Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsii_Suroven_D_A.docx
Скачиваний:
94
Добавлен:
24.03.2016
Размер:
534.09 Кб
Скачать

Установление первой республики во Франции. Законодательство жирондистов и якобинцев. Конституция Франции 1793 года. Государственный механизм диктатуры монтаньяров.

Были приняты 2 декрета, которые определяли созыв парламента, национального конвента. По ст. 13 конвент должен был работать 20 сентября 1791 года. В этот день Национальное собрание должно было передать законодательные полномочия новому органу. Несмотря на то, что жирондисты пришли к власти в результате восстания, они все равно пошли на выборы, чтобы легитимизировать свою власть. В результате на этих выборах они получили большинство. Не абсолютное большинство, а относительное. Второй по численности фракцией были монтаньяры. Очень большая группа депутатов была неопределившимися. Они получили прозвище «болото», но начальном этапе своего существования они поддерживали жирондистов. И жирондисты, имея большую поддержку, могли принимать решения большинством голосов.

Возникает вопрос? Что же они предложили избирателям, что они победили на выборах?

Учитывая, что большинство земледельцы, поэтому нужно было им что-то пообещать. Жирондисты предложили более радикальное аграрное законодательство. В отличие, от конституционалистов-монархистов, защищавших интересы бывших крупных феодалов. И по их законодательство необходимо было лишь сказать, что документы были сожжены (доказав факт пожара), определявшие повинность крестьян, чтобы лицо было признано собственников. Поэтому бывшие феодалы остались собственниками земли, но без несения службы.

И жирондисты заявили, что если документы не будут предоставлены, то в этом случае права на землю этого бывшего феодала не признаются, крестьяне не должны выкупать ренту, а это означало, что они признаются собственниками тех наделов, которыми они обладали. Теперь эти держатели становились собственниками своих наделов.

Жирондисты предлагали земли из национального фонда имущества продавать мелкими участками и в рассрочку. Продавать тем, у кого денег немного. И третьей их предложение – это предложение ликвидировать крестьянскую общину держателей земли, а земли общего пользования разделить между бывшими членами этой общины. Когда жирондисты предложили такое решение вопроса, они получили большинство. И реализацию своей программы сразу еще до того, как был сформирован национальный конвент.

Самый главный их документ – декрет «об уничтожении остатков феодального режима» от 25 августа 1792 года. Здесь важны следующие статьи. Во-первых, важна статья 2. Всякая поземельная собственность считается свободной от всяких прав, как феодальных, так и жилых, но с оговоркой в последующих статьях. Статья 5 – нужен документ, подтверждающий право собственности бывшего феодала. И еще оговорка – ст. 17 – действие этих статьей не распространяются на выплаты не феодального характера. Речь идет о договоре аренды земли, который заключался в рамках гражданского законодательства. Это были безземельные и малоземельные земледельцы. Те, у которых не было земли в держании и соответственно было мало, в этих условиях они должны были арендовать землю. Это означало, что самые низы общества – оказались за пределами действиями данного закона.

Следующий закон от 27 августа 1792 года вопрос об общине. Во Франции некоторые феодалы прихапывали пустующие земли. И данный декрет предусматривал возвращение земель прежним общинам. То есть жирондисты сделали первый шаг, когда земля захвачена бывшими феодалами, земля возвращалась. Следующим шагом было разделение этих земель между бывшими общинниками, но они этого не сделали. И в Англии тоже решали вопрос о земле, и во Франции и в России тоже были общины.

Декрет «о защите собственности» от 18 марта 1793 года. Он запрещал пользование феодальными правами. Если прежний бывший феодал попытается требовать земледельцев в ренту, он будет наказан. В случае, если бывший феодал мог подтвердить право собственности на землю, его земля оставалась в собственности. Но в начале революции, у многих феодалов документы были уничтожены. Те, кто сохранил эти документы, достаточно небольшая часть бывших феодалов. Это означало, что у них оставался кусок господских земель, а держания становились мелкой собственностью земледельцев. И теперь их можно обозвать фермерами. Оставались земли общего пользования, которые не были поделены. Они взимали с крестьян только оброк. Это привело к тому, что те, кто подтвердил – крупные собственники. Те, кто не подтвердили – средние собственники засчет господской земли. У тех, у кого не было – остались без земли. Получилось сочетание крупной, средней, мелкой собственности. Жирондисты частично реализовали крестьянскую аграрную программу.

С 20 сентября 1791 года конвент стал работать. Конвент начинает принимать первые декреты. Термин декрет заимствован из римского права, а в СССР попало из французского права.

21-22 сентября 1792 года – декрет национального конвента, уничтожающий королевскую власть. Пункт – А отменил действие конституции 1791 года. Пункт С – ликвидировал конституционную монархию и пост конституционного монарха. И Людовик 16, который был под арестом, был подвергнут суду и казнен 21 января 1793 года. Некоторое время спустя была и королева казнена. В результате этого устанавливается Первая республика, просуществовавшая с 1792-1804 годы. Относится период правления жирондистов, якобинцев монтаньяров, директории и период консульства. Менялись только формы организации власти. И только в 1804 году, когда была принята поправка к конституции, который установил наследственный характер власти, первая республика закончилась установлением империи. Период первой империи и формально юридически никто не провозглашал империю, как и в Риме, говорил также Октавиан Август.

Просуществовала до 1814 года.

25 сентября 1792 года был принят декрет, который официально провозглашал установление республики и провозглашал, что французская республика едина и неделима. Это не является признаком унитарной формой государства. Данная норма лишь означает, что территории не могли осуществлять сецессию.

В связи с этим 22-23 сентября был принят декрет о новом летоисчислении. Установление республики стало первым годом республики + они установили новые месяцы, получившие названия по погоде. То есть абсолютно новый календарь.

Франция уже в тот период была врагом, в ней пытались задушить революцию. И Суворова посылали в Альпы как раз из-за этого.

Было принято 5 декретов, которые устанавливали новые орган ы управления. 2 октября 1792 года был принят декрет об учреждении комитета общественной безопасности. Из названия ясно, чем должен был заниматься этот комитет. По декрету комитет состоял из 30 человек. И 25 марта 1792 года был принят декрет об образовании комитета общей безопасности и общественного спасения. Комитет состоял из 25 людей, которые занимались вопросам о законов внешними внутренними вопросами. Исполнительный совет и министры подотчетны комитету. Это понадобится для определения формы государства. По ст. 4 – сам комитет подотчетен конвенту. 6апреля был создан комитет общественного спасения. Комитет формировался Национальным конвентом. Заседания были закрытые. Занимались они вопросами обороны республики. Постановления принимались квалифицированным большинством. А уже эти постановления приводились в исполнение временным исполнительным советом. На выполнение этих операций уделялись 100 тысяч ливров, без раскрытия того, куда эта сумма уходит.

9 апреля 1793 года был принят декрет о командировке народных представителей в Альпах. В этих декретах зарождается институт комиссара. Комиссары – это должностные лица, выезжавшие на местах. По данному декрету по 3 народных представителя отправлялись в армию в качестве воинского подразделения. Это по организации комитетов.

Жирондисты также занялись организацией судебной ветвью власти. Декрет «об учреждении чрезвычайного уголовного трибунала» в Париже. Термин трибунал был взят из Римского права (место, где Рексы вершили суд).

По ст. 1 – определяется подсудность. Он рассматривал о контрреволюции и государственные преступления. Ст. 2 – определяет состав суда. 5 профессиональных судей и присяжные в количестве 12 человек. Присяжные голосуют публично большинством голосов. И судьи на основании приговора применяют закон. Назначаются Национальным конвентом большинством голосов. Набираются из граждан. При трибунале присутствуют общественные обвинители и 2 помощника. Назначаются конвентом. По ст. 13 – решения уголовного трибунала окончательны и обжалованию не подлежит, то есть создается высший орган уголовной юстиции.

Законодательная ветвь власти в руках Национального конвента. Осуществляет законодательные полномочия. В конвенте создаются комитеты, которые обладают правом законодательной инициативы. И исполнение этих законов вверено исполнительному совету, которые подотчетны комитету и конвенту. Реализован принцип разделения властей. Они исходили из принципа суверенитета нации. Форма государства – 1) форма правления. Республика. На это указывает, что высший орган исполнительной власти коллегиальный, выборный или назначаемый, он подотчетен Национальному конвенту, поэтому парламентская республика. 2) Политический режим. Олигархический. 2 декрета по имущественному цензу. 3) Форма ГУ – унитарное. И департаменты не имели автономии, поэтому централизованное государство.

Дальше ситуация становилась более тяжелой. Враги наступали, и территория переходила в другие руки. И жирондисты не выполнили все предвыборные обещания. Они не разделили земли общины. По продаже земельных участков также смедлили. И соответственно, это обещание не выполнено. 1 полностью выполнено, второе – частично. 3- вообще не выполнено. Население это поняло, почувствовали себя обманутыми. Кроме того, тяжелая ситуация, враги, нехватка продуктов. Появились спекулянты, поэтому надо регулировать вопросы цены. Но они выступили с идеями либералов, что нужна свобода предпринимательства, но они проявили мягкотелость и недальновидность. В условиях войны Англия ввела карточки. Это нормальное явление. Соответственно, спекуляция шла большими шагами. Это вызвало недовольство со стороны населения. Это приводит к тому, что жирондисты у власти не удержались.

В результате 29 мая начинается восстание в Париже, которое завершилось 2 июня свержением жирондистов. К власти приходят якобинцы-монтаньяры. Их название происходит о французского термина «mont». Это самое радикальное течение, которое было у власти. Это мелкая буржуазия, которая действовала в соответствии с крестьянско-сельскими интересами. Но радикализм их преобразования преувеличивают. Это были сторонники мелкой собственности. Более того, что монтаньяры фактически выступили продолжателями многих начинаний. Самая радикальное решение – это решение о вопросе земли. 17 июля, вскоре после прихода к власти, был принят декрет «об окончательном упразднении феодальных прав». Там предусмотрено: ст. 1 – феодальные платежи и права, оставшиеся после 25 августа 1792 года, отменяются. Это, когда бывшие феодалы могли подтвердить свою права на землю, они оставались собственниками. Теперь это не имело значения. Все крестьянские бывшие держания становились собственностью крестьян. Все бывшие крестьяне, бывшие держателями, становились собственниками земли. Полностью была реализована крестьянская программа.

Но здесь обратим внимание на ст. 2 – ренты и повинности из феодального характера, не вытекающие из феодальных прав. Эта рента регулировалась только нормами гражданского права. Арендовать земли были вынуждены вообще безземельные земледельцы. Они остались за бортом данного декрета. Монтаньяры действовали в интересах мелких собственников. Декрет от 7 сентября 1793 года, который устанавливал наказание за пользование феодальными правами. Наконец-то вопрос о земле во Франции решен, причем радикальным способом в пользу создания мелкой буржуазной собственности. Но если мы посмотрим. Каковы же были последствия с точки зрения экономического хозяйства и сравним с Англии, то выяснится, что несмотря на то, что в Англии вопрос о земле был решен консервативно, темпы экономического развития были выше в Англии, чем во Франции.

Почему?

Потому что, хозяйства мелких собственников неустойчивы, потому что у них нет резервного фонда, у них нет страхового фонда, никто не поможет. Им нужно только идти и брать займы. Это означает, что часть доходов пойдет не на развитие хозяйства, а на выплаты займодавцам. Это приведет к тому, что часть доходов не будет вкладываться в развитие производства. Кроме того, вот он стал мелким собственником. Земля станет его собственностью. На определенном этапе, если они дополнительно не покупают новые земли, разоряются. Получается, что возникает малоземелье. Если денег нет, надо брать землю в аренду, то есть опять становиться держателем земли и часть доходов отдавать на уплату арендной платы. Эти средства н вкладываются в развитие производства. Темпы экономического развития снижаются.

А в Англии создаются крупные фирмы, и они могут нормально существовать. Выживать могут только крупные хозяйства, неважно государственные или частные.

Монтаньяры завершили дела, начатые жирондистами. Решение вопроса о земле – это продолжение того, что начали жирондисты. Они проводят раздел общинной земли. Декрет от 10-11 июня. Они ликвидируют общины и земли общего пользования. Их поделили на наделы и распределили в собственность между членами бывшей общины. Хилость в том, что безземельные и малоземельные люди уже не оказывались за бортом. То есть сельская беднота уже не могла выживать. Вопрос о продаже земель из национального фонда имущества земель. Они приняли декрет о продаже этих земель в торгов, но там было сказано, что порядок продажи земель регулируется местными властями, но по возможности земельные участки не дробить, а продавать в целом виде. С одной стороны они приняли закон о продаже земли, но с другой, предложили, чтобы продавать крупными участками, то есть вопрос решен не в интересах бедноты.

Следующее решение – принятие конституции 1793 года. Они её приняли через 3 недели после прихода к власти 24 июня 1793 года. Это связано с тем, что жирондисты отменили действие старой конституции. И вопрос откуда у них за 3 недели такая конституция? Проект был разработан жирондистами. И так ка там были идеи жирондистов, то эта конституция была им чужда. А именно монтаньяры считали организацию власти из принципа разделения властей неэффективной. Поэтому они её приняли, но в действие её не ввели. Поэтому в конституционном праве монтаньяры продолжили дело жирондистов.

Монтаньяры приняли еще и декларации прав человека и гражданина 1793 года. Некоторые говорят, что эта декларация является вводной частью конституции, но это не так. Они лишь была использована при написании раздела государственно-правового статуса личности. Идеи сходны с предыдущей декларацией. Есть естественные неотчуждаемые права человека. Ст. 2 – после провозглашения этих прав. Эти прав равенства, свободы, безопасности личности. Те же самые идеи в декларации 1793 года. Ст. 3 развивает эту мысль, что люди равны по природе и перед законом. В этой конституции был закреплено. Но не действовало, равное мужское избирательное право. 4 ст. провозглашает, что закон есть выражение общей воли. Ст. 6 – определяет границы свободы. Последующие статьи провозглашают различные права человека и гражданина и совести.

Ст. 7 – свобода мысли, вероисповедания, печати и т.д. 10-12 – неприкосновенность личности и т.д.

Особо надо выделить ст. 17 – право на любой труд. Ст. 18 – свобода трудового договора. Ст. 19 – неприкосновенность собственности. Ст. 20 – вопрос о налогообложении. Ст. 21 – новое – осуществление общественного призрения (социальное обеспечение). Ст. 22 – право на просвещение и образование. Ст. 25-27 – связаны с реализацией принципа суверенитета нации. Ст. 28 – право народа на изменение конституции, потому что осуществляется путем плебисцита (референдума). Ст. 29 – равенство в избирательных правах.

С одной стороны, имущественных цензов нет, но избирательных прав женщины не имели. Появляется проблема с определением политического режима. Поэтому используют термин незавершенная демократия. Данная конституция была не введена в действие, но была принята. Единого мнения по этому термину нет. Используют разные.

Ст. 30 – определяет, что государственные должности временные (обязанности). Ст. 31 – должностные лица не обладают привилегиями и их преступления подсудны. Ст. 32 – закрепляет право петиций со стороны граждан. Ст. 33-34 – право на сопротивление угнетению. Ст. 35 – право на восстание. Это единственная декларация, где эти права были отделено выведены.

Кроме самой вот конституции вводного раздела, связанного с декларацией, в самой конституции в ст. 122 записано, что конституция гарантирует каждому гражданина и перечисляет 4 свободы. А кроме этого 122 – платежи по государственным займам, свобода совести, всеобщее образование, государственное обеспечение, свобода печати, право петиции, право объединения в народные общества. И отдельно сказано – права человека.

Когда в 1794 году был принят декрет об отмене рабства 4 февраля, то бывшие рабы получали статус свободы, они получали статус гражданства. Если бы эта конституция была введена в действие, то действие распространялось бы на колонии, а предыдущая конституция на колонии не распространялась.

По организации власти: также как и в предыдущей конституции, закреплялась, что французская конституция едина и неделима, а речь шла о запрете сецессии. Это не предусматривается. С точки зрения государственного устройства, Франция унитарное централизованное государство. Ст. 7 – суверенитет народа. Регламентируется вопросы избирательного права. Любой гражданин мужского пола без имущественного ценза, который является французом и с цензом оседлости 6 месяцев в кантоне может участвовать в выборах. Причем порядок голосования – могло быть тайным или открытым для тех лиц, которые не были грамотными. Представители избирались из расчета 1 представитель на 40 тысяч избирателей. Закреплялось, что лиц, обладающих избирательным правом, обладали и пассивным избирательным правом. Те же самые требования, что и в активном избирательном праве. С точки зрения организации власти принцип разделения властей, но желая ослабить исполнительную власть, создавался слабый исполнительный совет, с определенным порядком избрания. Численность – 24 человека. Выбирался 3-степенными выборами. Законодательный корпус формировал исполнительный совет.

Функции исполнительного совета – управлению страной и исполнение закона. Законодательный корпус назначал и смещал должностных лиц. Раз палата была однопалатная, то законодательный корпус выдвигает обвинение, а суд выносит приговор.

Большой раздел по выбору местных органов управления. По судебной власти – предусматривается суд присяжных, мировые судьи, выбирались гражданами соответствующих судебных округов. Несколько принципов, законности право на защиту и некоторые принципы ведения процесса.

Поправки к конституции: Ст. 115 и 116 – если возникала необходимость внесения поправки к конституции, то эта процедура инициировалась гражданами половины департаментов и одной десятой первичных собраний. В этом случае, законодательный корпус обязан созвать все первичные собрания республики, которые должны принять решение о созыве национального конвента (в данном случае орган, который будет вносить поправки к конституции). Национальный конвент образуется в таком же порядке, как и законодательный корпус на период внесения поправок к конституции обладает законодательными полномочиями.

Жесткие конституции делятся по степени жесткости. Хотя конституцию они приняли, в действие её не ввели, потому что под предлогом чрезвычайных обстоятельств, Национальный конвент отсрочил введение конституции в действие, как было сформулировано в декрете « о революционном порядке» до установления мира. Она осталась недействующая. Форма правления – республика – парламентская. Политический режим – разобрали. Форма государственного устройства – централизованное унитарное государство.

Вместо этого учреждалось революционное правительство и революционный порядок управления. Данный порядок устанавливался 2 декрета от 10 октября 1793 года и от 4 декабря 1793 года. Эти 2 декрета закрепили установление диктатуры якобинцев монтаньяров. Еще до официального принятия этих 2 декретов, конвент (еще от жирондистов) отказался от принципа разделения властей. Это основа для формирования диктатуры. При отказе от разделения властей, эффективность системы зависит от того, кто стоит во главе. С одной стороны эффективность, но в этом же плане и недостаток. А при разделении властей масса недостатков, но допустим, один человек не сможет развалить страну. В своих руках конвент сосредоточил законодательные полномочия, а кроме этого исполнительную власть. С точки зрения разделения властей, комитеты и комиссии относятся к исполнительной власти, а если дать законодательные полномочия, то это приводит к сосредоточению различных ветвей власти в одних руках. Правительственный орган и министры по декрету от 10 октября «о революционном порядке управления» был прямо напрямую подчинен конвенту. Робеспьер возглавит диктатуру якобинцев монтаньяров. Учредительный закон от 4 декабря 1793 «учредительный закон о революционном порядке управления» - затрагивает основы государственного строя. Он юридически закрепил ликвидацию принципа разделения властей. Национальный конвент является единственным центром управления. В дополнение к этому ст. 11 – исключительное право толкования законов. По ст. 2 – все органы переходят под надзор общественного спасения. Личности переводятся под надзор комитета об общественной безопасности. Оба комитета подотчетны национальному собранию. И каждый персонально был ответственен. Оба комитета, созданные при жирондистах, но при монтаньярах они получили особый статус.

Комитет общественного спасения был создан декретом конвента от 6 апреля 1793 года. Еще при жирондистах. По данному декрету было 9 человек, избираемых поименным голосованием, заседания были закрытые. Они занимались вопросами, связанными с предложением каких-то идей, но при монтаньярах с 26 июля данный комитет получает право осуществления арестов. И вот этот комитет получит право проведения ареста, а во главе стоял Робеспьер. По декрету от 10 октября 1793 года временный исполнительный совет и министры находились под наблюдением комитета общественного спасения. Сам комитет отчитывался за свою деятельность только перед комитетом. Комитет общественного спасения еще получил право контролировать кадровый состав вооруженных сил. То есть комитет общественного спасения предлагал должности главнокомандующих, а утверждает национальный конвент.

Комитет общественной безопасности, созданный 2 октября 1792 года при жирондистах. Там предусматривалось 30 человек. После октября 1793 года, после обострения борьбы между монтаньярами и жирондистами – этот комитет получил право проведения ареста. Преобразования в судебной ветви власти. При жирондистах – 10 марта 1793 года был создан чрезвычайный уголовный трибунал, а при монтаньярах был преобразован в революционный трибунал и стал одним из органов революционного правительства. Окончательно деятельность была урегулирована декретом 10 июня 1794 года. Возможность превращения уголовного трибунала в революционный. Теперь этот революционный трибунал стал разбирать дела о врагах народа. Наказанием служила только смертная казнь. Если по декрету жирондистов уголовный трибунал должен был руководствоваться уголовным законом, то здесь основанием для вынесения – была совесть присяжных. И вводилась упрощенное судопроизводство, которое привело к всеобщему нарушению принципов уголовно-процессуального права, что создало основу для злоупотреблений. Наличие присяжных, ситуацию практически не меняло.

Декрет от 10 июня – ст. 1 – состав революционного трибунала. 1 председатель и 3 товарища. 1 общественный обвинитель и 12 судей. Ст. 4 – определяет цель революционного трибунала. Учрежден не для торжеств правосудия, а для того, чтобы наказывать врагов народа. Ст. 5 – дает определение кого считать врагом народа. Те, кто силой или хитростью стремится уничтожить общественную свободу. Ст. 6 – дает длинный список, кого относить к врагам народа. Ст. 7 – наказанием только смертная казнь. Ст. 8 – что в качестве доказательств может приниматься. Доказательства моральные. Вещественные, устные и письменные. Основанием для вынесения приговора – совесть присяжных и цель приговора – торжество республики и разгром её врагов. Судопроизводство состоит из простых мер. Это заключается в том, что отсутствует стадия предварительного расследования. И ст. 13 определяет, что если доказательство этих доказательств достаточно, то показания свидетелей не заслушивается. Ст. 16 – защитники предусматривается только для невинно оклеветанных патриотов. И защита для заговорщиков не предусматривается. Заседания обычно проводились открытые. Показания давались в устной форме. Если лицо было признано виновным, то приговор приводился в исполнение сразу. Право предавать суду революционного трибунала имели право – сам Национальный конвент, общественный обвинитель конвента, комитет общественного спасения и народные представители. Кроме этого, предавать суду могли комиссары, а также народные общества.

Комиссары. Контроль за офицерами вооруженных сил, о рекрутском наборе и т.д. Народные общества – отделения якобинцев монтаньяров. По всей стране их насчитывалось около 40 тысяч. И выступали на местах как оплот якобинской диктатуры. Они помогали комиссарам в проведении чисток на местах и выбирали на местах местные революционные комитеты. Комитеты должны были осуществлять наблюдение за врагами народа. Они составляли списки подозрительных для проведения арестов. В связи с этим 17 сентября 1793 года. По сути дела, чуть больше чем через 3 месяца был принят декрет о подозрительных. Ст. 1 – подозрительные должны быть немедленно арестованы. Ст. 2 – определяет кто такие подозрительные. 6 категорий. Подозрительным можно стать за речь, за связи, родственность с дворянами, эмигранты, уволенные с должности. Ст. 3 определяет, что наблюдательные комитеты на местах составляют списки подозрительных. Они издают приказы об аресте, опечатывают документы и бумаги. А сам арест возлагается на руководителей вооруженными силами. По ст. 9 – списки подозрительных отсылаются в комитет общественно безопасности. Ст. 5 и 6 определяет порядок содержания этих подозрительных. Они должны сами себя кормить и содержать. Ст. 7 – продолжительность ареста, до заключения мира. То есть срок ареста не определен.

Неприкосновенность личности отсутствует, презумпция невиновности отсутствует. Этих ребят арестовывают. Что делать с имуществом? 26 февраля 1794 года был принят декрет о секвестре. Экспроприации имущества врагов революции. Усилили режим диктатуры. Смысл декрета – собственность патриотов священна и неприкосновенна. Собственность врагов революции секвестрируется в пользу революции. Теперь неприкосновенность собственности не гарантируется. Кто враг народа – собственность будет изъята. Кроме этого, с 29 октября 1793 года началась ревизия продовольственных запасов – продразверстка. Изымались излишки продуктов и передавались на обеспечение революционеров.

Первоначально репрессии были направлены против контрреволюционеров, но со временем стали подвергаться и революционеры. После того, как революция закончилась посчитали, что 5% репрессированных составляли духовенство. 9% - дворяне. 75% - представители 3-его сословия. Репрессиям подверглись и те, кто были за революцию. Революционеры начинают делить власть. Репрессированные – это 1) Движение революционеров, которые имели прозвище «бешеные» - движение городской бедноты, возглавлял Жак Рум. Прозвали их за методы действия. Выдвинули радикальные требования – они требовали ввести борьбу со спекулянтами. Смотреть на спекуляцию добрыми глазами будут только идиоты. Бешеные требовали, чтобы за спекуляцию – смертную казнь и имущество спекулянтов должно изыматься. Кроме того, они требовали введения максимума цен на предметы первой необходимости. Раз это были революционеры, конвент вынужден был пойти на уступки.

26 июля 1793 года был принят декрет против спекуляции. Ст. 1 – спекуляция считается уголовным преступлением. Ст. 2 – запрет на укрытие товаров первой необходимости, а список товаров перечислен в ст. 4.В ст. 8 устанавливалось за спекуляцию смертную казнь. Ст. 9 – за сокрытие товаров – смертная казнь, за злоупотребление должностных лиц и комиссаров – смертная казнь. В принципе пошли серьезно навстречу.

Бешеные требовали установление предельного уровня цен 27 сентября 1793 года – декрет об установлении максимума цен и максимума зарплаты. Ст. 1-3 максимумы цен на различные товары. Ст. 7 – за нарушение этих максимумов штраф в виде двойной стоимости проданного + внесением в списки подозрительных. Ст. 8 – максимум заработной платы. И меры для борьбы с недовольными. За отказ работать – 3 дня ареста и уже принудительная мобилизация.

Декрет от 1 ноября 1793 года. Декрет об установлении единого максимума на всей территории республики. Это связано с тем, что спекулянты, пользуясь тем, что были установлены разны цены, они начали убегать туда, где можно было загнуть повыше цены, поэтому цены были одинаковы на всей территории.

Постановление комитета общественного спасения от 14 февраля 1794 года. Важен пункт 3 – отказывающимся работать за максимум заработной латы – считать подозрительными.

Вроде пошли навстречу, но проблема в том, что бешеные нападали на частную собственность. Поэтому при первом же удобном поводе бешеные были репрессированы. И бешеные, видя, что в их интересах принят закон о спекуляции, он стали на улице расправляться с ними. Естественно это было использовано как повод для расправы над ними. И это движение было ликвидировано.

Но было еще более левое движение, чем монтаньяры. Эбертисты. Это движение, отражавшее интересы сельской бедноты. У них была своя газета. Соответственно, они требовали, что: 1) Принять закон о национальном фонде имущества, чтобы продавать землю мелкими участками. 2) а сохранение максимума цен, они критиковали конвент за то, что он не боролся активно со спекуляцией. 3) Но самое главное, они требовали всеобщего передела собственности. Все имущество объединить и поделить по количеству граждан и каждому дать свою долю. То есть они выступали за идеи уравнительности. Это было требование, на которое монтаньяры не пошли бы. И монтаньяры пошли им на определенные уступки, раз были революционерами.

3 июня 1793 года – был принят декрет о разделе национальных владений. Ст. 1 – недвижимость иммигрантов подлежит продаже с торгов на большую цену. Ст. 2 – в коммунах, где нет общинных земель, подлежащих разделов, из земель иммигрантов выделить по одной десятине каждой главе семьи (имеется в виду малоземельным и безземельным).

Пойдя на встречу эбертистами, был созван комиссия о помощи бедным. Конвент не хотел, чтобы все требования эбертистов были выполнен, поэтому комиссия не работала. И при первом удобном случае,, их обвинили в гос. измене, данное движение было репрессировано и разогнано. Это приводит к тому, что режим репрессии усиливается, под репрессию начинают подпадать революционеры + революционеры почувствовали, что на все уступки не идут монтаньяры, поэтому население стало чувствовать себя обманутым. Монтаньяры рассчитывали, что недовольство будет потухать, но оно только нарастало. Никто, даже не революционер, не мог чувствовать себя в безопасности.

Поэтому 27 июля 1794 года произошли события, получившие название термидорианского переворота. Ситуация была такая: Конвент собрался на очередное собрание и один из членов сказал, чтобы арестовали Робеспьера. Сначала все затихли, а потом подумали, хорошая мысль и двинулись его арестовывать. Но первый раз сторонники Робеспьера его отбили, и он укрылся в ратуше, он был подбит дробью в челюсть и это все радовало его врагов и в скором времени его казнили. Таким образом, диктатура монтаньяров была свергнута.

По следующей конституции – главная цель – восстановление принципа разделения властей. Период, когда была написана и вступила в действие конституция 1799 года – начинается директория. Объяснить, почему период директории завершился переворотом Наполеоном? Причина проста. Потому что обстановка была – угроза восстановления монархии и угроза левых (монтаньяров) и население было недовольно политикой директории (вопрос о налогах). Была сделана ставка на Наполеона, так как он себя талантливо проявил в Египте.

Рассказываем про конституцию 1799 и поправки (пожизненный срок и в 1804 должность главы государства стала наследственной и получил должность «императора»). По учебнику период конституционной монархии (монарх мог издавать только подзаконные акты, он не мог вершить суд и т.д.).

По конституционным хартиям 1814-1815 годов – после свержения Наполеона. За образец была взята Английская конституционная монархия начала 18в века. Король обладал реальными властными полномочиями. Франция является унитарным государством, был создан 2 палатный законодательный орган – Верхняя – палата пэров. И порядок формирования тоже сходный. Верхняя – по приглашению короля. А нижняя – выборная. Причем существовал имущественный ценз. Разница в хартиях в том, что произошел промышленный переворот. В их интересах последующие преобразования были направлены, то есть прохождение процесса демократизации. Организация власти такая же. В 1848 году произошло восстание и устанавливается 2 республика. Конституцию характеризовали на первых лекциях, отличается тем, что плохо реализован принципа сдержек и противовесов, что привело к конфликту между исполнительной и законодательной властью.

И переход ко 2 империи с республики. Сначала президентом, а потом императором стал Наполеон 3 (племянник Наполеона Бонапарта). Он получил 75% голосов выборщиков. То есть был популярен. Он и становится императором, а за образец взял конституцию своего дяди 1799 в редакции 1804 года.

По учебнику дальше про конституционную реформу 1870 года. К этому времени стало понятно, что больше 2 палат не нужно. Государственный совет – это орган исполнительной власти с правом законодательной инициативы. А оставшиеся 2 палаты были преобразованы в 2 палатный законодательный орган.

Дальше 2 вопроса по конституционному праву Германии и Японии. У Омельченко нормально написана тема по образованию единого государства в Германии. Он рассматривает конституционные акты каждого государства Германии.

После того, как наполеон захватывает Германию, то Наполеон проводит реформы и с 1806 года начинают развиваться феодальные отношения. Реформы конституционного строя шли медленно, но это не мешает тому, что общество было буржуазным.

Конституция Пруссии и Германской империи есть хрестоматия. И набросать план, чтобы можно было зрительно представлять организацию власти. Конституция Пруссии базируется на проекте для единой Германии 1850 года. Но революционный проект был взят Пруссией за основу и базировалась на нем. В ходе продолжительной борьбы, после того, как в войне был разгромлен соперник, Австрия была исключена из состава Германских государств. Австрийская империя была германской только в верхушке, в остальном были славянские земли и другие земли.

Вопросы по Китаю, Японии, Англии государственное и негосударственного права – будут дополнительные вопросы.

Государственный строй периода Сёгуната читать по учебнику, реставрация Мейдзи по учебнику.

А Великая Конституция есть выборочно в хрестоматии. Не зря вопросы стоят вместе с Германией. Когда начали разрабатывать Германские кодексы, и Японцы увидели, что по гос. строю и по духу законодательства увидели, что похожи, поэтому стали опираться на Германское право, более консервативное. Поэтому по сути Конституция Японии многое почерпнула из Германской конституции. Разница в том, что Германия – федеративное государство, а Япония – централизованное унитарное государство.

В попытках сформулировать, как организована власть, составители конституции или ошибочно, или намерено, чтобы переход от абсолютной власти к конституционной власти, но формулировка напоминает то, что мы видели в Орудии управлении. Что законодательная власть принадлежит законодательной власти и монарху. Но это не абсолютная власть, потому что формулировка означает, исходя из принципа разделения властей, глава государства утверждает акты, принятые законодательным органом.

Негосударственное право раннебуржуазного периода до монополистического капитализма.

Англосаксонская и континентальная системы буржуазного права. Сравнительная характеристика различий в гражданском, уголовном и процессуальном праве. Формирование правовой системы США и ГК Калифорнии 1772 года.

США – страна англосаксонского права, но в силе того, что некоторые государства были континентальным, то оно подпало под влияние континентального права. Обратить внимание, что составители кодекса ГК Калифорнии они попытались там совместить понятия англосаксонского права с понятиями континентального права. Например, деление вещей они принимают, как из одной системы, так и из другой. Он выстроен по институционной системе.

Будет затонут ряд вопросов из 39 вопроса, 51, 49, 68.

После победы буржуазных революций и проведения буржуазных реформ возникает и формируется новый тип права, который получил название буржуазное право. Раз это новый тип права, то оно имеет различие от рабовладельческого и феодального по некоторым признакам.

Начнем с основных принципов:

1) Принцип равноправия, который связан с ликвидацией сословных привилегий и перегородок. С ликвидацией цеховых ограничений и иных ограничений. Этот принцип имеет более частое проявление, связанное со следующими вопросами. Равенство в правах. Оно закрепляется в сфере частного права, уголовного, процессуального права. А в сфере конституционного права этот процесс занял длительный период. В связи с наличием множества имущественных цензов, равенство в правах в конституционном праве долго устанавливался.

2) Равенство перед законом и судом.

3) Равенство в возможностях предпринимательства. Экономическое равенство.

4) Равенство сторон в договоре. Не признавалось, что в гражданско-правовых отношениях не могут участвовать лица, не имеющие равенства. Но раннебуржуазное право это игнорировало. Появится только в 20 века. В связи с принципом равенства, надо добавлять, что равенство с точки зрения права – формальное равенство. То есть закон устанавливает в правах, предоставляя равные возможности, а вот как люди реализуют предоставленные возможности, зависит от одного человека. И эти различия закладываются от рождения.

5) Принцип свободы. Этот принцип был провозглашен сразу, но не сразу реализован в связи с рабством. Во Франции – 1804 г. Подразумевал более частные проявления, свобода распоряжения частной собственностью. Для того, чтобы обеспечить этот принцип, нужно было обеспечить и гарантировать частную собственность.

6) Принцип неприкосновенности частной собственности, но тут же оговорка, что это может произойти в интересах общественной пользы.

7) Свобода предпринимательства. Это что-то вроде священной коровы, поэтому попытки ограничить предпринимательство, приравнивались к преступлениям.

8) Свобода заключения договоров. Принцип свободы заключения договоров. Любой гражданин (любое лицо), по своему усмотрению может заключать или не заключать договор, а значит, по своему усмотрению приобретать права и принимать на себя обязательства. Свобода заключения договора предполагала, что не должно быть хитрости или обмана.

9) Принцип законности и справедливости. Все общественные отношения регулируются законами и могут выступать в виде конституций, кодексов и уставов. Начинают появляться кодексы по отраслям. Принцип законности имел частные проявления: все, что не запрещено законом, разрешено. Закон не имеет обратной силы (с оговорками), не может быть наказания, кроме как по закону.

Именно в буржуазном праве складывается представление о законе как выражение общей воли. Эта идея базируется на принципе суверенитета нации. А это еще коренится в теории общественного договора.

В Европе институты буржуазного права в раннебуржуазный период – период до монополистического капитализма. Идеи экономического либерализма – это идеи 19 века, а для Англии 18. До Маргарет Тэтчера неприлично было вспоминать идеи экономического либерализма и только во времена Тэтчер эти идеи возрождаются – неолиберализма. Потому что идеи не соответствуют стадии развития общества.

Так вот, институты буржуазного права складывались 2 основными путями, которые привели к образованию 2 систем буржуазного права.

Первое – начало формироваться англосаксонское право, а второе – континентальное право (романо-германское). Но эти термины не равнозначны. Поначалу можно так называть, но потом эта система выходит за пределы романо-германской территории.

Англосаксонская система права.

Континентальная система права.

Начала формироваться в Англии середине 17 века. Связано с событиями и последствиями английской буржуазной революции. Сначала на территории Англии и распространилось на британские колонии. И даже после ликвидации колониальной зависимости, оно продолжало в рамках англосаксонской системы – это США, Канада, Австралия, Новая Зеландия.

Она сложилась позже, после 1789 года – начала Великой Французской буржуазной революции. После это даты говорим о начале формирования этой системы права. Сначала это было только во Франции, но со временем распространилась по Европе после Наполеоновских войн. Ряд территорий были включены в территорию Франции. Это привело к тому, что нормы Французского права легли в основу национального права. Это и стало причиной распространения континентальной системы права.

1) Отношение к старым институтам права.

Конституция была завершенной, но консервативной. Консервативное решение вопроса о земле, власти повлияло на развитие права. И свою роль сыграла сложная запутанная судебная система прецедентов. И Англичане предпочли его не трогать. Это привело к тому, что многие институты феодального права перекочевали в буржуазное. Источники все перешли. Даже законы 1351 года. Сложились 3 системы: 1) Общее право. 2) Право справедливости. 3) Статутное право. Какие институты в качестве примера? Перекочевали основные понятия феодального права. Если взять категории вещей – ленд и четлс. Земля и остальные вещи. Классификация вещных прав собственность владения в чистом виде и держания. Феодальное право использовало один и тот же термин для этих понятий «холд». Институт дарительной собственности – траст. И существует все еще. Классификация договоров феодального периода. Классификация преступлений. Процесс – состязательный. То есть мы видим, что в большом количестве они перешли. И возникает вопрос, ка кони могли регулировать буржуазные отношения? Они стали приспосабливать эти феодальные институты новые буржуазные отношения. К середине 17 века рассматривалось дело, по которому собственник земельного участка взимал плату за проезд через мост. И один автомобилист стал рыться в документах и он нашел документ, в котором предок обязался прекратить взимать этот сбор за проезд через мост. И суд решил в пользу автомобилиста. Развивалась система судебных прецедентов, потом принимались новые нормативные акты. Как же они в этой куче источников разбирались что применять? Если появляется более новая норма, а старая её противоречит, то применяется более новая норма.

1) Отношение к старым институтам права. В ходе революций, реформ, произошла законодательная отмена старых феодальных институтов права и законодательное введение новых по форме и содержанию новых правовых институтов. ФГ отменял действие всех старых правовых норм. Отказ от старых нома очень кардинально применял.

Если подвести итог, то видим, то в англосаксонской системе стара форма, но новое содержание, а в континентальной – новая форма и новое содержание.

2) Роль, влияние Римского права. Нормы частного права формировались при очень слабом влиянии категории Римского права. Связано с тем, что в средневековой Англии Римское право изучалось, поэтому терминологию римскую знают, используют, но в силу того, что источниками являлись судебные прецеденты, Римское право не смогло оказать серьезное влияние на развитие Английского права. И применение принципов Римского права мы видим в праве справедливости. Лорд-канцлер, когда рассматривал дело, исходил из принципа справедливости и некоторые принципы Римского права он использовал. Но рецепции Римского права не произошло. Они знают положения Римского права.

2) Роль, влияние Римского права. Нормы частного права формировались на основе категории Римского права. Это связано с тем, что в феодальный период во Франции и Германии была осуществлена рецепция Римского права. Римское право стало в преображенном виде в основу буржуазного права. Помимо заимствования терминологии Римского права, имеется в виде заимствование системы права, систем гражданского права, заимствование институтов права. Право владения, держания, права на чужие вещи, заимствование идей уголовного права. Заимствование некоторых норм. Системы гражданского права. Во Франции была принята институционная система гражданского права. На некоторых странах ФГК был реципировано, в некоторых странах лег в основу законодательства. Это привело к тому, что во многих странах была принята институционная система права. В основу положены институции Гая, а затем институции Юстиниана. Он столкнулся с проблемой, норм было много, в каком порядке их расположить, отраслевого деления никто не знал, поэтому он пошел по привычному для того времени. Расположить по предмету правового регулирования. 1 – о лицах. 2 – о вещах. 3 – о юридических действиях. Все нормы гражданского права охватывались. Когда французы начали составлять свой кодекс, они выбрали нормы гражданского права в порядке институционной системы. 1 книга - о лицах. 2 книга – об имуществах и различных видоизменениях собственности. 3 книга – о различных способах, которыми приобретается собственность. Подобная система в ГК Калифорнии.

В Германии была применена пандектная система гражданского права. Прообразом послужила 2 часть свода законов Юстиниана – дигесты. Рецепция осуществлялась исключительно на Сводах законов Юстиниана. Как раз средневековые юристы добавили конституции императоров после дигестов Юстиниана. Характеризуется тем, что выделяется отдельно общая часть, потом следует особенная часть. В римском праве не было расположения по под отраслям. По предмету правового регулирования собраны нормы Римского или Византийского права. Общая часть содержит нормы под отраслей. Но в самом своде нет такого. Там собраны нормы частного права. В Римском частном праве помимо известных нам норм, содержало учение об исках и деликтах. Но в Германском варианте в особенной части шли обязательственное, вещное, брачно-семейное и наследственное право. Обязательственное право было первым, так как изначально по конституции Германии 1871 года в сфере гражданского права федеральный центр мог регулировать только обязательственные отношения. И когда писали ГК – то сначала написали обязательственное право, а потом поняли, что нужно еще добавить все гражданские правоотношения. В связи с этим они стали писать про все остальное. В ГГУ общей части соответствует 1 книга, а остальные – особенной части.

3) Источники.

Правовой обычаи не исчезает как источник буржуазного права. Есть обычаи торгового оборота, гражданского права и т.д., но сфера действия резко сужается. В уголовном праве обычай как источник права исчезает в связи с принципом, по которому преступлениями считаются только те, которые указаны в УК. Это хорошо, но с другой стороны, некоторые деяния, которые явно следует наказывать, если не внесены в УК, преступники уходят от наказания из-за того, что закон об этом умалчивает. Это вопрос уже пробела законодательства.

Также, как и в феодальный период, в силу консерватизма самой революции, также потому что побоялись тронуть судебные прецеденты, основным источником оставался судебный прецедент (case). Судебный прецедент как источник является результатом проведения судебных реформ Генриха 2. Появляются в конце 12 века и с начала 13 века появилась традиции письменной фиксации этих прецедентов, потому то их стало много. В связи с тем, что этот источник сохранился, то означало, что суды в Англии по-прежнему занимаются нормотворчеством. Судебные прецеденты делились на категории: 1) Общие. Которые действовали без ограничений на всей территории страны в отношении всех категорий лиц. 2) Это специальные. Ограничены по действию либо территорией, либо родом отношений, которые регулируют, либо категорий учреждений, для которых они обязательны.

Второстепенным источником являлись статуты. Очень часто ставят равенство между статутом и законом, но статут является более широким, потому что являются актами высших органов власти, поэтому под ними понимаются акты короля, ордонансы. Чаще всего короли советовались с палатой лордов. + подзаконные акты – указы королевской власти. Буржуазный период ситуация изменилась, так как король был лишен законодательных полномочий. Создан представительный законодательный орган. И под статутами стаи понимать акты парламента, но формально юридически должны к ним относиться указы короля. Статут выступал в качестве вспомогательного нормативного акта, но в первой половине завершается переход от дуалистической монархии к парламентарной монархии. И возрастает роль и значение парламента, его активность, значит и законодательство. Вторая половина 19 века отмечена активизацией парламента. В связи с уголовным правом был издан ряд статутов по уголовному праву.

3) Источники.

Правовой обычай. Основным источником является закон. В связи с тем, что такой вид как судебный прецедент неизвестен. В ФГК прямо запрещен судебный прецедент и решение суда не будет обязательным для других судов. Поэтом в странах континентальной системы суд не занимается нормотворчеством. Подзаконные акты играют второстепенную роль, но в 20 веке акты исполнительной власти усилится. Когда источников стало много, то возникла необходимость в их систематизации.

4) Систематизация источника.

Старые типы систематизации. В отношении судебных прецедентов – инкорпорация. И в Англии и в США – судебные прецеденты, следуя старой традиции – вносятся в ежегодные сборники. Различие в том, что в Англии унитарное государство, что в каждом штате свои судебные прецеденты. Идут в хронологическом порядке и по тематике. В отношении статутов применялась консолидация. Консолидация актов, изданных в разное время, посвященных одним и тем же институтам права. Консолидируется в единый нормативный акт без изменения правового регулирования и норма излагается в логическом порядке, при этом допускается внешнее редактирование текста.

В 20 веке был принят специальный закон о консолидации в Англии.

Великобритания вообще не знает кодификации, хотя попытки предпринимаются, но заканчиваются нулевым результатом. Это явный признак, который указывает на архаические черты английского права.

В США, под влиянием континентального права в 19 веке, идея принципы кодификации были заимствованы из континентального права. Так как были люди из стран континентального права. Это привело к тому, что в 19 веке в США кодификация приняло ограниченную форму, в рамках одного штата. Отраслевая систематизация. Изменение правового регулирования, глубинная проработка правового регулирования.

В начале 20 века появится идея всеобщей кодификации в США, но кодификация примет форму примитивной формы – кодификация разделов. И там смешаны нормы процессуального права.

4) Систематизация источника.

Первые попытки были предприняты в конце 18 века во Франции, так называемые уголовные кодексы содержали нормы уголовного процесса. И в начале 19 века появляется кодификация. Когда появились сборники норм права отдельной отрасли права, до этого была инкорпорация. Но на поздних этапах феодального периода можно говорить об идее консолидации. Появилось современное значение у термина кодекс. Термин кодекс в добуржуазном праве – кодекс – свод законов. Если брать конкретное значение кодекса в Своде законов Юстиниана – кодекс – это та часть, где были императорские законы. По Юстиниану – кодекс – свод законов монарха. В таком значении это слово попало с таким смыслом. И только в буржуазном праве оно приобретает современное значение. Нормы стали систематизироваться переработкой норм. С отбрасыванием устаревших норм. В отраслевые сборники включают новые институты. Появляются новые отрасли права – конституционные, гражданское право, уголовное, УП, ГП и торговое. Инкорпорация как явление исчезает. А в отношении отдельных законов хотя не в ой мере также могла применяться консолидация. Но для континентального права это явление редкое. Самые первые кодексы – это уголовные и уголовно-процессуальные. То есть государство стремится своим правовым регулированием влезть в уголовные отношения, потому что надо обеспечить реализацию принципа справедливости. Все остальные кодексы – ФГК 1804 года, 1806 – ГПК, 1807 год ФТК, 1808 году были отделены нормы процессуального права от уголовных – УПК, продействовал 50 лет. В 1958 году новый УПК. В 1810 году принят уголовный кодекс – продействовал 200 лет. И был принят новый УК Франции 1992 года.

В Германии создание общегерманских кодексов связано с объединением Германии. В 1871 году принят уголовный кодекс Германии. Серьезные изменения были введены изменения в период правления НСДП, а потом убраны. В 1877 году были приняты 2 процессуальных кодекса –действовал до 1924 года и тогда был принят новый УПК. ГПК – 1877 года. Он базировался на принципах ФГП и серьезные дополнения были внесены в 1898 году. В Германское уложение – кодекс – принят в 1896 году и вступил в 1900 году – ГК ФРГ. Германское торговое уложение – сорговый кодекс 1897 года.

5) Система права.

Англия не знала деление на отрасли права. В Англии стали обособлять квази-отраслевые группы норм. Это уже связано со влиянием континентального права. Таки нормам мешает оформиться в качестве определенных отраслей отсутствие кодексов. Но в самом начале они перетащили 3 системы права из феодального права. Общее право, право справедливости, статутное право.

Формирование общего права связано с судебными реформами Генриха 2, созданием суда разъездных судей. Когда были созданы 6 судебных округов по 3 судьи в каждый округ. Но на территории самой Англии до сих пор 6 судебных округов. И когда они на места выезжали, рассматривали дела и Генрих 2 определил подсудность тих судов – тяжкие уголовные преступления и государственную измену. Возвращались назад, обобщали практику и в связи с этим стали появляться судебные прецеденты. И так появились прецеденты в свитках тяжб. Английские вилланы были лично-зависимыми. А все остальные категории находились под действие норм общего права.

Право справедливости возникает в 14 веке, появился ряд дел, которые не могут быть разрешены на основе норм права. В этом случае, принцип законности вроде соблюдается и люди пошли к королю. Но когда этих дел стало много и суд лорда-канцлера руководствовался принципом справедливости. Отсюда и пошло название суда справедливости, а система права – право справедливости.

Статутное право – отдельная система. Источником которого являлись статуты – акты высших органов власти.

В связи с этим сохранилось почти без изменений старая судебная система. Продолжали действовать суды общего права. Кроме этого продолжал действовать суд лорда канцлера, связанное с правом справедливости.

Англичане боялись эту систему тронуть. Впервые попытки изменит все это во второй половине 19 века. Так вот судебная реформа 1873-1875 годов. Там были приняты 2 группы законов. На основании данных законов создавалась система судов, которые в своей деятельности должны были применять норма как общего права, так и права справедливости. Возникла основа для слияния 2 систем права.

и в результате последствий этой реформы возникла единая система права – прецедентное право как результат судебной реформы. Иногда применяется common law, но это по традиции. Идет речь о прецедентном праве.

Особенности англосаксонской системы в рамках США. Это было бы просто английское право, если бы не одна особенность. Еще в колониальный период был заложен основополагающий принцип, который позволил появиться континентальной системы. В 1806 году английский апелляционный суд, рассматривая дело Кальвина, приняло решение, как должно в колониях американский применяться английское общее право. Согласно вынесенному постановлению, английское общее право принадлежит обязательному исполнению в колония в той мере, в которой соответствует условиям колонии. Это решение легло в основу формирования права США. Оно сочетало нормы британского права и собственные нормы. Из английского права были переняты и источники и 3 системы права (общее право, право справедливости, статутное право). Но это классификации на системы в американском варианте получила свою специфику.

То, что американцы стали называть общим правом, по источникам включало следующее: прецеденты Великобритании, которые действовали до образования штатов, Британские статуты, которые действовали в североамериканских колониях, прецеденты, сложившиеся в практике американских судов.

Право справедливости, но в связи с тем, что право справедливости не стало действовать на всей территории, то источники права справедливости стали рассматриваться как источники Британского права. Во многих штатах будут созданы свои суды, и они будут считаться нормами общего права. Сложилась ситуация, похожая на ситуацию в Англии после судебной реформы 1775 годов. То есть не стали рассматривать в качестве отдельной системы.

Статутное право – источники: законы США (федеральные) и законы штатов. Сюда же формально юридически относятся указы президента. Но прежде всего, источниками американцы считают вышеназванные источники. Статуты как источник в 19 веке считались второстепенным источником и ситуация начнет меняться в 19 века, когда статутное право оттеснит остальные системы.

Великобритании, в отличие от США, унитарное государство. Это означает, что в Англии действовала одна правовая система, а в США в каждом штате США своя и федеральная. В случае возникновения коллизии между федеральными нормами и нормами штатов, то какую норму применять? В конституции США закреплялось верховенство федерального законодательства над законодательством штатов.

Соответственно, в США возник вопрос о систематизации. В конце 18, в первой половине 19 века, следуя английской традиции, нормы систематизировались следующим образом: прецеденты – инкорпорация – в сборники судебных решений. К середине 19 века в США было опубликовано около 4 тысяч томов сборников судебных прецедентов. Учитывая, что надо было инкорпорировать судебные прецеденты федеральных судов и судебные прецеденты судов штатов. Издаются каждый год в хронологическом порядке. Следуя Английской традиции, статуты могли подвергаться консолидированию. Федеральные законы и законы штаты, в связи с этим появилось – консолидированное право. Оно не составляет отдельной правовой системы, технический термин. Это право должно было дополнять общее право, но при консолидации, нормы должны излагаться в логическом порядке, но особенности американского мышления предполагают от принципов консолидации, и они систематизируют в алфавитном порядке.

В 19 веке была заимствована из континентального права идея кодификации. Это привело к тому, что право США стало более развитым. Они все-таки не признали всеобщую кодификацию, а лишь кодификацию права в отдельных штатах. Тем не менее, принципы кодификационные заимствованы из континентального права. В некоторых случаях достаточно специфически воспринятая кодификация. В конце 19 – начале 20 века, кодификация затронула и федеральное законодательство в связи со Сводом законов США и приняло форму примитивной кодификации, то есть кодификация разделов.

5) Система права.

В континентально системе права из Римского права была заимствования идеи деления на 2 подсистемы права – публичное право – и частное право. Публичные – с интересами общества и государства в целом. Сам термин связан с интересами общества и государства, правовые нормы не могли изменяться соглашением 2 сторон, то есть были безусловно обязательными. Такие нормы носят название – императивные нормы права.

Частное право связано с интересами отдельных лиц, поэтому нормы права в частном праве имели иной характер. Называют диспозитивные нормы права. В отличие от современного права в римском выделялись 2 нормы уполномочивающие и диспозитивные. Диспозитивные – условно-обязательные, которые становились обязательными при определенных условиях. В качестве примера приводят пример: любой человек имел право имели на случай своей смерти своим имуществом. И если он не написал завещание, при условии отсутствия вступает в действие наследование по закону и родственники уже не смогут договориться по наделами. Помимо этого в Римском праве были уполномочивающие нормы права – нормы права условные которые могут изменяться соглашениями сторон. Но дозволяется это делать только в рамках дозволенного законом.

Современное право эти 2 вида норм объединяет общим понятием диспозитивные нормы права. В свою очередь эти 2 подсистемы права в буржуазном праве, деление по отраслям права. Отрасль права – это обособленная совокупность юридических норм и институтов, регулирующих однородные общественные отношения.

Институт права – это обособленная группа юридических норм, регулирующих общественные отношения конкретного вида.

Отрасли публичного права выделились? Конституционное право (государственное право) и уголовное право. В отличие от Римского права, где деликты, включая преступления, относились к частному праву, в силу того, что в период позднего феодализма и изменилось представление об опасном деянии, и уже позднее в 20 веке выделяются новые отрасли публичного права – административные правонарушения, потому что к началу 20 века накопятся много норм, регулирующих отношения должностных лиц, и они поняли, что административные нормы имеют другой характер. Кроме того, в 20 веке складывает международное публичное право, в рамках которое стало обособляться международное уголовное право. Отрасли частного права – в Римском праве отраслевого деления не было. Буржуазным период раз деление появилось, в частном праве выделилось 2 самостоятельных направления частного права – это привело к дуализму частного права. Подразумевает, что единое в римском праве разделилось на 2 отдельные отрасли – гражданско и торговое. Это связано с выходом отдельных кодексов.

В гражданском праве регулирует 4 под отрасли в зарубежных государствах и отдельно нормы торгового права. Под дуализмом частного права понимается обособленность норм, регулирующих торговую, коммерческую деятельность от норм гражданского права. В 20 веке появится другая тенденция, тенденция монизма частного права. В некоторых странах обнаружится тенденция, где нормы торгового оборота подчинялись гражданскому праву и отдельно не было торговых кодексов.

Несмотря на то, что частное право разделилось на 2 отрасли, тем не менее торговое право регулировало частно-правовые отношения то, что характерно частному праву в целом.

явление дуализма частного права присуще только континентальному праву этой проблемы не знало. И корни идут в период позднего феодализма. Исследователи выделяют 2 основные причины появления дуализма частного права в континентальной системе. 1) Это сословное деление феодального общества. С торговой деятельностью было связано сословие горожан. Была обозначена специфика купеческого общества. И в рамках городского права обособились номы, регулирующих деятельность купцов и деятельность их гильдий. Это обособление позволило выделить торговое право в отдельную отрасль. 2) В каноническом праве существовал запрет на начисление процентов по займам. С точки зрения в религии давать под проценты считалось ненормальным. Это привело к тому, ч то ростовщичеством стали заниматься 2 этнические группы – это ломбардцы. А во-вторых – это евреи. На них христианский запрет не распространялся. А во-вторых, с точки рения иудаизма – иудеям нельзя начислять проценты, а не иудеям могли. Поэтому это имело определенную специфику. Это коренится в средневековых этнических группах. Все это в совокупности привело к обособлению норм сначала в виде систем феодального торгового права. Отрасли права от сословной изолированности избавляется. В конце феодального периода появляется система торгового права, которое являлось правом купцов. Еще добавляют момент, сохранение как отдельной совокупностью норм торгового права было вызвано тем, что в Европе действовали отдельные торговые суды, и для того, чтобы они могли продолжать свою деятельность, понадобилось написать торговый кодекс.

ФТК 1807 года – книга 1 – общие положения о торговле. Там 9 разделов : 1 раздел – о торговцах, раздел 2- об отчетности торговцев, раздел 3 – о товариществах, раздел 4- о торговом реестре, раздел 5 – о товарных бумагах брокерах и крупье, раздел 6 – о залоге и комиссионерах, раздел 7 – о доказывании торговых сделок, раздел 8 – о переводном и простом векселе. Книга 2 – морская торговля. Книга 3 – о несостоятельности и судебном регулировании санации и других правонарушений с несостоятельными. Санация – это оздоровление финансово компании. Когда предпринимаются меры финансового экономического положения. Книга 4 – о торговой юрисдикции. Раздел 1 – об организации торговых судов, раздел 2 – о подведомственности дел, раздел 3 – о форме судопроизводства в торговых судах, 4 раздел – о форме судопроизводства в апелляционных судах.

ГТК 1897 года. Немножко похожая структура: книга 1 – торговое сословие. Сословного деления нет, речь идет о торговцах, предпринимателей. 8 разделов: раздел 1 – коммерсанты, раздел 2 – торговый реестре, раздел 3 – торговая фирма, раздел 4 – торговые книги, раздел 5 – прокуратура и торговые полномочия, раздел 6 – торговые служащие и ученики, раздел 7 – торговые представители, раздел 8 – торговые маклеры. Книга 2 – торговые товарищества и анонимное товарищество. 3 раздела – полное товарищество, коммандитное, анонимное. Книга 3 – торговые книги. 4 радела: 1раздел – предписания всех коммерсантов, 2 раздел – дополнительные предписания акционерных коммандитных товариществ и других. Раздел 3 – о дополнительных предписаниях для кредитных учреждениях. Книга 4 – торговые сделки. 7 разделов – общие положения 1 раздел, раздел 2 – купля-продажа, 3 раздел – комиссия, 4 раздел – экспедиция, 5 раздел – хранение, 6 раздел – фрахт, раздел 7 – перевозка грузов и пассажиров ж/д транспортом. Книга 5 – о морской торговле.

Итого: торговое право определяет профессиональный статус торговцев, порядок образования и виды объединения предпринимателей, торговая документация, морская торговля, торговая юрисдикция. Существование торговых судов потребовало выделение отдельно торгового кодекса.

В римском праве на этом заканчиваются 2 подсистемы, но в буржуазном праве предлагают выделить 3 подсистему права = судебное право. В Римском праве нормы процессуального права не обособлялись и выделение этой третьей подсистему, которое относят следующие отрасли и законы. Туда относят все законы о судоустройстве, а также уголовно-процессуальное и гражданско-процессуальное право. Выделение имеет резонное основание. Современное буржуазное право смогло отделить нормы процессуального права от материального права. И противопоставление процессуальных норма остальным имеет законное обоснование для выделение этой подсистемы.

6) Вопрос о лицах.

Корни идут от латинского слова persona. Рецепции Римского права не было. В раннебуржуазный период института юридического лица не было и был просто термин «лицо», под которым понималось юридическое лицо. В раннебуржуазном праве просто лица. Объединения предпринимателей создавались в форме товариществ. Товарищество считалось объединением физических лиц. Институт юридического лица возникает в связи с тем, что к конце 19 века завершается промышленный переворот и возникают сложные хозяйственные объединения, назвавшиеся на западе – корпорация. Попытки некоторых авторов искать юридические лица – модернизация, потому что такого там не было.

статус лица складывался из 2 составляющих элементов. Лицо это субъект правоотношений – правосубъектность: дееспособность и правоспособность. В связи с отменой рабства все лица становятся свободнорожденными. Это означало, что свободнорожденный получает правоспособность. Пока рабство было, все не получали правоспособность. Дееспособность, независимо от того, какую систему права берем, получают сначала частичную по достижению определенного возраста, а с достижением совершеннолетия – для 19 века – 21 год, они достигают полной дееспособности. Не все страны разделяют что такое частичная дееспособность и ограниченная. ГГУ смешивает эти понятия, приравнивая к ограниченным недееспособных. Это не одно и тоже. Частичная дееспособность возникает по достижению определенного возраста и аналогично завершение этого периода опять же не требует публичного акта и судебного решения. А ограниченная устанавливается в судебном порядке.

Дееспособность состоит из сделкоспособности и деликтоспособности. Правоспособность базировалась на Римском представлении об объеме правоспособности, то есть достигается наличием приобретением статуса свободы, состояния свободы. Статус свободы – это самый главный статус. И потеря этого статуса ведет к полному умалению правоспособности. И пока рабство существовало, человек, становясь рабом, терял статус свободы. В буржуазный период, в первой половине 19 века существовал институт гражданской смерти, который означал те же самые .юридические последствия.

Второй статус – это статус гражданства. Он второй, потому что приобретение статуса свободы создавало возможность приобретение статуса гражданства. Потеря статуса гражданства вела в потере семейного статуса, но не влияло на статус свободы. В связи с тем, что в 19 веке рабство было отменено, то психологически роль гражданства усилилась по сравнению с правоспособностью. Это проявилось в том, что кодексы, собравшие нормы частного права назвались гражданскими кодексами. И статус гражданства связывался с наличием политических прав.

Семейный статус – это НЕ брачно-семейное право, а статус главы семьи, который обладал всем правами. Все лица ему подвластны – это члены семьи, были подвластными ему лицами, поэтому они совершали сделки только с разрешения главы семьи. И этот статус нашел отражение в том, что такой статус закреплялся в кодексах.

6) Вопрос о лицах.

См. первую колонку.

7) Вещное право.

Вещное право: В гражданском праве нормы вещного права и гражданского права по простому. Вещные права имеют абсолютный характер, то есть права на вещи будут защищаться от посягательства любого лица. И обязательственные права имеют относительный характер.

Категории вещей: в английском праве, изначально зародилось деление вещей на земли и остальные вещи: land and chattels. Это мы видим в древнейшем законодательстве. Это нормально, причина этого – земля основное средство производства и в отношении неё особый порядок правового регулирования. Это явление характерно всем правовым системам, но на определенном этапе наконец-то люди и юристы осознают, что противопоставление земли всем остальным вещам создает определенные неудобства. Собственник земли и собственник дома имеют разные интересы, и в связи со сроками давностного владения остальные вещи переходили в собственность раньше, чем земля. Это приводило к тому, что возникала проблема, то собственник дома не являлся собственником земли. И было выработано, что все находится на земле должно быть связано с землей и это означает, что те нормы, которые действовали в отношении земли, теперь действует на насаждения и строения на этой земле.

Многие страны, еще в древности, перешли на деление движимые и недвижимые вещи.

Англичане ни своим умом до этого не дошли, ни у римлян, в результате, у них осталось деление вещей на землю и остальные вещи. Осталось это деление в феодальном праве и эта классификация перебралась в раннебуржуазный период. У них деление на реальные вещи и персональные вещи.

ГК Калифорнии, вещи делятся на реальные недвижимые, и движимые – в этом кодексе пытались приравнять, соединить реальные вещи и права на них с движимыми и недвижимыми. Но это разные термины. И попытка объединить эту терминологию, но это не одно и тоже. В 20 веке, в Великобритании, под влиянием континентального права, пытаются унифицировать правовую систему. Они пытаются приравнивать реальная собственность к недвижимому.

Классификация вещей былаа на поздно – английский юрист Гудив вывел классификацию и вывел 3 степени персонального интереса. Он вывел, что есть 3 обладания вещи или 3 степени правового интереса: 1) Собственность. 2) Владение в чистом виде. От латинского корня позешн. Владение не собственника. 3) Зависимое держание индивидуально-определенной вещи bailment. А как быть с правами на чужие вещи?

ГК Калифорнии 1872 год выделяет раздел по сервитутам. Из континентального права. Это опять же проявилось влияние континентального права. В 1825 году был принят закон, по которому заимствовались некоторые институты.

Право собственности – классификация коренится в средневековом феодальном праве. Реальная собственность – под которой подразумевается земля и все права, связанные с ней и персональная (личная) собственность. То есть это права на остальные вещи. Отдельно выделяется траст, они его относят к видам собственности.

Почему в нашем РФ праве заимствовали траст – «доверие». В начале 19 веков, директора предприятий вспомнили старый лозунг – заводы рабочим. Они пытались прихапать себе государственную собственность. И чтобы это прекратить, был заимствован этот термин – есть собственник имущества, а есть доверенное лицо, которому вручается управление этим имуществом. И он собственником не считается. И здесь речь идет не о вещных правах.

Реальная и персональная собственность имеет разную исковую защиту. При реальной собственности собственник земли может потребовать при помощи реального иска возврата земли даже из обладания добросовестного владельца.

Траст – термин, который связан, возник в 14 веке и связан с правом справедливости и изначально такого термина не существовало, а юст (пользование). И только позднее появится термин траст. В Английском праве, когда умирал собственник – владелец земли, то если наследников вообще не было, эта земля возвращалась к сеньору. И ели наследники были несовершеннолетними и до их совершеннолетия опекуном становился сеньор и этот сеньор имел право пользоваться доходами о этой семьи. Это часто приводило к тому, что хозяйство могло быть разорено ,пока наследник доживал до совершеннолетия. Когда начались крестовые походы, то возникла проблема, человек уходил в поход, и он мог оттуда не вернуться, и его наследники могли остаться бе имущества. Что стали делать? Эти феодалы стали находить доверенное лицо, а сами стали выступать в качестве установителя доверительной собственности. И управление по доверенности. Второе лицо – трастии – это доверенное лицо, которое осуществляет управление имуществом. И 3 лицо – это бенефишиари. Проблема в том, что Карл Мортелл провел бенефициарную реформу, по которому за службу предоставлялась земля во владение и эта земля назвалась бенефициарий. И чтобы не путать с этим назвались бенефициант. Сеттлер оф траст передает имущество трасти, который управляет этим имуществом в пользу этих несовершеннолетних, чтобы опекун не могу получить прав на это имущество. Он доверял это имущество управляющему. Проблема в том, что с точки зрения общего права, что он обладает имуществом и он должен быть собственником и если трасти был недобросовестным, дети защиты получить не могли с точки зрения общего права. В связи с этим они стали обращаться к королю, чтобы он разрешил эту проблему, а когда этих дел стало много, то эти дела стал рассматривать суд-канцлера. Проблема в том, что в этот момент король или канцлер восстанавливают справедливость и поэтому те начинают опять недобросовестно поступать. Чтобы такого не было Генрих 8 в 1538 году принимает статут о доверительной собственности, по которому собственником имущества признает то лицо, в пользу которого осуществлялось управление имуществом. То есть бенефициант.

И в буржуазный период это стало удобно, когда не хочется управлять предприятием. И другое, при управлении имуществом супругов. Муж становится трастии, или наоборот.

7) Вещное право.

Движение вещей на движимые и недвижимые посвящены отдельные разделы. Из Римского права заимствуются все вещи, кроме манципируемых и неманципируемых. Французское право признает вещи на телесные и бестелесные а Германское право считает вещами только материальные объекты. Немцы выделяют категорию животные, но это категории движимого имущества.

Права на вещи: В основе лежит Римское частное право. В континентальном праве выделяется право собственности, владения, держания. Французы смешивают понятия держание и владение, но это не так. А немцы, так же, как и в архаическом Римском праве используют 2 термина с понятием владения, в одном владение, а в другом держание – поссессио и поссессио натуралис (естественное обладание). Но в классический период римские юристы поняли, что обладание являет собой владение и держание отдельно. Наш ГК эту дурацкую конструкцию повторил , за основу были взяты западные кодексы и со всеми ошибками, но в апреле дошло, что надо исправлять эти ошибки и будет создана комиссия, которая значительно и серьезно перерабатывать ГК РФ.

Права на чужие вещи. И если брать полный объем, то это сервитуты, суперфиции, эмфитевзис. А в связи с заимствованием ипотеки – залоговое право. Не во всех странах полный список присутствует, но тем не менее все 4 выделяются: 1) Сервитуты, но ни не везде так называются – в некоторых странах – «вещные обременения», но и на придумывали отсебятины свои термины. Классификация сервитутов имеет Римское право – сервитуты делятся на: вещные (предиальные, реальные) и личные (персональные). В свою очередь вещные делятся на городские и сельские. Городские –это те, которые действуют в отношении плотной городской застройки. Зависит от плотности застройки. Городские сервитуты делятся на дозволяющие и запрещающие. Дозволяющие – разрешают что-то делать, а запрещающие не разрешают. Сельские сервитуты делятся на дорожные,, право отводить воду, право черпать воду, пастбищный сервитут.

Узуфрукт – право пользования вещью и её плодами, хабитацио – право проживания в чужом доме и ли его части, опера серворум – право использования рабочей силы чужого раба и право пользования чужим животным.

Но в буржуазном праве всего 3 личных сервитута: узузфрукта, хабитацио (право проживания), право пользования чужим животным перешло в обычное узуфрукт.

Суперфиций – право возведение строения на чужой стране. Под эти термином данный институт существует в Швейцарии и Италии. Право застройки. ГК РСФСР – там есть отдельный раздел, который говорит о праве на застройку. Причина простая, если после революции была отменена частная собственность, в связи с этим отменили деление на движимые и недвижимые, но это не провозглашается. Можно было продать дом, но землю нельзя было трогать. В связи с этим любое строение возводилось на государственной собственности и отсюда появился право застройки.

Эмфитевзис – право использования чужой земли под запашку. Но это ни в коем случае не аренда. При эмфитевзисе у лица остается его земля, а при аренде передается в держание. Земля остается в обладании собственника. Под таким названием известен в Италии, но это не означает, что эмфитевзис только в Италии. Например, в советской России, когда земля была объявлена государственной, любое выращивание чего-либо было выращиванием на чужой земле.

Залоговое право – не путать с собственно залогом и залоговым правом. Возникает в связи с ипотекой, потому что ипотека отличается от любых видов залога тем, что залоговая вещь остается в обладании должника. Сам институт возник в Греции. И Римляне в период империи заимствуют у греков ипотеку, потому что вещь не леит бесполезным грузом. По этому же причине ипотека попала в средневековое право континентальной системы и по этой же причине оно попало в буржуазное право. В римском праве залоговое право было, но при ипотеки, раз вещь оставляет в обладании должника и точно зная, что вещь за долги будет продана, они стали продавать эту вещь постороннему лицу. Постепенно, даже если вещь была продана, он мог потребовать вернуть её, то есть превратилось из обязательственного права в вещное право – абсолютная защита.

Залог присутствует в законодательстве многих стран