Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ГП ГОС

.pdf
Скачиваний:
59
Добавлен:
16.03.2015
Размер:
3.74 Mб
Скачать

Исполнение завещания может быть поручено прямо указанному в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания) . Закон не устанавливает специальных требований к ним (за исключением того, что душеприказчиком может быть только гражданин), однако эти обязанности возлагаются добровольно. В случае если исполнитель согласен исполнить последнюю волю завещателя, он собственноручно делает надпись об этом по своему выбору:

на самом завещании;

в заявлении, приложенном к завещанию;

в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца с момента открытия наследства.

Кроме этого, если лицо фактически приступило к исполнению завещания в течение месяца со дня открытия наследства, оно также признается исполнителем завещания.

В завещании может быть указано и несколько исполнителей. При этом каждый из них может распорядиться только тем имуществом, которые доверил ему завещатель. В случае, если душеприказчиков несколько, каждый из них должен дать свое согласие на это.

Душеприказчик, приступивший к исполнению воли завещателя, может быть в последующем по решению суда отстранен от исполнения либо добровольно снять с себя полномочия (п. 2 ст. 1134 ГК РФ). Просьба об освобождении гражданина от обязанностей душеприказчика может быть заявлена как им самим, так и наследниками и подтверждена причинами, по которым лицо не может в дальнейшем исполнять возложенные обязанности (недееспособность, недобросовестность, болезнь, переезд в другой город и пр.). Просто так, без оснований, отказаться от исполнения завещания нельзя, если душеприказчик уже выразил на это свое согласие.

Полномочия завещателя основываются на завещании (п. 1 ст. 1135 ГК РФ) и удостоверяются свидетельством, которое выдает нотариус. В нем указываются данные о завещании, его удостоверении и исполнителе, полномочия исполнителя. Полномочия могут быть указаны четко, а могут лишь предполагаться. В этом случае исполнитель вправе принимать в процессе исполнения меры, установленные п. 2 ст. 1135 ГК РФ:

обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;

принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;

получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам;

исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

Исполнитель завещания обязан:

1)четко исполнять завещание. При толковании завещания им должен приниматься во внимание буквальный смысл содержащихся слов и выражений. В случае неясности буквального смысла, он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное выполнение предполагаемой воли завещателя;

2)совершать все необходимые действия для исполнения завещания;

3)принимать меры по охране наследственного имущества, например, составить инвентарную опись наследственного имущества и вручить ее наследникам.

Свои обязанности душеприказчик обязан осуществлять лично, однако, если это допускается завещанием, может привлечь к исполнению и третьих лиц. Следует помнить, что в этом случае он несет ответственность за их действия (ст. 403 ГК РФ). Как правило, действует исполнитель завещания безвозмездно, если иное прямо не установлено в завещании. Согласно ст. 1136, он имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания.

Исполняя свою волю через завещание, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц. Это называется завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ). Отказополучатели вправе требовать исполнения такой обязанности. Предметом завещательного отказа может быть:

передача имущества в собственность или на ином вещном праве;

приобретение для отказополучателя или у него определенного имущества;

оказание отказополучателю определенной услуги и др.

При исполнении завещательного отказа возникают обязательственные правоотношения, в которых кредитором является отказополучатель, а должником — наследник (один или несколько). Исполнение такого обязательства происходит по общим правилам, установленным Общей частью ГК РФ для обязательств, в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества.

Завещательный отказ следует отличать от завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ). Последнее является официальным поручением завещателя одному или нескольким наследникам совершить действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.Квалифицирующими признаками являются следующие:

совершение действий в общеполезных целях;

возложение может иметь и неимущественный характер (например, обязание наследника устраивать выставки с унаследованным имуществом);

неопределенный круг выгодоприобретателей

81. Наследование по закону

Наследование по закону является вторым из возможных оснований наследования . Как отмечалось выше, законодатель отдает предпочтение завещанию . Наследование по закону происходит в случаях, когда невозможно унаследовать имущество по завещанию:

если завещание отсутствует (не составлялось или было отменено);

завещана только часть имущества, незавещанная часть наследуется по закону;

завещание признано недействительным полностью или частично;

в завещании содержится только указание на лишение наследства одного, нескольких или всех наследников;

указанные в завещании наследники отсутствуют, отказались от наследства, не имеют права наследовать, умерли до открытия наследства;

к наследованию призвано лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве.

Круг наследников по закону значительно ограничен: ими могут быть только определенные физические лица или, при отсутствии таковых, — государство.

Наследование осуществляется в порядке установленной очередности. Включение гражданина в эти очереди осуществляется на основе:

родства с наследодателем предусмотренной законом степени;

усыновления;

нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных условий.

Очередность устанавливается с учетом степени родства, близости к умершему. Так, Г.Ф. Шершеневич указывает, что «законодатель исходит из предположения о наиболее вероятных лицах, которых сам наследодатель призвал бы к наследованию, если бы он выразил свою волю» . При этом наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию только при отсутствии хотя бы одного наследника из предыдущих очередей (включая наследников по праву представления). Так, они могут наследовать в случаях, если:

наследники предыдущей очереди отстранены от наследования;

все наследники предыдущей очереди лишены наследства;

никто из наследников предыдущей очереди не принял наследства;

все наследники предыдущей очереди отказались от наследства.

В пределах призванной к наследованию очереди имущество между наследниками распределяется в равных долях. Это соотношение может измениться в случае отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих (ст. 1158 ГК РФ ).

Пример 3.1.

После смерти К. наследство приняли его супруга, мать и сын. Каждый унаследовал по 1/3 имущества К. Мать умершего отказалась от наследства в пользу внука.

Таким образом, доли наследников составили:

а) у супруги К. — 1/3;

б) у сына — 2/3.

Всего законодателем установлено восемь очередей. К наследникам первой очереди относятся дети, родители и супруг наследодателя. Говоря о детях, надо отметить, что факт наличия брака между родителями, расторжение брака или признание его недействительным не влияет на взаимные наследственные права детей и родителей: они независимо от этого наследуют друг после друга. Согласно гл. 10 Семейного кодекса РФ , права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается органами ЗАГС на основе документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения его вне медицинского учреждения — на основании медицинских документов, свидетельских показаний и иных доказательств.

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (ст. 52 Семейного кодекса РФ). Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.

Отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган ЗАГС совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия — по решению суда.

Если ребенок родился у родителей, не состоящих в браке между собой, и отсутствует совместное заявление родителей или заявление отца ребенка, происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них. Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка — по совместному заявлению отца и матери ребенка или по заявлению отца ребенка, или по решению суда.

Усыновление ребенка фактически приравнивается к его рождению. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Таким образом, усыновленные дети и усыновители наследуют друг после друга, но усыновленные дети не наследуют после своих родных родителей.

Ребенок, в отношении которого родители (или один из них) лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителей (родителя) при условии, что на момент открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Родители, лишенные родительских прав на момент открытия наследства, не наследуют после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

Супруги могут наследовать друг после друга только при следующих условиях.

Брак был зарегистрирован в установленном законом порядке (в органах ЗАГСа).

Брак не был расторгнут на момент открытия наследства. Фактическое прекращение брачных отношений (раздельное проживание и пр.) на наследственные отношения не влияет.

Брак не был признан недействительным. Так как брак признается недействительным с момента его заключения, лицо, состоявшее в таком браке, исключается из числа наследников и в случае, если решение суда о признании брака недействительным вступило в законную силу после открытия наследства.

Внуки наследодателя могут призываться к наследованию, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. Такой порядок называется наследованием по праву представления . Также по праву представления могут наследовать наравне с внуками и их потомки. При этом они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании их умершему родителю.

Согласно ст. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Для установления родственной связи между дедушкой (бабушкой) и внуком-наследодателем необходимо установить:

происхождение от дедушки (бабушки) родителя наследодателя;

происхождение от этого родителя самого наследодателя.

Под полнородными братьями и сестрами понимаются дети, рожденные одними и теми же родителями, под неполнородными — дети, имеющие только одного общего родителя (мать или отца).

В случае смерти наследника второй очереди к наследованию по праву представления призываются дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя). Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы их умершему родителю.

Возможны такие варианты, когда не бывает наследников ни первой, ни второй очереди. В таких случаях наследниками третьей очереди по закону могут стать:

полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);

неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

Их родство определяется тем, что наследник приходится родным братом (сестрой) родителю наследодателя. Таким образом, необходимо установить их происхождение от одного или обоих общих родителей, а также происхождение наследодателя от родного брата (сестры) наследника.

Наследуют по праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1145 ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Так, призываются к наследованию:

1)в качестве наследников четвертой очереди — родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя;

2)в качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

3)в качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

4)если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;

5)при отсутствии других наследников по закону в качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

3.2.Наследование имущества иными лицами

Помимо лиц, указанных выше, к наследованию могут призываться и другие субъекты по иным основаниям.

Так, право на получение наследства имеютнетрудоспособные иждивенцы наследодателя

и государство . Последнее получает наследство в качестве вымороченного при отсутствии иных наследников.

3.2.1.

Наследование имущества нетрудоспособными иждивенцами

В качестве нетрудоспособных иждивенцев могут выступать две категории граждан:

1)относящиеся к числу наследников по закону и входящие в установленные законом очереди;

2)не относящиеся к числу наследников по закону.

Указанный критерий (факт отнесения к наследникам по закону) является единственным отличием, предопределяющим разницу в порядке призвания к наследству. Для обеих категорий граждан необходимым условием для этого является нахождение их на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти. Однако, если для первой группы иждивенцев этого достаточно (п. 1 ст. 1148 ГК РФ ), для второй требуется дополнительно установить факт их совместного проживания с наследодателем не менее года до дня его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Факт нетрудоспособности или нахождения на иждивении определяется на момент открытия наследства. Если отношения иждивения прекратились раньше, даже если они были достаточно длительными, наследования не происходит.

К сожалению, законодательство не содержит критериев, по которым лицо должно быть отнесено к иждивенцам или же нетрудоспособным. Иждивенцами , согласно сложившейся судебной практике, признаются лица, находящиеся на содержании другого лица или получающие от него постоянную помощь, которая является для него основным источником средств к существованию . Оно может выражаться в предоставлении материальной помощи в денежной или натуральной форме. Основное условие — она должна быть систематической, регулярной.

Не исключает иждивения получение самим нетрудоспособным доходов из других источников (пенсий по возрасту, инвалидности, алиментов, ренты и пр.). В этом случае для признания гражданина иждивенцем необходимо установить соотношение самостоятельных доходов с содержанием, предоставляемым наследодателем . Факт нахождения гражданина на иждивении должен устанавливаться решением суда в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

Нетрудоспособность — это утрата способности к труду временно, на длительный срок или постоянно (в том числе, с детства). Она может быть обусловлена возрастом или состоянием здоровья. Так, в судебной практике нетрудоспособными признаются следующие категории граждан.

Пенсионеры. Пенсионерами признаются мужчины по достижении 60 лет, женщины — 55 лет.

Несовершеннолетние. В соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» нетрудоспособными признаютсянесовершеннолетние , не достигшие 18 лет. Ранее законодатель как общее правило устанавливал достижение возраста 16 лет. Восемнадцатилетние признавались нетрудоспособными только в случае обучения в образовательных учреждениях.

Граждане, признанные инвалидами по заключению медико-социальной экспертизы. С вступлением в силу ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» к нетрудоспособным следует относить лиц, признанных инвалидами при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени. Если же инвалидность была установлена в соответствии с порядком, действовавшим до издания Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30 марта 2004 г. № 41 «Об утверждении форм справки, подтверждающей факт установления инвалидности» , — лиц, признанных инвалидами III, II или I группы.

3.2.2.

Наследование обязательной доли

Несмотря на то, что при наличии завещания предпочтение будет отдаваться именно ему, закон охраняет интересы социально незащищенных наследников, предоставляя им право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля — это часть наследственного имущества, которая независимо от завещания переходит к определенной категории наследников. Наследование обязательной доли происходит при наличии завещания. Причем, указанные лица призываются к наследованию независимо от его содержания (даже если завещатель прямо лишил их в своем завещании прав на наследство). Исключения возможны только по указанию закона (например, если они признаны недостойными наследниками).

На обязательную долю имеют право:

несовершеннолетние дети наследодателя;

нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособные родители наследодателя;

нетрудоспособный супруг наследодателя;

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ .

Данная категория наследников наследует не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на нее, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Обязательная доля включает в себя все имущество, которое наследник получает из наследства по какомулибо основанию, в том числе учитывается и стоимость установленного в его пользу завещательного отказа. При этом может сложиться ситуация, когда размер унаследованного имущества — больше, чем обязательная доля.

Пример 3.2.

Гр-ка Л. завещала свои драгоценности на сумму 50 тыс. рублей своей сестре. Несовершеннолетняя дочь и супруг умершей унаследовали все остальное имущество общей стоимостью 1 млн. рублей в равных долях. Супруг умершей обратился в нотариальную контору с заявлением с просьбой выделить в пользу несовершеннолетней дочери обязательную долю в стоимости драгоценностей.

Обязательная доля дочери составляет 215 тыс. рублей (1 млн. руб. + 50 тыс. руб. делится на двух наследников по закону и выделяется 1/2 от того, что причитается каждому). Стоимость унаследованного ею имущества превышает эту сумму, следовательно, сестра умершей наследует согласно завещанию в полной сумме.

П. 4 ст. 1149 ГК РФ регулирует ситуацию, в которой сталкиваются интересы двух наследников: наследника, имеющего право на обязательную долю, но не пользовавшегося при жизни наследодателя имуществом, и наследника по завещанию, который этим имуществом пользовался. Под имуществом понимается жилой дом, дача, квартира, орудия труда, творческая мастерская и т.п., использовавшиеся под проживание или в качестве основного источника средств к существованию. В этом случае суд вправе с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить ее размер или вообще отказать в ее присуждении.

3.2.3.

Наследование выморочного имущества

Институт выморочного имущества известен цивилистике со времен римского права, где уже тогда оно рассматривалось как имущество без наследников. В настоящее время выморочным признается имущество (ст. 1151 ГК РФ ), если:

отсутствуют наследники по закону;

отсутствуют наследники по завещанию;

наследники не имеют права наследовать;

наследники отстранены от наследования;

никто из наследников не принял наследства;

все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Выморочным может признаваться лишь часть имущества умершего: если наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества. В этом случае неуказанная часть наследуется по правилам ст. 1151 ГК РФ.

Наследниками выморочного имущества являются Российская Федерация, а в случаях, установленных законом — субъекты РФ или муниципальные образования. Так, согласно п. 2 указанной статьи выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, — в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.

НОВОЕ: Установлено, что выморочное имущество в виде недвижимости (жилые помещения, земельные участки, расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества, доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты) переходит в собственность:

-городского или сельского поселения, городского округа, если это имущество находится на территории данных муниципальных образований;

-муниципального района, если это имущество находится на межселенной территории;

-городов федерального значения (гг. Москва и Санкт-Петербург), если это имущество находится на территории данных субъектов РФ.

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

82. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства.

4.1.1.

Общие положения о принятии наследства

После открытия наследства наследственное имущество переходит к наследникам . Однако для того, чтобы наследники могли приобрести все права на наследство, они должны его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ ). Принятие наследства — это действия лиц, призванных к наследству, выражающие их волю к получению наследства. Важно понимать, что само по себе право на наследство является субъективным и предполагает свободу выбора наследника: он может как приобрести наследство, так и отказаться от него. И только после того, как лицо совершит активные действия, сознательно подтверждающие его желание

получить весь комплекс имущественных прав и обязанностей, можно говорить о том, что наследство принято.

По своей природе принятие наследства является односторонней сделкой. Она совершается по воле одного лица — наследника, выражает его волю, и порождает юридические права и обязанности независимо от волеизъявления других лиц. Отсюда следует несколько выводов. Во-первых, как и любая сделка, принятие наследства индивидуализировано: если наследников несколько, каждый из них обязан совершить необходимые действия. Принятие наследства одним наследником не означает принятие наследства всеми остальными. Во-вторых, на него распространяются общие требования о сделках, установленные гл. 9 ГК РФ. Так, если наследство было принято под влиянием насилия, угрозы либо с иными нарушениями, эта сделка будет считаться недействительной. Как следует из ст. 1153 ГК, принятие наследства может совершаться либо в письменной, либо в устной (путем совершения конклюдентных действий) форме. Единственное исключение составляет принятие выморочного имущества — для того, чтобы его приобрести, не требуется совершать действий по его приобретению.

Принятие наследства строится на принципе единого принятия (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Он означает, что должно быть принято все причитающееся наследнику имущество:

1)в чем бы оно ни заключалось;

2)где бы оно ни находилось.

Этот принцип носит универсальный характер — он относится к наследникам как по закону, так и по завещанию. Как указывалось выше, наследство представляет единый неделимый комплекс имущественных прав. Таким образом, не допускается принятие части наследства, оно должно быть принято целиком. Следовательно, принятие хотя бы одной вещи, входящей в его состав, означает принятие всего имущества, в том числе и обязанностей наследодателя. Кроме этого, не допускается принятие наследства с условиями, оговорками.

Возможна ситуация, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям:

наследование по закону;

наследование по завещанию;

наследственная трансмиссия.

В этом случае наследство должно быть принято отдельно по каждому основанию. При этом наследник вправе по одному из оснований наследство принять, а по другому — отказаться от принятия (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Такое положение не противоречит принципу единого принятия наследства: в данном случае наследование по каждому из оснований осуществляется абсолютно самостоятельно, независимо от других обстоятельств.

По общему правилу, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Права на наследство приобретаются одновременно у всех

наследников, принявших его. Причем, если в составе унаследованного имеется имущество, требующее государственной регистрации, она может быть произведена наследником в любое время после принятия наследства. Обратная сила возникновения прав на наследство означает также, что наследники имеют права на все доходы, полученные от имущества с момента открытия наследства, а также несут и все расходы по содержанию имущества с этого же момента, риск его гибели, отвечают по долгам наследодателя.

4.1.2.

Способы принятия наследства

Способ принятия наследства указывает на то, какие действия необходимо совершить для того, чтобы принять наследство. Перечень таких действий, установленных законом, содержится в ст. 1153 ГК РФ . Их можно подразделить на:

формальные (подача наследником заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство);

неформальные (совершение наследником действий, подтверждающих фактическое принятие им наследства).

Рассмотрим их подробнее. Заявление о принятии наследства рассматривается как акт наследника, обнародовавшего его в качестве принявшего наследство правопреемника наследодателя . Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство представляет собой документ, содержащий одновременно и подтверждение намерения принять наследство, и требование выдать другой документ, подтверждающий приобретение наследства. Оба этих заявления обладают одинаковой юридической силой и свидетельствуют о принятии наследства. Как правило, поданы они должны быть до истечения срока принятия наследства.

Важно, что нотариус или иное должностное лицо, принимающее такие документы, не вправе требовать доказательств принадлежности заявителю прав на наследство. Наличие таких прав должно быть проверено позже, при выдаче наследнику свидетельства о праве на наследство. Получив заявление без документального подтверждения каких бы то ни было фактов, нотариус обязан не только принять его, но и разъяснить при этом, какие документы заявитель обязан представить впоследствии для получения свидетельства о праве на наследство.

Наследник может подать оба указанных заявления либо лично обратившись к нотариусу, либо переслав его по почте, либо передав его через третье лицо (п. 1 ст. 1153). Указывая на другое лицо, законодатель не уточняет, кто им может быть. Как указано в п. 13 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утверждены Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27—28 февраля 2007 г., Протокол № 02/07), если заявление о принятии или об отказе от наследства подается нотариусу не наследником, а его представителем, нотариусу до истечения срока, установленного для принятия наследства, должна быть представлена доверенность, предоставляющая представителю полномочия на принятие наследства и (или) отказ от наследства. В случае если от имени наследников действуют законные представители (родители, директор организации и др.), доверенность не предоставляется.

Подлинные документы, поданные на личном приеме, принимаются нотариусом под расписку, в которой указывается дата принятия и индивидуальные признаки каждого документа. Расписка заверяется подписью и печатью нотариуса.

Главное условие, установленное для заявления, — наличие подписи наследника. Если заявление подается лично, подпись наследника нотариально не свидетельствуется. В этом случае нотариус устанавливает личность обратившегося и проверяет подлинность его подписи, о чем делает отметку на заявлении, указывая документ, удостоверяющий личность и его реквизиты.

Если заявление передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения РФ, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ.

Что касается неформального порядка принятия наследства, законодатель установил примерный перечень действий, свидетельствующих об этом. Так, согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.

Вступил во владение или в управление наследственным имуществом. Вступление во владение обычно имеет место, когда наследник проживал совместно с наследодателем, и после его смерти продолжает пользоваться имуществом, принадлежавшим умершему. Вступление в управление имуществом предполагает совершение фактических и юридических действий, обеспечивающих нормальное функционирование объектов, требующих управления (сдаваемой квартиры), или действий распорядительного характера (продажа скоропортящегося имущества).

Принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. Обязанность принять меры по сохранности наследственного имущества возлагается законом на нотариуса или душеприказчика, однако наследнику не запрещается и самому совершать такие действия.

Произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (например, оплатил коммунальные платежи).

Оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Если наследство было принято неформальными способами, наследник обязан предоставить доказательства совершения указанных действий (например, квитанции об оплате коммунальных платежей, расписку кредитора в получении долга, справку из жилищно-эксплуатационной организации о совместном проживании с умершим и др.). При отсутствии достаточных для нотариуса доказательств факт принятия наследства устанавливается судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 264 ГПК РФ ). Следует иметь в виду, что здесь действует принцип презумпции принятия наследства — наследник считается принявшим наследство, пока не доказано иное (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Сроком принятия наследства признается период времени, в течение которого наследник вправе осуществить предусмотренные законом действия по принятию наследства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, то оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим.

Наряду с общим сроком принятия наследства Гражданский кодекс устанавливает также специальные сроки:

шесть месяцев со дня возникновения права наследования, если это право возникает вследствие отказа наследника от наследства или признания его недостойным наследником;

три месяца со дня окончания общего шестимесячного срока принятия наследства для лиц, право наследования у которых возникает вследствие непринятия наследства другим наследником (например, подназначенных наследников).

Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется:

по решению суда о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, если наследник пропустил срок по уважительным причинам (в том числе не знал и не должен был знать об открытии наследства) и при условии, что он обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными;

без обращения в суд при условии согласия в письменной форме всех наследников. Если такое согласие дается наследниками не в присутствии нотариуса по месту открытия наследства, их подписи на документах о согласии должны быть нотариально засвидетельствованы. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. В случае, когда на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Кроме прав на наследственное имущество правовым последствием принятия наследства является и ответственность по долгам наследодателя. Ответственность наследников является солидарной, но она ограничена стоимостью перешедшего к наследнику наследственного имущества.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования:

1)после принятия наследства к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований;

2)до принятия наследства к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (в этом случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации).

Особенностью правовой регламентации требований кредиторов наследодателя является то, что при их предъявлении срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

4.2.

Охрана наследственного имущества

Охрана наследства и управление им осуществляются для защиты прав наследников, отказополучателей, кредиторов наследодателя и других заинтересованных лиц. По общему правилу наследственное имущество считается принадлежащим наследнику, принявшему наследство, с момента открытия наследства, но момент открытия наследства и момент его принятия могут быть отделены друг от друга значительным периодом времени. Соответственно, на наследника возлагается бремя содержания наследственного имущества с момента открытия наследства до его принятия, хотя совершать юридически значимые действия наследник может лишь после принятия и оформления прав на наследство.

Необходимые меры по охране наследства и управлению им могут приниматься:

нотариусом;

исполнителем завещания;

должностным лицом органа местного самоуправления или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации в случаях, когда эти лица наделены правом совершения нотариальных действий.

Кроме того, фактические действия, направленные на охрану и управление наследством, могут в ряде случаев совершаться и самими наследниками (например, при фактическом принятии наследства).

Подробно регламентируя права нотариуса и исполнителя завещания по охране и управлению наследством, закон наделяет этих лиц разным кругом полномочий. Так, если правом заключать договоры хранения и доверительного управления наделены и нотариус, и исполнитель завещания (п. 4 ст. 1172, ст. 1173 ГК РФ ), то запрашивать сведения об имуществе наследодателя, находящемся у других лиц, направлять поручение о принятии мер по охране и управлению наследством, находящимся не в месте открытия наследства, а также производить опись наследственного имущества (п. 1 ст. 1172 ГК РФ) может только нотариус. Таким образом, при осуществлении целого ряда мер (которые могут быть предприняты только нотариусом) исполнитель завещания лишен возможности действовать самостоятельно и в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ должен обратиться за содействием к нотариусу.

Инициатива принятия мер по охране и управлению наследством может исходить от одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства либо любого другого лица, действующего в интересах сохранения наследственного имущества, например:

кредитора наследодателя;

органов государственной власти, представляющих интересы РФ;

отказополучателей;

лиц, не являющиеся непосредственными участниками наследственного процесса (соседи наследодателя, представители органов прокуратуры и внутренних дел).

В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.

Исполнитель завещания вправе принимать меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.

Законодательство не регламентирует форму, в которой нотариусу или исполнителю завещания должны быть сделаны заявления о принятии мер по охране наследственного имущества или управлению им, соответственно, такие заявления могут быть поданы как в письменной, так и в устной форме.

Нотариус вправе запрашивать банки, другие кредитные организации и иные юридические лица об имеющихся у них сведениях об имуществе наследодателя, при этом указанные лица обязаны сообщить нотариусу соответствующие сведения.

Продолжительность осуществления мер по охране наследства и управлению им определяется нотариусом самостоятельно с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством.

Установление продолжительности осуществления мер по охране и управлению наследством имеет значение, прежде всего, для определения сроков, на которые должен быть заключен договор хранения или договор доверительного управления наследственным имуществом.

Продолжительность осуществления мер по охране и управлению наследством исполнителем завещания ограничивается сроком, необходимым для исполнения завещания.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]