Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТВЕТЫ Гражданское право и процесс.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
582.53 Кб
Скачать

Вопрос 16. Способы создания и прекращения деятельности юридических лиц. Главным признаком юр.Л. Я/я признак легитимации (публичного признания)- орг-ия признана гос-ом в качестве юр.Л (гос.Регистрация)

4 способа создания юр.л:

  1. Разрешительный – юр.л. возникает с того момента, как получает разрешение от гос-ва (регистрация не обязательно есть)

  2. Распорядительный способ – инициатива исходит сверху от гос-ва, юр.л возникает с момента вступления гос.акта в силу (регистрация не обязательно есть)

  3. Нормативно-явочный – усовершенствованный разрешит.сп-б, но нет произвола, юр.л возникает с момента внесения записи в реестр

  4. Явочный(уведомительный) – учредители принимают решение о создании юр.л., с этого момента возникает юр.л. Но гос-во требует извещение в регистрирующий орган.

Регистрация юр. лица - это последний этап образования юр. лица, на котором компетентный орган проверяет соблюдение условий, необходимых для создания юр. лица, и принимает решение о признании организации юр. лицом. Данные о юр лице заносятся в ЕГРЮЛ. Регистрация всех юр. лиц в РФ производится органами юстиции, однако пока органы юстиции не обладают необходимыми для этого возможностями и регистрация производится различными органами. Документы, необходимые для регистрации юр. лица:

  1. заявление учредителей о регистрации;

  2. устав;

  3. учредительный договор;

  4. свидетельство об уплате пошлины;

  5. для коммерческих организаций - документы, подтверждающие оплату не менее 50% уставного капитала.

Государственная регистрация юр. лиц и ИП - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юр. лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юр. лицах и об индивидуальных. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа. В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения, представлены непосредственно или направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Заявителю выдается расписка в получении документов. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. Документы: а) заявление о государственной регистрации б) решение о создании юр. лица в виде протокола в) учредительные документы юр. лица в двух экземплярах г) выписка из реестра иностранных юр. лиц соответствующей страны д) документ об уплате государственной пошлины. Государственная регистрация юр. лиц осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юр. лица без доверенности. Правоспособность юр. лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из ЕГРЮЛ. Реорганизация - прекращение ю/л, а в большинстве случаев с одновременным возникновением нового ю/л, сопровождающееся переходом прав и обязанностей реорганизованного юр. лица (правопредшественника) в порядке правопреемства к другому юр. лицу (правопреемнику) путем: - слияния – разделения – присоединения - преобразования в другую организационно-правовую форму. При реорганизации действует принцип правоприемства: все права и обязанности реорганизованного ю/л переходят к преемникам- вновь созданным ю/л. Документом здесь является передаточный акт или разделительный баланс. Если эти документы не позволяют определить правопреемника, то все ю/л отвечают перед кредиторами солидарно. слияние (два и более юр. лиц превращаются в одно), присоединение (одно или несколько лиц присоединяются к другому), разделение (одно юр. лицо делится на два или более), выделение (из состава юр. лица выделяются одно или несколько других, при этом первое продолжает существовать), и преобразование (юр. лицо одного вида трансформируется в юр. лицо другого). Р.ю.л. может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юр. лица, уполномоченного на то учредительными документами. В случаях, установленных законом, Р.ю.л. в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юр. лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Если учредители (участники) юр. лица, уполномоченный ими орган или орган юр. лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юр. лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего юр. лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юр. лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юр. лица. Внешний управляющий выступает от имени юр. лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юр. лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юр. лиц. В случаях, установленных законом, реорганизация юр. лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. Юр. лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юр. лиц. При реорганизации юр. лица в форме присоединения к нему другого юр. лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юр. лица. 1. При слиянии юр. лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юр.у лицу в соответствии с передаточным актом. 2. При присоединении - с передаточным актом. 3. При разделении - с разделительным балансом. 4. При выделении - с разделительным балансом. 5. При преобразовании с передаточным актом. Юр. лицо в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юр. лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юр. лиц такое уведомление направляется юр. лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юр. лиц, вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юр. лицо (юр. лица) находится (находятся) в процессе реорганизации. Реорганизуемое юр. лицо после внесения в единый государственный реестр юр. лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в СМИ, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юр. лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юр. лиц уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации юр. лиц юр. лицом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юр. лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований. Кредитор юр. лица, если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации юр. лица, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Кредитор юр. лица - открытого акционерного общества, реорганизуемого в форме слияния, присоединения или преобразования, если его права требования возникли до опубликования сообщения о реорганизации юр. лица, вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юр. лицо, или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае, если реорганизуемым юр. лицом, его участниками или третьими лицами не предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств. Указанные в настоящем пункте требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации юр. лица. Ликвидация юр. лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Юр. лицо может быть ликвидировано: -по решению его учредителей (участников) либо органа юр. лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юр. лицо, с достижением цели, ради которой оно создано; -по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, Требование о ликвидации юр. лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. 1. Учредители (участники) юр. лица или орган, принявшие решение о ликвидации, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в ЕГРЮЛ сведения о том, что юр. л находится в процессе ликвидации. 2. Учредители (участники) юр лица или орган, принявшие решение о ликвидации юр лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации. 3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Порядок ликвидации: 1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юр. лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 2. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юр. лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 3. Если имеющиеся у ликвидируемого юр. лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юр. лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юр. лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности. 5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юр. лица или органом, принявшими решение о ликвидации юр. лица. 7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юр. лица передается его учредителям (участникам). 8. Ликвидация юр. лица считается завершенной, а юр. лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. При ликвидации юр. лица требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: - в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юр. лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, - во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, - в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; - в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;

Вопрос 17. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

Признаки банкротства 2 критерия банкротства:

  1. не платежеспособности – банкротом м/б признано лицо, ктр имеет неисполненный денежный долг в определенном размере

  2. неоплатности – м/б признано лицо у ктр имеется неисполненный денежный долг и сумма долга превышает стоимость имущества

В РФ при определении признаков банкротства применяется 1 признак - критерий неплатежеспособности, а для физ.л. – критерий неоплатности. Общие признаки банкротства юр.л:

  1. Наличие неисполненного денежного долга в сумме более 100 тыс.руб.

  2. Срок неисполнения больше 3 месяцев

  3. Если с заявление о банкротстве обращается кредитор по гражданского правовому обязательству, то требуется вступившее в законную силу решение суда. Если с заявлением обращается уполномоченный орган, то требуется решение налогового или таможенного органа, и по истечении 30 дней с даты вынесения этого решения. Специальные признаки банкростсва:

  1. Для субъектов естественных монополий и стратегических орг-ий:

    1. Наличие неисполненного денежного долга в сумме более 500 тыс. руб

    2. Срок неисполнения больше 6 месяцев

    3. Для естественных монополий требуется – невозможность удовлетворения требований кредитора за счет обращения взыскания на имущество не участвующее в основном пр-ве

    4. Если с заявление о банкротстве обращается кредитор по гражданского правовому обязательству, то требуется вступившее в законную силу решение суда. Если с заявлением обращается уполномоченный орган, то требуется решение налогового или таможенного органа, и по истечении 30 дней с даты вынесения этого решения.

  2. Признаки банкротства финансовых орг-ий (наличие любого из 4 признаков):

    1. Наличие неисполненного денежного долга в сумме более 100тыс.руб, срок просрочки 14 дней

    2. Не исполнение вступившего в законную силу решение суда о взыскании денежного долга в течение 14 дней.

    3. Превышение суммы задолженности над стоимостью имущества фин.орг-ии

    4. Не восстановление платежеспособности должника в период временной администрации

Дела о банкротстве КО возбуждаются только после отзыва лицензии ЦБ.

  1. Признаки банкротства ликвидируемого должника:

    1. Если в момент составления промежуточного ликвидационного баланса будет установлено превышение долга над стоимостью имущества, то ликвидационная комиссия обязана обратиться в суд с заявлением о банкротстве

  2. Признаки банкротства отсутствующего должника:

    1. Фактическое прекращение деятельности

    2. Отсутствие руководителя должника, или установить место нахождение ктр невозможно.

К вопросу отсутствующего должника также приравнивается:

  1. Лица, имущество ктр заведомо не позволяет покрыть судебные расходы по делу о банкротстве

  2. Лица, ктр в течение последних 12 месяцев не осуществляют операции по банковским счетам

А также имеются иные признаки фактического прекращения деятельности. Процедуры банкротства – это совокупность мер в отношении должника, направленных на восстановление его платежеспособности или ликвидации Процедура банкротства имеет несколько стадий:

  1. Наблюдение – это 1 из процедур предприятия, вводится арбитражным судом по заявлению должника или после признания требований заявителя (кредитор или уполномоченный орган). Арбитражным судом назначается временный арбитражный управляющий. Исполнительные действия приостанавливаются, снимаются все аресты и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, требование кредиторов к должнику могут быть предъявлены только после проверки арбитражным судом их обоснованности. Руководитель должника и иные органы управления должника не отстраняются, они продолжают осуществлять свои полномочия, но уже с ограничениями. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо, либо косвенно в отношении имущества должника, а также сделки, связанные с получением и выдачей займов, выдачей поручительств и гарантий, переводом долга могут быть совершены только с согласия временного управляющего. Задача временного управляющего в срок не более, чем 7 месяцев изучить финансовое состояние должника, для этого временный управляющий выявляет кредиторов должника, выясняет размер их требований, проводит инвентаризацию имущественного комплекса должника, анализирует инфо и документы, касающиеся деятельности должника, а также принимает меры по сохранности имущества. Основными целями наблюдения я/я обеспечение сохранности имущества должника и изучение финансового состояния п/п-ия. По итогам своей работы временный управляющий подготавливает анализ финансового состояния должника. На основе этого анализа первое собрание кредиторов должника принимает решение:

    1. Решение о введении 2 стадии – финансового оздоровления

    2. О введении внешнего управления

    3. О введении конкурсного производства

    4. О заключении мирового соглашения

  2. Финансовое оздоровление – принимается к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности, данная процедура принимается по инициативе лиц, ктр считают, что реабилитация п/п-ия возможно. Для введения этой процедуры арбитражным судом назначается административный управляющий. На этой стадии банкротства учредитель должника, либо 3 лицо обращаются к собранию кредиторов с графиком погашения задолженности должника, а также со сведениями о предлагаемом ими обеспечении исполнения должником обязательств. В случае, если должник не исполнит график погашения задолженности, лицо, предоставившее обеспечение, обязано будет исполнить неисполненные обязательства должника. После этого лицо, предоставившее обеспечение становится кредитором должника наравне с другими имеющимися кредиторами. При любом результате финансового оздоровления должник обязан предоставить отчет об итогах выполнения графика погашения задолженности и на основе этого отчета арбитражный суд м/о принять 1 из судебных актов:

    1. Определение о прекращении производства о деле по банкротству, если непогашенная задолженность отсутствует

    2. Определение о введении внешнего управления, при наличии возможности восстановить платежеспособность должника

    3. Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства

  3. Внешнее управление – это реабилитационная процедура, направленная на продолжение деятельности п/п-ия и назначаемая арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов и осуществляемая на основании передачи по управлению п/п внешнему арбитражному управляющему. Внешнее управление вводится на срок не более чем 18 месяцев, ктр м/б продлен не более чем на 6 месяцев. Основание введения внешнего управления я/я наличие реальной возможности восстановить платежеспособность должника для продолжения его деятельности, путем исполнения плана внешнего управления. План внешнего управления д/о предусматривать меры по восстановлению платежеспособности должника, условия и порядок реализации указанных мер, а также расходы на их реализацию и иные расходы должника. Меры по восстановлению платежеспособности должника:

    1. Перепрофилирование производства

    2. Продажа части имущества должника

    3. Уступка прав требований должника

    4. Исполнение обязательств должника собственником имущества

    5. Увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и 3 лиц

    6. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника

    7. Продажа предприятия должника

С даты введения внешнего управления отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов.

Органы осуществляющие внешнее управление:

  1. Внешний управляющий

  2. Собрание кредиторов

Полномочие руководителя должника прекращаются, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. К числу дополнительных прав внешнего управляющего относятся право на отказ от исполнения договора должника, право на предъявление в арбитражный суд требований о признании недействительности сделок и решений, а также о применение последствий недействительности ничтожных сделок, ктр были заключены или исполнены должником с нарушением предусмотренных требований. Внешний управляющий также предоставляет отчет кредитору и на его основании принимается решение:

  1. Об обращении в арбитражный суд с ходательством о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности и переходом с расчетом к кредиторам

  2. Об обращении в арбитражный суд с ходательством о прекращении внешнего управления в связи с удовлетворением всех требований кредитов в соответствии с реестром кредиторов

  3. Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство

  4. О заключении мирового соглашения

4. Конкурсное производство. Это система мероприятий, проводимых под контролем арбитражного суда, целью ктр я/я проведение ликвидации должника – юр.л., соразмерное удовлетворение требований кредиторов с последующим исключением предприятия из реестра действующих. По общему правилу конкурсное пр-во не м/о продолжаться более года. Данный срок, на ктр м/о продлиться конкурсное пр-во д/б определен применительно к конкретным обстоятельствам и одобрен собранием кредиторов, и утвержден арбитражным судом. Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного пр-ва влечет для должника ряд последствий, направленных на обеспечение интересов кредиторов и завершение конкурсного процесса. В зависимости от порядка удовлетворения требований кредиторов м/о различить 3 группы кредиторов:

  1. Внеочередные кредитор:

    1. Судебные расходы по делу о банкротстве, в т.ч. расходы на обязательное официальное опубликования сообщения о банкротстве (газета коммерсант)

    2. Денежное вознаграждение арбитражного управляющего

    3. Текущие кредиторы – те, чьи требования возникают после принятия заявления о банкротстве

Особенности данной очереди:

  • Их требования не включаются в реестр

  • Их требования подлежат удовлетворению при наступлении срока их исполнения

  • Они не участвуют и не голосуют на собрании кредиторов

  1. Очередные кредиторы:

    1. В первую очередь удовлетворяются требования граждан за причинение вреда жизни и здоровью, требование компенсации морального вреда. Требование за причинение вреда здоровью рассчитывается путем капитализации соответствующих повременных платежей исходя из дожития возраста 70 лет, но не менее чем за 10. Это кредиторы по отдельным обязательствам, ктр возникли до принятия дела к производству

    2. з/п, выходные пособия, вознаграждение автора за результаты интеллектуальной деятельности. Требования включаются на основании представления арбитражного управляющего в реестр. Способы по поводу очередности, состава, размера их требований д/о разрешаться ч/з представителя – работников должника

    3. 3 очередь – все остальные кредиторы. Налоги, взносы, другие гражданско-правовые обязательства.

В начале удовлетворяются требования по основному долгу и реальный ущерб, а только после их полного удовлетворения удовлетворяются требования о взыскании неустоек, штрафов, пеней, упущенная выгода, фин.санкции. Особенности очередных кредиторов:

  • Все их требования подлежат включению в реестр

  • При их удовлетворении принимается принцип пропорциональности.

  • Залоговые кредиторы включаются в число кредиторов 3 очереди и удовлетворяются в особом порядке

  1. Послеочередные:

    1. Кредиторы 3 очереди, заявившие свои требования после закрытия реестра. Реестр подлежит закрытию по истечении 2 месяцев с даты опубликования сообщения о банкротстве.

    2. Требования учредителей участников по обязательством участия в юр.л.

В зависимости от прав и обязанностей кредиторы делятся:

  1. Конкурсные – кредиторы по Денежным обязательствам 3 очереди за исключением уполномоченных органов (в т.ч. уполномоченные органы)

  2. Не конкурсные – все остальные

Значение – только конкурсные кредиторы в праве активно участвовать в деле о банкротстве, а именно:

  1. В праве подавать заявление о банкротстве в суд

  2. Участвовать и голосовать на собрании кредиторов

  3. Конкурсными признаются лица, участвующие в деле о банкротстве

  4. В праве выдвигать кандидатуры физ.л. для их избрания в состав комитета кредиторов

Не конкурсные лишены этих прав, они имеют право включаться в реестр, удовлетворение своих требований, за исключением уполномоченных органов.

Вопрос 18. Участие государства и муниципальных образований в гражданском обороте. К их числу относятся как Российская Федерация (федеральное государство) в целом, так и ее отдельные субъекты - республики, края, области, города федерального подчинения, автономная область, автономные округа (ч. 1 ст. 65 Конституции РФ), являющиеся государственными образованиями. Самостоятельными видами публичных образований признаются: 1) Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления; 2) субъекты Федерации, хотя и входящие в состав последней, но признаваемые самостоятельными субъектами гражданского права: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа; 3) муниципальные образования - городские или сельские поселения, муниципальные районы, городские округа либо внутригородские территории городов федерального значения. Действующее российское законодательство считает государство, государственные и муниципальные (публично-правовые) образования самостоятельными, особыми субъектами права, существующими наряду с юридическими и физическими лицами. К их гражданско-правовому статусу применяются нормы, определяющие участие в имущественном обороте юридических лиц, если иное прямо не вытекает из закона или из особенностей данных субъектов. В качестве субъектов гражданского права государство и иные публично-правовые образования обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью. При определении их характера и содержания следует иметь в виду, что рассматриваемые субъекты, в отличие от юридических лиц, созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер. Действующий Гражданский кодекс устанавливает, что публично-правовые образования наряду с гражданами и юридическими лицами являются субъектами гражданского права (ст. 2) и их правосубъектность аналогична правосубъектости юридических лиц (ст. 2), а их органы осуществляют их права. Гражданскую правосубъектность публично-правовых образований представляется верным определять как целевую, делая вывод о том, что данные субъекты могут иметь гражданские права и обязанности, необходимые для решения общегосударственных, региональных или местных (муниципальных) задач. Содержание гражданской правоспособности неразрывно связано с их компетенцией и целью создания. Правоспособность Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований не может быть тождественна правоспособности физических и юридических лиц. Это связано с тем, что их правовая природа, с одной стороны, позволяет (или, напротив, не позволяет) Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям приобретать ряд прав, доступных (не доступных) физическим и юридическим лицам и возлагать (не возлагать) некоторые обязанности доступные (или недоступные) физическим и юридическим лицам.

Вопрос 19. Осуществление и защита гражданских прав. Реализация ГП(осуществление) – совершение участниками имущественного оборота тех действий, ктр предусмотрены нормами ГП и условиями, связывающие их договорных и иных обязательств. Гражданские права могут осуществляться их носителями как самостоятельно, так и с привлечением других лиц. Т. о. путем реализации ГП достигается практическая реализация хоз.бытовых и иных целей к достижению ктр стремятся участники гражданского оборота. Также осуществление права включает в себя средства его защиты, если таковое право нарушается. Осуществление гражданских прав осуществляется:

  1. Волей участников

  2. Интересов участников

  3. По своему усмотрению уч-ов (ст.1, 9)

При реализации того или иного права не допустимо произвольное вмешательство кого-либо в частные дела. Отказ гр-н или юр.л. от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращение этих прав, но исключения п.2 ст.9 ГК связывает со следующим:

  1. Срок действия некоторых ГП м/б ограничен, в связи с этим по истечении этого срока… (так называемые пресекательные сроки п.4. ст.367)

  2. При нарушении граждправ для их защиты установлены сроки исковой давности (ст.196 – 3 года)

Пределы осуществления субъективных гражданских прав — это законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав. Пределы осуществления гр.прав выражается самостоятельность субъектов ГП не означает, что обладатель права никак и ничем не ограничен в его осуществлении:

  1. Все гражд.права имеют определенные рамки, определяемые предметом назначения конкретного права за пределы ктр обладатель выходить не должен. В то же время пределы осуществления м/о прямо определятся в законе (ст.892 ГК)

  2. Гражданские права м/б ограничены на основании законав той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, а также прав и законных интересов др.субъектов (п.2 ст1, п.1 ст.129)

  3. П.1. ст.10 говорит о том что не допускается действие гр-н и других физ.л осуществляемые с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупортребление правом в иных формах.

Принципы: законности, разумности и добросовестности, солидарности интересов и делового сотрудничества. Злоупотребление – по общему правилу реализация права не должна вести к тому чтобы с точки зрения правопорядка и правосознания результат считался не добросовестным и не справедливым. 2 случая злоупотребления:

  1. Действия лица с целью причинить вред другому лицу – шикана

  2. Злоупотребление правом в иных формах.

Злоупотребление правом – действие субъекта ГП, совершаемых в рамках предоставленных им прав, но с нарушением пределов, установленных в законе. Шикана – осуществление права с единственной целью причинить вред другому лицу. Злоупотребление осуществляется действием или бездействием и не обязательно при этом возникновение имущественного или морального вреда, м/о иметься вероятность возникновения такового, не требуется устанавливать в действиях лица, злоупотребляющим правом его вины. Состав шиканы предполагает наличие вины в форме умысла. При осуществлении права, если суд устанавливает злоупотребление правом, то суд имеет право отказать ему в защите права. В случае злоупотребления правом м/о возникнуть обязанность возместить причиненные такими действиями убытки, но для этого необходимо наличие общих условий возникновения ответственности. Охрана ГП – это совокупность мер, обеспечивающих нормальный ход реализации права. Защита ГП – это меры, ктр направлены на восстановление или признание ГП. Право на защиту предоставляется управомоченому лицу. Формы защиты – комплекс организационных мероприятий по защите субъективных прав и законных интересов. 2 Формы для защиты:

  1. Юрисдикционная – деятельность уполномоченных гос-ом органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав. М/о проявляться в 2 порядках:

    1. Судебный порядок

    2. Специальный порядок – административный

  2. Не юрисдикционная – до обращения в юрисдикционные органы (самозащита)

Самозащита допускается при таких условиях: а) нарушение права или вероятность (опасность) его нарушения; б) необходимость прекращения (предупреждение) нарушения; в) применения мероприятий, которые отвечают характеру и содержанию правонарушения. Существует несколько точек зрения в отношении самозащиты права. В рамках первого подхода под самозащитой понимаются действия, направленные на защиту от нарушения своих гражданских прав только во внедоговорных отношениях. Вторая точка зрения ограничивает сферу применения самозащиты договорными отношениями. В частности, самозащита может быть осуществлена в форме приостановления встречного исполнения и в форме удержания кредитором вещи, подлежащей передаче должнику. Согласно третьему подходу, самозащита представляет собой действия, направленные на защиту от нарушения гражданских прав как во внедоговорных, так и в договорных отношениях. Под самозащитой гражданских прав понимается совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав или интересов, интересов и прав других лиц и государств. К ним, например, относятся фактические действия собственника или иного законного владельца, направленные на охрану имущества, а также аналогичные действия, совершенные в состоянии необходимой обороны или в условиях крайней необходимости. Меры фактического характера, направленные на охрану прав граждан или организаций, могут быть как предусмотренными законом, так и вытекающими из обычно принятых в обществе мер такого рода. Это использование различного рода охранных средств и приспособлений в виде замков, охранной сигнализации на автомобилях и др. По общему правилу использование такого рода охранительных мер самозащиты допустимо, если не запрещено законом и соответствует обычно принятым правилам. в случаях, предусмотренных законом, причинение вреда правонарушителю или третьим лицам действиями управомоченного субъекта по защите своих прав и интересов признается правомерным. Речь идет о действиях, совершенных в состоянии необходимой обороны или в условиях крайней необходимости. Способы защиты – это меры принудительного хар-ра, посредством ктр производится восстановление или признание нарушенных прав. Виды способов защиты:

  1. Признание прав

  2. Восстановление положения, существующее до наступления права (двусторонняя реституция – при взаимном заблуждении, односторонняя реституция)

  3. Признание оспоримой сделки не действительной и применение последствий недействительности сделки

  4. Признание не действительным акта административного органа или органа местного самоуправления

  5. Самозащита

  6. Присуждение к исполнению обязательств в натуре

  7. Возмещение убытка – реальный ущерб (частичная ответственность) и упущенная выгода

  8. Взыскание неустойки – ден.сумма штраф и пене,

    1. зачетная неустойка – если стороны не предусмотрели то будет она

    2. исключительная неустойка – в силу закона (только неустойка) – для транспортных орг-ий

    3. штрафная – все убытки и неустойка – гос.заказы

    4. альтернативная неустойка – в договоре стороны решают – либо неустойка, либо убытки

Неустойка:

  • Законная

  • Договорная

  1. Компенсация морального вреда (нравственные и физические страдания, для юр.л – деловая репутация) – критерии зависят от суда

  2. Прекращение или изменение правоотношений

  3. Вынесение решения суда о неприменении акта гос.органа противоречащего закону

  4. И иными способам (залог)

Вопрос 20. Понятие, признаки, состав гражданского правонарушения. Обстоятельства, при которых наступает гражданско-правовая ответственность, называются ее основаниями. Таким основанием прежде всего является совершение правонарушения, предусмотренного законом или договором, например неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом возникших для него из договора обязанностей либо причинение какому-либо лицу имущественного вреда. В гражданском праве ответственность в некоторых случаях может наступать и при отсутствии правонарушения со стороны лица, на которое она возлагается, в частности за действия третьих лиц (такова, например, в соответствии со ст. 363 ГК ответственность поручителя за нарушение обязанным лицом обеспеченного поручительством договора). Поэтому в качестве оснований гражданско-правовой ответственности следует рассматривать не только правонарушения, но и иные обстоятельства, прямо предусмотренные законом или договором. Однако и при наступлении одного из названных оснований ответственность не всегда подлежит применению к конкретному лицу. Для этого необходимо установить наличие определенных обстоятельств (условий), являющихся общими, типичными для гражданских правонарушений. К числу таких общих условий гражданско-правовой ответственности относятся: 1) противоправный характер поведения (действий или бездействия) лица, на которое предполагается возложить ответственность (либо наступление иных специально предусмотренных законом или договором обстоятельств); 2) наличие у потерпевшего лица вреда или убытков; 3) причинная связь между противоправным поведением нарушителя и наступившими вредоносными последствиями; 4) вина правонарушителя. Совокупность перечисленных условий, по общему правилу необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности на конкретное лицо, называется составом гражданского правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий ответственности, как правило, исключает ее применение. Установление данных условий осуществляется именно в указанной очередности, поскольку отсутствие одного из предыдущих условий лишает смысла установление других (последующих) условий. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что в гражданском праве наличие состава правонарушения требуется для привлечения к имущественной ответственности по общему правилу, из которого закон устанавливает некоторые исключения. Речь идет о таких прямо предусмотренных им ситуациях, в которых для возложения ответственности достаточно лишь некоторых из названных условий, например, не имеет гражданско-правового значения наличие или отсутствие убытков либо вины в действиях причинителя.

Вопрос 21. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически равных участников гражданского оборота Гражданско-правовая ответственности – это дополнительное обременение имущественного или организационного характера, возлагаемое на лица, совершившие гражданское ПОО. Особенности: - носит компенсационный хар-р – направлена на восст-е нарушенного s-го права. - при наличии воли правонарушителя м.б. применена и без использования мех-ма гос.принуждения - применение к правонарушителям мер (санкций) имущественного хар-ра - в принудительном порядке реализуется по решению суда. Особенности гражданско-правовой ответственности: • имущественный характер, то есть нарушитель отвечает своим имуществом, а не личностью; • ответственность одного контрагента перед другим (нарушителя перед потерпевшим) - санкции, налагаемые на нарушителя, как правило, взыскиваются в пользу потерпевшего; • компенсационный характер; основная цель гражданско-правовой ответственности - восстановление имущественной сферы потерпевшей сто­роны; • соответствие размера гражданско-правовой ответственности размеру причиненного вреда или убытков, • равенство участников гражданского оборота при наложении мер граж-данско-правовой ответственности. Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов гражданского права при применении к ним гражданско-правовых санаций. Виды гражданско-правовой ответственности: По основаниям возникновения: - договорная ответственность, которая наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из договора. Договором могут быть установлены дополнительные основания наступления гражданско-правовой ответственности, которые не предусмотрены законом; - внедоговорная ответственность, которая наступает в случае причинения вреда или убытков потерпевшему лицом, не состоящим с ним в договорных отношениях (например, причинение вреда имуществу потерпевшего путем совершения преступления); Если на обязанной стороне выступают несколько лиц, то ответственность может быть: - долевой, когда каждый должник несет ответственность в определенной установленной законом или договором доле; ответственность призна­ется долевой, если иное не установлено законом или договором (ст. 321 ГК); - солидарной - она наступает только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором (например, при совместном причинении вреда несколькими лицами). Сущность солидарной ответственности в том, что кредитор вправе тре­бовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (п. 1 ст. 323 ГК); - субсидиарной - дополнительная ответственность субсидиарного долж­ника по обязательству основного. К субсидиарному должнику можно предъя­вить требование только тогда, когда основной должник отказался удовлет­ворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумные сроки ответа на предъявленное требование. Субсидиарная ответственность наступает только в соответствии с зако­ном, иными правовыми актами или условиями обязательства (например, субсидиарная ответственность родителей за вред, причиненный несовер­шеннолетними, достигшими 14 лет). Смешанная ответственность - вред или убытки наступают по вине обеих сторон (ст. 404 ГК). Ответственность в порядке регресса. Регрессное требование к непосредственному причинителю вреда или убытков предъявляет лицо, ис­полнившее за него обязанности по их возмещению (например, долж­ник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого, - п. 2 ст. 325 ГК). Функции Основной, главной функцией гражданско-правовой ответственности является ее компенсаторно-восстановительная функция. Она отражает соразмерность применяемых мер ответственности и вызванных правонарушителем убытков, а также направленность взыскания на компенсацию имущественных потерь потерпевшего от правонарушителя. Наряду с этим гражданско-правовая ответственность выполняет также стимулирующую (организационную) функцию, поскольку побуждает участников гражданских правоотношений к надлежащему поведению. Способствуя предотвращению возможных в будущем правонарушений, гражданская ответственность выполняет и предупредительно-воспитательную (превентивную) функцию (см., например, п. 2 ст. 1065 ГК). Разумеется, она, как и всякая юридическая ответственность, осуществляет штрафную (наказательную) функцию в отношении правонарушителей. Особенности гражданско-правовой ответственности Как разновидность юридической ответственности ответственность в гражданском праве обладает всеми указанными выше признаками, однако имеет и особенности, обусловленные спецификой самого гражданского права. Поскольку гражданское право главным образом регулирует имущественные отношения, то и гражданско-правовая ответственность имеет имущественное содержание, а ее меры (гражданско-правовые санкции) носят имущественный характер. Тем самым эта гражданско-правовая категория выполняет функцию имущественного (экономического) воздействия на правонарушителя и становится одним из методов экономического регулирования общественных отношений *(320). Следовательно, гражданско-правовая ответственность состоит в применении к правонарушителю мер имущественного характера. Но не всякую меру государственно-принудительного воздействия, имеющую имущественное содержание, можно рассматривать как меру гражданско-правовой ответственности. При ином подходе границы юридической ответственности безосновательно расширяются, а стимулы к надлежащему поведению столь же безосновательно теряются. Так, реституция как последствие признания сделки недействительной или понуждение к исполнению заключенного договора не могут считаться мерами имущественной ответственности, поскольку по общему правилу не влекут никаких неблагоприятных имущественных последствий для правонарушителей. А вот требование о возмещении всех причиненных нарушением договора убытков или взыскание предусмотренного договором штрафа, влекущие возложение на правонарушителя дополнительных в сравнении с вытекающими из договора расходов, безусловно являются мерами ответственности. Поэтому применение гражданско-правовых санкций (мер ответственности) всегда влечет возложение на правонарушителя всех неблагоприятных, невыгодных имущественных последствий его поведения. Гражданское право регулирует отношения равноправных и независимых товаровладельцев, в которых нарушение обязанностей одним участником всегда влечет за собой нарушение прав другого участника. Такая взаимная связанность участников гражданского оборота имеет следствием то положение, что ответственность в гражданском праве является ответственностью одного контрагента перед другим, ответственностью нарушителя перед потерпевшим. Поэтому имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя, здесь взыскиваются в пользу потерпевшей стороны. Это отличает меры гражданской ответственности от имущественных по характеру мер ответственности, используемых в отраслях публичного права (например, в уголовном или административном праве), где они взыскиваются в доход казны (публичной власти). Весьма немногие предусмотренные гражданским законом случаи взыскания имущественных санкций в доход государства (в частности, ст. 169 ГК) связаны с особо злостным нарушением публичных интересов и представляют собой исключение, не характерное для гражданско-правового (частноправового) регулирования. Регулируемые гражданским правом товарно-денежные отношения носят эквивалентно-возмездный характер. В связи с этим и гражданско-правовая ответственность направлена на эквивалентное возмещение потерпевшему причиненного вреда или убытков, а ее применение имеет целью восстановление имущественной сферы потерпевшего от правонарушения, но не его неосновательное обогащение. Отсюда компенсационная природа гражданско-правовой ответственности, размер которой должен в принципе соответствовать размеру понесенных потерпевшим убытков, но не превышать его. Из этого общего правила имеются отдельные исключения, связанные с возможностью увеличения размера ответственности (например, при защите прав граждан-потребителей или при возмещении внедоговорного вреда в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК) либо его ограничения (прямо установленные законом на основании правила п. 1 ст. 400 ГК, например при определении размера ответственности транспортных организаций в договоре перевозки). Они объясняются стимулирующей направленностью гражданско-правового регулирования, которое, по общему правилу регламентируя нормальные экономические отношения, призвано прежде всего побуждать участников имущественного оборота к добросовестному выполнению своих обязанностей. В сферу гражданского права включены и определенные неимущественные отношения. Правонарушения в этой области также могут влечь неблагоприятные имущественные последствия. Например, неправомерное использование объекта авторского или изобретательского (патентного) права приводит к появлению убытков у правообладателей, а распространение о лице порочащих его сведений может затруднить его трудоустройство или предпринимательскую деятельность. Наряду с этим гражданское право предусматривает случаи имущественного возмещения морального вреда, в том числе за причиненные гражданам определенными правонарушениями физические и нравственные страдания (ст. 151, 1099-1101 ГК), которые тоже являются мерами гражданско-правовой ответственности.

Вопрос 22. Понятие, виды сделок. Условия действительности сделки. Сделка - действие граждан и юр лиц направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153). Сделка – это выраженный в форме действия или бездействия (например, удержание, пролонгация д-ра аренды) волевой правомерный акт, адресованный 3-м лицам (например, признание долга в бух.балансе сделкой не будет) с целью наступления правовых последствий и приводящий к наступлению этих последствий. Признаки сделки: - юридический факт - действия (волевой акт) – правомерность - специальная направленность на достижение определенных правовых последствий. Юридическое значение сделки: 1. Сделки - самое распространенное основание возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Это и понятно, поскольку гражданские права и обязанности возникают и реализуются в основном по воле самих субъектов гражданского права. Совершая различные сделки, граждане и юридические лица реализуют возможности, которые заложены в их право- и дееспособности. Комментируемая статья содержит легальное определение сделки как юридического факта, которое может считаться для российского права традиционным, ибо примерно также понятие сделки раскрывалось во всех прежних кодификациях. Ценность данного определения состоит в том, что оно служит правовой базой для признания сделками самых разнообразных действий участников гражданского оборота, которые обладают признаками сделки. Иными словами, круг сделок, в том числе такой из разновидности, как договоры, законом не ограничен: субъекты гражданского права могут совершать любые не противоречащие закону сделки - как предусмотренные законом, так и не предусмотренные. 2. Анализ легального определения сделки позволяет выделить следующие ее признаки. Прежде всего, сделками считаются лишь действия субъектов гражданского права, иными словами, их волевые акты. Этим своим качеством сделки отличаются от событий, т.е. обстоятельств, протекающих независимо от воли людей (стихийные бедствия, смерть). Как и всякий волевой акт, сделка характеризуется психическими моментами. Доктрина гражданского права традиционно выделяет в сделке внутреннюю волю - желание лица достичь поставленной цели и волеизъявление - выражение тем или иным способом внутренней воли вовне, благодаря чему она становится доступной для восприятия другими лицами. При этом внутренняя воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу; напротив, при их расхождении сделка может быть признана недействительной по одному из предусмотренных законом оснований. Психическую сторону сделки образует также ее мотив, которым принято считать побудительную причину совершения сделки. По общему правилу мотив не является элементом сделки как юридического факта и лежит за его пределами. Иными словами, обычно мотиву не придается юридического значения, в силу чего ошибка в мотиве не влияет на действительность сделки. Исключение составляют случаи, когда соглашением сторон мотиву придано значение условия сделки или закон связывает действительность сделки с ее мотивом. Помимо уже отмеченных моментов волевой характер сделки означает и то, что самостоятельно совершать сделки (кроме отдельных сделок, например мелких бытовых) могут лишь дееспособные субъекты гражданского права. 3. Далее, сделка является правомерным действием, т.е. действием, которое не запрещено законом. Этим сделки отличаются от деликтов и некоторых других неправомерных действий, которые порождают гражданские права и обязанности именно потому, что они не соответствуют закону. При этом, как уже отмечалось, вовсе не требуется, чтобы возможность совершения тех или иных сделок была прямо предусмотрена законом; важно, чтобы соответствующие сделки не были законом запрещены. 4. Важным признаком сделки является направленность волевого правомерного действия на достижение определенного правового результата. Этим признаком сделки отличаются от таких юридических фактов, как поступки. Последние тоже являются волевыми правомерными действиями, но не имеют направленности на достижение того правового результата, который возникает при их совершении. Примером поступка служит находка чужой вещи, которая порождает определенные права и обязанности у лица, нашедшего потерянную вещь. При этом сделками признаются действия, направленные не только на возникновение гражданских прав и обязанностей, но и на их изменение и прекращение. Это означает, что сделками являются соответствующие закону и соглашению сторон действия по исполнению обязанностей, по одностороннему или взаимному изменению и прекращению обязательств, по осуществлению отдельных правомочий, входящих в состав вещных и исключительных прав, по отказу от права. 5. Статья 153 подлежит расширительному толкованию, поскольку сделки могут совершать не только граждане и юридические лица, но и Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. Сделка - это волевой акт субъекта гражданского права, который не обладает какой-либо формальной властью по отношению к другим субъектам, это волевой акт равного по отношению к равным. В силу этого сделки публичных образований важно отличать от актов власти, которые в случаях, предусмотренных законом, могут порождать гражданские права и обязанности (см. подп. 2 абз. 2 п. 1 ст. 8 ГК и коммент.). В частности, в отличие от сделок, которые, как правило, создают права и обязанности лишь у самих публичных образований, акты власти направлены на возникновение прав и обязанностей у лиц, которым они адресованы. Виды сделок или квалификация: 1) односторонние сделки (завещание, зачет, прощение долга, односторонний отказ от обязательства, выдача векселя) 2) двусторонние сделки 3) многосторонние сделки Односторонние сделки - это сделки, для совершения которой достаточно воли 1 стороны (Обязанности возникают только у лица, совершившего сделку). Двусторонние и многосторонние сделки - сделки, для совершения которых требуется согласование двух или нескольких лиц - договоры. (Все договоры - сделки, но не все сделки договоры.). Все договоры можно разделить: 1) возмездные (имеет встречное удовлетворение); (если прямо не указано иное - договор всегда возмездный). 2) безвозмездные (не имеющие никакого встречного удовлетворения) Все договоры делятся на: 1) односторонние обязывающие

2) двусторонние обязывающие Все договоры делятся на (момоент возникновения прав и обязанностей): 1) реальные 2) Консенсуальные (соглашение) - если для совершения сделки достаточно достижения соглашения. Соглашение должно быть по всем существенным условиям. С этого момента возникают права и обязанности сторон. Реальный договоры считаются совершёнными при наличие соглашения и передачи вещи. (Реальным является хранение, перевозки). Различают так же: 1) биржевые сделки (они отличаются по процедуре совершения и защиты). 2) фидуциарные сделки (основанные на доверии - поручение, комиссии). В зависимости от событий и третьих лиц: 1. Отлагательные условия. 2. Отменительные условия. Условия действительности сделки: 1) субъектом сделки должны обладать правоспособностью в дееспособностью, необходимой для совершения данной сделки. 2) необходимо, чтобы сделка была совершена в установленной законом форме Недействительность сделки при несоблюдении формы должна быть прямо предусмотрена законом. 3) необходимо, чтобы воля лица участвующего в сделки соответствовало его волеизъявлению. Пороками воли являются заблуждения, обман, порок воли создаётся угрозой, насилием. 4) Содержание сделки должно соответствовать закону, (содержание сделки и её правовой результат не противоречат закону и иным НПА).

Вопрос 23. Форма сделки. Правовые последствия несоблюдения формы сделки. Форма сделок - способ фиксации волеизъявления на совершение сделок (могут совершаться письменно, и устно). Это определенный способ волеизъявления. Т.о. кол-во форм сделок определяется количеством форм волеизъявления (4 формы): 1. Устная. 2. Письменная. 3. конклюдентные действия (ст. 1153 признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.) 4. бездействие (ст. 359, 360 Статья 359. Основания удержания Статья 360. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества) Устно: а) Законом или соглашением сторон для них не установлена обязательная письменная форма. б) Если они исполняются при самом их совершении, в) Если устная сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения. Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме: Простая письменная форма – представляет собой выражение воли участников сделки путём составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. 1.Сделки юридических лиц между собой. 2.Сделки между юридическими лицами и гражданами, кроме тех, которые требуют нотариального удостоверения, и которые могут быть совершены устно. 3.Между гражданами, если сумма сделки превышает 10 МРОТ. 4.Сделки, для которых простая письменная форма предусмотрена законом, (Н: договор найма движимого имущества). Сделка должна быть подписана лицами, которые ее совершают, либо их представителями, либо рукоприкладчиком (он используется гражданами, которые сами не могут подписать сделку. Нотариальная форма сделки отличается тем, что на документе, совершается удостоверяющая нотариальная надпись. Нотариальная форма требуется: 1. договор ренты и пожизненного содержания с иждивением; 2. завещание; 3. соглашение об уступке права требования и переводе долга, (если первоначальный договор имел нотариальную форму); 4. соглашение об уплате алиментов; 5. брачный договор; Несоблюдение требуемой законом нотариальной формы сделки, в отличии от письменной, сразу же влечет её недействительность. Государственная регистрация. Если законом предусмотрено, что необходима государственная регистрация, то до момента регистрации сделка не считается совершенной (для сделок с землей и другим недвижимым имуществом). Требование государственной регистрации не может быть установлено соглашением сторон. Последствия несоблюдения государственной регистрации аналогичны тем, которые наступают при несоблюдении нотариальной формы. Кроме устной и письменной формы волеизъявление сторон на совершение сделки может быть выражено в форме реальных или конклюдентных действий, если не требуется нотариальной или письменной формы. В случаях прямо предусмотренных законом волеизъявлением на совершение сделки является молчание сторон.

Вопрос 24. Недействительность сделки: понятие, виды, правовые последствия. Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступление которых желали объекты. Спорный момент само определение недействительной сделки: 1. Дювернуа, Гомбаров: недействительная сделка = сделка 2. Толстой, Тузов = недействительная сделка – не сделка 3. Агарков – недействительное волеизъявление С т.з. легального определения сделки НС не может считаться сделкой, т.к. не приводит к наступлению правовых последствий. Ст. 166. Оспоримые и ничтожные сделки. 1. Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе. Признаки недействительности сделок: 1. Отсутствие у нее юридического эффекта, т.е. ненаступление правовых последствий 2. Недействительная сделка недействительна с момента ее совершения 3. Основная причина недействительности сделки заключается в несоблюдении условий ее действительности 4. Основания недействительности сделки имеют место на момент ее совершения. Ничтожные сделки (ст.168-172): - сделки, которые не соответствуют Закону, - сделки совершенные с целью противной основам правопорядка и нравственности. - это сделки совершенные с малолетними от 6 до 14 лет за пределами их дееспособности, а также сделки с недееспособными- мнимой считается сделка, совершаемая только для вида, без цели породить типичные для таких видов последствия, Мнимая сделка - это сделка, совершённая лишь для вида, без намерения создать соответствующие её правовые последствия. Притворное - это сделка, которая совершена с целю прикрыть другую сделку. Сделки, которые стороны действительно имели ввиду применяются относящиеся к ней правила (ст 170 п 2) Виды оспоримых сделок: - сделки совершенные несовершеннолетними за пределами их дееспособности, если на совершение таких сделок нет согласия законных представителей. - сделки совершенные лицом, признанным судом ограниченно дееспособным без согласия попечителя. - сделка, совершенная лицом дееспособным, однако в момент совершения сделки находящимся в состоянии недееспособности. - сделки заключенные под влиянием заблуждения. - к оспоримым также относятся сделки заключенные под влиянием обмана, угрозы, насилия, а также сделки заключенные представителем стороны при злонамеренном соглашении одной стороны с другой стороной. Кабальная - это сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. Последствия недействительности сделок. Основные: 1. Ненаступление правовых последствий, к которым стремились субъекты. Конвалидация – выздоровление сделки (например, п.2ст.172 «В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего», п.2 ст.171 «В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина») 2. Двусторонняя реституция Основные последствия действуют во всех случаях, если иное не предусмотрено законом Дополнительные: 1. Односторонняя реституция 2. Запрет реституции 3. Обязанность возместить убытки 4. Возврат имущества из чужого незаконного владения (данное последствие применяется в случае, если сделка опосредует приобретение имущества не у собственника, а у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель – ст. 302). Применение иных последствий недействительности сделки, в том числе двусторонняя реституция, в данном случае недопустимо. Последствие может быть лишь возврат имущества из чужого незаконного владения. Невозможность востребовать имущество у добросовестного приобретателя влечет отказ в применении последствий недействительности сделки.) Дополнительные последствия наступают только по прямому указанию закона.

Вопрос 25. Представительство: понятие, виды. Представительство без полномочий. Представительство – совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица, представляемого. Сделка, совершенная представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого (ст. 182). Не являются представителями: - лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании), - лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок Виды представительства: а) договоры поручения и договор агентирования (по которым одна сторона (поверенный или агент) обязуется совершать от имени и за счет другой стороны (доверителя или принципала) определенные ЮД); б) выдача доверенности (добровольное представительство); в) коммерческое представительство (на основании договора заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя или по доверенности, представляемые только предприниматели); Понятие представительства без полномочий. Наличие у представителя полномочий - непременное условие всякого представительства. В гражданском обороте встречаются, однако, и такие случаи, когда сделки и иные юридические действия от имени и в интересах одних лиц совершаются другими лицами, не имеющими на это необходимых полномочий. Иногда такая ситуация возникает в чистом виде, когда между участниками гражданского оборота вообще отсутствует какая-либо предварительная договоренность о представительстве. Например, гражданин, зная, что его знакомый нуждается в дачном помещении, но не имея от него на этот счет никакого конкретного поручения, заключает от его имени договор об аренде дома. Чаще, правда, в реальной жизни имеет место так называемое мнимое представительство, когда участники гражданского оборота полагают, что действуют в соответствии с правилами о представительстве, но в действительности представитель соответствующим полномочием не обладает. Примерами такого мнимого представительства могут служить случаи неправильного оформления доверенности, прекращения ее действия в связи с истечением срока, отменой ее представляемым и т.п. Наконец, нередко случается, что представитель располагает полномочием, однако при его осуществлении выходит за его пределы, например заключает договор о приобретении для представляемого имущества в гораздо большем количестве, чем ему было поручено. Правовые последствия представительства без полномочий. Во всех случаях сделки и иные юридические действия, совершенные одним лицом от имени и в интересах другого, не порождают для последнего соответствующих прав и обязанностей. Вместе с тем деятельность без полномочий или с превышением полномочий не является и совершенно безразличным фактом и при определенных условиях может повлечь за собой возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений.