Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы гп.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.09.2019
Размер:
446.58 Кб
Скачать

Отличия полезной модели от изобретения и промышленного образца

Чем различаются между собой изобретениеполезная модельпромышленный образец,? В отличие от полезной модели, изобретение признается патентоспособным, если оно не только промышленно применимо и обладает новизной, но и соответствует изобретательскому уровню (не является очевидным для специалиста в той области, к которой относится изобретение).  Отсутствие изобретательского уровня придает дополнительную ценность полезной модели, поскольку при столкновении интересов сторон ее сложнее аннулировать (прекратить правовую охрану).

А вот промышленный образец – это художественно-конструкторское решение, т.е. дизайн, внешний вид изделия известной конструкции. Т.е. объем прав определяется не только перечнем существенных признаков, но и изображениями изделия, на которых нашли свое отражения признаки.

Таким образом, изобретение, полезная модель, промышленный образец имеют массу особенностей.  Процедура регистрации изобретения, полезной модели при этом различна.

Одной из центральных фигур является автор технического и художественно-конструкторского решения. В соответствии с п. 1 ст. 7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Для признания лица автором соответствующего решения не имеют значения ни его возраст, ни состояние его дееспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и самостоятельно осуществляют принадлежащие им права, вытекающие из факта создания разработки (ст. 26 ГК РФ). За лиц, не достигших 14 лет, а также граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, все необходимые действия по осуществлению принадлежащих им прав совершают их законные представители, т.е. родители или опекуны (ст. 28—29 ГК РФ).

Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в полной мере пользуются лица без гражданства, проживающие на территории РФ. Что касается иностранных граждан, а также лиц без гражданства, проживающих за пределами России, то с учетом международных обязательств России они имеют в РФ такие же права, как и российские граждане, при условии, что законодательство государства, гражданами которого они являются или на территории которого они имеют местонахождение, предоставляет аналогичные права гражданам РФ или лицам, имеющим постоянное местонахождение в РФ (принцип взаимности). К гражданам государств, участвующих в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также к гражданам, проживающим на территории этих государств, применяется принцип национального режима без каких-либо изъятий.Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. 

62 вопрос Конституция РФ в ст. 44 гарантирует свободу художественного, научного, технического и других видов творчества и при этом провозглашает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Это положение можно отнести и к промышленной собственности,  так как она является  составной частью интеллектуальной. Эта позиция государства нашла отражение в основополагающих   для   правовой   охраны   промышленной собственности законах – ГК РФ, Патентный закон РФ.Показателем эффективности законодательства в области охраны промышленной собственности является защищенность прав и законных интересов авторов и патентообладателей.  Но прежде необходимо понять   значения терминов «правовая охрана» и «правовая защита».  Правовая  охрана  представляет  собой  всю  совокупность  мер, обеспечивающих ход реализации прав, включающая меры не только правового, но и экономического, политического, организационного и иного характера, направленные на создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. Правовая защита лишь предусматривает меры, направленные на восстановление нарушенных прав  или признание прав. Под защитой права на объекты промышленной собственности следует понимать реализацию предусмотренных законом мер, с помощью которых авторы, патентообладатели, владельцы товарных знаков и другие правообладатели объектов промышленной собственности, могут обеспечить   восстановление  своих  нарушенных  прав, пресечь их нарушение и применить к нарушителям санкции.

Существует две формы защиты прав: это юрисдикционная и не юрисдикционная.

Не юрисдикционная форма охватывает собой действия граждан и организаций, совершаемые самостоятельно без обращения к компетентным государственным органам. В Гражданском Кодексе РФ эти действия объединены в одно понятие "самозащита". К "самозащите" можно отнести такие действия авторов, патентообладателей (правообладателей) как отказ от совершения действий, идущих вразрез с заключённым лицензионным договором, отказ от исполнения недействительного договора, публикация заявления о том, что конкретное лицо, пользующееся тождественным или сходным фирменным наименованием, не имеет к нему никакого отношения.

К  юрисдикционной  форме  защиты  относится  деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных прав. Суть этой формы выражается в том, что лица, чьи права и законные интересы нарушены, неправомерными действиями обращаются за защитой к компетентным органам.

Юрисдикционная форма защиты в свою очередь, охватывает судебный и административный порядок реализации предусмотренных законом мер защиты.

В соответствие со статьёй 31 Патентного закона РФ в судебном порядке рассматриваются споры об авторстве, об установлении патентообладателя, о нарушении исключительного права на использование охраняемого   объекта   промышленной   собственности   и   других имущественных правах патентообладателя, о заключении и исполнении лицензионных договоров, о праве преждепользования, о выплате вознаграждения автору работодателем, о выплате компенсаций.

В зависимости от характера спора, его разрешение может быть и административным. Административный порядок установлен ст.23 и 29 Патентного закона. В соответствии с этим законом в административном порядке рассматриваются следующие вопросы: о присвоения авторства на чужую разработку, игнорирование прав других соавторов, требование о признании патента недействительным, споры, относящиеся к приобретению прав на товарный знак и распоряжения им. Вышеуказанные споры рассматривает Патентное ведомство.

 Административные санкции предусматривает и Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Основанием для применения административных санкций, является нарушение ст. 10 указанного закона, в частности продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. В данном случае административный порядок   защиты осуществляют антимонопольные органы. Дела возбуждаются по заявлениям заинтересованных лиц либо по инициативе антимонопольных органов.

Кроме форм,  правовая защита включает в себя и способы защиты. Исходя из смысла ст. 12 ГК РФ, к способам защиты относятся следующие меры правового воздействия:признание права;прекращение нарушения;восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;присуждение к исполнению обязательства в натуре;возмещение убытков;взыскание неустойки;компенсация морального вреда.Споры, возникающие в связи с приобретением прав, использованием и охраной объектов промышленной собственности, могут быть рассмотрены в административном и судебном порядке. Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (ст. 1393 ГК РФ).

Наряду   с   гражданско-правовыми   способами   защиты нарушенных прав существует уголовная ответственность за нарушения прав изобретателей и патентообладателей.На основании  ст.32 Патентного закона уголовная ответственность наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации за присвоение авторства, принуждение к соавторству, незаконное разглашение сведений об объекте промышленной собственности.Уголовную ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав и иных прав на объекты промышленной собственности  предусматривает  уголовное законодательство.  В частности  ст. 147 УК РФ   к числу уголовно - правовых нарушений относит незаконное использование изобретений, полезной модели или промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя их сущности, доведение  до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству.

63 вопрос

Под наследованием в гражданском праве понимается переход наследственной массы умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Наследственная масса (наследство) — это совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иных видов имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности личные неимущественные права и другие нематериальные блага, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также иные права и обязанности, переход которых в порядке наследования запрещен законом.

Выморочное имущество — это наименование наследственной массы в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

По общему правилу наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Время открытия наследства — день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим — день вступления в силу решения суда или указанный в нем. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Местом открытия наследства признается, по общему правилу, последнее постоянное место жительства наследодателя. Если же такое место жительства неизвестно или находится за пределами РФ, местом

открытия наследства в РФ признается место нахождения на территории РФ наследственного имущества. При нахождении наследственного имущества в разных местах в пределах территории РФ местом открытия наследства признается место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной, исходя из рыночной стоимости, части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Наследниками могут быть:

— при наследовании по закону — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся живыми после его смерти, и Российская Федерация;

— при наследовании по завещанию — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его смерти; юридические лица, существующие на день открытия наследства; Российская Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования; иностранные государства; международные организации.

Недостойные наследники — граждане, утратившие право наследовать или отстраненные от наследования судом вследствие своего противоправного поведения по отношению к наследодателю.

Так, не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления выраженной в завещании последней воли наследодателя способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Но если после утраты такими гражданами права наследовать наследодатель все же завещал им свое имущество, они вправе его наследовать.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

По требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (например, обязанности совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся родителей).

Объектами наследственного преемства являются в основном имущественные права и обязанности наследодателя. Права составляют актив наследства, обязанности—его пассив. В числе имущественных прав, переходящих к наследникам, в первую очередь, надо отметить право личной собственности на трудовые доходы и сбережения, жилой дом (или часть его), предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и удобства.По наследству переходят права и обязанности наследодателя, вытекающие из имущественных обязательственных правоотношений, например из договора займа, имущественного найма, купли-продажи. Так, если наследодатель внес деньги за автомашину в магазин по заказу-обязательству, то его права как покупателя переходят к наследникам'.

64 вопрос

Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца. Причинение вреда может привести к смерти потерпевшего. В этом случае гражданское законодательство оперирует возможностью возмещения вреда лицам, которых он содержал или должен был содержать и которые в связи с его смертью утратили кормильца. Они и становятся кредиторами в деликтном обязательстве. Круг субъектов возмещения вреда, определенный в Гражданском Кодексе РФ и Федеральном Законе РФ «Об обязательном социальном страховании» совпадает. Однако ст. 7 ФЗ «Об обязательном социальном страховании» содержит п. 4, устанавливающий, что право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая может быть предоставлено по решению суда нетрудоспособным лицам, которые при жизни застрахованного имели заработок, в том случае, когда часть заработка застрахованного являлась постоянным и основным источником средств к существованию См. ст. 7 п. 4 Федерального Закона РФ «Об обязательном социальном страховании»

В круг таких лиц включаются (п. 1 ст.  1088 ГК): а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; б) ребенок умершего, родившийся после его смерти; в) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. Причем если в период постороннего ухода такое лицо стало нетрудоспособным, оно сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода; г) лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти. Под нетрудоспособными лицами в ст. 1088 ГК понимаются: а) несовершеннолетние в возрасте до 18 лет; б) лица старше 18 лет, обучающиеся по очной форме; в) инвалиды; г) лица, достигшие пенсионного возраста (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет). Членами семьи являются лица, связанные родством и (или) совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. Иждивенцами умершего во всех случаях являются его несовершеннолетние дети, а факт иждивения иных лиц подлежит доказыванию ими и устанавливается судом. Согласно п. 2 ст. 1088 ГК вред возмещается: несовершеннолетним - до 18 лет, учащимся старше 18 лет - до окончания учебы, но не более чем до 23 лет; женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет - пожизненно; инвалидам - на срок инвалидности; одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими 14 лет либо до изменения состояния здоровья. Размер возмещения определяется долей заработка или иного дохода потерпевшего, которую они получали или имели право получать при его жизни. При этом учитывается доля, приходящейся на самого умершего, а также доли трудоспособных членов его семьи, которые находились на иждивении потерпевшего, но не имеют права на получение возмещения вреда по случаю потери кормильца. В размер возмещения не засчитываются пенсии, назначавшиеся иждивенцам до и после смерти кормильца, а также их заработок, стипендия и другие доходы (п. 2 ст. 1089 ГК). При определении размера среднего заработка умершего применяются правила ст. 1086 ГК, но при этом в состав такого заработка включаются получаемые им при жизни пенсии, пожизненное содержание и иные доходы. Возмещение каких-либо дополнительных расходов, связанных со смертью кормильца, закон не предусматривает. Особую категорию составляют необходимые расходы на погребение, которые причинитель должен возместить помимо вреда, вызванного потерей кормильца (ст. 1094 ГК). Выплата возмещения вреда жизни или здоровью, как правило, производится ежемесячными платежами; однако суд при наличии уважительных причин и с учетом возможностей причинителя может присудить единовременный платеж, но за период не более 3 лет (п. 1 ст. 1092 ГК). Выплата дополнительных расходов зависит от их характера и может быть как единовременной, так и носить характер периодических платежей, в том числе не только за истекший период, но и на будущее время. Присужденный размер выплат может быть изменен судом по требованию заинтересованного лица - потерпевшего либо причинителя, исходя из изменения состояния здоровья потерпевшего либо имущественного положения причинителя. Если состояние здоровья потерпевшего ухудшилось, он может требовать увеличения размера выплат. Если же оно улучшилось, а также если снизился имущественный статус причинителя (в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1083 ГК), причинитель вправе заявить о снижении размера выплат (пп. 3, 4 ст. 1090 ГК). Если размер возмещения судом был снижен на основании п. 3 ст. 1083 ГК (в связи с тяжелым имущественным положением причинителя), то при улучшении имущественного статуса причинителя потерпевший вправе требовать увеличения размера выплат. Кроме того, размер возмещения вреда изменяется посредством индексации сумм, выплачиваемых потерпевшему или его иждивенцам, при повышении стоимости жизни либо в связи с повышением МРОТ (ст. 318, 1091 ГК). Такая индексация производится судом независимо от состояния здоровья и имущественного положения сторон. На размер возмещения вреда по случаю потери кормильца влияет изменение круга иждивенцев. Так, при рождении ребенка умершего после его смерти при назначении выплат лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего, размер выплат каждому уменьшится в связи с увеличением количества иждивенцев. При прекращении выплат вышеназванным лицам, осуществлявшим уход, размер возмещения остальным управомоченным на получение компенсации гражданам увеличится (п.  3 ст. 1089 ГК). Для создания гарантий прав потерпевших в случае ликвидации юридического лица (причинителя) суммы, подлежащие выплате этим лицам, капитализируются и передаются той организации, которая будет осуществлять выплаты потерпевшим за счет капитализированных сумм (п. 2 ст. 1093 ГК). Согласно ГК правила капитализации и осуществления выплат должны быть установлены специальным законом или иными правовыми актами. До принятия такого закона судебная практика исходит из возможности выплаты компенсации за счет средств Фонда социального страхования РФ*(281).

Начало формы

Конец формы

Статья 1089. Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца

1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам статьи 1086 настоящего Кодекса, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.

2. При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.

3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:

рождения ребенка после смерти кормильца;

назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.

Законом или договором может быть увеличен размер возмещения.

65 вопрос

Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к категории внедоговорных обязательств. Субъектами вследствие причиненного вреда обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях. Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из причинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, — в качестве должника.

Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на фактические и юридиче+ские. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом другому. Юридическим основанием служит закон, охраняющий имущественное положение потерпевшего и предписывающий причинителю возместить причиненный вред. Однако для возникновения обязательства этого недостаточно. Необходимы еще определенные условия.

Условиями во всех случаях являются:

— наличие вреда;

— противоправность поведения причинителя вреда;

— причинная связь между противоправным поведением и вредом.

В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает независимо от наличия или отсутствия вины причинителя.

Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный состав необходим, если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.

В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Однако вопрос о наступлении ответственности за вред, причиненный такими действиями, решается в ГК РФ по разному для каждого из них: вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда.

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда.

66 вопрос

Агентский договор – это соглашение сторон, по которому агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

Сторонами агентского договора являются принципал и агент. Агентский договор является возмездным, консенсуальным и двусторонне—обязывающим.

Предмет агентского договора — совершение юридических, но и фактических действий (выполнение работы, оказание услуги).

Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом, в зависимости от условий агентского договора, он может действовать либо от своего имени, как комиссионер в договоре комиссии, либо от имени принципала — как поверенный в договоре поручения.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по ее исполнению. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом.

Агентский договор подчиняется общим правилам о форме сделок. Если агентский договор заключен в письменной форме и в нем предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, то в отношениях с третьими лицами принципал не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента. Под предоставлением общих полномочий следует понимать предоставление агенту права совершать любые сделки от имени принципала, руководствуясь не его конкретными указаниями, а лишь общим смыслом агентского договора.

Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. Если в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере равном стоимости аналогичных услуг. При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения.

Агентский договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок, т.е. без определения срока окончания его действия. Если срок окончания действия агентского договора не определен, то любая из сторон договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, и в этом случае агентский договор прекращается. Напротив, если агентский договор заключен на определенный срок, то он не может быть расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон, и в этом одно из его существенных отличий от договоров комиссии и поручения.

Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом. При этом он остается ответственным перед принципалом за действия субагента.

Агентский договор прекращается вследствие:

— отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;

— смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

— признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом).

67 вопрос

Защита авторских и смежных прав– это совокупность мер, целью которых является восстановление и признание этих прав в случае их нарушения. В зависимости от отрасли права, обеспечивающей защиту авторских и смежных прав, выделяют следующие способы защиты. 1. Гражданскоправовой способ защиты – возмещение имущественного ущерба автору или иному правообладателю. Прежде всего защита авторских и смежных прав происходит способами, предусмотренными ст.12 ГК РФ. Защита авторских и смежных прав данным способом имеет ряд специфичных черт. Личные неимущественные права подлежат защите независимо от вины правонарушителя. В случае, например, если издательство не знало и не могло знать о том, что публикует произведение, присвоенное другим автором, оно должно принять все меры по устранению правонарушения.

 Если допущена ошибка в имени автора, то автор вправе требовать внесения изменений в тираже, либо публикации, осведомляющей о допущенной ошибке и какое имя считать правильным,либо требовать запрещения выпуска произведения в свет. На требования о защите личных неимущественных прав не распространяется исковая давность.

Административноправовой способ защиты– путем обращения в вышестоящие организации по отношению к организации нарушителю, в антимонопольный орган или творческий союз (например, ст. 14.20, 15.25, 16.19 КоАП РФ). 3. Уголовноправовой способ защиты – за наиболее серьезное нарушение авторских и смежных прав. УК РФ предусмотрена ответственность, например, за плагиат (ст. 146), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю или совершено в крупном или особо крупном размере.

Авторские договоры подразделяются на договоры о передаче исключительных прав и на договоры о передаче неисключительных прав. Различают также договор об использовании уже созданного произведения и договор заказа, согласно которому автор обязуется создать произведение к определенному сроку.

Гражданско-правовая защита нарушенных или оспариваемых авторских и смежных прав осуществляется в судебном порядке следующими способами:

— признание права;

— восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и прекращение действий, нарушающих — право или создающих угрозу его нарушению;

— возмещение убытков, включая упущенную выгоду;

— взыскание дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков;

— выплата компенсации, определяемой по усмотрению суда или арбитражного суда, вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

— принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой прав.

Контрафактные, т.е. изготавливаемые или распространяемые с нарушением авторских и смежных прав экземпляры произведений или фонограмм подлежат обязательной конфискации по решению суда и уничтожению, кроме случаев их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе.

68 вопрос

 Наследник по завещанию либо по закону имеет право принять наследство или не принять его. Принятие наследства является фактом, которое отображает волю наследника приобрести имущество после смерти наследодателя, основываясь на законе или завещании.     Наследник считается принявшим наследство, если он на протяжении шести месяцев со дня открытия наследства подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства или фактически вступил в управление или владение наследственным имуществом.     Поскольку принятие наследства является правом наследника, а не обязанностью, законодательством предусмотрено право наследника на отказ от наследства. Он осуществляется путем подачи нотариусу соответствующего заявления об отказе от наследства.     Не допускается принятие наследства под условием или с оговоркой. Следует различать завещание с условием и условие при принятия наследства. Так, завещатель может обусловить возникновение права на наследование у лица, указанного в завещании, при наличии определенного условия (проживание в определенном месте, получение образования и т.п.). В таком случае, речь идет о завещании с условием. Наследник не может принимать наследство под условием, то есть наследник принимает наследство в полном объеме без любых условий или оговорок.     Одним из способов принятия наследства является фактическое вступление в управление или владение наследственным имуществом, то есть совершение наследником действий, которые дают основание считать, что наследник относится к наследственному имуществу как к своему. Наиболее распространенными действиями такого фактического вступления в наследство является проживание наследника после открытия наследства в том помещении, где проживал наследодатель.     Наследник считается принявшим наследство, если он проживал вместе с умершим. Для того чтобы установить факт совместного проживания наследника с наследодателем, нотариус по месту открытия наследства проверяет в паспорте отметку о регистрации проживания наследника и устанавливает место регистрации проживания умершего справкой органов регистрации. Считается, что наследник принял наследство, если он подал заявление нотариусу по месту открытия наследства в шестимесячный срок. Если наследник подал заявление об отказе от наследства в установленный для этого срок, считается, что он отказался от наследства.     Малолетние, несовершеннолетние, недееспособные лица, а также лица, гражданская дееспособность которых ограничена, считаются принявшими наследство независимо от совместного проживания с наследодателем, кроме случаев отказа от наследства их представителей и согласия на отказ от наследства органов опеки и попечительства.     Принятое наследство считается собственностью наследника с момента ее открытия, то есть он имеет право пользоваться и управлять таким имуществом. Но следует учитывать, что, пока он не получит на это имущество свидетельства о праве на наследство, он не может распоряжаться имуществом.

Закон содержит такое понятие, как отказ от наследства. В течение срока для принятия наследства (по общему правилу, в течение шести месяцев со дня открытия наследства) наследники по закону или завещанию могут заявить отказ от причитающегося наследства. Наследник вправе отказаться от наследства, даже если он уже принял его. По заявлению такого наследника суд может признать его отказ от наследства и после шести месяцев со дня открытия наследства, если сочтет причины пропуска этого срока уважительными. Как правило, от наследства отказываются, когда долги наследодателя равны или превышают стоимость наследственного имущества.

Отказ от наследства должен быть оформлен письменным заявлением и подан наследником в нотариальную контору по месту открытия наследства лично, либо направлен по почте (заявление должно быть нотариально заверено), либо через представителя наследника, имеющего на совершение отказа нотариально удостоверенную до­веренность. Отказ не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

69 вопрос

В том случае, если наследодателем не было составлено завещания, то наследование осуществляется по закону.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. При этом наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Всего в законе отмечено восемь очередей наследников:

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе равна половине всего нажитого имущества, входит в состав наследства и переходит к наследникам.

2. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

3. Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

4. Наследники четвертой очереди по закону являются прадедушки и прабабушки наследодателя;

5. Наследники пятой очереди по закону являются дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

6. Наследники шестой очереди по закону являются дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

7. Наследники седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

8. Также выделяют так называемую плавающую очередь. Наследники данной очереди это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Данные лица ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

При отсутствии других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

При этом необходимо отметить, что существует возможность наследования по праву представления. Наследование по праву представления означает, что место наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы представляет интересы наследника. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти наследника до открытия наследства, т.е. до кончины наследодателя, его место займет его наследник (или наследники).

Субъектами наследования по праву представления признаются лишь указанные в законе потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью очередь. В соответствии с этим по праву представления наследуют:

— дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их потомки) в первую очередь;

— дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) во вторую очередь;

— дети дяди и тети наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь.

Никакие другие наследники или их дети не имеют права наследования в порядке представления.

Основания наследования по праву представления указаны в законе исчерпывающим образом. Такими основаниями являются следующие обстоятельства:

— смерть определенного наследника по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, до открытия наследства;

— смерть определенного лица, признаваемого наследником по закону первой, второй или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву представления, одновременно с наследодателем; в этом случае лицо, умершее одновременно с наследодателем, не наследует после наследодателя, так же, как если бы оно умерло до открытия наследства.

Никакие другие обстоятельства не признаются основаниями наследования по праву представления — ни заявленный отказ от наследства указанных определенных наследников, ни простое непринятие ими наследства, ни лишение их наследства в соответствии с завещанием. В этих случаях наследник по закону находится в живых на день открытия наследства, но он либо сам не осуществил своего права на наследство, либо лишен такой возможности по завещанию, поэтому он не может быть замещен его потомками — детьми. Основание наследования по праву представления отпадает также в случаях, если наследник по закону, умерший до открытия наследства или одновременно с наследодателем, не мог бы наследовать в силу своей недостойности.

В законе отмечен особый случай наследования, наследования выморочного имущества. Это возможно когда отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а имущество умершего считается выморочным.

В данной ситуации выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

наследование по праву представления - это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Круг лиц, наследующих по праву представления, законом определен строго. Наследники по праву представления наследуют в составе только первых трех очередей (ст. ст. 1142 - 1144 ГК РФ).1

Сам по себе термин "наследование по праву представления" в ранее действовавшем наследственном законодательстве не использовался. Он существовал только в теории наследственного права, а также в нотариальной и судебной практике. Право представления - это право нисходящего родственника вступать (заступать) на место своего родителя или другого восходящего умершего. Поскольку лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника. Именно поэтому, в силу самого характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию по восходящей линии.2

Принять и оформить наследство по праву представления можно при наличии двух условий: 1. Завещание наследодателем не оформлялось. 2. Наследник умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. И в той, и в другой ситуации, нет в живых наследников, которые по закону имели бы право на вступление в наследство. Наследовать по праву представления имею право только родственники наследника по закону. Потомки наследников по завещанию не наследуют по праву представления.   К наследникам по праву представления переходит лишь доля наследника по закону (а не по завещанию), умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, если основной наследник не лишен права на наследство. Как видно из сказанного право представления возникает из права на наследство основного наследника. Это право возникает только в том случае, если основной наследник не лишен права на наследование. К наследникам по праву представления могут быть применены правила о лишении их права на наследования и о признании недостойными наследниками. Таким образом, основаниями, которые исключают наследование по праву представления являются:  - наличие завещания; - наличие  живого на день открытия наследства основного наследника; - лишение наследства в завещании основного наследника или наследника по праву представления; - признание основного наследника или наследника по праву представления недостойным наследником.

70 вопрос

С правами на объекты интеллектуальной собственности связан целый ряд взаимоотношений - они могут быть переданы в различной форме другим лицам. Передача прав производится на основании гражданско-правового договора.

Лицензионный договор - это такой договор, по которому одна сторона – обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право на его использование в определенных договором сроках и пределах с указанием или без указания территории его использования.

Лицензионный договор аналогичен договору аренды. В результате заключения лицензионного договора (договора о передаче прав на использование объекта интеллектуальной собственности), в аренду предоставляется право в полном объёме или частично применять этот объект и с сохранением или без сохранения такого права за арендодателем (лицензиаром).

По условиям использования предоставляемых прав лицензионные договора, в основном, бывают двух типов: договор о простой (неисключительной) лицензии и договор об исключительной лицензии.

Простая лицензия предусматривает передачу права арендатору (лицензиату) использовать объект интеллектуальной собственности в установленных сроках и границах, сохраняя за арендодателем (лицензиаром) право применять этот объект на той же территории.

Исключительная лицензия сохраняет за арендодателем (лицензиаром) только те права на использования объекта интеллектуальной собственности, которые не были переданы арендатору (лицензиату).

Лицензионный договор на товарный знак имеет свою особенность, согласно которой одна сторона передает другой сторонеправо на использование товарного знака применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности- в отношениивсех или части товаров/услуг, для которых он зарегистрирован с обязательствами последнего по обеспечению качества производимых им товаров и услуг, на которых он помещает лицензионный товарный знак, установленным договором требованиям.

По Лицензионному договору на использование изобретения, полезной модели, промышленного образа одна сторона патентообладатель (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленном договором сроках и пределах.

В лицензионном договоре можно предусмотреть разрешение на выдачу сублицензий (субаренду).

Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта интеллектуальной собственности (территория, на которой зарегистрирован этот объект).

Срок действия лицензионного соглашения может быть установлен не более срока действия регистрации (cвидетельства или патента).

Договора о передаче права на использование объекта интеллектуальной собственности (лицензионные или сублицензионные договора) в соответствии с законодательством РФ заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации. Они вступают в силу с момента регистрации в Роспатенте (аналогично государственной регистрации  аренды недвижимости).