Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы уголовка общ.часть.docx.docx
Скачиваний:
45
Добавлен:
16.03.2016
Размер:
113.81 Кб
Скачать

13. Действие уголовного закона по кругу лиц

Юридические лица, государственно-правовые образования и любые коллективные объединения, не являющиеся юридическими лицами, уголовную ответственность нести не могут. Субъектами уголовного права могут быть только физические лица. Потому действие уголовного закона по кругу лиц связано с особенностями их государственно-правового статуса. С этой точки зрения всех субъектов уголовного права можно разделить на три категории: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (апатриды). Действие уголовного права относительно этих категорий субъектов права уже рассматривалось при раскрытии вопроса о действии уголовного закона в пространстве. Потому здесь следует лишь подвести итоги. Граждане Российской Федерации Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства личности, основных прав и свобод человека. Российское гражданство регулируется Законом РСФСР "О гражданстве РСФСР" от 28 ноября 1991 г^ Согласно ст. 2 этого Закона гражданами России являются лица, приобретшие ее гражданство в соответствии с законом независимо от оснований его приобретения: по рождению, в порядке регистрации, в результате приема в гражданство, восстановления в гражданстве, признания гражданства, а также путем выбора гражданства и по другим основаниям.

' См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской. Федерации, 1992, № 6, ст. 243.

Граждане России могут быть привлечены к уголовной ответственности по ее уголовным законам прежде всего на основании территориального принципа (если они совершили преступление на территории России) и на основании принципа гражданства (если они совершили преступление за пределами территории России). Лица без гражданства (апатриды) Согласно ст. 2 Закона о гражданстве апатридами признаются лица, не принадлежащие к гражданству РФ и не имеющие доказательства принадлежности к гражданству другого государства. С позиций действия уголовного закона по кругу лиц все апатриды подразделяются на две категории: постоянно проживающие на территории Российской Федерации; не проживающие постоянно на ее территории.

В первую категорию входят лица, проживающие в Российской Федерации в общей сложности не менее 183 дней в календарном году. По своему правовому статусу они почти приравниваются к гражданам Российской Федерации, во всяком случае это в полной мере касается уголовно-правовой юрисдикции. Они подпадают под действие УК РФ на основе территориального принципа (совершение преступления на территории России) и принципа гражданства (в случае совершения преступления за пределами границ РФ).

Лица без гражданства, не проживающие постоянно на территории Российской Федерации, по своему правовому статусу приравниваются к иностранным гражданам и могут нести уголовную ответственность по УК РФ на основании трех принципов действия уголовного закона в пространстве: территориального, универсального, реального. Иностранные граждане

Иностранными гражданами признаются лица, не имеющие гражданства России, но обладающие гражданством другого государства. Действие уголовного законодательства России может распространяться на иностранных граждан в случае совершения ими преступления на территории Российской Федерации (территориальный принцип), а также в случае совершения ими за пределами территории России преступления, направленного против интересов Российской Федерации (реальный принцип), либо международного преступления или преступления международного характера, в отношении которых Российская Федерация по международным договорам приняла на себя обязательства по универсальной уголовной юрисдикции (универсальный принцип).

Для иностранных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом, УК РФ предусматривает исключение из действия территориального принципа.

14. Толкование уголовного закона. Толкование уголовного закона - это уяснение действительного содержания закона в целях его применения в точном соответствии с волей законодателя. Толкование уголовного закона подразделяется на несколько видов в зависимости от субъекта, способа и объема толкования. В зависимости от субъекта, который разъясняет закон, выделяют: - официальное, судебное и научное толкование. Официальное толкование осуществляется органами уполномоченными на то официальными нормативными актами. Например, парламент при принятии закона может одновременно издать акт разъясняющий его применение. Судебное толкование дается судебными органами и обеспечивает правильное и единообразное применение норм права в деятельности судов. В нашей стране судебное толкование представлено в руководящих разъяснениях ВС РФ. Научное толкование дается учеными юристами, практическими работниками, экспертами в комментариях к уголовному закону, учебных пособиях, лекциях и т.п. На такое толкование нельзя ссылаться при разрешении спора, однако его роль заключается в том, что оно помогает при совершенствовании законодательства, в правильном его применении. По способу толкования уголовного закона различают: -грамматическое, систематическое и историческое. При грамматическом толковании устанавливаются структурные элементы статьи: гипотеза, диспозиция, санкция, а также выясняются значение и содержание отдельных понятий и терминов уголовного закона, определяется смысловая взаимосвязь между ними. Систематическое толкование состоит в уяснении содержания уголовно-правовой нормы (статьи) путем ее сопоставления с нормами других законов и иных нормативных актов. Например, чтобы правильно применить ст. 264 УК, необходимо обратиться к Актам регулирующим правила дорожного движения. Историческое толкование имеет своей целью анализ той исторической обстановки, в которой был принят уголовный закон. Толкование уголовного закона по объему может быть: -буквальное, ограничительное и расширительное. При буквальном толковании содержание уголовной нормы полностью совпадает с ее текстуальным выражением. Ограничительное толкование применяется в том случае, если действительное содержание уголовно правовой нормы является более узким чем ее текстуальное выражение в законе. Расширительное толкование придает уголовному закону более широкое значение, чем это следует из буквального анализа его текста.

15. Понятие и признаки преступления. В Российском уголовном праве определение понятия преступления содержится в ст. 14 УК РФ. Согласно ч.1 ст. 14 УК "преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания". Из приведенного определения вытекают два вывода, имеющих принципиальное значение. Во-первых, преступлением в Уголовном праве является только деяние, выраженное в форме действия или бездействия. Во-вторых, анализ определения понятия преступления показывает, что оно по способу конструирования является материально-формальным (общественная опасность деяния) и формальный признак - его запрещенность уголовным законом. Преступление характеризуется определенными существенными признаками, отличающими его от других видов правонарушений. Такими признаками являются: -уголовная противоправность, общественная опасность, виновность и уголовная наказуемость. 2) Признак общественная опасность. Преступление является общественно опасным деянием, то есть оно причиняет либо создает реальную возможность причинения существенного вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Общественная опасность является качественным и объективным признаком преступления, позволяющим отделить преступления от иных правонарушений. Уголовный закон выделяет качественную и количественные стороны в общественной опасности, так как в нем говорится, что при назначении наказания необходимо учитывать как характер, так и степень общественной опасности совершенного преступления. Характер общественной опасности (качественная сторона), определяется объектом преступного посягательства, поэтому преступления, посягающие на один объект, принадлежат к одному типу общественной опасности, например. Например, преступления против здоровья населения. Если преступления направлены против разных объектов, то у них разный характер общественной опасности; при этом, чем значимее объект посягательства, тем выше характер общественной опасности преступления. Например, преступления против жизни опаснее чем против собственности. Степень общественной опасности (количественная сторона) преступления определяется в первую очередь тяжестью причиненных последствий, формой вины и способом его совершения. Свое окончательное выражение степень общественной опасности находит в санкции уголовно-правовой нормы, поэтому чем строже санкция, тем выше, с точки зрения законодателя, степень общественной опасности преступления. Например, истязание ст.117 санкция строже чем побои ст.116. От преступления как общественно-опасного деяния, необходимо отличать малозначительное деяние, которое хотя и имеет формальное сходство с уголовно-наказуемым поведением, описанным в той или иной статье Особенной части УК, но лишено свойства общественной опасности. Юридическая природа малозначительного деяния закреплена в ч.2 ст.14 УК. Необходимо отметить, что вопрос о признании деяния малозначительным решается правоприменительными органами с учетом фактических обстоятельств содеянного. Тем не менее такое общественно опасное поведение не достигнув уровня преступления может влечь иную юридическую (административную, дисциплинарную, моральную) ответственность. 3) Признак уголовная противоправность. Уголовная противоправность как признак преступления означает, что преступлением может быть признано, лишь такое общественно опасное деяние, которое прямо запрещено в нормах Особенной части УК. Уголовная противоправность как нормативная категория и необходимый признак преступления конкретизирует сформулированный в ст. 3 УК принцип законности, согласно которому в Российском уголовном праве преступность деяния определяется только УК. Законы иной отраслевой принадлежности, в том числе и комплексного характера, а также подзаконные нормативные акты не вправе определять, что преступно, а что непреступно. Признание преступлением только общественно опасного деяния, которое запрещено уголовным законом исключает применение последнего по аналогии. 4) Признак виновность. Виновность наряду с общественной опасностью и уголовной противоправностью является конструктивным признаком преступления. Общественно опасное и уголовно противоправное деяние лишь тогда может быть признано преступлением, когда оно совершено виновно, то есть умышленно или по неосторожности. Присущий преступлению признак виновности вытекает из закрепленного в ст. 5 УК принципа ВИНЫ, в соответствии с которым лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Поэтому ни одно деяние, какие-бы тяжкие последствия оно не причинило, не может быть признано преступлением, если оно совершено невиновно. 5) Признак наказуемость. Наказуемость как признак преступления свидетельствует о наступлении отрицательных уголовно правовых последствий для лица, совершившего преступление. Наказуемость означает, что в случае совершения преступления виновное в нем лицо может быть подвергнуто уголовному наказанию либо иным, предусмотренным уголовным законом мерам уголовно правового характера. Употребленный в ч.1 ст.14 УК при характеристике понятия преступления термин "под угрозой наказания" позволяет понимать под наказуемостью предусмотренную законом возможность назначения наказания, которая в одних случаях может быть реализована (и тогда виновному в совершении преступления лицу назначается наказание), а в других - нет. Например, в случае, когда совершенное преступление не раскрыто либо лицо, его совершившее, по основаниям, указанным в уголовном законе, освобождено от уголовной ответственности или наказания. Следовательно, под наказуемостью понимается не реальное наказание, назначаемое за совершение конкретного преступления, а предусмотренная законом возможность применить наказание за каждый случай совершения преступления.

16. Классификация преступлений. Категоризация или классификация преступлений - это разделение их на группы по тем или иным критериям. В основание классификации преступлений могут быть положены характер и степень общественной опасности деяний либо отдельный элемент состава преступления. Преступления в зависимости от характера, степени общественной опасности и формы вины, ст.15 УК подразделяются на: а) небольшой тяжести; б) средней тяжести; в) тяжкие; г) особо тяжкие. В зависимости от степени общественной опасности внутри одного вида преступления выделяют: -простые; квалифицированные (с отягчающими обстоятельствами); и со смягчающими обстоятельствами. В соответствии с ч.2,3 ст.15 УК первые две категории преступлений (небольшой и средней тяжести) могут быть как умышленными так и неосторожными. Эти категории различаются между собой лишь максимальным размером лишения свободы, который может быть назначен в пределах статьи Особенной части УК. Преступления небольшой тяжести - это преступления (умышленные или неосторожные), за которые может быть назначено: а) наказание в виде лишения свободы сроком не более двух лет; или б) наказание, не связанное с лишением свободы (малоопасные преступления). Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, превышает два года лишения свободы. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание. Предусмотренное настоящим кодексом, не превышает 10 лет лишения свободы. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых, настоящим кодексом предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание. Для решения практических вопросов применения уголовного закона наибольшее значение имеют сформулированные в ст. 15 УК признаки которые обязывают законодателя учитывать классификацию преступлений: -при конструировании уголовно-правовых норм, давностных сроков, сроков погашения судимости, а также для решения других вопросов имеющих уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и иное значение. 2) Разграничение преступлений и иных правонарушений. Преступления являются разновидностью правонарушений. Поэтому возникает вопрос о разграничении преступлений, от непреступных правонарушений. Ответственность за последние регламентируется административном, гражданском, трудовом, налоговом и т.д. праве. Разграничение преступлений и непреступных правонарушений проходит по трем основным критериям: а) объекту; б) общественной опасности; в) виду противоправности. а) Объектами преступлений признаются такие интересы, которые в других отраслях права не встречаются в силу их особой ценности. Например, объекты преступлений против основ Конституционного строя, или преступлений против мира и безопасности человечества. Объектами преступлений признается гораздо большее число общественных интересов, чем при иных видах правонарушений: -жизнь, здоровье, честь и достоинство, собственность, экология и многое другое. Объектами по Административному законодательству являются правила поведения граждан в сфере общественной жизни. Объектами гражданско-правовой охраны являются правовое положение участников гражданского оборота, право собственности, договорные и иные обязательства. Налоговые проступки наносят ущерб финансовой системе. Семейные правонарушения интересам семейно-брачным. Дисциплинарные проступки посягают на государственную и служебную дисциплину, они запрещены под страхом дисциплинарных взысканий. Например, выговора, увольнения, штрафа и т.д. б) Преступления отличаются также от других непреступных правонарушений по общественной опасности. Преступления при прочих равных условиях всегда причиняют больший вред, их вина антисоциальнее, мотивация низменнее, способы совершения более дерзки. Законодатель при конструировании норма, суды при их толковании, всегда стремятся возможно точнее размежевать преступления и проступки. При разграничении ведущим элементом выступает величина причиненного ущерба. Материальный ущерб измеряется в денежном выражении, в физическом вреде и т.д. Из субъективных элементов преступления закон чаще всего называет формы вины и низменность мотивов и целей, отличающих преступление от непреступного правонарушения. Например, умышленное легкое телесное повреждение - преступление, а неосторожное - проступок. в) Третий разграничительный признак - вид противоправности и связанный с ней вид санкций. Преступления всегда запрещаются только уголовным законом и под угрозой наказания. После отбытия наказания лицо в установленном законом порядке имеет судимость. Административные, дисциплинарные, гражданско-правовые санкции несравненно менее суровы, чем уголовные наказания. Обман потребителей признается преступлением при нанесении им ущерба в сумме, превышающей 1/10 минимального размера оплаты труда. Следовательно обман потребителя на меньшую сумму образует дисциплинарный либо административный проступок. Кроме перечисленного преступление от непреступных правонарушений отличается по органу применяющему наказание: - лицу совершившему преступление наказание назначает только суд; - лицу совершившему гражданское, административное или дисциплинарное правонарушение, наказание может назначить не только суд, но и ряд должностных лиц.

17. Понятие состава преступления. Состав преступления - это система обязательных объективных и субъективных элементов деяния образующих его общественную опасность и структурированных по четырем подсистемам, признаки которых предусмотрены в диспозициях уголовно-правовых норм Общей и Особенной частей УК. Как система, состав преступления слагается из ряда взаимосвязанных подсистем и их элементов. Отсутствие хотя бы одной подсистемы или элемента состава преступления приводит к распаду системы, т.е. отсутствию состава преступления в целом. Элементы состава преступления - это компоненты, первичные слагаемые системы "состав преступления". Они входят в четыре подсистемы состава: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Элементы состава бывают обязательными и факультативными. "Признак", - это показатель, знак, словесная характеристика состава преступления. В Общую часть вынесены признаки элементов составов, которые едины для всех составов. Специфика признаков элементов составов отражена в Особенной части УК. Надо учитывать, что в Общую и Особенную части Кодекса входят наименования разделов, глав, статей УК. Они описывают родовые, видовые и непосредственные объекты преступлений и уголовно-правовой охраны. Подсистема "объект", как объект преступления и объект уголовно-правовой охраны включает в себя общественные отношения, социальные интересы. Их перечень дается в ст.1 УК о его задачах. Таковы интересы личности, ее здоровье, социальные права, политические и экономические интересы государства и общества, правопорядок в целом. Объект описывается помимо наименований глав и статей в Особенной части УК, также через характеристику предмета посягательства и ущерба. Характер объекта и ущерба тесно взаимосвязаны. Подсистема состава "объективная сторона" включает в себя элементы с описанными в диспозициях уголовного закона признаками деяния, т.е. действия или бездействие, посягающего на тот или иной объект и причиняющего ему вред (ущерб). Посредством деяния совершается преступление. К объективной стороне относятся также последствия преступного деяния и причинная связь между деянием виновного лица и наступившими вредными последствиями. Признаки объективной стороны преступления чаще всего описываются в диспозиции статей Особенной части УК. Например, кража ст. 158 УК определяется как тайное хищение чужого имущества. В отличие от кражи в ст. 161 УК грабеж определен как открытое хищение чужого имущества. Таким образом отличие кражи от грабежа идет по способу совершения хищения: при краже - тайное, при грабеже - открытое. Объективная сторона может быть так описана в законе, что будет иметь значение время, место, способ, обстановка, орудия совершения преступления. Третьим элементом состава преступления является "субъект преступления", то есть само лицо совершившее преступление. Субъектом преступления может быть только то лицо на которое возможно возложение обязанности отвечать за содеянное, то есть лицо, достигшее указанного в законе возраста (ст. 20 УК) и вменяемое (ст. 21 УК). Есть в Уголовном праве понятие специального субъекта, т.е. лица обладающего по мимо названных общих признаков (возраст и вменяемость) специальными признаками указанными в законе. Так, исполнителем преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) может быть только должностное лицо. Четвертым элементом состава преступления является субъективная сторона преступления, обязательный признак которой в и н а лица совершившего преступление. Вина может быть умышленной (ст. 25 УК) или неосторожной (ст. 26 УК). Наряду с этим УК предусматривает ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК). К субъективной стороне преступления относятся так же мотив и цель преступления. Все четыре подсистемы с более чем дюжиной элементов состава преступления органически взаимосвязаны и взаимодействуют. Объект взаимодействует с объективной стороной состава через элемент в виде ущерба. Объективная сторона как акт поведения взаимодействует с субъектом преступления, ибо именно он совершает то или иное действие или бездействие, причиняющее вред объекту. Субъективная сторона взаимосвязана с объективной, ибо само поведение мотивировано и целенаправлено в изначальном психологическом его свойстве, а содержание объективной стороны входит в содержание вины предвидения и психического отношения к конкретному деянию, его определенной общественной опасности. Значение конкретного состава преступления состоит в том, что он: а) представляет собой законодательную основу для уголовно-правовой оценки содеянного; б) обеспечивает точную квалификацию преступления; в) повышает эффективность самого процесса квалификации преступления; г) является предпосылкой соблюдения законности при применении уголовно-правовых норм. Функции состава преступления: - Конституционная - состав преступления определяет признаки конкретного преступного деяния. - Гарантийная - исключает случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, в чьих действиях не установлено наличие состава преступления - Разграничительная - позволяет отграничивать одно преступление от другого, а равно преступные деяния от иных правонарушений. - Процессуальная - позволяет четко определить пределы доказывания по уголовному делу.

Обязательные элементы состава преступления. Элементы состава преступления подразделяются на обязательные и факультативные. В число обязательных входят четыре элемента, которые непременны для наличия состава преступления. Это такие элементы, которые образуют в своей целостности (системе) ту необходимую общественную опасность деяния которая является криминальной. Отсутствие хотя бы одного из таких элементов означает отсутствие всей системы состава преступления. Такими элементами являются: а) объект преступления; б) в объективной стороне состава - это действие (бездействия), вредные последствия связанные с действием (бездействием), причинной связью; в) в субъекте - элементы с признаками физического, вменяемого лица, определенного возраста; г) в субъективной стороне - вина в форме умысла и неосторожности. 2) Факультативные элементы состава преступления. Факультативные элементы состава преступления: - в подсистеме "объект" - предмет; - в подсистеме "объективная сторона" - последствие, причинная связь, время, место, способ, обстановка, орудия и другие средства и обстоятельства внешней среды совершения преступного деяния; - в подсистеме "субъект" - это признаки специального субъекта сужающие круг субъектов преступления по тем или иным свойствам (чаще всего ввиду профессиональной деятельности субъекта); - в подсистеме "субъективная сторона" - мотив, цель, эмоциональное состояние. Факультативными перечисленные элементы являются по своей природе, ибо они могут быть указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы как элементы состава либо нет. Например, в хищении - корыстная цель является обязательным элементом состава. Без такой цели нет состава хищения. Однако корыстная цель не указана в числе тяжких повреждений здоровья. Зато предусмотрена в качестве обязательного элемента убийства при квалифицирующих признаках. Факультативные по природе элементы состава, в случаях, когда они указаны в диспозициях уголовно-правовых норм, становятся обязательными. Например, ст. 158 УК, "кража, т. е. тайное хищение чужого имущества". В составе кражи названы: деяние (хищение), способ (тайное) и предмет (чужое имущество). Первый элемент обязательный, два других факультативные. Однако, они указаны в диспозиции уголовно-правовой нормы, как элементы состава кражи и потому все три одинаково обязательны. Остальные элементы состава кражи относящиеся к объекту, субъективной стороне, субъекту предусмотрены в общей части УК. С учетом норм Общей и Особенной частей УК состав кражи выглядит так: "умышленное, корыстное тайное похищение имущества составляющее собственность гражданина, коллектива, государства или иных собственников, совершаемого вменяемым лицом, достигшим 14 летнего возраста". Смысл подразделения уголовного законодательства на Общую и Особенную части и заключается в том, чтобы единые для всех составов признаки описать в Общей части, а специфичные - в Особенной. Предмет преступления по природе факультативный элемент состава. Далеко не во всех составах он указан, и возможны вообще составы без предмета, например дезертирство. Но в целом ряде составов он выполняет важную роль обязательного элемента состава, для установления признаков которого даже требуются специальные криминалистические экспертизы. Например, ст.ст. 222-226 - Незаконный оборот оружия, или ст. 228, - Незаконный оборот наркотиков. 3) Значение обязательных и факультативных элементов составов преступлений. Обязательные элементы составов преступлений выполняют две функции: а) система их необходимого набора нужна для признания наличия в деянии состава преступления; б) они участвуют в квалификации преступлений. Факультативные элементы не влияют на факт наличия составов и не участвуют в квалификации. Однако они играют роль при индивидуализации наказания. Факультативные, не указанные в диспозициях норм элементы и их признаки выполняют роль смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств (признаки перечислены в ст. ст. 61, 62 УК).