Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гражданское право. Опорный конспект лекций.docx
Скачиваний:
142
Добавлен:
20.04.2015
Размер:
620.93 Кб
Скачать

2. Форма и содержание договора

Любой договор состоит из совокуп­ности условий, в которой закреплены права и обязанности сторон, которая называется содержанием договора. Условия договора конкретизируют соответствующее правоотношение, его субъектов, объект, выделяя договор из числа других подобных. К условиям договора относят: предмет, объект, цену договора, срок и место, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Различают три вида условий:

1. Существенные;

2. Обычные;

3. Случайные.

Существенными признаются условия, по которым должно быть достигнуто согласие сторон и которые необходимы для того, чтобы договор считался заключенным.

К таким условиям относятся условия:

- О предмете договора;

- Прямо указанные в законе или ином нормативном акте как существенные;

- Относительно которых, по заявлению одной из сторон, должно быть достигнута договоренность;

- Определенные в законе как необходимые для конкретного вида.

Источниками существенных условий являются закон, сам договор и желание и определение их таковыми одной их сторон. Для каждого вида договора установлено свое сочетание су­щественных условий.

К числу условий, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые, относится, например, страховой риск для договора страхования.

Обычные условия устанавливаются диспозитивными нормами гражданского права и вступают в действие, если стороны своим соглашением не устранили их применение или не установили иных условий:

- Условия о цене договора

- Условия о сроке исполнения обязательства

- иные условия.

По общему правилу условия о цене не относятся к существенным. Источниками обычных условий наряду с законом является обычай.

Обычные  - это условия, которые на практике включаются в со­держание заключаемого договора, однако их отсутствие не влияет на его действительность. Как правило они предусмотрены диспозитивными нормами. Например, в договор поставки обычно включает­ся условие о неустойке за неисполнение договора.

В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные усло­вия определяются примерными условиями, разработанными для до­говоров соответствующего типа и опубликованными в печати. Как следует из текста указанной статьи, примерные условия не являются для сторон обязательными, они применяются ими добровольно, однако могут учитываться судом в качестве обы­чаев делового оборота.

Случайными являются условия, которые изменяют или дополняют обычные условия и приобретают юридическую силу лишь в случае включения  их в текст договора. Это условия, которые не характерны для данного договора. Источником этих условий является только воля сторон.

Действительность договора

В соответствии с общими положениями гражданского законодательства договор считается действительным при соблюдении установленных для этого условий. К основным таким условиям относятся:

1. Общие условия:

- Договор не должен противоречить нормам объективного права;

- Воля сторон должна соответствовать их волеизъявлению;

- Субъекты договора должны иметь установленный законом объем правоспособности и дееспособности, предусмотренный для конкретного вида договора.

2. Соблюдение формы договора установленной законом;

3. Должны быть выполнены специальные условия, предусмотренные для конкретных видов договора.

Несоблюдение требований предъявляемых к заключению договоров приводит к их недействительности.

Договоры, заключенные за пределами дееспособности:

- малолетними до 14 лет считаются оспоримыми;

- подростками от 14 до 18 лет признаются ничтожными.

Форма договора

Поскольку договор является разновидностью сделки, к его форме применяются все правила, установленные для формы сделки. По соглашению сторон договор может быть заключен в любой форме, не противоречащей закону: письменной, устной, конклюдентной, молчанием. Для некоторых видов договора предусмот­рена также государственная регистрация.

Заключение договора в письменной форме возможно двумя способами:

- путем составления одного документа;

- путем обмена документами, выражающими волю сторон.

Обмен документами может осуществляться посредством направления телеграмм, с применением телефонной, электронной или иной связи. Во всех случаях должна быть обеспечена возможность достоверного установления того, что документ исходит от стороны по договору. В случаях предусмотренных законом, соглашением сторон допускается воспроизведение подписи сторон договора с использованием факсимильной связи, электронно-цифрового или иного воспроизведения подписи.

Письменной фор­мой заключения договора считается также направление в письмен­ной форме предложения заключить договор и его принятие путем совершения фактических действий по выполнению предложенных условий договора (отгрузка товара, предоставление услуг, выполне­ние работ и т.д.). 

Для договора займа письменная форма счита­ется соблюденной, если в удостоверение договора выдана расписка или ценная бумага (вексель, облигация), а для договора хранения — расписка или жетон.

В отношениях между гражданами и юридическими лицами при оформлении письменных договоров часто используются типовые бланки, позволяющие ускорить сам процесс заключения договоров. Однако наличие таких бланков не означает, что в них нельзя вносить изменения (добавлять какие-то пункты или, наоборот, вычеркивать). Если согласованы все существенные условия договора, он признает­ся действительным.

От типовых бланков следует отличать типовые формы договоров, утверждаемые Правительством РФ. Их условия являются обязатель­ными для сторон и внесение каких-либо изменений и дополнений влечет недействительность таких договоров. 

Несоблюдение простой письменной формы договора влечет аналогичные  последствия, которые предусмотрены для сделок подобного рода. Недействительность договора при несоблюдении простой письменной формы наступает только в двух случаях:

- прямо указанных в законе;

- если стороны договора своим соглашением обусловили такое последствие.

Несоблюдение нотариальной формы договора приводит к его ничтожности. При этом добросовестная сторона договора в судебном порядке может защитить свои интересы путем признания договора действительным при наличии двух условий:

- если одна из сторон полностью или частично исполнила договор;

- если противоположная сторона уклоняется от нотариального удостоверения договора.

В некоторых случаях предъявляется требование о регистрации договора. В случаях предусмотренных законом несоблюдение этого положения влечет недействительность договора. В подобных случаях, а также при нарушении формы договора заинтересованная сторона может защитить свои интересы в судебном порядке.

  1. Толкование договора

Не смотря на определенные правила составления договора, в практике возникают спорные случаи, когда стороны могут трактовать те или иные положения заключенного между ними договора каждая по-своему.

Как бы тщательно ни согласовывали стороны условия договора, нередко случается, что некоторые положения сформулированы не­ясно, двусмысленно, и каждая из сторон может понимать их по-сво­ему. Целям уяснения смысла и содержания текста договора и служит его толкование. Поэтому еще древнеримские юристы размышляли над вопро­сом толкования договоров и других сделок.

Если волеизъявление в словесной формуле договор­ного условия выражено нечетко, то нельзя понять, какова была ис­тинная воля, каковы были истинные намерения сторон или одной из сторон. Уже тогда противоборствовали две точки зрения: одна сводилась к тому, что надо исходить из письменного текста, кото­рый значит больше, чем намерение сторон; другая - к тому, что в договоре надо больше обращать внимание на то, что имелось в виду, чем на то, что было сказано. Всю эту полемику вызвал так называе­мый «казус Курия». Некий римлянин оставил завещание, в котором было сказано: «Если у меня родится сын и он умрет, не достигнув совершеннолетия, то я желаю, чтобы Курий был моим наследни­ком». Казус заключался в том, что у наследодателя не родился сын. Имеет ли силу завещание? Если исходить из текста, толковать его буквально, то не имеет, потому что завещание было сформулирова­но в виде сделки под отлагательным условием: правоотношение по ней возникало лишь при наступлении условия, а оно не наступило. Но какова в данном случае была воля завещателя? Он хотел, чтобы Курий стал его наследником, если не будет других наследников по мужской линии, или, во всяком случае, он предпочитал Курия дру­гим наследникам, кроме сына. И при таком подходе следует при­знать право Курия на наследство.

В российском дореволюционном законодательстве (Свод законов Российской империи) было принято правило толкования «по словес­ному смыслу», то есть буквально. И только если имелись весомые ос­нования сомневаться в правильности формулировки договора, приме­нялось толкование по намерению сторон и доброй совести.

Примерно такой же схемы придерживается и ГК РФ. Статья 431 ус­танавливает следующие правила толкования судом условий договора:

- принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов. Если это значение неясно, то оно устанавливается путем со­поставления с другими условиями и смыслом договора в целом;

- если указанные выше правила не позволяют определить содержа­ние договора, тогда выясняется действительная общая воля сторон с учетом цели договора. Для того чтобы эту общую волю выявить, можно использовать и переговоры при подготовке договора, и переписку, и практику взаимных отношений, и обычаи делового оборота, и т.д.

Толкование может осуществляться сторонами договора, а в спорных ситуациях о действительном смысле отдельных положений или договора в целом, толкование осуществляется судом. Судебное толкование состоит в уяснении буквального смысла и значения слов и выражений, содержащихся в договоре. Буквальное значение какого-либо условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Толкование применяется к договорам, заключенным в любой форме.

Правила толкования договора сходны с приемами толкования нор­мативных актов: грамматического, систематического, логического и исторического. Толкование договора или закона - это уяснение смыс­ла правового акта, а в случае с договором - и намерений сторон, что требует большой и напряженной умственной работы.

  1. Классификация договоров.

Классификация договоров представляет собой деление их на определенные группы с учетом различных критериев – свойств и признаков договоров, позволяющих выявить сходство или различия.

1. По характеру общественных отношений, на возникновение которых направлен договор:

- Имущественные – договоры в отношении материальных благ (купля-продажа, оказание услуг и т.п.).

- Организационные - договоры, которые создают определенные предпосылки для возникновения имущественных предпосылок, не связаны с переходом имущественных прав.

2. По времени возникновения правоотношений или способу заключения договора:

- Консенсуальные – для заключения договора достаточно достичь соглашения по всем существенным условиям договора (лат. consensus - согласие).

- Реальные– кроме соглашения по всем существенным условиям договора для его заключения необходима передача предмета договора.

3. По характеру распределения прав и обязанностей сторон:

- Односторонне обязывающие (простые) – у одной стороны только права, у другой только обязанности (договор займа - заимодавец вправе требовать возврата долга,а у заемщика — обязанность возвратить долг).

- Двусторонне обязывающие (сложные) – у обеих сторон возникают и права и обязанности (договор купли-прода­жи).

4. В зависимости от наличия встречной обязанности другой стороны:

- Возмездные – стороны обязываются к предоставлению друг другу встречного удовлетворения (купля-продажа, страхование, имущественный найм и т.п.). При предоставлении каж­дой стороной равноценного имущества возмездность приобретает характер эквивалентности.

- Безвозмездные – имущественному предоставлению одной стороны не отвечает обязанность другой предоставить встречную ценность (дарение).

5. По субъекту, в пользу которого совершается договор:

- в интересах участника договора

- в пользу третьего лица – должник исполняет обязанность не кредитору, а третьему лицу, не являющемуся стороной договора.

По общему правилу, право требовать исполнения по договору имеет контрагент, однако возможны ситуации, когда такое право возникает у лица, не участвовавшего в заключении договора. Подоб­ные договоры называются договорами в пользу третьего лица.

6. По юридической направленности и последствиям:

- Основные – предполагают достижение конкретных целей,отвечающих истинным интересам сторон.

- Предварительные – договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить основной договор на условиях, предусмотренных в предварительном договоре.

Суть предварительного договора, который должен обязательно предшествовать основному, состоит в том, что стороны обязуются в будущем заключить соглашение о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на обусловленных предварительным договором условиях.

Функция предварительного договора состоит в планировании дея­тельности его участников. Предварительный договор может быть за­ключен как между юридическими лицами, так и между гражданами.

Содержание предварительного договора обязательно включает в себя наименование основного договора, который будет заключен, и названы его стороны. Если подобный договор прямо не предусмотрен действующим законодательством, то его сущность должна быть объяснена с указанием кредитора и должника.

В предварительном договоре должен быть также указан предмет основного договора (кредитный договор - сумма кредита; договор поручения - характер поручаемых юридических дейст­вий, и т.д.).

Предварительный договор заключается в форме,установленной для основного договора. Если форма основного договора не установлена, предварительный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор, а также по общим основаниям прекращения обязательств.

Если одна из сторон уклоняется от заключения основного дого­вора, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Кроме того, сторона, необоснован­но уклоняющаяся от заключения основного договора, должна воз­местить другой стороне причиненные этим убытки. Размер убытков доказывается потерпевшей стороной. Убытки включают реальный ущерб (расходы, которые уже произведены или будут произведены для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества), а также упущенную выгоду (неполученные доходы, ко­торые потерпевший мог бы получить при обычных условиях граж­данского оборота, если бы его право не было нарушено).

7. По степени необходимости заключения договора:

- Свободные – заключение договора зависит только от воли сторон.

- Обязательные – одна из сторон обязана заключить договор и не вправе отказываться или изменить его условия в силу закона или иных установленных другими нормативными актами правил.

К случаям обязательного заключения договора законодательством отнесены:

- публичный договор;

- договор присоединения;

- предварительный договор;

- иные, предусмотренные законом.

Публичный – договор на передачу товара, оказание услуг, выполнение работ, которые коммерческая организация обязана заключить с любым потребителем по его требованию (розничная торговля, услуги связи, транспорт общего пользования, медицинское обслуживание и т.п.). Условия данного договора одинаковы для всех потребителей, если иное не установлено законом (например, обслу­живание специальным магазином для ветеранов, малоимущих).

Публичный договор характеризуется двумя основными признаками:

- Он может быть заключен только коммерческой организацией, т.е. занимающейся предпринимательской деятельностью.

- Деятельность по своему характеру должна быть публичной, т.е. предложение должно адресоваться к неограниченному кругу лиц.

Публичный договор имеет свои особенности:

- при заключении договора не может даваться предпочтение одному лицу перед другими;

- цена товара и другие условия договора должны быть одинаковы для всех;

- при наличии товара или возможности оказать услугу, коммерческая организация не вправе отказать в заключение договора;

- при необоснованном отказе в заключение публичного договора возможно побуждение к его заключению или возмещение убытков, причиненных его незаключением.

Правила, обязательные для сторон при заключении публичного договора, могут содержаться в типовых договорах, положениях и иных документах, издаваемых Правительством РФ в случаях установленных законом. Эти типовые договоры имеют существенное отличие от договора присоединения. Оно состоит в том, что договор присоединения отстраняет от определения условий договора только одну сторону, а типовой договор в рассматриваемом случае устанавливает содержание договорных прав и обязанностей сторон публичного договора не зависимо от их воли.

Перечень публичных договоров, приведенный в ГК, является примерным. Публичный договор может заключаться как с гражда­нами, так и с юридическими лицами. Таким образом, понятием пуб­личных охватывается гораздо большее число договоров, чем поняти­ем договоров, о которых идет речь в законе «О защите прав потре­бителей», поскольку в сфере действия этого закона — только дого­воры, заключаемые с гражданами в целях удовлетворения их потреб­ностей в товарах и услугах; закон не распространяется на предпри­нимателей (как на физических, так и на юридических лиц, приобре­тающих продукцию, товары для предпринимательских целей, а также на юридических лиц, приобретающих товары или использующих результаты работ для удовлетворения собственных нужд, даже если они были приобретены в сфере бытового обслуживания или розничной торговли).

Закон не допускает отказа коммерческой организации от предоставления потребителю определенных това­ров, услуг, выполнения для него соответствующих работ при нали­чии у нее возможности такого предоставления. Необоснованное уклонение от заключения публичного договора влечет за собой не­благоприятные последствия: заинтересованная сторона вправе об­ратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора.

Разногласия сторон по отдельным вопросам публичного договора могут быть переданы потребителем на рассмотрение суда независимо от согла­сия на это коммерческой организации.

Присоединения – условия договора определены одной из сторон в формулярах или других стандартных формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

Определенной спецификой обладают так называемые договоры присоединения. Это — договоры, условия которых определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.

Поскольку в договорах присоединения одной стороной обычно является коммерческая организация, а другой — потребитель, т.е. сторона более слабая, закон предоставляет присоединившейся стороне права расторжения или изменения заключенного ею договора, если он хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обремени­тельные для присоединившейся стороны условия, которые она исхо­дя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий до­говора.

Указанное правило имеет ограничение. Так, когда требование о расторжении или об изменении договора предъявлено стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей пред­принимательской деятельности, оно не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать усло­вия, на которых заключает договор.

  1. Заключение договора.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиями договора.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятие предложения) другой стороной. Считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

Оферта - предложение вступить в оферту, содержит все существенные условия и выражает намерение лица, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение, адресовано определенному лицу - кругу лиц. Публичная оферта - выражена воля лица заключить договор с любым. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается неполученной. Оферта, полученная адресатом, не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она была сделана.

Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта о ее полном и безоговорочном принятии. Может быть путем выполнения в срок, установленный для ее акцепта, указанных в ней действий (отгрузка товара, выполнение работ и т.д.), если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Молчание по общему правилу не признается акцептом. Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

Закон предусматривает случаи, когда заключение договора является обязанностью одной из сторон (публичный, присоединения, предварительный и некоторых других), определяет порядок заключения таких договоров, а также предусматривает возможность определения их условий в судебном порядке. Сторона уклоняющаяся от заключения может быть принуждена к его заключению судом и возместить причиненные другой стороне убытки.

Договор может быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия.

Торги могут быть открытыми (допускается участие любого лица) и закрытыми (допускаются только специально приглашенные лица). Торги, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися.

  1. Изменение и прекращение договора.

Основания для изменения и прекращения договора - соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или договором; судебное решение по требованию одной из сторон.

Суд выносит решение об изменении и расторжении в следующих случаях:

1. При существенном нарушении договора другой стороной (существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора);

2. При существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора: в момент заключения договора стороны исходили из того что такого изменения не произойдет; изменение вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть, несмотря на проявленные заботливость и осмотрительность; исполнение договора без изменения его условий нарушило соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой больший ущерб; из обычаев делового оборота или из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона;

3. Иные основания, установленные законом или договором (например, односторонний отказ от договора поручительства).

Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в той же форме, что и договор.

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде, а при расторжении - прекращаются с момента заключения соглашения (если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора) или вступления в законную силу решения суда.

ТЕМА: ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ВОПРОСЫ:

  1. Понятие исполнения обязательства, принципы.

  2. Денежные обязательства.

    1. Понятие исполнения обязательства, принципы.

Под исполнением обязательства понимается совершение должни­ком действия, составляющего предмет обязательства, либо воздержа­ние от определенного действия. Обязательства должны совершаться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. По общему пра­вилу, не допускается односторонний отказ от исполнения обязатель­ства. Исключение составляют случаи одностороннего отказа от ис­полнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности (если это предусмотрено догово­ром), и случаи, прямо предусмотренные законом. Исполнение обяза­тельства по частям может быть предусмотрено в самом обязательстве, однако если этого сделано не было и исполнение по частям не преду­смотрено законом, иными правовыми актами и не будет вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства, то кредитор вправе не принимать исполнение по частям.

Исполнение должно быть произведено надлежащему лицу, и должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказа­тельств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным на это лицом. В противном случае он несет риск возможных неблагоприятных последствий (в частности, кредитор мо­жет потребовать нового исполнения, если оно было произведено не­надлежащему лицу). Обязательство может быть возложено на третье лицо, если оно не должно быть исполнено лично должником.

По общему правилу, обязательство должно быть исполнено в пре­дусмотренный самим обязательством срок, однако закон допускает досрочное исполнение. Возможность досрочного исполнения обяза­тельства ограничивается двумя случаями: 1) когда запрет досрочного исполнения предусмотрен законодательством, самим обязательством либо не вытекает из существа обязательства; 2) в обязательствах пред­принимателей досрочное исполнение допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актам или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

Место исполнения обязательства определяется законом или дого­вором. Если место исполнения не определено, исполнение произво­дится:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооруже­ние или другое недвижимое имущество - в месте нахождения иму­щества;

по обязательству передать товар или иное имущество, предусмат­ривающему его перевозку - в месте сдачи имущества первому пере­возчику для доставки его кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо, - в месте его нахождения в момент возникнове­ния обязательства. Если кредитор к моменту исполнения обязатель­ства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника — в новом месте жительства или нахождения креди­тора с отнесением за счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения. Исключение составляют денежные обязательства из ценных бумаг, которые исполняются в месте нахождения должни­ка путем явки туда кредитора с ценной бумагой;

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахожде­ния (ст. 316 ГК РФ).

Под способом исполнения обязательства понимаются характер действий, которые должны быть совершены для исполнения договор­ного или иного обязательства, порядок совершения действий долж­ника и кредитора. К способу исполнения обязательства следует отне­сти способ доставки, упаковки, выбор формы расчетов и др.

Особые правила установлены для исполнения денежных обяза­тельств.

Они должны быть выражены в рублях, хотя в соглашении может быть предусмотрено исполнение обязательства в иностранной валю­те. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что сумма в рублях в этом случае определяется по официальному курсу соот­ветствующей валюты или условных денежных единиц на день плате­жа. Если денежная сумма выплачивается на содержание гражданина, размер оплаты увеличивается пропорционально увеличению "мини­мального размера оплаты труда.

Исполнение любых обязательств подчиняется некоторым общим требованиям, составляющим принципы исполнения обязательств. Важнейшим из них является уже охарактеризованный выше принцип надлежащего исполнения.

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства выражается в запрете одностороннего отказа должника от исполнения имеющихся обязанностей, а для договорных обязательств - также в запрете одностороннего изменения их условий любым из участников (ст. 310 ГК РФ). Нарушение данного запрета рассматривается как основание для применения мер гражданско-правовой ответственности.

Односторонний отказ от исполнения обязательств или одностороннее изменение их условий разрешается лишь в виде исключения, прямо предусмотренного законом, в частности, для обязательств, вытекающих из фидуциарных сделок, или, например, в договоре банковского вклада, где допускается одностороннее изменение банком размера процентов, начисляемых по срочным вкладам. В обязательствах, связанных с осуществлением обоими участниками предпринимательской деятельности (т.е. в профессиональном, предпринимательском обороте), возможность одностороннего отказа от их исполнения или одностороннего изменения их условий может быть предусмотрена также договором.

Принцип реального исполнения означает необходимость совершения должником именно тех действий (или воздержания от определенных действий), которые предусмотрены содержанием обязательства. Из этого вытекает недопустимость по общему правилу замены предусмотренного обязательством исполнения денежной компенсацией (возмещением убытков). Поэтому в случае ненадлежащего исполнения обязательства должник не освобождается от обязанности его дальнейшего исполнения в натуре, если только иное не предусмотрено законом или договором.

Как указывал И.А. Покровский, «теоретически наиболее идеальным средством было бы такое, которое доставляло бы кредитору именно то, что составляет содержание обязательства, и там, где это технически возможно... праву нет никаких оснований отказываться от исполнения in natura».

Этот принцип лежит в основе предоставленной кредитору неисправного должника возможности исполнить обязательство в натуре (изготовить вещь, выполнить работу или получить услугу) с помощью третьего лица или даже самому, но за счет своего контрагента. По той же причине при неисполнении должником обязательства по передаче кредитору индивидуально-определенной вещи последний вправе потребовать отобрания этой вещи у должника.

Исполнение обязательства должно также подчиняться принципам разумности и добросовестности как общим принципам осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. В соответствии с принципом разумности, например, обязательства должны исполняться «в разумный срок» (если точный срок их исполнения не предусмотрен и не может быть определен по условиям конкретного обязательства); кредитор вправе «за разумную цену» поручить исполнение обязательства третьему лицу за счет неисправного должника; кредитор должен принять «разумные меры» к уменьшению убытков, причиненных ему неисправным должником, и т.д. На принципе добросовестности, в частности, основаны императивные правила исполнения подрядных обязательств об «экономном и расчетливом использовании» подрядчиком материала, предоставленного заказчиком, и о необходимости содействия заказчика подрядчику в выполнении работы. При исполнении договорных обязательств, возникающих в международном коммерческом обороте, обязательными тоже признаются принципы «добросовестности и честной деловой практики», а также взаимного сотрудничества сторон.

Надлежащим исполнением обязательства признается исполнение, произведенное в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а если такие условия и требования отсутствуют, то обязательство должно быть исполнено в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. Надлежащее исполнение обязательства предполагает соблюдение содержащихся в нем условий в отношении субъектов, предмета, срока, места, способа исполнения, порядка расчетов и т.п.

ТЕМА: ЗАЛОГ И УДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ:

  1. Залог: понятие, виды, права и обязанности залогодателя и залогодержателя.

  2. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства

ИСТОЧНИКИ:

ГК РФ в ред. от 30.12.2004 г. (ст. 339 и 340).

  1. Залог: понятие, виды, права и обязанности залогодателя и залогодержателя.

В силу залога кредитор (залогодержатель, залоговый кредитор) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (п.1 ст. 334 ГК РФ).

Залог называют "вещным обеспечением" (Кассо) в том смысле, что обеспечение права кредитора осуществляется посредством выделения (определения) имущества залогодателя, которое и служит средством обеспечения интересов кредитора. У кредитора в силу залога появляются определенные права на это имущество (на предмет залога). Эти права называют правами на чужую вещь. Они обладают свойством следования: переход права собственности к другому лицу на заложенную вещь не является основанием для прекращения залога. Он сохраняется. Правопреемник становится на место залогодателя (ст. 353 ГК РФ).

Содержание прав залогодержателя на чужую вещь:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства он может потребовать обращения взыскания на заложенное имущество. Имущество продается (реализуется) с публичных торгов.

Залогодержатель имеет право преимущественно перед другими кредиторами получить удовлетворение из стоимости этого имущества. Это преимущество имеет определенные изъятия, установленные законом: ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) ст. 134. "Очередность удовлетворения требований кредиторов" Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога (в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также компенсация морального вреда; во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам). На таких же началах и при ликвидации юридического лица, не связанного с банкротством (ст. 64. ГК РФ Удовлетворение требований кредиторов).

Т.о. залогодержатель обеспечивает свои интересы в связи с вещью не посредством ее использования (обладания, доступа). Чаще всего вещи у него в руках фактически нет. Она остается у залогодателя. Залогодержатель не извлекает из вещи ее полезные свойства. Ему важна ее стоимость, она обеспечивает его интересы, позволяя выручить деньги при продаже.

От гражданско-правового залога следует отличать то, что в быту называется "залогом", но таковым не является. Например, предоставление вещей (книг, кассет и т.п.) под "залог" определенной суммы денег или документов.

Виды залога:

По основанию возникновения: законный (п.5 ст. 488 ГК - продажа товара в кредит) и договорный. Договор о залоге может заключать кредитор и залогодатель (должник или иное лицо), у которого есть имущество на праве собственности или ПХВ, либо ему принадлежит закладываемое имущественное право. Залогодатель передает имущество в залог. Договор о залоге должен заключаться в письменной форме. Очень редко - нотариальной (п.2 ст. 339 в ред. от 30.12.04), если договор, породивший основное обязательство требует нотариального удостоверения). Договор о залоге недвижимости - подлежит госрегистрации.

По предмету залога: залог движимого имущества; ипотека и некоторые другие (залог прав, залог товаров в обороте).

По нахождению предмета залога: у залогодателя (залог обычный, т.е. без передачи вещи кредитору, по общему правилу) и заклад (с передачей вещи) - ст. 338 ГК.

Права и обязанности залогодателя:

Сохраняет права на заложенное им имущество, в т.ч. может его использовать и распоряжаться (ст. 346), если иное не предусмотрено договором или существом залога.

В случае гибели предмета залога может его заменить другим или восстановить, если договором не предусмотрено иное (ст.345).

Имеет право на последующий залог (передать предмет залога в обеспечении другого обязательства), если это не запрещено предшествующим договором залога (ст. 342).

В любое время до продажи предмета залога может прекратить обращение взыскания на него, исполнив обеспеченное залогом обязательства (п.7 ст. 350).

Права и обязанности залогодержателя:

Может потребовать обращения взыскания на предмет залога, в чьих бы руках он не оказался, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного залогом обязательства. Порядок обращения - судебный, но м. б. и внесудебный, добровольный (ст. 349).

При объявлении торгов несостоявшимися может по договору с залогодателем приобрести предмет залога в собственность с зачетом своих требований в покупную цену, а если не состоялись повторные торги - то и без договора и с понижением цены не более чем на 10% (п.4 ст. 350).

Может потребовать досрочного исполнения обязательства по обстоятельствам, связанным с судьбой предмета залога (ст. 351 - если он утрачен и др.

Контроль за распоряжением предметом залога - с согласия залогодателя (ст. 346).

  1. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства.

В силу удержания кредитор, у которого находится вещь должника, вправе ее удерживать, т.е. не передавать должнику или 3-ему лицу, в случае неисполнения должником в срок его обязанностей, связанных с этой вещью.

Удержание - новый для нашего правопорядка легальный способ обеспечения исполнения обязательства. И мало проработанный законодателем (две статьи в ГК - 359 и 360). И получил широкое распространение в законодательстве об отдельных видах обязательств: заказчик по договору подряда (ст.712), перевозчик (ст. 790), комиссионер (ст. 996) и др. Собственно этот перечень является излишним, т.к. удержание относится к числу законных способов обеспечения.

Закон предусмотрел и основания его возникновения:

Неисполнение должником в срок обязанности, связанной с удерживаемой вещью (по ее оплате, возмещению кредитору издержек на нее и других убытков). В предпринимательских обязательствах - иных требований, не связанных с удерживаемой вещь.

Нахождение вещи в фактическом обладании кредитора, который является ее законным владельцем.

Собственником вещи является не кредитор, а другое лицо (должник). Во всяком случае, вещь, находящаяся в руках кредитора, подлежит передаче должнику или 3-ему лицу., указанному должником. Кредитор удерживает не свое, а чужое имущество.

Объектом удержания является только вещь, а не другое имущество должника (имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, бездокументарные ЦБ и др.).

Договором между кредитором и должником может быть предусмотрено иное.

Смысл удержания - стимулировать должника к исполнению его обязанности (денежной). Как? Приостанавливая исполнение кредитором его обязанности перед должником по передаче вещи (отказ от исполнения). Такое право и дает кредитору закон при наличии соответствующих оснований для удержания. На какой срок? Закон это не определяет. Доктрина - до сохранения права требования, обеспеченного удержание. Т.е. до тех пор, пока должник не исполнит обязательство. При прекращении существования обязанности должника удержание становится незаконным, и должник может истребовать свою вещь.

Содержание этого обязательства:

Права кредитора (ретентора): а) удерживать чужую вещь, являясь ее законным владельцем со всеми последствиями своего титула (но не права собственности. Это всегда права на чужую вещь); б) получить удовлетворение из стоимости удерживаемой вещи в порядке, предусмотренном правилами о залоге (ст. 360). Отношения удержания не трансформируются в залоговые. К ним лишь применяются некоторые правила о залоге (порядок обращения взыскания, объем удовлетворяемых требований кредитора).

Обязанности ретентора по отношению к удерживаемой вещи - обеспечить ее надлежащее содержание и сохранение.

Отличие удержания от залога:

по предмету (вещь-имущество; определенное в законе или договоре - оказавшееся в руках кредитора после нарушения должником);

по основаниям возникновения;

по моменту возникновения (залог - заранее формируется)

ТЕМА: НЕУСТОЙКА И ЗАДАТОК

ВОПРОСЫ:

  1. Понятие, сущность и виды неустойки.

  2. Понятие, функции и сфера применения задатка.

ИСТОЧНИКИ:

ГК РФ, Гл. 24 и 25.

Постановление Пленума ВС и ВАС от 1 июля 1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ" (п. 42).

Постановление Пленума ВС и ВАС от 8 октября 1998 г. "О практики применения судами положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами" (в ред. от 4 декабря 2000 г.).

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 г. № 17 "Обзор практики применения арбитражными судами ст. 333 ГК РФ".