регулирующих и охраняющих экономические отношения собственности.

    Право собственности в объективном смысле - это установление законодателем правовые нормы, определяющие рамки возможных действий лица по владению, пользованию и распоряжению всей совокупностью вещей,не исключенных из гражданского оборота.

    Право собственности в субъективном смысле означает юридически обеспеченную возможность для лица присвоившего имущества владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению в тех рамках, которые установил законодатель.

    Субъектами права собственности могут быть физические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования.

    Объектами права собственности является имущество (деньги, вещи, ценные бумаги), главным образом индивидуализированное, т. е выделенное из массы другого имущества. Объектами права собственности являются и объекты интеллектуальной собственности (т. е произведение искусства, фирменное наименование и др.).

    Содержанием правоотношения собственности являются права и обязанности.

    Правомочия собственника:

    1. Владение- это охраняемая законом возможность фактического обладания вещью.

    Владение бывает законное и незаконное.

    Законным признается владение, опирающееся на правовое основание, титул. К числу законных владельцев относится собственник и лица, получившие от него владельческое правомочие по договору ( арендаторы, доверительное управление, заемщики и др.).

    Незаконными владельцами выступают те, кто владеет похищенным имуществом, либо имущество получено по недействительным сделкам. В их числе различают добросовестных и недобросовестных приобретателей.

    1. Пользование. Охраняемая законом возможность извлекать из вещи ее полезные свойства, получать от нее плоды и доходы.

    Пользование бывает законное и незаконное.

    Право пользования может передаваться собственником другому лицу. В определенных случаях передачу права пользования может осуществлять и не собственник, если он пользуется вещью на надлежащем правовом основании. Например арендатор может сдавать имущество в субаренду с согласия арендодателя (ст.615 ГК).

    1. Распоряжение-это охраняемая законом возможность определять юридическую или фактическую судьбу вещи. Собственник может принимать решения о постоянном или временном выбытии вещи из состава своего имущества, либо изменять юридический статус без выбытия имущества из хозяйственного пользования ( залог, ипотека). Распорядительные полномочия собственника проявляются в совершении различных сделок.

    Обязанности собственника:

    1. Осуществляя свои правомочия не нарушать закон и иные правовые акты.

    2. Не нарушать права других лиц.

    3. Не наносить ущерб окружающей среде.

    4. Собственник несет бремя содержания имущества и риск случайной гибели.

    2. Основания возникновения права собственности.

    Право собственности приобретается по определенным основаниям - юридическим фактам, большинство которых относится к группе юридических действий. Все способы возникновения права собственности подразделяются на первоначальные и производные.

    Первоначальные способы - это те случаи, когда право собственности возникает впервые на вещь ранее никому не принадлежащую, либо помимо воли прежнего собственника. К ним относятся:

    • изготовление, создание новой вещи;

    • переработка;

    • добыча или сбор общедоступных вещей;

    • самовольная постройка при определенных условиях по решению суда;

    • приобретение права собственности на бесхозяйственную вещь (ст.225-226 ГК;), находку (ст.227-229 ГК;), безнадзорных животных (ст.230-232 ГК;), клад (ст.233 ГК);

    • приобретательная давность - способ приобретения права собственности на движимое и недвижимое имущество посредством открытого, добросовестного и непрерывного владения в течение установленных сроков (движимое 5 лет, недвижимое 15 лет). Для приобретения в собственность имущества подлежащего государственной регистрации необходимо решение суда о признании права собственности за данным добросовестным владельцем.

    • конфискация- это случай, предусмотренный законом, когда имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкций за совершение преступления или иного правонарушения.

    Производные способы - случаи, когда право собственности у приобретателя возникает по воле предыдущего собственника и с согласия самого приобретателя;

    К ним относится:

    • договор или сделка об отчуждении имущества;

    • наследование после смерти гражданина;

    • реорганизация юридического лица.

    Важным практическим значением является момент возникновения права собственности у приобретателя по договору, так как с этим моментом связано решение вопроса о том, кто несет бремя содержания имущества и случайной гибели или утраты. Право собственности у приобретателя возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено в законе или договоре. Если имущество подлежит государственной регистрации, то право собственности возникает с момента регистрации.

    3. Основания прекращения права собственности.

    Способы прекращения права собственности- это правопрекращающие юридические факты, прямо установленные законом.

    Они подразделяются на 2 группы:

    1. По воле собственника:

    а) сделки по отчуждению имущества;

    б) добровольный отказ собственника от права собственности;

    в) гибель или уничтожение имущества;

    2. без воли собственника - принудительное изъятие.

    Возмездное изъятие

    Безвозмездное изъятие

    • отчуждение имущества в силу закона не может принадлежать данному лицу;

    • отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка;

    • выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных;

    • реквизиция;

    • отчуждение имущества, предусмотренное ст.252, 272, 282 ,285, 293 ГК;

    • отчуждение имущества предусмотренное ст.285,272 ГК

    • обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 260 ГК);

    • конфискация;

    Конфискация- это случаи, предусмотренные законом, когда имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкций за совершение преступления или иного правонарушения.

    Реквизиция- т. е имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника, в порядке и на условиях установленных законодательством с выплатой ему стоимости имущества в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.

    Национализация- это обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц.

    Приватизация- это обращение имущества находящегося в государственной или муниципальной собственности, отчуждаемая в собственность граждан или юридических лиц.

    4. Формы и виды права собственности по российскому законодательству.

    Основные формы собственности, признаваемые в Российской Федерации закреплены в Конституции РФ в ст. 8 и Гражданском кодексе ст. 212. Законодательство исходит из того, что ни одна из форм не имеет преимущества перед другой в отношении содержания правомочий собственника и защиты.

    Законодательством закреплено разделение отношений собственности на 2 сферы:

    сферу частной собственности и сферу публичной собственности.

    Субъектами права частной собственности являются граждане и юридические лица. Частная собственность призвана обслуживать исключительно интересы граждан и юридических лиц. В соответствии с новейшим законодательством право собственности граждан и юридических лиц регламентируется в первую очередь, т. к наиболее массовым субъектом являются граждане. Право частной собственности охраняется законом (ст. 35 Конституции РФ).

    Субъектами права публичной собственности являются Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Государственная и муниципальная собственность призваны обеспечивать интересы больших групп людей: народа РФ в целом, населения, проживающего на территории субъекта РФ или муниципального образования. Российская Федерация является федеративным государством и внутри него имеются национально- государственные и административно- территориальные образования, поэтому важным стал вопрос о том, кому и какие объекты принадлежат. В этой связи было принято Постановление ВС РСФСР № 2020-1 от 24.12.91 г. «О разграничении государственной собственности в Российской федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт – Петербурга». В Постановлении в отдельном приложении дан перечень объектов собственности – федеральной, государственной собственности субъектов РФ и муниципального образования. По каждому виду собственности ведется отдельный реестр.

    Тема 2.2. Право собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности.

    План.

    1. Право собственности граждан.

    2. Право собственности юридических лиц.

    3. Право государственной и муниципальной собственности.

    1. Право собственности граждан.

    В основании возникновения права собственности граждан лежат 2 формы присвоения: индивидуальная и коллективная. Индивидуальная форма присвоения реализуется гражданином двумя способами: 1) собственной экономической деятельностью, не направленной на извлечение прибыли (например, работой в личном подсобном хозяйстве для удовлетворения собственных нужд в продуктах питания); 2) путем осуществления предпринимательской деятельности, основанной на собственном труде (например, оказание услуг или выполнение работ). Коллективная форма присвоения осуществляется также двумя способами: 1) собственным трудом в качестве наемного работника на предприятии любой формы собственности; 2) предпринимательской деятельностью, основанной на привлечении наемного труда. Второй способ присвоения может быть разделен на виды в зависимости от организационно-правовой формы, в которой происходит присвоение: 1) деятельность без образования юридического лица; 2) деятельность с образованием юридического лица.

    Виды объектов, которые могут находиться в собственности граждан определяются оборотоспособностью этих объектов. Гражданам на праве собственности могут принадлежать все те объекты, которые могут свободно отчуждаться гражданами или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование. Это имущество не изъято из оборота и не ограничено в обороте (дома, дачи, иные строения, автотранспортные средства, скот, предметы обихода и потребления. Объекты, изъятые из оборота не могут находиться в собственности граждан (природные ресурсы континентального шельфа и морской экономической зоны, памятники истории и культуры, радиоактивные материалы, военная техника и др.). Имущество, гражданский оборот которого ограничен законодателем, поступает в собственность граждан только по специальному разрешению (охотничье оружие, летательные аппараты, аппаратура дальней связи и т.п.). Особую группу объектов права собственности составляют земельные участки и другие природные ресурсы, порядок распоряжения которыми установлен законами о земле и других природных ресурсах. Жилые помещения, приватизированные и кооперативные квартиры наряду с другим недвижимым имуществом относятся к общественно значимым объектам собственности. Объем имущества, который может принадлежать гражданину на праве собственности количественно и по стоимости гражданским законодательством прямо не ограничен (п.2 ст.213 ГК). Однако на этапе присвоения государственное регулирование количества имущества, которое может поступать в собственность гражданина, осуществляется средствами налогообложения.

    Содержание права собственности граждан составляют правомочия владения, пользования и распоряжения.

    1. Право собственности юридических лиц

    Собственность юридических лиц наряду с собственностью граждан относится к частной форме собственности. Наличие у юридического лица обособленного имущества – один из непременных его признаков. Но не всегда имущество принадлежит юридическому лицу на праве собственности. Допустимо иметь имущество в хозяйственном ведении или оперативном управлении. Для большинства же организационно-правовых форм юридических лиц характерно их создание и функционирование именно как собственников принадлежащего им имущества. К числу субъектов права собственности юридических лиц относятся коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, финансируемых собственником.

    Существуют общие закономерности, свойственные праву собственности юридического лица: 1) юридическое лицо является единственным собственником принадлежащего ему имущества (учредители (участники, члены) не сохраняют права собственности на переданное ими имущество в качестве вклада в уставный капитал); 2) в собственности юридического лица находится имущество, переданное ему в качестве вклада (взноса) его учредителями, а также имущество, произведенное и приобретенное юридическим лицом по иным основаниям в процессе его деятельности; 3) юридическое лицо осуществляет право собственности в своем интересе по своему усмотрению, не нарушая при этом закон, а также права и охраняемые законом интересы других лиц.

    В определении правового режима имущества, в установлении полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом велика роль учредительных документов. В них определяются источники формирования имущества, порядок распоряжения движимым и недвижимым имуществом, распределение между участниками прибыли и убытков и другие.

    Объектом права собственности может быть любое имущество, как движимое, так и недвижимое, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать юридическим лицам. К собственности юридических лиц относится имущество производственного, социально-культурного, образовательного, благотворительного и иного назначения. Включая предприятия, земельные участки, здания, санаторно-курортные, туристические, спортивные комплексы, жилой фонд, оборудование, ценные бумаги, денежные средства и другое. Некоммерческие организации вправе иметь в собственности лишь имущество, необходимое для осуществления целей деятельности этой организации.

    Отдельные виды имущества не могут принадлежать юридическим лицам, если по закону отнесены к имуществу, изъятому из оборота или ограниченному в обороте (природные лечебные ресурсы, т.е. минеральные воды, лечебные грязи и т.).

    1. Право государственной и муниципальной собственности

    В нашей стране государственная собственность долгое время оставалась ведущей формой собственности и имела наибольший удельный вес. В настоящее время законодательством закреплено равенство всех участников гражданских правоотношений, включая и государство. Законодательно закреплено равенство всех форм собственности и равные права собственников на защиту их собственности. Однако государство продолжает оставаться особым субъектом права собственности. Государство само может устанавливать правила гражданского оборота, содержание и пределы своей правоспособности, в том числе границы и содержание права государственной собственности.

    Право государственной собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность материальных благ народу соответствующих территорий в лице Российской Федерации или субъектов РФ и устанавливающих порядок владения, пользования, распоряжения государственным (общенародным) имуществом.

    Право государственной собственности в субъективном смысле – правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, которые собственники осуществляют по своему усмотрению с учетом общенародных интересов.

    Круг объектов права государственной собственности неограничен. В собственности государства может находиться любое имущество, в том числе и то, которое не может находиться в частной собственности (объекты исключительной собственности государства).

    Весь массив государственного имущества входящего как в федеральную собственностью, так и собственность субъектов РФ делятся на 2 части:

    1 часть- имущество, закрепленное за государственными правителями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

    2 часть - Казенное имущество, состоящее из бюджетных средств и иного имущества, не закрепленного за правителями и учреждениями.

    Муниципальная собственность наряду с государственной отнесена к публичной собственности. К субъектам муниципальной собственности относятся городские и сельские поселения и другие муниципальные образования, которые регистрируются в едином Федеральном реестре муниципальных образований. Муниципальная собственность является экономической основой местного самоуправления.

    В состав объектов муниципальной собственности входят средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, муниципальные земли и другие природные ресурсы, муниципальные предприятия и учреждения, муниципальные банки, муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения, другие объекты. Муниципальное имущество, подобно государственному, делится на 2 части.

    Муниципальная собственность возникла путем выделения и передачи в ведение муниципальных образований части государственного имущества в соответствии с нормативными актами. Обратный переход имущества из муниципальной собственности в государственную, допускается только с согласия органов местного самоуправления или по решению суда.

    Тема 2.3. Право общей собственности.

    План:

    1. Понятие и виды права общей собственности.

    2. Правовое регулирование общей долевой собственности.

    3. Правовое регулирование общей совместной собственности.

    1. Понятие и виды права общей собственности.

    Право общей собственности - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения между двумя или более лицами по поводу имущества которым они владеют, пользуются и распоряжаются сообща.

    Отличительными признаками права общей собственности являются:

    а) общее имущество;

    б) множественность субъектов права собственности на это имущество.

    Право общей собственности возникает из договора, наследования, в ходе ведения совместной деятельности посредством создания или приобретения общего имущества. Общая собственность способствует более эффективному использованию имущества в семье, в хозяйственных отношениях.

    Отношения собственников различаются в зависимости от вида общей собственности и соглашений между ними.

    Виды общей собственности:

    • Долевая - общая собственность, в которой имущество разделено между участниками на конкретные доли (ст. 245 ГК). Критерии разделения или обозначения доли устанавливается соглашением собственников или определяется законом; при невозможности определения долей посредством этих критериев они считаются равные. Субъектами могут быть граждане, юридические лица, публично-правовые образования.

    • Совместная - собственность, при которой участники обладают долями не определенными заранее в массе общего имущества. Разделение производится в случае прекращения общей собственности или в случае выхода участника, тогда выделяется его доля. Субъектами являются только граждане. Возникает только в силу закона.

    Режим совместной собственности распространяется на:

    * имущество супругов, нажитое в браке (ст.250 ГК);

    * общую собственность членов крестьянского, фермерского хозяйства (ст.257, 258 ГК);

    * собственность лиц проживающих в приватизированных квартирах (если договором не установлена долевая собственность).

    1. Правовое регулирование общей долевой собственности.

    Владение, пользование и распоряжение долевой собственностью осуществляется по правилам, установленным ГК.

    Владение, пользование осуществляется по соглашению всех участников, а при недостижении согласия спор решается в суде. Необходимость соглашения участников общей долевой собственности означает, что независимо от величины долей правомочия собственников являются равными и осуществляются по общему согласию. Каждый участник имеет право владеть и пользоваться частью общего имущества, соразмерно его доле в праве собственности. Если это неосуществимо, собственник вправе получить от других сособственников денежную или иную компенсацию. Участники общей собственности могут пересмотреть распределение имущества в зависимости от вклада каждого из них в увеличение общего имущества или по другим основаниям.

    Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно своей доле участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию. Размер долей имеет преимущественное значение для определения имущественных отношений сторон при распределении доходов, полученных от использования общего имущества (ст. 248 ГК).

    Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности предполагает предварительное единогласное решение всех участников. В противном случае происходит раздел общего имущества или выдел из него доли определенного участника (ст. 252 ГК).

    Каждый участник общей долевой собственности вправе самостоятельно распорядиться своей долей с соблюдением правил о преимущественном праве ее выкупа сособственниками, если эту долю можно выделить в натуре. Порядок приобретения доли участниками общей собственности определен ст. 250 ГК. Все участники общей собственности имеют одинаковое преимущественное право перед третьими лицами на приобретение доли. В случае спора преимущество имеет тот, кто заключает договор первым.

    1. Правовое регулирование общей совместной собственности.

    Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности подчиняется правилам, установленным ГК.

    Владение и пользование осуществляется участниками сообща по их согласию.

    Распоряжение совместной собственностью основывается на предположении, что все участники заранее согласны на совершение сделки, которая заключается одним из них. Это означает, что за исключением распоряжения имуществом, требующим государственной регистрации, каждый из участников может распорядиться совместным имуществом, не имея на то предварительного согласия остальных. Другие участники вправе оспорить действительность такой сделки по основаниям отсутствия у совершившего её полномочий, только если другая сторона сделки знала или должна была знать о том, что участники общей собственности не были согласны на её заключение (ст.253 ГК).

    Раздел или выдел из совместной собственности невозможен без предварительного определения доли каждого участника. Основания и порядок раздела различны в зависимости от вида совместной собственности. Раздел совместной собственности супругов регулируется ст. 21-23 КоБС, где указаны виды имущества, относящиеся к совместной собственности.

    Порядок раздела общего имущества и выдел из него доли регулируется ст. 252 ГК.

    Тема 2.4. Ограниченные вещные права.

    План:

    1. Понятие ограниченных вещных прав, их признаки.

    2. Система ограниченных вещных прав. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.

    1. Понятие ограниченных вещных прав, их признаки.

    Вещное право – неотъемлемая составная часть гражданского законодательства любого развитого государства. Круг вещных прав очерчен законом. Лицо не вправе по своему усмотрению создавать новые разновидности вещных прав. Обладателю вещного права противостоит неограниченный круг субъектов, обязанных не нарушать его право на вещь.

    Право собственности является основополагающим (первоначальным) в числе прочих вещных прав. Другие вещные права носят производный от права собственности характер и называются ограниченными вещными правами.

    Ограниченные вещные права - это право владения, пользования и распоряжения чужим имуществом.

    Признаки:

    1. Права на уже присвоенную собственником вещь;

    2. Ограниченны по содержанию;

    3. Характер и содержание прав определяется законом;

    4. Производный от права собственности характер;

    5. Объект, как правило, недвижимое имущество;

    6. Защищаются законом наравне с правом собственности.

    1. Система ограниченных вещных прав

    Виды вещных прав закреплены ст.216 ГК. В зависимости от объекта и назначения ограниченные вещные права можно подразделить на 4 группы (схема 12).

    Субъектом права хозяйственного ведения является государственное или муниципальное предприятие. Объектом данного права являются те виды имущества, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, права требования и т.д., которые переданы предприятию и предназначены для его деятельности.

    Предприятие – обладатель данного права имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться предоставленным ему имуществом по своему усмотрению, но в пределах, определяемых ст. 295 ГК. Одним из таких пределов осуществления прав являются предмет и цели его деятельности (специальная правоспособность). Другим примером ограничения может служить запрет на распоряжение недвижимым имуществом без согласия собственника.

    Субъектами права оперативного управления являются унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления и учреждение. Объектом права является имущество казенного предприятия и имущество учреждения.

    Содержание права оперативного управления значительно уже содержания права хозяйственного ведения. Лицо, владеющее имуществом на праве оперативного управления, вправе им владеть, распоряжаться и пользоваться в пределах, очерченных требованиями закона, целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества (ст.296- 300 ГК).

    Схема 12. Система ограниченных вещных прав

    Тема 2.5. Защита права собственности и других вещных прав.

    План:

    1. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав.

    2. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

    3. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).

    4. Иск о признании права собственности.

    1. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и других вещных прав.

    Под гражданской правовой защитой права собственности и других вещных прав понимается совокупность средств направленных на восстановление или защиту имущественных интересов и прав их обладателей.

    Система средств защиты:

    1. Обязательственно правовые иски- иски, направленные на защиту прав собственника в случае нарушения его правомочий лицом, связанным с собственником каким-либо обязательственным правоотношением (например при возврате имущества от арендатора по окончании срока действия договора аренды).

    2. Вещно-правовые иски, имеют место в таких случаях, когда нарушитель не связан с собственником каким-либо правоотношением, возникающим до момента нарушения права собственности (виндикационный иск, негаторный иск).

    3. Гражданско-правовые средства защиты права собственности, которые не относятся к вещно-правовым или обязательственно-правовым и вытекают из разных институтов гражданского права (например, правило о защите имущественных прав собственника признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим в случае его явки, о защите прав и интересов сторон в случае признания сделки недействительной, об ответственности залогодержателя за порчу имущества и др.).

    4. Гражданско-правовые средства, направленные на защиту интересов собственника при прекращении права собственности по основаниям установленным в законе, т. е гарантии устанавливаемые государством (например, при изъятии земельного участка для государственных нужд, при реквизиции и т.п.).

    1. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

    Виндикационный иск-это иск не владеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об истребовании индивидуально определенной вещи из незаконного владения

    Субъектом права на виндикацию (истребование) является титульный владелец (собственник имущества, субъект ограниченного вещного права, доверительный управляющий и т.п.) который должен доказать свое право на истребуемую вещь или основание, титул владения ею.

    Субъект обязанности (ответчик, незаконный владелец, обладающий вещью на момент предъявления иска.

    Объект виндикации всегда индивидуально определенная вещь, сохранившаяся в натуре.

    На виндикационный иск распространяется общий срок исковой давности.

    Критерии виндикации

    ( для решения вопроса об удовлетворении иска)

    Расчеты при возврате имущества из незаконного владения (ст.303 ГК)

    1. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).

    Негаторный иск- иск собственника об устранении препятствий в осуществлении права собственности.

    Субъект права на иск (истец)- собственник или иной титульный владелец.

    Субъект обязанности (ответчик)- нарушитель прав собственника в основном правомочия пользования.

    Объем требований: устранение длящегося правонарушения.

    Негаторный иск направлен на защиту правомочий пользования и распоряжения имуществом.

    Примеры негаторных исков: споры между собственниками индивидуальных живых строений расположенных на смежных земельных участках (например, постройка гаража на соседней территории), иски об освобождении имущества от ареста (исключение из описи). Негаторный иск может быть заявлен также в предпринимательской сфере, когда, например, одно предприятие препятствует другому в распоряжении и пользовании выкупленной частью здания. В этом случае предметом иска будет понуждение предприятия к предоставлению прохода в эту часть здания.

    На негаторные иски сроки исковой давности не распространяются.

    Обладатели вещных прав и др. титульные владельцы (арендаторы, наниматели, хранители) имеют право использовать все способы вещно-правовой защиты (ст.305 ГК). Это имеет значение особенно для юридических лиц - унитарных предприятий и учреждений, что позволяет им защищать свои права на имущество (ст.306 ГК).

    4. Иск о признании права собственности.

    Иск о признании права собственности – это внедоговорное требование собственника имущества о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на спорное имущество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных с лишением владения.

    Иск может быть заявлен собственником индивидуально определенной вещи, как владеющим, так и не владеющим ею, права которого оспариваются, отрицаются или не признаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обязательственных или иных относительных отношениях по поводу спорной вещи. Правом на такой иск обладает и титульный владелец имущества (субъект права хозяйственного ведения или оперативного управления).

    В качестве ответчика выступает третье лицо, как заявляющее о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав, но не признающее за истцом вещного права на имущество.

    Предметом иска является констатация факта принадлежности истцу права собственности, иного вещного права на имущество.

    Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие наличие у истца права собственности или иного права на имущество.

    Необходимым условием защиты права собственности путем его признания служит подтверждение истцом своих прав на имущество. Это может вытекать их представленных им правоустанавливающих документов, свидетельских показаний, любых иных доказательств, подтверждающих принадлежность истцу спорного имущества.

    Раздел 3. Обязательственное право

    Тема 3.1. Понятие, система и основания возникновения обязательств.

    План:

    1. Понятие обязательства. Юридические факты как основание возникновения обязательств.

    2. Виды обязательств.

    1. Понятие обязательства. Юридические факты как основание возникновения обязательств.

    Обязательственное право – совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, связанные с возникновением, исполнением и прекращением обязательств. Обязательственное право слагается из общей и особенной частей. Общая часть включает нормы, определяющие понятие обязательств, исполнение и обеспечение исполнения обязательств, основания возникновения обязательств, уступку требования и перевод долга, ответственность за нарушения, основания прекращения обязательств. Нормы особенной части регулируют отдельные виды обязательств.

    Обязательство – гражданско-правовое отношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенное действие, либо воздержаться от него, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности.

    Сторонами обязательства могут быть государство, юридические лица, физические лица.

    Юридические факты – основания возникновения обязательств:

    1. Договоры и иные сделки – главное основание.

    2. Административные акты, порождающие в силу законодательства гражданско-правовые последствия (например, ордер на занятие жилого помещения).

    3. Причинение вреда другому лицу, а также неосновательное обогащение.

    4. Иные действия граждан и юридических лиц.

    5. События, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий (землетрясение, наводнение, засуха и др.).

    2. Виды обязательств.

    Обязательства классифицируются:

    1. по основаниям возникновения:

      • договорные

      • внедоговорны (деликтные)

    1. по экономическому содержанию:

    • возмездные

    • безвозмездные

    1. по соотношению прав и обязанностей:

    • односторонние - у одной стороны обязательства только права, у другой только обязанности

    • двусторонние (взаимные) – права и обязанности у обеих сторон

    1. по структуре (наличию связей):

    • простые – стороны связаны лишь одним правом и одной обязанностью

    • сложные – связей больше, чем одна

    1. в зависимости от способов распределения долгов между несколькими должниками:

    • долевые

    • солидарные

    • субсидиарные

    1. по характеру взаимосвязи друг с другом:

    • главные

    • дополнительные (акцессорные). Дополнительные носят зависимый от главных характер и обслуживают главные обязательства. Они лишены самостоятельного значения и автоматически прекращаются, если главное обязательство выполнено. Например, обязательство о залоге, поручительство.

    1. с точки зрения определенности предмета исполнения:

    • альтернативные – в обязательстве несколько предметов исполнения, из которых сторона, как правило, должник может выбрать один (ст. 320 ГК)

    • факультативные – такое, когда должник обязан совершить в пользу кредитора конкретное действие, а при невозможности – вправе заменить исполнение иным, заранее предусмотренным в договоре. Возможность замены исполнения – право должника.

    Если погибнет один из предметов альтернативного обязательства, оно сохраняет силу в отношении остальных предметов. При гибели предмета факультативного обязательства, оно прекращается.

    1. по предмету, т.е. по видам действий должника и кредитора:

    • Это одна из наиболее широких классификаций. Насчитываются десятки различных видов обязательств: купля-продажа, аренда, заем, страхование, комиссия и другие.

    1. Бывают обязательства прямые и регрессные (обратные). Регрессное обязательство возникает в тех случаях, когда должник исполняет обязательства вместо третьего лица, либо по вине третьего лица. Например, ст.1068 ГК, ст. 1079 ГК, ст. 1081 ГК.

    1. Выделятся обязательства личного характера, т.е. обязательства, предусматривающие совершение соответствующих действий лично участником. Они прекращаются в случае смерти или ликвидации юридического лица.

    Тема 3.2. Гражданско-правовой договор

    План:

    1. Понятие и значение гражданско-правового договора

    2. Содержание и форма договора.

    3. Виды договоров.

    4. Порядок заключения договора.

    5. Изменение и расторжение договора.

    1. Понятие и значение гражданско-правового договора.

    Договор – основной юридический факт, из которого возникают обязательственные правоотношения. Гражданско-правовой договор – одно из основных средств регулирования рыночных отношений. Именно благодаря договору в условиях рынка становится возможным выявить действительную волю участников экономических отношений, определить общественные потребности в товарах, работах, услугах и обеспечит их оптимальное удовлетворение.

    Договор – это соглашение 2-х или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

    Сторонами в договоре могут быть лица, обладающие гражданской правосубъектностью. Для организаций обязательное требование – наличие статуса юридического лица.

    Договорные отношения регулируются исходя из принципа свободы договора.

    Основные черты принципа свободы договора:

    1. Стороны свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или добровольно принятым обязательством.

    Случаи, предусмотренные законом:

    • Покупатель, расположенный в районах Крайнего севера или приравненных к ним местностях вправе обязать поставщика заключить договор на поставку продукции и товаров. Основанием служит наличие сложившихся хозяйственных связей, оформлявшихся договором не менее двух последних лет.

    • Заключение договоров на поставку продукции в государственный резерв или для иных государственных нужд.

    • Обязанность банка заключить договор банковского счета с клиентом.

    • Исполнитель, занимающий доминирующее положение на рынке обязан заключить договор на выполнение работ, или оказание услуг, по требованию гражданина – потребителя.

    • Транспортное предприятие, получившее лицензию на транспортную деятельность или экспедиционную деятельность, не может отказать клиентам расположенным в данной местности, в выполнении перевозок по их заявлениям.

    • Предприятие коммунального хозяйства, владеющего канализационными системами не вправе уклонятся от заключения договоров на прием сточных вод с клиентами, имеющими коммуникации присоединенные к общему коллектору. Аналогичным образом решается вопрос о заключении договоров на снабжение энергетическими и тепловыми ресурсами, водоснабжение и др. публичных договоров.

    1. Стороны свободны в выборе контрагента по договору.

    2. Стороны свободны в определении условий договора, а значит и в определении своих прав и обязанностей. Но эта свобода имеет определенные рамки. Формируя содержание обязательств, стороны не вправе нарушать закон или нормы иных правовых актов (соблюдение императивных норм обязательно).

    Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

    1. Содержание и форма договора.

    В статье 432 ГК названы два условия, обеспечивающие действительность договора: соблюдение его формы, если такая форма требуется, и достижение сторонами соглашения по существенным условиям.

    Содержание договора составляют его условия. Они подразделяются на три группы:

    1. Существенные условия - наиболее важные условия, при недостижении соглашения по которым договор не может считаться заключенным. К ним относятся:

    • Предмет договора. Содержание предмета зависит от вида договора. Для договора купли-продажи и его разновидностей под предметом следует понимать наименование и количество товара, в подрядных договорах - наименование работ и их объем.

    • Условия, которые названы в законе как существенные для данного вида договора, т. е. условия, предопределяемые характером договора (например, существенным условием любого возмездного договора является цена).

    • Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

    1. Обычные условия – автоматически вступают в действие, так как предусмотрены диспозитивными нормами права и стороны в договоре не предусмотрели иное.

    1. Случайные – предусмотрены диспозитивными нормами права, но приобретают юридическую силу в случае их изменения и включения в текст договора.

    Форма договора предусматривается законодательством, а если она не установлена, то соглашением сторон. Стороны могут по своему усмотрению вместо допускаемой законом устной избрать письменную форму. Они вправе условиться о нотариальном удостоверении соглашения, хотя по закону для данного вида договоров эта форма не требовалась (ст.434 ГК).

    Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условной формы.

    3. Виды договоров.

    Договоры классифицируются по различным критериям, имеющим теоретическое и практическое значение.

    Договоры подразделяются:

    1. В зависимости от распределения прав и обязанностей сторон в договоре

      • односторонние (у одной стороны права, у другой – обязанности)

      • двусторонние (взаимные)

      • многосторонние

    2. По экономическому содержанию:

    • возмездные

    • безвозмездные (ст. 423 ГК)

    1. По форме:

    • устные

    • письменные (простая письменная, нотариальная)

    1. В зависимости от условий заключения:

    • реальные

    • консенсуальные

    1. В зависимости от юридической направленности

    • основной договор

    • предварительный договор – договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем основной договор на условиях, предусмотренных предварительным договором (ст. 429 ГК).

    Предварительный договор заключается в форме, предусмотренной для основного договора и должен содержать существенные условия. В случаях, когда одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая сторона имеет право понудить к заключению договора в обязательном порядке и требовать возмещения причиненных убытков.

    1. В зависимости от того, в чью пользу заключен договор:

    • договор в пользу его участников

    • договор в пользу третьего лица – договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу (ст.430 ГК).

    1. По характеру деятельности, которую осуществляет коммерческая организация:

    • Публичный договор – договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, гостиничное обслуживание и т.п. (ст. 426 ГК).

    1. По особенностям заключения:

    • Договор присоединения – договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (ст.428 ГК).

    1. По предмету – различают несколько классов договоров:

    • договоры класса «даре», т.е. о передаче имущества в собственность или иное вещное право (купля-продажа, дарение, аренда, мена и др.)

    • договоры класса «фацере» - договоры о выполнении работ (бытовой подряд, строительный подряд, о выполнении научно-исследовательских работ и др.)

    • договоры об оказании услуг (хранение, заём, поручение, перевозка и др.)

    • договоры об использовании нематериальных благ (авторские договоры, об уступке патента и др.).

    1. Порядок заключения договора

    Основаниями заключения договора являются согласованные намерения и инициатива сторон. Конкретный порядок заключения договора зависит от ряда обстоятельств, и прежде всего от формы, в которой он совершается.

    Структура договора включает в себя 3 части:

    1 часть- преамбула содержит следующую информацию: юридический характер договора , его номер, дата и место заключения , стороны договора и их условные сокращения наименования , Ф.И.О. должностных лиц , подписывающих договор и основания их полномочии (Устав , доверенность, положение).

    2 часть - основная, где располагаются статьи или пункты договора.

    Принципы размещения статей:

    • изложение от более важного к менее важному;

    • расположение в той последовательности, в которой стороны будут исполнять договор.

    3 часть - заключительная; содержит типичную информацию: указывается количеству экземпляров договора и их принадлежность сторонам, фиксируются юридические адреса сторон, банковские реквизиты сторон. Договор подписывается законным или полномочным представителем, ставятся печати сторон.

    Законодательство предусматривает две основные стадии заключения договора.

    Первая стадия состоит в том, что лицо, заинтересованное в заключении договора направляет другому лицу предложение заключить договор – оферту. В зависимости от избранной формы оферта направляется письменно или делается устно.

    Требования, предъявляемые к оферте:

    • должна быть адресована конкретным лицам;

    • должна содержать существенные условия договора;

    • должна быть достаточно определенной;

    • должна выражать намерение лица заключить договор.

    По общему правилу оферта является безотзывной (ст.436 ГК).

    Вторая стадия – дача ответа о принятии предложения – акцепт.

    Требования, предъявляемые к акцепту:

    • должен быть полным и безоговорочным;

    • молчание по общему правилу не является акцептом (ст.438 ГК).

    Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте не является акцептом, а признается новой офертой.

    Срок заключения договора зависят от того, был ли в оферте указан срок для акцепта (ст. 440, 441 ГК).

    Способы заключения договора:

    1. путем составления и подписания сторонами одного документа – договора;

    2. путем обмена письмами, телеграммами и иными договорными документами с использованием почтовой, телеграфной, электронной и иной связи.

    При заключении договоров между сторонами нередко возникают разногласия по отдельным условиям. При заключении устных договоров разногласия урегулируются непосредственно в процессе достижения соглашения. При заключении письменных договоров они оформляются определенными способами: путем оформления протокола разногласий, который прилагается к основному договору и является его составной частью, либо спорные вопросы могут быть урегулированы путем дополнительной переписки и обмена документами (в зависимости от способа заключения договора). В протоколе разногласий, сторона не согласная с условиями проекта договора фиксирует имеющиеся возражения и дополнения.

    Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут передать разногласия, возникшие при заключении договора на разрешение арбитражного (третейского) суда, если такая возможность предусмотрена законодательством или соглашением сторон.

    В случаях, когда стороны не приняли мер к урегулированию возникших разногласий, а возможность обращения в суд не предусмотрена законом или соглашением, то договор считается не заключенным.

    1. Изменение и расторжение договора.

    Основания изменения и расторжения договора:

    • По соглашению сторон

    • По требованию одной из сторон по решению суда:

    а) при существенном нарушении договора другой стороной.

    Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того , на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

    б) при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

    Существенным признается изменение обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

    Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть изменен или расторгнут судом при наличии одновременно следующих условий:

      1. Убежденность сторон в момент заключения договора в том, что существенного изменения обстоятельств не произойдет.

      2. Невиновность заинтересованной стороны в том, что не преодолены после их возникновения причины, вызвавшие изменение обстоятельств.

      3. В результате исполнения договора без внесения в него изменений нарушился бы баланс имущественных интересов сторон и заинтересованная сторона понесла бы значительный ущерб.

      4. Заинтересованная сторона не несет риска изменения обстоятельств.

    Вынесение судом решения об изменении договора допускается при наличии одного из 2-х дополнительных условий:

    * расторжение договора противоречит общим интересам

    * расторжение договора повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

    Порядок изменения и расторжения договоров.

    Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме что и договор.

    Заявление в суд направляется после получения отказа на предложение другой стороны изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

    Последствия:

    При изменении обязательства сторон сохраняется в измененном виде.

    При расторжении – обязательства прекращаются.

    Обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда.

    Тема 3.3. Исполнение обязательств.

    План:

    1. Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.

    2. Субъекты исполнения обязательств. Предмет исполнения.

    3. Способ, место и срок исполнения.

    1. Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.

    Обязательства заключаются для того, чтобы привести к определенному результату, например, получить, изготовить или отремонтировать какую-либо вещь, что достигается реализацией должником и кредитором прав и обязанностей, составляющих содержание обязательства. Содержание обязательства составляет совершение определенных действий либо воздержание от действий. Между тем исполнение обязательства может осуществляться именно путем активных действий, таких, как передача имущества, выполнение работы, уплата денег, совершение иных имущественных предоставлений. Собственно воздержание от действий не составляет автономной обязанности должника, а лишь дополняет обязанности по совершению активных действий.

    Действия, которые подлежат исполнению, различны и зависят от конкретного содержания обязательственного отношения. Несмотря на многообразие различных действий, совершаемых должником, их осуществление подчиняется общим правилам. Общие правила исполнения обязательств именуются принципами исполнения обязательств.

    Действующее гражданское законодательство предусматривает два основных принципа исполнения обязательств: принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения.

    Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст. 309 ГК, устанавливает, что «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом.

    Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК и в качестве общего правила предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, т. е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.

    В то же время действие принципа реального исполнения обязательства в ст. 396 ГК сужено. Если уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором, то на случай неисполнения обязательства сформулировано иное правило: возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательства освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Оба принципа имеют диспозитивный характер, поскольку нормы, в которых они воплощены, предоставляют сторонам право сформулировать правила иные, чем установленные законом.

    Кроме основных принципов исполнения должны соблюдаться и другие правила. Так в ст. 310 ГК выражен принцип верности установленным обязательствам, т.е. закон запрещает односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. Это придает устойчивость и надежность складывающимся на рынке правовым связям и отвечает интересам самих участников обязательств.

    Принципы исполнения обязательств являются общими требованиями закона и играют существенную роль в практическом применении, при разбирательстве споров между сторонами обязательства, в суде или арбитраже, что влечет и конкретные имущественные последствия.

    2. Субъекты исполнения обязательств. Предмет исполнения.

    Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что он сам исполнит лежащий на нем долг. Но во многих обязательствах допускается возложение исполнения обязательства должником на третье лицо, или «перепоручение» исполнения (ст. 313 ГК). Оно разрешается, если это прямо предусмотрено законодательством или договором, либо если третье лицо связано соответствующим договором с должником.

    Кредитор не вступает в правоотношение с третьим лицом, и требует исполнения обязательства от своего должника. Соответственно и должник, не исполнивший обязательство, не может в оправдание ссылаться на недостатки в действиях третьих лиц, которым он перепоручил исполнение.

    В соответствии со ст. 312 ГК обязательство должно быть исполнено надлежащему лицу. Доказательством наличия полномочий принять исполнение является документ, удостоверяющий личность кредитора, или же доверенность, выданная кредитором его представителю. В случае исполнения обязательства лицу без проверки его полномочия принять исполнение риск возможных последствий падает на должника. Это означает, что надлежащий кредитор вправе требовать нового исполнения, если оно было произведено должником ненадлежащему лицу, или возмещения понесенных им убытков.

    Предметом исполнения обязательства называют ту вещь, работу или услугу, которую в силу обязательства должник обязан передать, выполнить или оказать кредитору. Чтобы обязательство считалось надлежаще исполненным, должник обязан передать именно тот предмет, который был предусмотрен. Требования к предмету определяются в соответствии с условиями договора, требованиями закона, а при их отсутствии — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. В обязательствах по передаче имущества и по производству работ необходимы конкретные требования к количеству и качеству предмета исполнения. Так, качество вещи должно удовлетворять условиям договора, а если для данной вещи существуют ГОСТы или ТУ, то зафиксированным в них требованиям, если иное не оговорено договором.

    Закон предусматривает специальные требования в отношении исполнения денежных обязательств.

    Денежные обязательства должны соответствовать законодательству РФ о валютном регулировании, в соответствии с которым все денежные обязательства должны быть выражены в валюте Российской Федерации- рублях (п. 1ст.317ГК).

    Допускается определение суммы денежного обязательства не в рублях, а в иностранной валюте или условных денежных единицах (например, ЭКЮ) при условии, что расчеты по обязательству будут произведены в рублях по официальному курсу Центрального банка России на день платежа либо иному курсу или дате, установленной законом или соглашением сторон (п. 2 ст. 317 ГК

    Использование на территории России иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте допускается только в случаях, предусмотренных законом о валютном регулировании и валютном контроле и в порядке, установленном Центральным банком России. Исполнение денежных обязательств в условиях инфляции требует постоянной корректировки сумм, выплачиваемых на протяжении определенного периода. Для договоров между юридическими лицами либо предпринимательских договоров возможность учета инфляции закладывается непосредственно в самом договоре. Для гражданина, получающего денежные суммы непосредственно на свое содержание, например при причинении вреда жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и в иных случаях, законом установлено специальное правило: подлежащая уплате сумма пропорционально увеличивается с увеличением установленного законом минимального размера оплаты труда. Таким образом, для гражданина, в пользу которого по решению суда взыскивалась твердая денежная сумма на его содержание, нет необходимости обращаться в суд для пересчета суммы взыскания средств на его содержание. Увеличение сумм производится автоматически в силу ст. 318 ГК.

    1. Способ, место и срок исполнения.

    В зависимости от характера обязательства используются различные способы его исполнения. Взаимные договорные обязательства по общему правилу должны исполняться одновременно. Иной порядок исполнения может вытекать из закона, договора или существа обязательства.

    Обычно кредитор не обязан принимать от должника исполнение по частям, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа обязательства. Возможность исполнения обязательства по частям по сути зависит от усмотрения кредитора.

    В случаях отсутствия кредитора или его уполномоченного представителя в месте, где обязательство должно быть исполнено; недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами; уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны должник по денежному обязательству и обязательству по передаче ценных бумаг вправе произвести исполнение в депозит нотариуса или суда. Передача денег и ценных бумаг в депозит нотариуса или суда в предусмотренных законом случаях является исполнением обязательства. Нотариус или суд, принявший исполнение, уведомляет кредитора и осуществляет вручение ему денег и ценных бумаг (ст. 327 ГК).

    Место, где должно быть произведено исполнение, влияет на распределение расходов по доставке, определяет место приемки и передачи товара, выбор закона, подлежащего применению, и т. п. Место исполнения определяется законодательством, договором, а также может вытекать из существа обязательства или обычаев делового оборота. Если место исполнения невозможно определить ни одним из названных способов, исполнение должно быть произведено в месте, указанном законом (ст. 316 ГК).

    Место исполнения обязательства

    Вид обязательства

    Место исполнения

    Срок исполнения определяется законом, основанием возникновения обязательства либо его существом. Различают обязательства с определенным сроком исполнения и обязательства, в которых срок определен моментом востребования.

    Обязательства, которые предусматривают или позволяют установить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, относятся к обязательствам с определенным сроком исполнения. Такое обязательство должно быть исполнено в день, указанный в обязательстве, либо в любой момент в пределах определенного срока. Например, если предусмотрено, что продавец обязан передать вещь в течение одного месяца с момента оплаты товара, то продавец исполнит обязательство надлежащим образом, если вручит товар покупателю в любой из дней, по своему усмотрению, в пределах месячного срока.

    В случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Под разумным сроком подразумевается период времени, обычно необходимый для совершения действия, предусмотренного обязательством. Например, выполнение работы по договору подряда, если не указан срок в соглашении сторон, должно быть произведено в пределах срока, обычно затрачиваемого на выполнение подобной работы.

    Обязательства, которые не содержат условий о сроке его исполнения, подлежат исполнению в течение семи дней после предъявления кредитором соответствующего требования. Так, если гражданин передал в пользование своему знакомому телевизор, не оговаривая срок пользования, то предполагается, что возвратить телевизор необходимо в течение семи дней с момента предъявления кредитором соответствующего требования. Семидневный срок применяется и при неисполнении обязательства в разумный срок. Возможны требования, по которым исполнение должно быть произведено немедленно, например, при предъявлении вкладчиком требования о выдаче вклада.

    Для обязательств, исполняемых в пределах достаточно продолжительного периода времени, имеют значение и промежуточные сроки исполнения. Цель промежуточных сроков, как правило, заключается в контроле со стороны кредитора за своевременностью исполнения обязательства должником. За нарушение промежуточных сроков исполнения могут устанавливаться имущественные санкции в виде неустойки.

    Обязательства должны исполняться в сроки, предусмотренные законом или договором. Досрочное исполнение обязательства является правом должника, если иное не предусмотрено законодательством, условиями обязательства или не вытекает из его существа. Например, невозможно досрочно исполнить обязательство по медицинскому обслуживанию или предоставлению пожизненного содержания.

    При осуществлении предпринимательской деятельности должник не вправе досрочно исполнить обязательство, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством, условиями обязательства, обычаями делового оборота или существом обязательства. Например, для предпринимателей далеко не всегда является благом досрочное получение товара, поскольку его необходимо хранить, он может портиться и т. п.

    При неисполнении обязательств в установленный срок возникает нарушение обязательства, именуемое просрочкой. Просрочку может допустить как должник, так и кредитор. Просрочка должника, т. е. неисполнение им в установленный срок обязательства, возлагает на него обязанность возместить кредитору убытки, вызванные просрочкой. В период просрочки возможно наступление обстоятельств, вызывающих невозможность исполнения. За эти обстоятельства также отвечает просрочивший должник. Если исполнение вследствие просрочки утратило для кредитора интерес, он может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков (ст. 405 ГК).

    Просрочка должника может быть вызвана и действиями кредитора. Если обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, то должник не считается просрочившим. Как правило, такие ситуации имеют место при исполнении взаимных обязательств. Просрочка кредитора возникает, если кредитор отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение либо не исполнил лежащей на нем встречной обязанности, вследствие чего должник не мог исполнить обязательство (ст. 406 ГК). Кредитор считается просрочившим также в случае отказа возвратить долговой документ либо выдать расписку в подтверждение исполнения обязательства должником (п. 2 ст. 408 ГК). Просрочивший кредитор также обязан возместить убытки должника, вызванные просрочкой. Однако он вправе доказывать, что просрочка была вызвана обстоятельствами, за которые ни он сам, ни те лица, на которых законодательством или поручением кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают. Проценты по денежным обязательствам за период просрочки кредитора не начисляются.

    3.4. Обеспечение исполнения обязательств

    План:

    1. Понятие обеспечения исполнения обязательств.

    2. Неустойка и её виды.

    3. Залог и его виды.

    4. Удержание имущества.

    5. Поручительство. Банковская гарантия.

    6. Задаток и его функции.

    1. Понятие обеспечения исполнения обязательств.

    Способы обеспечения исполнения обязательств – это правовые средства, предназначенные для стимулирования должника к исполнению своих обязательств и удовлетворению интересов кредитора в случае их неисполнения. Для усиления гарантий исполнения обязательств, возникающих, прежде всего из договоров, закон предусматривает несколько способов обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Ст.329 ГК устанавливает открытый перечень способов обеспечения, что означает возможность использования иных правовых конструкций, например, внесение спорной суммы денег в депозит третьего лица.

    Способы обеспечения исполнения обязательств могут быть установлены как законом, так и договором. Возможно сочетание одновременно по одному обязательству нескольких способов обеспечения его исполнения. Например, по обязательству, обеспеченному неустойкой, применяются залог или задаток.

    Правоотношения по обеспечению исполнения обязательств тесно связаны с основным обязательством, которое они обслуживают. Обеспечительное обязательство является дополнительным (акцессорным) по отношению к основному.

    2. Неустойка и её виды.

    Неустойка – важный способ обеспечения исполнения обязательств и мера имущественной ответственности.

    Неустойка – денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

    Неустойка имеет две разновидности – штраф и пени.

    Способы исчисления неустойки:

    а) путем определения процентного отношения к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства;

    б) путем установления процента от суммы несвоевременного исполнения обязательства за каждый день просрочки. При этом объем взыскания определяется полным сроком просрочки вплоть до надлежащего исполнения обязательства либо может законом или договором ограничиваться предельной суммой взыскания.

    Например,

    Сумма договора – 200 тыс. руб.,

    Сумма просроченного обязательства – 100 тыс. руб.;

    Размер неустойки (пени) – 0,5 %;

    Количество дней просрочки – 30.

    Размер ограничения - 5 % от суммы договора.

    Сумма неустойки – 100000*0,5 % : 100 *30 = 15000 руб.

    Размер ограничения – 200000 * 5 % = 10000 руб.

    Сумма неустойки к взысканию: 10000 руб.

    Способы взыскания неустойки:

    Общий – претензионно-исковой.

    Допускается бесспорное взыскание (при поставке недоброкачественной продукции, при простое вагонов и т.п.). Обратное взыскание неправильно списанной неустойки осуществляется в судебном порядке.

    Неустойка может устанавливаться законом и договором. Если неустойка определена законом, то стороны своим соглашением могут только повысить её размер, но не снизить или отменить его (ст. 331, 332 ГК).

    При взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, но тем не менее должник вправе ссылаться на незначительный их объем или полное отсутствие. Эти обстоятельства являются основанием для уменьшения размера взыскиваемой неустойки (ст. 333 ГК).

    3. Залог и его виды

    Залог – это способ обеспечения исполнения обязательств, при котором кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником (залогодателем) обязательства, обеспеченного залогом получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами.

    Залог может возникнуть в силу норм закона (например у комиссионера). Но наиболее распространенным основанием возникновения залога является договор.

    Залогодателем может выступать как юридическое лицо, так и гражданин. Необходимым требованием к залогодателю является наличие права собственности или права хозяйственного ведения на закладываемое имущество.

    Предметом залога может быть имущество и имущественные права за исключением имущества, изъятого из гражданского оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора.

    Виды залога:

    • Залог без передачи имущества залогодержателю

    • Залог с передачей заложенного имущества залогодержателю (заклад)

    Залог оформляется договором. Существенными условиями договора о залоге являются: предмет залога и его денежная оценка, которая производится по соглашению сторон по рыночным ценам, содержание, объем и срок исполнения обеспечиваемого залогом обязательства, определение места нахождения имущества.

    ГК предусматривает две формы договора о залоге: простую письменную и нотариальную. При этом нотариальная форма определяется как предметом залога (недвижимость), так и формой основного договора, в обеспечение которого предоставляется залог. Несоблюдение формы влечет недействительность договора. Обязательным элементом формы договора в случаях, предусмотренных законом, является его государственная регистрация.

    Основанием для обращения взыскания на имущество является ненадлежащее исполнение обязательства залогодателем. Ст. 348 ГК предусматривает соразмерность нарушения условий договора и права на обращение взыскания на имущество, т.е. убытки кредитора – залогодержателя должны быть соотносимы со стоимостью заложенного имущества.

    Залогом должны обеспечиваться все требования кредитора – залогодержателя, возникшие к моменту их предъявления. Среди этих требований нужно выделять: а) сумму основного долга; б) расходы, произведенные кредитором в связи с неисполнением обязательства (издержки на реализацию имущества, проведение аукционов, конкурсов и т.п.), в) убытки кредитора (выплата неустоек, процентов), г) расходы кредитора, связанные с содержанием имущества.

    Порядок обращения взыскания на заложенное имущество (ст. 349 ГК)

    Недвижимое имущество

    Движимое имущество

    П. 3 ст. 349 ГК предусматривает случаи, когда взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда.

    Порядок реализации заложенного имущества в основном определяется Законом РФ «О залоге» и гражданским процессуальным законодательством. Общие правила изложены в ст. 350 ГК.

    4. Удержание имущества

    Удержание – это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать её до тех пор, пока обязательство не будет исполнено.

    Право удержания вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе требовать платежа или возмещения произведенных расходов, связанных с вещью. Исключение составляют только предприниматели, здесь сфера применения удержания шире. В этих случаях в объем требований включаются не только реальный ущерб и причитающиеся платежи по договору, но и упущенная выгода, а также другие требования из обязательства.

    Права кредитора, удерживающего вещь, реализуются так же, как и права залогодержателя, по тем же правовым нормам.

    Сравнительная характеристика залога и удержания

    Общие черты

    Различия

    5. Поручительство. Банковская гарантия

    Поручительство – это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором, при котором поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

    Договор поручительства возникает как соглашение между кредитором и поручителем, выступающим на стороне должника. Письменная форма является обязательной для договора поручительства

    Ответственность поручителя перед кредитором должника зависит от содержания договора поручительства, так как договором может предусматриваться субсидиарная ответственность. Если в договоре поручительства или в специальных правовых нормах нет указания на субсидиарную ответственность, то должник и поручитель считаются солидарными должниками.

    Объем ответственности поручителя равен ответственности основного должника. Но в договоре может быть установлена ограниченная ответственность.

    Банковская гарантия – это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица ( принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении бенефициаром письменного требования о её уплате.

    Банковская гарантия должна быть письменной.

    Сравнительная характеристика поручительства и банковской гарантии

    Общие черты

    Различия

    6. Задаток и его функции

    Задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с неё по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

    Функции задатка:

    1. Платежная - задаток выдается в счет причитающихся по договору платежей по основному обязательству.

    2. Удостоверительная – задаток выступает в качестве доказательства заключения договора.

    3. Обеспечительная – задаток гарантирует, обеспечивает исполнение обязательства. Если за неисполнение договора ответственная сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственная сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

    4. Компенсационная – сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

    Соглашение о задатке всегда должно иметь письменную форму, причем в таком соглашении передаваемая денежная сумма должна именоваться задатком.

    Тема 3.5. Ответственность за нарушение обязательств

    План:

    1. Ответственность за нарушение обязательства, её условия и формы.

    2. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.

    3. Обстоятельства, исключающие ответственность должника.

    1. Ответственность за нарушение обязательства, её условия и формы.

    Ответственностью за нарушение обязательств называют установленные законом меры имущественного воздействия на должника, нарушившего обязательство.

    Существует две формы ответственности (имущественные санкции): возмещение убытков и уплата неустойки. Первая форма – основная; она может быть использована всегда, если только нет иного указания в законе или в договоре. Взыскание неустойки возможно лишь тогда, когда это прямо предусмотрено законом или договором.

    Гражданско-правовая ответственность выполняет две основные функции:

    • стимулирующая – призвана стимулировать исполнение договора (исполни – не то уплатишь);

    • компенсационная – восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны, покрытие ущерба.

    Условия ответственности:

    При возмещении убытков:

    • наличие убытков;

    • противоправность действий должника;

    • причинная связь между наличием убытков и противоправными действиями должника;

    • вина должника.

    При уплате неустойки:

    • противоправность действий должника;

    • вина должника.

    Убытки – общая санкция гражданского права. Они складываются из реального ущерба и упущенной выгоды (прямые убытки). Гражданскому праву известны также косвенные убытки. Они, как правило, возмещению не подлежат, так как связаны с нарушением обязательства отдаленно и трудно доказать достаточную причинную связь.

    Для обоснования размера убытков необходимо представление надлежащих доказательств (акты приемки, акты экспертизы, калькуляции на выполнение ремонта, документы о расходах по хранению и т.п.). Судом может быть назначена экспертиза. Особая сложность – доказывание убытков в форме упущенной выгоды.

    Как правило, убытки должны исчисляться по ценам в месте исполнения обязательства. В условиях колебания рыночных цен размер убытков может зависеть и существенно изменяться от даты их исчисления. Для достижения справедливого решения суд может применить цены, существующие в день вынесения решения по требованию о присуждении убытков.

    Гражданское законодательство исходит из принципа полного возмещения убытков, если законом или договором не предусмотрено их ограничение.

    Неустойка – как форма ответственности

    С точки зрения возможности сочетания неустойки с возмещением убытков закон различает четыре вида неустойки (ст. 394 ГК).

    Зачетная неустойка – общее правило, а остальные три – исключение из общего правила, поэтому могут применяться при условии, если содержится специальное указание в законе или договоре.

    При зачетной неустойке кредитор вправе требовать от должника уплаты неустойки и возмещения убытков, но только в той части, которая не покрыта неустойкой.

    Например, покупатель взыскал с завода-изготовителя за срыв поставки сырья неустойку в виде штрафа – 120 тыс. рублей, а впоследствии окажется, что из-за простоя ему причинены убытки в размере 160 тыс.рублей. Он может довзыскать с поставщика 40 тыс. рублей.

    Законодательством зачетная неустойка предусмотрена в двух договорах - поставки и строительного подряда.

    Штрафная неустойка – кредитор вправе требовать возмещения причиненных убытков в полной сумме сверх неустойки. Применяется при наличии наиболее грубых нарушений договора поставки: недопоставка или поставка недоброкачественной или некомплектной продукции.

    Исключительная – взыскивается только неустойка. Установлена в отношениях клиентов с транспортными организациями и организациями связи.

    Альтернативная – у кредитора право выбора между неустойкой и возмещением убытков.

    Право выбора вида неустойки представляется сторонам в договоре. Если иное не установлено законом.

    1. Ответственность за неисполнении денежного обязательства.

    Неисполнение денежного обязательства – это пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица.

    Основной формой ответственности за неисполнение денежного обязательства является взыскание процентов на сумму средств, которыми должник неправомерно воспользовался.

    Размер процентов определяется существующей в месте жительства (нахождения) кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения обязательства (если иной размер не установлен законом или договором).

    В случае уклонения должника от добровольного погашения долга и истребования его в судебном порядке суд вправе взыскать процент по ставке на день предъявления иска или вынесения решения.

    Если убытки превышают причитающуюся сумму процентов, кредитор вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму (принцип зачетной неустойки). Кредитор должен представить надлежащие доказательства наличия у него таких убытков.

    1. Обстоятельства, исключающие ответственность должника

    Одним из условий ответственности является наличие вины, которая выступает в форме умысла или неосторожности. В гражданском праве принято различать не только форму, но и степень вины, которая выражается в делении неосторожности на грубую и простую.

    В гражданском праве действует презумпция (предположение): должник, нарушивший обязательство сделал это по своей вине. Поэтому обязанность доказывать отсутствие вины возлагается на должника (п.2 ст. 401 ГК). Должник освобождается от ответственности. Если докажет, что обязательство нарушено случайно: вследствие обстоятельства, которое не может быть поставлено ему в вину (п.1 ст.401 ГК).

    При осуществлении предпринимательской деятельности ответственность по общему правилу наступает при наличии вины. Должник тем не менее вправе ссылаться на то, что надлежащее исполнение стало невозможным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст.401 ГК) или по другому форс-мажорные обстоятельства. Они могут быть подразделены на две группы: а) природные стихийные бедствия; б) некоторые обстоятельства общественной жизни: военные действия, эпидемии, национальные и отраслевые забастовки, запрещающие акты государственных органов и др.

    П.3 ст. 401 ГК исключает признание непреодолимой силой нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, необходимых денежных средств у должника, иные неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, производственные трудности. Должник обязан их преодолевать.

    Закон допускает полное или частичное освобождение должника от ответственности, если в нарушении обязательства виновен кредитор (п.1 ст.404 ГК).

    Тема 3.6. Прекращение обязательств

    План:

    1. Перемена лиц в обязательстве

    2. Основания прекращения обязательств

    1. Перемена лиц в обязательстве.

    В процессе исполнения любого договора может возникнуть необходимость передачи прав кредитором другому лицу или перевода должником своего долга на другое лицо. В этих случаях имеет место перемена лиц в обязательствах

    Передача прав кредитором другому лицу – это уступка требования или цессия. Кредитор, уступающий требование – цедент, а кредитор, приобретающий требование – цессионарий. Правила о цессии не применяются к регрессным требованиям, а также не могут переходить к другим лицам права, неразрывно связанные с личностью кредитора (требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью).

    Переход прав происходит по сделке, которой обычно является договор, или на основании закона. Уступка требования производится без согласия должника, поэтому имеет место заключение договора между цедентом и цессионарием. Цедент обязан передать цессионарию документы, удостоверяющие право требования. Он обязан уведомить должника о состоявшейся цессии. Должник вправе выдвигать против нового кредитора все возражения, которые он имел против первоначального кредитора до цессии.

    Форма уступки требования по сделке зависит от формы, которая предписана для сделки, являющейся основанием передаваемого требования. Особая форма в виде письменного индоссамента исторически сложилась для ордерных ценных бумаг.

    Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного требования, но не отвечает за его неисполнение должником. Однако цедент может принять на себя поручительство за должника перед новым кредитором (ст. 390 ГК).

    Перевод долга представляет собой замену должника в обязательстве. Поскольку личность должника имеет для кредитора важное значение, то перевод долга осуществляется только с согласия кредитора. Заключается договор о переводе долга тремя лицами.

    Форма перевода долга подчиняется тем же правилам, что и уступка требования.

    Как и при цессии, новый должник вправе выдвигать против кредитора возражения, которые имел к кредитору первоначальный должник (ст. 392 ГК). Например, если со стороны кредитора имела место какая-либо задержка до перевода долга, то новый должник вправе ссылаться на это обстоятельство в обоснование необходимости увеличения срока исполнения. Должник, выбывая из обязательства, не несет перед кредитором никакой ответственности за неисполнение обязательства новым должником. Его ответственность ограничена выбором своего заместителя, кредитор, же давая согласие на замену должника, должен сам решать вопрос об исполнимости новым должником обязательства.

    2. Основания прекращения обязательств

    Обязательственные правоотношения по своей природе не могут быть бессрочными. В их существовании наступает момент, когда они прекращают своё действие.

    Основания прекращения обязательств:

    1. Надлежащее исполнение – главный и наиболее распространенный способ. Исполнение удостоверяется документом (распиской, платежным документом и т.п.).

    1. Отступное – предоставление взамен исполнения уплаты денег, передачи имущества и т.п. размер, порядок и сроки отступного устанавливаются сторонами.

    1. Зачет.

    Условия зачета:

    • встречный характер требований;

    • предъявленные требования должны быть однородными;

    • наступления срока исполнения по обязательствам, либо срок определен моментом востребования.

    Зачет – это односторонняя сделка. Зачет не допускается в отношении обязательств личного характера и по обязательствам с истекшим сроком исковой давности.

    1. Совпадение должника и кредитора в одном лице (например, при слиянии или присоединении юридических лиц, при наследовании).

    1. Соглашение сторон.

    Разновидности соглашения:

    а) новация – замена одного обязательства между данными лицами другим, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Новация отличается от замены исполнения (вместо одних товаров отгружаются другие) и от пролонгации, т.е. продления договорных отношений.

    б) прощение долга – освобождение кредитором должника от исполнения его обязанностей.

    в) мировое соглашение, достигаемое путем взаимных уступок сторон.

    1. Наступление невозможности исполнения по причинам, не зависящим от должника (ст. 416 ГК). Например, из-за гибели индивидуально-определенного предмета в результате действия непреодолимой силы.

    1. Невозможность исполнения в результате издания акта государственного органа (запрет вывоза какой-либо продукции за пределы территории). В ряде случаев допускается оспаривание законности такого акта.

    1. Смерть гражданина.

    1. Ликвидация юридического лица.

    Иные частные случаи прекращения обязательств: односторонний отказ от исполнения обязательства, признание участника недееспособным или безвестно отсутствующим, объявление умершим.

    Раздел 4. Отдельные виды обязательств

    Тема 4.1. Обязательства о передаче имущества в собственность или иное вещное право

    План:

    1. Обязательства о передаче имущества в собственность или иное вещное право

    а) договор купли-продажи.

    б) договор мены

    в) договор дарения

      1. Обязательства о передаче имущества в собственность или иное вещное право.

    Купля-продажа, мена, дарение – это виды договорных обязательств. Они содержат обязательства, оформляющие наиболее ярко выраженные, классические виды товарообмена, опосредующие переход вещей от одних товаровладельцев к другим: купля-продажа и её разновидности (поставка (оптовая торговля), контрактация сельскохозяйственной продукции, снабжение энергетическими ресурсами, а также мена и дарение. При этом договор участников становится не только основанием возникновения соответствующего обязательства, но и юридическим титулом смены собственника (или субъекта иного вещного права), т.е. отчуждения имущества, составляющего предмет обязательства.

    В рассматриваемых обязательствах под имуществом понимаются физические (телесные) вещи, определенные индивидуальными или родовыми признаками и допущенные к гражданскому обороту.

    В качестве субъектов здесь выступают собственники либо обладатели иных «сильных» вещных прав – обычно права полного хозяйственного ведения, реже права оперативного управления имуществом собственника. Таким образом, обычным результатом исполнения обязательств становится смена собственника имущества (либо субъекта иного вещного права).

    Классификация данного рода обязательств (схема 13) обусловлена характером эквивалентности соответствующих отношений товарообмена: в одних случаях эквивалентом вещи служат деньги (купля – продажа), в других – иные вещи (мена), в третьих – такой эквивалент вообще отсутствует (дарение).

    Схема 13

    Обязательства о передаче имущества в собственность или иное вещное право

    Вид договора и его разновидности

    Понятие договора

    Характеристика

    договора

    Субъекты договора

    Форма

    договора

    Предмет договора и его

    основные условия

    Договор купли-продажи

    Д. розничной купли-продажи

    Д.поставки

    Д. контрактации

    Д. энергоснабжения

    Д. продажи предприятия

    Договор мены

    Договор дарения

    Тема 4.2. Обязательства о передаче имущества в пользование

    План:

    1. Обязательства о передаче имущества в пользование

    а) договор аренды

    б) договор найма.

    1. Обязательства о передаче имущества в пользование

    Обязательства по передаче имущества в собственность юридически оформляют экономические отношения товарообмена.

    Обязательства носят договорной характер. Основными договорами, составляющими основу возникновения таких обязательств, являются договор аренды, договор безвозмездного пользования имуществом, договор найма (аренды) жилого помещения (схема 14).

    Целью всех этих договоров является удовлетворение потребности пользователя и извлечение выгоды (дохода) собственника имущества.

    Собственник имущества, которому в данный момент оно не нужно, но может потребоваться в будущем, может отдать такое имущество во временное пользование другому лицу и при этом сохранить его в хозяйственном экономическом обороте, т.е. сохраняет

    за собой право собственности (или иное вещное право), и получить от этого выгоду (доход).

    Пользователю же бывает выгодно или, при нехватке средств, доступно использовать определенное имущество лишь эпизодически, не приобретая его в собственность.

    Новое гражданское законодательство в связи с развитием рыночных отношений значительно расширило круг объектов аренды. Многие объекты, которые раньше были исключены из гражданского оборота и не могли быть предметом аренды, сейчас включены в эту сферу. К ним относятся предприятия, производственно-хозяйственные комплексы, земельные участки и др. Значительно расширены права участников отношений, им предоставлен больше свободы как в выборе партнеров, так и в согласовании условий аренды.

    Схема 14

    Обязательства по передаче имущества в пользование

    Вид договора и его разновидности

    Понятие договора

    Характеристика

    договора

    Субъекты

    договора

    Форма

    договора

    Предмет договора и иные

    основные условия

    Договор аренды

    Прокат

    Лизинг

    Аренда транспортных средств

    Аренда зданий и сооружений

    Аренда предприятия

    Договор безвозмездного пользования (ссуда)

    Договор найма жилого помещения

    Тема 4.3. Обязательства по выполнению работ

    План:

    1. Договор подряда, его виды

    Отношения обмена результатами труда, приобретающими форму товара не сводится к отчуждению вещей (или передачи их во временное пользование). Ведь в качестве товара может выступать не только вещь, но и иной результат труда, имеющий материальную (вещественную) форму, например, результат ремонта или химической чистки вещей, услуга парикмахерской и т.п. Очевидно, что в результате необходимого ремонта вещь приобретает новые качества, увеличивающие её стоимость, хотя по сути она остается той же самой, а не становится новой такого рода материальной.

    Результатом работы исполнителя становится материальная услуга, в том числе создание новой вещи (по заказу), улучшение старой вещи. Заказчик всегда требует от исполнителя совершения нужной ему работы. Такие отношения не могут быть опосредованы известными обязательствами по отчуждению (Передаче) имущества. Возникает необходимость в иных обязательствах – по производству работ, воплощающихся в материальном, овеществленном результате соответствующей деятельности исполнителя.

    Такого рода договорные обязательства весьма широко распространены. На их основе осуществляется создание нового имущества (строительство предприятий, объектов социально-культурного и бытового назначения, жилых домов, сооружение дорог и создание иных недвижимостей); ремонт и улучшение имеющихся вещей (работы по реконструкции и капитальному ремонту зданий, сооружений, оборудования и иных недвижимостей, ремонт и техническое обслуживание различного движимого имущества); бытовое обслуживание населения (услуги ателье по пошиву одежды, химчисток, прачечных, ремонтных мастерских, станций техобслуживания и т.п. организаций); выполнение разного рода специализированных работ (по агрохимическому обслуживанию организаций и граждан, установке и наладке бытовой техники и т. д.). На этой основе складывается система гражданско-правовых обязательств по производству работ (схема 15).

    Схема 15

    Обязательства по производству работ

    Вид договора и его разновидности

    Понятие договора

    Характеристика

    договора

    Субъекты

    договора

    Форма

    договора

    Предмет договора и иные

    основные условия

    Договор подряда

    Строительный подряд

    Бытовой подряд

    Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

    Подрядные работы для государственных нужд

    Д. на выполнение научно-исследовательских работ

    Д. на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

    Тема 4.4. Обязательства об оказании услуг

    План:

    1. Транспортные обязательства

    2. Кредитные и расчетные обязательства

    3. Обязательства по страхованию

    1.Транспортные обязательства.

    Транспорт образует самостоятельную сферу экономической деятельности, живущую по особым правилам. Роль транспорта заключается в оказании специфических услуг, направленных на перемещение товара или человека в пространстве. Транспортная деятельность не сопровождается созданием новых вещей (предметов материального мира). Её ценность в том экономическом эффекте, который создается в результате перемещения груза, пассажира или багажа в согласованное место. Поэтому отношения по перевозке возникают при наличии потребности в территориальном перемещении объектов или людей с помощью транспортных средств. Обычно в них принимают участие два субъекта: транспортная организация (владелец транспортного средства) и лицо, заинтересованное в транспортировке. Будучи урегулированы нормами права, эти отношения принимают форму обязательственно-правовых. Характеристика договора перевозки дана в схеме 16.

    2. Кредитные и расчетные обязательства.

    Под заемными и кредитными отношениями следует понимать, прежде всего, отношения между двумя сторонами. Одна сторона передает (или предоставляет) денежные средства (в других случаях вещи, определенные родовыми признаками), а другая сторона в свою очередь обязуется их вернуть через определенный срок.

    Значение заемных и кредитных отношений состоит в том, что у каждого члена общества есть возможность пользоваться кредитом и займом, но пользоваться так, чтобы это шло во благо ему, во благо его интересов.

    В российском законодательстве нет легального определения расчетных правоотношений. Расчетные правоотношения рассматриваются как форма движения денег, а система безналичных расчетов представляет собой совокупность принципов организации расчетов, предъявляемых к ним требований, форм и способов расчетов.

    Расчетные правоотношения одновременно являются:

    • элементом коммерческих договоров, предполагающих обязанность одной стороны заплатить за товар, работу или услугу;

    • операциями, совершаемыми по договору банковского счета между клиентом и банком, включающими в себя списание и зачисление денег на счет;

    • операциями, совершаемыми в соответствии с корреспондентским соглашением банков или корреспондентским счетом банка;

    • правовой формой, опосредующей денежный оборот или движение денег, и регулируемый публично-правовыми нормами.

    Расчетное правоотношение предполагает установление обязанности одной стороны – плательщика – заплатить и права другой стороны – получателя денег - требовать уплаты. Следовательно, возникает обязательство, где плательщик является должником, а получатель – кредитором.

    Расчетные правоотношения (безналичные расчеты) сопровождаются заключением с банком договора банковского счета (схема 16).

    3. Обязательства по страхованию.

    Жизнь, особенно в наше непростое время, полна неожиданностей. Человек может оказаться жертвой катастрофы или ограбления, внезапно заболеть, вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты предпринимателя на получение прибыли. В этих и множестве других случаев возникает необходимость заранее обезопасить себя от их вредоносных последствий либо свести их к минимуму. Немало людей постоянно находятся в зоне повышенного риска (пожарные, работники охранных служб, спасатели и другие). При поступлении их на работу соответствующие организации принимают на себя обязательства по страхованию жизни и здоровья указанных лиц на случай смерти или стойкой утраты трудоспособности. Во всех указанных и ряде других случаев возникают обязательства по страхованию. Специализированные организации – страховщики собирают взносы с граждан и организаций (страхователей), заключивших с ними договоры страхования (схема 16). За счет этих взносов (страховых премий) у страховщика образуется страховой фонд, из которого при наступлении страхового случая, предусмотренного в договоре, страховщик уплачивает страхователю или иному лицу обусловленную денежную сумму.

    Схема 16

    Договоры об оказании услуг

    Вид

    договора

    Понятие договора

    Характеристика

    Разновидности

    договора

    Субъекты

    договора

    Форма

    договора

    Основные условия

    Договор

    перевозки

    Договор займа

    Кредитный договор

    Договор банковского

    счета

    Договор

    страхования

    Тема 4.5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда

    План:

    1. Понятие и виды внедоговорных обязательств. Источники правового регулирования обязательств из причинения вреда.

    2. Общие условия ответственности за причинение вреда. Способы возмещения вреда.

    3. Отдельные случаи ответственности за причинение вреда

    4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

    5. Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда.

    6. Ответственность за вред, причиненный здоровью гражданина.

    7. Ответственность за вред, причиненный жизни гражданина.

    1. Понятие и виды внедоговорных обязательств. Источники правового регулирования обязательств из причинения вреда.

    Внедоговорные обязательства – это обязательства, возникающие в связи с наступлением фактов, предусмотренных в законе:

    • причинение вреда одним субъектом другому;

    • приобретение или сбережение имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований (неосновательное обогащение);

    • предотвращение лицом без полномочия реальной угрозы ущерба имуществу других лиц и возникновение в связи с этим у предотвращающего убытков.

    Функции внедоговорных обязательств:

    • компенсаторно-восстановительная – восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны;

    • охранительная – охрана жизни, здоровья, права собственности (присуща для обязательств из причинения вреда).

    Обязательства из причинения вреда являются древнейшими из всех видов обязательств. Исторически они возникли на базе постепенного отрицания принципа кровной мести – принципа – талиона (око за око, зуб за зуб), трансформировавшегося в идею имущественного возмещения за убийство, увечье, насилие и т.п. Доказательством этого служит наличие в правовых установлениях древности институтов платы за убийство, насилие или увечье (например, виры в древнерусском праве, купа в праве тюркских народов, вергельда в правовых обычаях германских племен).

    Обязательство из причинения вреда – это такое гражданско-правовое обязательство, в котором потерпевший (кредитор) имеет право требовать от причинителя вреда (должника) полного возмещения противоправно причиненного вреда путем представления соответствующего имущества в натуре или возмещения убытков.

    Основанием возникновения данных обязательств является правонарушение – деликт (отсюда обязательства деликтные).

    Участниками обязательства из причинения вреда могут быть граждане, юридические лица, государство, причем каждый из субъектов может выступать в качестве причинителя вреда (деликвент) или потерпевшего.

    Обязательство вследствие неосновательного обогащения - такое гражданско-правовое обязательство, в котором потерпевший (кредитор) имеет право требовать от приобретателя (должника) возврата неосновательно приобретенного или сбереженного имущества.

    Внедоговорные обязательства направлены на урегулирование имущественных отношений в их нарушенном состоянии, поэтому правовые нормы носят императивный характер (в отличие от норм, регулирующих договорные обязательства).

    Основным источником для регулирования обязательств из причинения вреда является Гражданский кодекс. Наряду с ГК имеется обширное законодательство, регулирующее специальные случаи ответственности за причинение вреда:

    • нормативные акты об ответственности за причинение вреда гражданам действиями должностных лиц государственных органов;

    • об ответственности за причинение вреда работникам;

    • об ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потребителей вследствие недостатков продукции:

    • об имущественном возмещении морального вреда и другие.

    Если вред причинен действием, содержащим признаки преступления, может иметь место кумуляция санкций – одновременное наложение на причинителя вреда уголовной и гражданско-правовой ответственности за причинение вреда.

    1. Общие условия ответственности за причинение вреда. Способы возмещения вреда.

    Для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего:

    а) наступление вреда;

    б) противоправность поведения лица, причинившего вред;

    в) причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом;

    г) вина причинителя вреда.

    Важнейшим условием является наличие вреда Под вредом понимается всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага.

    Имущественный вред выражается в степени утраченного или поврежденного имущества, а также в доходах, которые можно было бы получить, если бы оно не было повреждено или утрачено. Под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания гражданина, понесенные вследствие противоправных и виновных действий другого лица. Размер морального вреда определяется по усмотрению суда и не зависит от размера подлежащего возмещению имущественного вреда.

    Противоправность – совершение деяния, запрещенного нормой права. Противоправность заключается в нарушении норм закона, иных нормативных актов, либо условий договора. Противоправным может быть как действие, так и бездействие. Гражданское право основано на принципе генерального деликта, согласно которого причинение вреда одним лицом другому само по себе признается противоправным, поэтому кредитор – потерпевший не обязан доказывать противоправность действий причинителя вреда.

    Вред может быть причинен не только противоправными, но и правомерными действиями (правомерен снос строений при изъятии земельного участка для государственных нужд). Причинение вреда правомерными действиями по общему правилу не влечет ответственности. Такой вред подлежит возмещению лишь в предусмотренных законом случаях.

    Причинная связь – объективно существующая связь фактов. Задача суда - установление причинной связи не только между виновным противоправным действием и наступившим вредом, но и между правонарушением и размером причиненного вреда.

    В деликтных обязательствах сохраняет значение основной принцип имущественной ответственности – принцип ответственности за вину.

    Виновным может быть не только гражданин, но и юридическое лицо. Вину юридического лица практически составляет вина любого его работника - штатного, нештатного, постоянного, временного.

    Организация, возместившая вред, причиненный виновными действиями её работника третьим лицам, может предъявить к нему регрессное требование (ст. 1081 ГК). Такое право возникает со времени выплаты предприятием соответствующих сумм третьему лицу. Работник же отвечает перед организацией по нормам трудового законодательства.

    Вина причинителя вреда презюмируется. В соответствии с п.2 ст.1064 ГК обязанность доказывания своей невиновности возлагается на причинителя вреда. Он признается невиновным, если докажет, что принял все зависящие от него меры к недопущению возникновения вреда. Вина устанавливается на момент причинения вреда.

    Вред может причинен совместными действиями 2-х иои более лиц. Такие лица называются сопричинителями вреда. Согласно ст. 1080 ГК лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед потерпевшим. Долевая ответственность может быть установлена по решению суда на основании заявления потерпевшего.

    Действующему законодательству известны отступления от принципа вины (ст.1073, 1076, 1079 ГК).

    1. Отдельные случаи ответственности за причинение вреда

    Отдельные случаи ответственности за причинение вреда

    № статьи ГК

    Вред

    причинен

    Кто возмещает

    Особенности возмещения

    Ст. 1066

    В состоянии необходимой обороны

    Вред не подлежит возмещению, если не были превышены пределы необходимой обороны.

    Ст. 1067 ГК

    В состоянии крайней необходимости

    Лицо, причинившее вред

    Учитывая конкретные обстоятельства, суд может возложить обязанность возмещения вреда на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо полностью или частично освободить от возмещения как это третье лицо, таки причинившего вред

    Ст. 1068 ГК

    работником при исполнении трудовых обязанностей

    Юридическое лицо либо гражданин (работодатель)

    Хозяйственные товарищества и кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской деятельности товарищества или кооператива

    Ст. 1069

    ГК

    Ст. 1070 ГК

    Ст. 1072 ГК

    Ст. 1073 ГК

    Ст. 1074 ГК

    Ст. 1076

    ГК

    Ст. 1077 ГК

    Ст.

    1078

    ГК

    1. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

    Согласно ст. 1079 ГК организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей и другие) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности.

    Законодатель, определяя основания и пределы ответственности оперирует двумя понятиями: а) деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих; б) источник повышенной опасности.

    Источником повышенной опасности следует считать определенные предметы материального мира, проявляющие в процессе деятельности по их использованию вредоносность, не поддающуюся или не в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате чего они создают опасность для окружающих.

    Деятельность связанная с повышенной опасностью для окружающих – это деятельность, связанная с использованием источника повышенной опасности.

    Любой перечень или классификация источников повышенной опасности носит условный, примерный характер, так как развитие науки и техники идет постоянно.

    Особенностью данного вида ответственности является то, что владелец будучи ответственным субъектом, обязан возместить вред независимо от того, был ли вред причинен виновно или без вины.

    Под владельцем источника повышенной опасности следует понимать организацию или гражданина, эксплуатирующих источник повышенной опасности в силу принадлежащего им права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по другим основаниям (по договору аренды, по доверенности и т.п).

    Основания освобождения владельца источника повышенной опасности

    от ответственности за причинение вреда:

    Непреодолимая сила - чрезвычайное и непредотвратимое явление , если оно послужило причиной выхода источника повышенной опасности из- под контроля человека.

    Умысел потерпевшего освобождает владельца источника повышенной опасности перед потерпевшим полностью и безусловно.

    Грубая неосторожность потерпевшего может служить основанием частичного или полного освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности.

    Неправомерное завладение источником повышенной опасности - противоправные действия других лиц. Вред возмещается фактическим причинителем вреда. Если выбытию способствовало виновное поведение владельца, то ответственность за причиненный вред может быть возложена как на лицо, использовавшее источник повышенной опасности, так и на его владельца в долевом порядке, в зависимости от степени вины каждого.

    5. Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда.

    В области деликтных обязательств действует принцип полного возмещения (ст.1064 ГК), т.е. в пользу потерпевшего взыскиваются суммы, компенсирующие не только понесенные им расходы, утрату или повреждение имущества, но и неполученные доходы.

    Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, в зависимости от его материального положения. За исключением случая, когда вред причинен умышленно.

    Определяя объем возмещения суд не должен сопоставлять имущественное положение причинителя вреда с имущественным положением потерпевшего.

    Если при назначении платежей было учтено имущественное положение гражданина - причинителя вреда, то размер возмещения может быть увеличен в том случае, когда имущественное положение должника улучшилось в силу различных обстоятельств. При ухудшении имущественного положения гражданина – причинителя вреда суд может уменьшить размер платежей. Основанием может быть: 1) признание должника инвалидом; 2) достижение им пенсионного возраста; 3) ухудшение имущественного положения в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного возраста; 4) вред причинен не умышленными действиями.

    Вред может быть результатом виновных действий не только причинителя вреда, но и потерпевшего.

    Если потерпевший сам в той или иной степени содействовал причинению себе вреда, его вина может исключить ответственность лица, к которому предъявлено требование о возмещении вреда, или привести к уменьшению размера возмещения (смешанная вина – смешанная ответственность).

    Вина потерпевшего может быть в форме умысла и неосторожности. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

    Гражданское законодательство различает грубую и простую неосторожность. Грубая неосторожность – нарушение простых, очевидных правил поведения, предъявляемых к субъекту той или иной деятельности. Простая неосторожность – это нарушение повышенных требований, предъявляемых к субъекту. Вопрос о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность грубой или же относится к простой, в каждом случае должен решаться конкретно с учетом фактических обстоятельств дела. При грубой неосторожности потерпевшего недопустимо полное удовлетворение иска.

    Презумпции вины потерпевшего не существует. Его вина должна быть доказана причинителем вреда.

    6. Ответственность за вред, причиненный здоровью гражданина.

    ст. 1085, 1086 ГК ст. 1085 ГК ст. 151, 1099-1101 ГК

    При причинении вреда здоровью гражданина необходимо различать случаи, когда речь идет о кратковременном расстройстве и о стойкой или даже невосстановимой утрате трудоспособности.

    При определении утраченного заработка учитываются: 1) средний месячный заработок (доход) потерпевшего до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности; 2) степень утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при её отсутствии – степень утраты общей трудоспособности.

    Степень утраты трудоспособности определяется в процентах медико-экспертной комиссий (МЭК). Одновременно устанавливается соответствующая группа инвалидности. Размер возмещения вреда определяется в процентах к заработку потерпевшего до повреждения здоровья.

    Например, среднемесячный заработок до увечья 7200 рублей. Потерпевший утратил 75 % профессиональной трудоспособности. Назначена пенсия по инвалидности 1200 рублей.

    Размер возмещения вреда составит (показать расчет):

    Вина потерпевшего в форме грубой неосторожности установлена судом в 40%.

    Тогда размер возмещения составит (показать расчет):

    Пенсия в счет возмещения вреда не засчитывается (ст. 1085 ГК).

    В связи с соответствующим изменением степени утраты трудоспособности размер возмещения может быть изменен. Увеличение (уменьшение) размера платежей может быть произведено по требованию заинтересованного лица в добровольном порядке, а в случае возникновения спора – судом.

    Дополнительные расходы – это расходы на лекарства, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, дополнительное питание и т.п.

    Дополнительные расходы возмещаются при наличии двух условий:

      1. нуждаемость в получении помощи и (или) ухода, влекущих указанные расходы (при наличии заключения МЭК);

      2. отсутствие у потерпевшего права на бесплатное получение помощи и (или) ухода.

    Объем и размер возмещения может увеличен законом или договором (например, на основании отраслевых тарифных соглашений, которые учитываются при заключении коллективных и индивидуальных трудовых договоров).

    7. Ответственность за вред, причиненный жизни гражданина

    Право на возмещение вреда в случае смерти кормильца (ст.1088 ГК)

    Лица, имеющие право на возмещение вреда

    Период возмещения

    Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания

    • несовершеннолетние

    • учащиеся учебных заведений по очной форме

    • инвалиды

    • женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет

    до достижении 18 лет

    до окончания учебного заведения, но не более 23 лет.

    на период инвалидности

    пожизненно

    Ребенок умершего, родившийся после его смерти

    до достижения 18 лет

    Один из родителей, супруг, либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе

    до достижения ребенком возраста 14 лет либо до изменения состояния здоровья

    Лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти

    • лица пенсионного возраста

    • инвалиды

    пожизненно

    на период инвалидности

    ст. 1089, 1086 ГК ст. 1094 ГК ст.151, 1099-1101 ГК

    Например, семья потерпевшего состояла из четырех лиц: жена (занята уходом за ребенком), сын в возрасте 2-х лет, дочь в возрасте 10 лет, мать-пенсионерка. Заработок умершего 9600 руб.

    Определить:

    • круг лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти кормильца;

    • период возмещения

    • размер возмещения.

    Решение ситуации

    Раздел 5. Право интеллектуальной собственности

    Тема 5.1. Понятие интеллектуальной собственности и система её правовой охраны

    План:

    1. Понятие интеллектуальной собственности и система её правовой охраны

    2. Авторское право

    3. Патентное право

    1. Понятие интеллектуальной собственности и система её правовой охраны

    Интеллектуальной собственностью называются права на результаты творческой деятельности человека и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц и выпускаемой ими продукции или выполняемых услуг.

    Творческая деятельность осуществляется в области науки, техники, литературы, искусства, художественного конструирования (дизайн), создания товарных знаков и других видов обозначений товаров.

    Творческой является умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, завершающая созданием нового, творчески самостоятельного результата в области науки, техники, литературы или искусства.

    Результатом творческой деятельности является выраженный в объективной форме её продукт, именуемый в зависимости от её характера научным или научно-техническим результатом, достижением, знанием, либо изобретением, промышленным образцом, товарным знаком, произведением науки, литературы или искусства.

    Всем результатам творчества свойственна новизна или оригинальность их существенных элементов.

    Гражданское право не регулирует непосредственно творческую деятельность, так как право не может прямо воздействовать на процесс творчества.

    Гражданское право традиционно выполняет функции:

    • признания авторства на уже созданные результаты творческой деятельности;

    • установления их правового режима;

    • материального и морального стимулирования;

    • защиты прав авторов.

    Отдельные нормы регулируют отношения по организации (на договорных началах) создания, передачи и использования новых достижений в области научно-технического, художественного и иного творчества.

    Результаты интеллектуальной творческой деятельности занимают особое место среди объектов гражданского права и традиционно подразделяются на две основные сферы прав: авторское право и патентное право (промышленная собственность).

    Сегодня результаты интеллектуальной деятельности участвуют в имущественном обороте как товары особого рода, стоимость которых весьма высока. Специфика этих товаров состоит в том, что они могут использоваться одновременно неограниченным кругом лиц без согласия автора или изобретателя.

    1. Авторское право.

    Теоретические предпосылки авторского права базируются на необходимости для человечества иметь широкий доступ ко всем достижениям интеллектуальной творческой деятельности и вытекающей отсюда обязательности вознаграждать тех, кто способствует возникновению и распространению этих достижений. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, авторские права были отнесены к основным правам человека.

    Закон об авторском праве регулирует авторские права в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства и смежные права, возникающие в связи с созданием и использованием фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (схемы 17 – 20)

    1. Патентное право

    Изобретения, полезные модели и промышленные образцы принято называть промышленной собственностью. Объекты промышленной собственности используются обществом для совершенствования техники и технологии, модернизации производства.

    Имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности регулируются Патентным законом РФ и другими законами (схемы 21 – 23).

    Схема 17

    Понятие авторского права, его основные категории

    понятие

    авторского права

    объекты

    авторского права

    субъекты

    авторского права

    Схема 18.

    Права автора, их защита

    личные неимущественные права автора

    имущественные

    права автора

    защита авторских прав

    Схема 19

    Смежные права

    Понятие

    смежных прав

    Субъекты

    смежных прав

    Объекты

    смежных прав

    Схема 20

    Авторские договоры

    Понятие авторского договора

    Субъекты

    Содержание

    Виды авторских договоров

    Схема 21

    Патентное право, субъекты и объекты

    понятие патентного права

    объекты патентного права и условия их патентоспособности

    субъекты патентного права

    Схема 22

    Права автора и патентообладателя

    Личные неимущественные права автора

    Имущественные права автора

    Права

    патентообладателя

    Защита прав авторов и патентообладателей

    Схема 23

    Оформление прав на объекты промышленной собственности

    Вид объекта

    Документ

    Срок действия

    Состав заявки

    Порядок рассмотрения

    Изобретение

    Полезная

    модель

    Промышленный

    образец

    Раздел 6. Наследственное право

    Тема 6.1. Наследственное право

    План:

      1. Понятие и значение наследования. Основные понятия наследственного права.

      2. Наследование по закону.

      3. Наследование по завещанию.

      4. Осуществление, оформление и охрана наследственного права.

    1. Понятие и значение наследования. Основные понятия наследственного права.

    Наследование представляет собой переход прав и обязанностей умершего к другим лицам.

    Наследодатель- это гражданин, чьи права и обязанности переходят в порядке наследования.

    Наследники – это лица, к которым переходят права и обязанности наследодателя.

    Совокупность прав и обязанностей, переходящих в порядке наследования – это наследство. В состав наследства согласно ст. 1112 ГК входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина), а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. Не входят также в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

    Наследственное право – это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих наследственные правоотношения.

    Возникновение наследственных правоотношений связано с открытием наследства.

    Время открытия наследства – это день смерти наследодателя или день объявления его умершим по решению суда. Со временем открытия наследства связано определение состава наследственного имущества, круга наследников по закону, возможность применения нового законодательства.

    Место открытия наследства – это последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, тогда место открытия наследства связывается с местом нахождения имущества (ст. 1115 ГК).

    Круг наследников установлен ст. 1116 ГК в полном соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений.

    Лица, которые могут призываться к наследованию

    Лица

    Основание наследования

    Граждане:

    • находящиеся в живых в день открытия наследства;

    • зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства

    Юридические лица

    РФ, субъекты РФ, муниципальные образования

    Иностранные государства и международные организации

    РФ в соответствии со ст.1151 ГК

    Ст. 1117 ГК устанавливает круг недостойных наследников.

    Не имеют права наследовать

    Ни по закону, ни по завещанию

    По закону

    1. Наследование по закону.

    Наследование по закону имеет место в случаях:

    • когда наследодатель не оставил завещания;

    • когда завещана только часть имущества;

    • если завещание в целом или части будет признано недействительным;

    • если наследник по завещанию умер ранее наследодателя;

    • если наследник по завещанию признан лицом, не имеющим права наследовать;

    • если наследник по завещанию не принял наследства.

    Наследование на основании закона означает, что к наследованию призываются только те лица, перечень которых назван в законе. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущих очередей. ГК устанавливает восемь очередей. Наследники одной очереди наследуют в равных долях.

    Наследники первой очереди – дети, супруг, родители.

    Наследники второй очереди – братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка со стороны как отца, так и матери.

    Наследники 3-8 очередей - ст. 1144-1148 ГК.

    В состав наследников по закону при определенных условиях входят нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Особенность призвания их к наследованию состоит в том, что они наследуют с наследниками любой очереди, призываемой к наследованию.

    Состоявшими на иждивении признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.

    ГК различает две категории иждивенцев:

    • нетрудоспособные лица, которые входят в круг наследников по закону любой очереди. Они призываются к наследованию при условии, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении.

    • Другие нетрудоспособные граждане, не относящиеся к наследникам какой-либо очереди. Они должны находиться на иждивении наследодателя и совместно проживать с наследодателем не менее одного года до его смерти.

    При решении вопроса о наследовании по закону имеет значение следующие моменты:

    • если к наследованию вместе с другими наследниками призывается переживший супруг, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.

    • в случае одновременной смерти лиц ( в течение одних суток), являющихся наследниками по отношению друг к другу (коммориенты), наследование открывается после кончины каждого из них в отдельности.

    При наследовании по закону допускается наследование по праву представления. Это означает, что доля наследника, который мог бы наследовать по закону, но умер до открытия наследства, переходит к соответствующим его потомкам. Наследниками по праву представления являются внуки и правнуки наследодателя (в пределах первой очереди), племянники и племянницы (в пределах второй очереди), двоюродные братья и сестры (в пределах третьей очереди).

    П.2.3. ст.1146 устанавливают круг лиц, которые не могут наследовать по праву представления.

    В соответствии со ст. 1147 ГК усыновленные и их потомство, усыновители и их родственники приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам), следовательно, наследуют на общих основаниях. Одновременно в результате усыновления утрачивается юридическая связь между усыновленным и его родителем и другими кровными родственниками, а, следовательно, наследственные отношения между ними на основании закона не возникают по общему правилу.

    1. Наследование по завещанию.

    Законодательство отдает предпочтение наследованию по завещанию, устанавливая, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. В ГК РФ (ст 1118) специально подчеркнуто, что распорядиться своим имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

    Завещание – это одностороння сделка по распоряжению наследодателем своим имуществом.

    В ст. 1118 ГК РФ определена правовая природа завещания:

    В ГК РФ провозглашен принцип свободы завещания и раскрыто его содержание (схема 24).

    Свобода завещания не является абсолютной, так как закон устанавливает круг обязательных наследников, которых наследодатель не может обойти. Они имеют право на обязательную долю в наследстве (схема 25).

    Завещание приобретает юридическую силу, т.е. порождает права и обязанности, лишь после смерти наследодателя. Для того, чтобы после смерти завещателя с большей степенью вероятности можно было оценить действительную волю завещателя, порядок составления завещания строго и подробно регламентирован. Завещание совершается в письменной форме, личной подписью, а в особых случаях допускается использование подписи рукоприкладчика.

    Виды завещаний

    № ст.ГК

    Вид завещания

    Основные требования

    Ст. 1125

    Ст. 1126

    Ст. 1127

    Ст. 1128

    Ст. 1129

    Принцип свободы завещания и его односторонний характер предопределяют и то, что гражданин, совершивший завещание вправе в любое время изменить или отменить его. Изменить завещание гражданин может только путем составления нового завещания. Отменить завещание можно посредством распоряжения об отмене (ст. 1130 ГК).

    4. Осуществление, оформление и охрана наследственного права.

    Основные условия о приобретении наследства установлены в ст. 1152 ГК РФ,

    Приобретение наследства – это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником.

    Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, содержанием которой является волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства

    (схема 26).

    По общему правилу наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Лицам, у которых право на открытие наследства возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, ГК предоставляет для принятия наследства 3 месяца со дня истечения 6-месячного срока, в течение которого предыдущий наследник был вправе принять наследство.

    Для восстановления судом пропущенного срока принятия наследства установлены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства, обращение в суд в течение 6 месяцев после того, как отпали причины пропуска срока. Уважительность причин оценивается судом.

    Если наследник, который был призван к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный законом срок, происходит наследственная трансмиссия.

    Наследственная трансмиссия – переход прав наследодателя к наследникам наследника, который умер, не успев принять наследство.

    ГК допускает отказ от уже принятого наследства.

    В отличие от принятия наследства, отказ от наследства является безповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван (схема 27).

    В ст. 1158 ГК установлен перечень обстоятельств, при наличии которых отказ от наследства в пользу другого лица не допускается.

    Запреты на отказ от наследства в пользу другого лица (ст. 1158 ГК)

    Вид запрета

    Цель запрета

    В случае отказа от наследства может иметь место приращение наследственных долей – переход части наследства отпавшего наследника к другим наследникам по закону либо по завещанию пропорционально их наследственным долям (ст. 1161 ГК).

    В случае принятия наследства по заявлению наследника выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК).

    Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства и управлению им (ст. 1171 ГК).

    Схема 24. Завещание: понятие, содержание

    Оформленное в установленном порядке личное распоряжение гражданина, данное им на случай смерти по поводу принадлежащих ему имущественных прав.

    Подназначение наследника - указание в завещании другого наследника на случай, если назначенный наследник не сможет принять наследство

    Ст.1121 ГК

    Схема 25. Обязательная доля в наследстве

    Обязательные наследники

    Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве

    независимо от содержания завещания

    Порядок определения размера обязательной доли

    1. Определить общую сумму наследственного имущества, в том числе предметов обычной домашней обстановки и обихода (наследственную массу)

    2. Определить круг наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания.

    3. Разделить общую стоимость наследственного имущества на число наследников по закону, а затем выделить ½ от полученной суммы.

    Схема 26. Принятие наследства

    Схема 27. Отказ от наследства

    Наследники по закону и завещанию

    Раздел 7. Рассмотрение и разрешение гражданских дел

    В российской федерации

    Тема 7.1. Рассмотрение и разрешение гражданских дел

    В Российской Федерации.

    План:

    1. Разграничение подведомственности дел в сфере защиты гражданских прав между арбитражным и общим судами.

    2. Производство в арбитражном суде.

    3. Исполнение судебных актов.

    4. Претензионный порядок урегулирования споров.

    1. Разграничение подведомственности дел в сфере защиты гражданских прав между арбитражным и общим судами.

    Обращение организаций и граждан в суд с иском о защите своих прав и охраняемых законом интересов – наиболее эффективная форма восстановления нарушаемого или оспариваемого права.

    Преимущества судебного порядка защиты:

    • Суд независим и подчиняется только закону;

    • Судьи наиболее компетентны в вопросах законодательства и практики его применения;

    • Принципы гражданского и арбитражного судопроизводства, закрепленные в ГПК и АПК, создают наиболее благоприятные условия для выяснения действительных обстоятельств дела и вынесения законного и обоснованного решения.

    При рассмотрении гражданских дел следует учитывать подведомственность и подсудность.

    Подведомственность – разграничение компетенции между различными судами. Каждый суд вправе рассматривать и разрешать только те споры, которые отнесены к их ведению.

    Подсудность – распределение между судами дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции, т.е. установление конкретного суда, который должен разрешать данное дело. В гражданском процессе различают два вида подсудности: родовую (предметную), территориальную (местную). Родовая подсудность означает отнесение дела к ведению того или иного звена судебной системы – в зависимости от вида преступления и характера гражданского дела. Территориальная подсудность разграничивает компетенцию между однородными судами, т.е. различными судами одного и того же звена судебной системы. При рассмотрении гражданских дел применяется в основном территориальная подсудность, т.е. иски направляются в суд по месту нахождения ответчика.

    Защита гражданских прав осуществляется как арбитражными судами, так и общими судами. Основными критериями разграничения подведомственности является субъективный состав участников спора и характер правоотношений.

    Арбитражный суд защищает нарушенные либо оспариваемые законные права и интересы организаций – юридических лиц, граждан предпринимателей, т.е. граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Право на обращение в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством, имеют органы государственной власти и управления. Арбитражному суду подведомственны также споры с участием иностранных лиц (иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность).

    Более подробно характер рассматриваемых Арбитражным судом споров определен Законом «Об арбитражных судах в РФ» и АПК (ст.22), который вступил в действие с 1.07.95г.

    В общем суде подлежат рассмотрению дела, если хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

    1. Производство в арбитражном суде.

    Основанием для судебного разбирательства является исковое заявление. Иск предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Исковое заявление подается в письменной форме. Оно подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявления его в суд.

    Согласно ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ при обращении в арбитражный суд в исковом заявлении должны быть указаны:

    • Наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

    • Наименование истца, его местонахождение; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

    • Наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;

    • Требования истца к ответчику со ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам – требования к каждому из них;

    • Обстоятельства, на которых основаны исковые требования, подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

    • цена иска, если иск подлежит оценке;

    • расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы;

    • сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;

    • сведения о мерах принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;

    • перечень прилагаемых документов.

    В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

    Копия искового заявления направляется другим лицам, участвующим в деле.

    Лицо, участвующее в деле, вправе своевременно направить арбитражному суду отзыв на исковое заявление с приложением документов, подтверждающих возражения против иска и доказательства отсылки другим лицам копий отзыва.

    Ответчик вправе до принятия решения по делу предъявить к истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с прилагаемым иском.

    Дело должно быть рассмотрено и решение принято в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления.

    Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, т.е. по новому АПК стороны сами обязаны своевременно и в полном объеме предоставлять доказательства, обосновывающие их требования, а суд лишен возможности самостоятельно представлять то или иное доказательство. Основным видом доказательств в арбитражном процессе являются документы и иные письменные источники.

    Задача суда – определить круг фактов (предметов доказывания), имеющих юридическое значение. Если факты, составляющие предмет доказывания, определены участвующими в деле лицами неполно, суд обязан недостающие факты поставить на рассмотрение по своей инициативе. Невыполнение этой обязанности влечет правовые последствия согласно ст. 158 (подлежит отмене решение арбитражного суда).

    При рассмотрении спора по существу арбитражный суд принимает решение, которое должно быть законным и обоснованным. Решение излагается в письменном виде, объявляется после его принятия и вступает в законную силу по истечении месячного срока после его принятия. Решение Высшего Арбитражного суда - немедленно после принятия.

    Акты Арбитражного суда, по которым дело не разрешается по существу, называются определениями.

    Арбитражный суд выносит определения в виде отдельного акта при отложении рассмотрения дела, приостановлении, прекращении производства по делу (отказ истца, мировое соглашение), оставлении иска без рассмотрения, а также в других случаях, предусмотренных АПК (ст. 140 АПК).

    1. Исполнение судебных актов.

    Решение Арбитражного суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу.

    Судебные акты исполняются всеми государственными органами, органами местного самоуправления, организациями должностными лицами, лицами и гражданами.

    Принудительное исполнение судебного акта производится на основании исполнительного листа, выдаваемого Арбитражным судом. Исполнительный лист выдается взыскателем после вступления в законную силу судебного акта. Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется налоговому органу по месту нахождения должника. Исполнительный лист на взыскание денежных средств направляется взыскателем в банк, а в отдельных случаях судебному исполнителю. При отсутствии денежных средств, взыскание может быть обращено на принадлежащее должнику имущество.

    Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению не позднее 6 месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу, или окончания срока, установленного при отсрочке или рассрочке его исполнения.

    Ст.202 АПК предусматривает два основания, вызывающих перерыв срока давности исполнения:

    • предъявление исполнительного листа к исполнению;

    • частичное исполнение решения.

    1. Претензионный порядок урегулирования споров.

    Сущность претензионного порядка состоит в том, чтобы ответчику заранее, до обращения в суд, предъявить имеющиеся к нему требования имущественного или неимущественного характера и попытаться, удовлетворить их в добровольном порядке, избежав обращения в суд для разрешения спора.

    Претензионный порядок урегулирования споров определен Положением « О претензионном порядке урегулирования споров» от 24.06.92г.

    С 1 июля 1995г. этот претензионный порядок отменяется как общее правило и сохраняется только для случаев, специально предусмотренных федеральным законом.

    В соответствии с ч. 3 ст. 4 АПК РФ соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора является обязательным условием для его передачи на рассмотрение арбитражного суда в двух случаях:

    1. когда стороны непосредственно в договоре закрепили необходимость предъявления претензии контрагенту до обращения в суд;

    2. когда досудебный порядок урегулирования установлен федеральным законом.

    Так, в соответствии со ст. 797 ГК РФ и ст. 135 Транспортного устава железных дорог Российской Федерации грузополучатель или грузоотправитель до предъявления железной дороге иска, возникшего в связи с осуществлением перевозки груза, обязан предъявить претензию в порядке, предусмотренном ст. 135-138 Транспортного устава.

    При этом постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 2001 г. №1 « О некоторых вопросах практики применения Транспортного устава железных дорог РФ» разъяснено, что претензии должны предъявляться не только по требованию об уплате основной суммы иска, но и о взыскании процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. Железная дорога рассматривает претензию в течение 30 дней со дня получения и сообщает о результатах рассмотрения. Если претензия не признана или признанная сумма не перечислена или не получена грузополучателем по иным причинам, заявитель вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

    Согласно ст. 797 ГК РФ и п. 158 Устава автомобильного транспорта РСФСР грузоотправитель или грузополучатель до предъявления к автотранспортному предприятию или организации (перевозчику) иска, вытекающего из перевозки груза, обязан предъявить к перевозчику претензию. И только в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в 30-дневный срок грузоотправитель или грузополучатель могут предъявить к нему иск в арбитражный суд.

    Пункт 3 ст.124 Воздушного кодекса РФ также говорит о необходимости предъявления претензии к перевозчику в случае нарушения договора воздушной перевозки груза или договора воздушной перевозки почты.

    В отличие от прежнего порядка, срок исковой давности для предъявления претензии по договорам перевозки грузов совпадает с общим сроком исковой давности по договорам этой категории и равен одному году (п.3 ст. 797 ГК РФ). Указанный срок исчисляется с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и кодексами.

    Что касается гражданских дел по спорам, возникающим из договоров перевозки пассажиров и багажа, на которые распространяется действие Закона РФ «О защите прав потребителей», то действующее законодательство не устанавливает обязательного предъявления претензии гражданами до обращения в суд.

    Нормы о досудебном порядке урегулирования содержатся также в Федеральном законе от 16 февраля 1995г. №15 ФЗ « О связи», Кодексе торгового мореплавания РФ и некоторых других нормативных правовых документов.

    Если при принятии искового заявления к производству арбитражный суд установит, что истцом нарушен порядок предъявления претензии либо претензия не была предъявлена, исковое заявление подлежит возврату (п.6 ч.1 ст.108 АПК РФ). В случае установления этих нарушений при рассмотрении искового заявления арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения (п.5 ст. 87 АПК РФ).

    При этом следует иметь в виду, что прокурору, государственным органам, органам местного самоуправления и иным органам, защищающим государственные или общественные интересы, принадлежит право на обращение в арбитражный суд без соблюдения досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров (чч. 2,3 ст.4 АПК РФ).

    Организацию работы по доарбитражному урегулированию экономических споров определяют руководители предприятий. Правильная организация претензионной правовой работы способствует скорейшему восстановлению нарушенных прав, предотвращению непроизводственных расходов и в целом улучшению экономического состояния предприятия.

    Требования, предъявляемые к претензии и ответу:

    Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии указываются:

    • наименование предприятия и организации, предъявившие претензию, и предприятия, к которому предъявляется претензия; дата предъявления и номер претензии;

    • обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии: доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства; ссылка на соответствующие нормативные акты;

    • требования заявителя;

    • сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; платежные и почтовые реквизиты заявителя;

    • перечень прилагаемых к претензии документов, а также другие доказательства.

    К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, или надлежаще заверенные копии данных документов. К претензии могут не прилагаться документы, которые имеются у другой стороны, с указанием об этом в претензии.

    В ответе на претензию должны быть указаны:

    • наименование организации, дающей ответ и организации, которой направляется ответ;

    • при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;

    • при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотива отказа со ссылкой на соответствующие нормативные акты и документы, обосновывающие его;

    • перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, а также других доказательств.

    Своевременно предъявленная претензия – это эффективное напоминание должнику о его обязанности исполнять договор, а также способ экономии времени в судебном процессе. Претензия подписывается руководителем или заместителем руководителя организации.

    Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

    Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Соглашением сторон этот срок может быть увеличен или уменьшен.

    Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации.

    При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу должно быть приложено исполненное платежное поручение. К поручению прилагается ответ должника на предъявленную претензию.

    Требования об изменении или расторжении договора либо признание договора недействительным предъявляется и рассматривается в общем порядке. Однако ответ на претензии такого вида должен быть дан в 10-дневный срок со дня подачи требования.

    Список литературы:

    Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 и 2)

    Гражданский кодекс РФ. Часть 3.

    Федеральный закон РФ “Об акционерных обществах” от 26 декабря 1995г.

    Федеральный закон РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью” от8.02.1998г.

    Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) от 8.01.1998г.

    Патентный закон РФ от 23 сентября 1992г.

    Закон РФ “Об авторском праве и смежных правах” от 9 июля 1993г.

    Садиков О.Н. Комментарий к ГК РФ части первой, М., Юринформцентр, 1995.

    Садиков О.Н. Комментарий к ГК РФ части второй, М., Юринформцентр, 1996.

    Толстой Ю.К. Сергеев А.П. Гражданское право, части 1и 2. Санкт-Петербург, ТЕИС, 1996.

    Гражданское право России. Курс лекций. Часть 1. под ред. О.Н Садикова. М., Юридическая литература, 1996.

    Гражданское право. Часть 1. под ред. А.Г.Калпина, А.И.Масляева. М., Юристъ, 1997.

    В.В.Безбах, В.К. Пучинский. Основы российского гражданского права. М., ТЕИС, 1995.

    39

  • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]