Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
правоведение.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
547.33 Кб
Скачать

Юридическая наука является одной из наук об обществе, которые, в свою очередь, составляют часть науки вообще. Наука - это система достоверных (истинных), основанных на доказательствах, непрерывно восполняющихся знаний о природе, технике, обществе и человеке, его сознании и деятельности. Наиболее общие знания обо всем дает философия. Однако для того чтобы решать конкретные задачи в повседневной всеусложняющейся жизни и деятельности, человечеству недостаточно иметь лишь философские знания. Необходим более конкретный научный подход к той или иной сфере. Изначально в научном познании было три основных объекта: природа, человек, общество в самом общем, философском их восприятии, с божественным оттенком в интерпретации тех проблем, которые не были постигнуты разумом.

Неизбежное развитие общества, его всевозрастающие разнообразные потребности, удовлетворяющиеся усилиями человеческой деятельности, накопление положительного опыта в этом деле породили тенденцию совершенствования человека и общества, которая все больше и больше овладевала умами людей, формируя убежденность в возрастании силы достоверных знаний.

На современном этапе цивилизации наряду с философией вычленяются три группы наук: естественные, технические, общественные.

Философия познает наиболее общие закономерности мира в целом, разрабатывает методологию его познания. По словам Г. Гегеля, философия являет собой схваченную в мыслях эпоху. Естественные науки (биология, химия, физика, геология и др.) исследуют предметы, явления, процессы, происходящие в природе. Технические науки изучают технику и технологию как явления, созданные людьми, относящиеся к социуму, которым присущи не только социальные, но и естественные закономерности. Общественные науки познают общество в целом, его возникновение и развитие, а также его отдельные явления (экономику, мораль, религию, право, государство и др.) и происходящие в них процессы. Общество изучается многими науками, число которых по мере усложнения общества неуклонно растет. Оно изучается множеством экономических, социологических, юридических, политических и иных наук.

Юридическая наука (юриспруденция, правоведение) - от лат. juridicus - судебный, правовой, относящийся к правоведению. Правовая наука - система всеобъемлющих, непрерывно восполняющихся истинных знаний (понятий, категорий, дефиниций, доказательств) о праве в целом, его сущности, закономерностях возникновения и движения, о всех его сторонах, проявлениях, качествах, признаках, свойствах, функциях, его роли и значении в жизнедеятельности людей.

Юриспруденция как наука, как система достоверных знаний о праве возникла в Древнем Риме на основе использования римскими правоведами достижений древнегреческой философии и богатой древнеримской судебной практики при богатейших возможностях сформировавшегося латинского языка, его точных терминов.

Поэтому юридическая терминология и является преимущественно латин- ской. Юриспруденцию древнеримский ученый-юрист Уль- пиан определял как познание божественных и человеческих дел, знание справедливого и несправедливого.

Как и всякая наука, юриспруденция состоит из теорий. Теория - слово греческое, означающее наблюдение, исследование, в результате которого и образуется система обособленных знаний в какой-либо области. Теории состоят из понятий и категорий. Понятие - это логическое обобщение исследуемых конкретных фактов, объектов, предметов, например понятие «плод», «дерево», «лес», «человек». Наиболее важные понятия именуются категориями (право, закон, законность и многие другие). Теории вырабатываются на различных уровнях познания истины. На начальной стадии формирования теории обычно ее именуют концепцией (общим замыслом), на более обстоятельном уровне - доктриной, при ее возрастании - конструкцией, учением, объединяющим уже несколько теорий, а наиболее важные научные направления, являющиеся результатом усилий многих исследователей, - школами. Иногда же термины «концепция», «доктрина», «учение» употребляются как однозначные понятия - теории.

Юриспруденция по мере развития науки о праве и самого права, общества в целом дифференцировалась во множество отпочковавшихся самостоятельных правовых наук.

Все юридические науки можно подразделить на: ?

общетеоретические (общая теория права, теория государства и права, социология права, философия права, энциклопедия права); ?

исторические (история политических и правовых учений, история государства и права); ?

отраслевые (конституционное право, административное право, финансовое право, гражданское право, трудовое право и др.); ?

прикладные (криминалистика, судебная статистика, судебная медицина, судебная психиатрия; некоторые авторы именуют их комплексными юридическими науками); ?

международные (международное публичное право, международное частное право).

Место правоведения в системе общественных наук определяется значением исследуемого им объекта, т. е. права, его соотношением с другими социальными явлениями (государством, политикой, экономикой, прочими явлениями, изучаемыми соответствующими общественными науками), важностью результатов исследований этих наук для углубленного познания права юридической наукой. Право в системе социальных явлений занимает особое место как верховенствующий регулятор поведения людей - носителей общественных отношений. В связи с этим в праве неизбежно отражаются, интегрируются устои всех регулируемых им общественных отношений (политических, экономических, нравственных, религиозных, семейных и иных), становясь своего рода их служанкой и в то же время как бы зеркалом, отражающим и аккумулирующим в себе их принципы.

Юридическая наука, исследуя право как феномен инте- гративный, отражающий сущность и закономерности упорядочиваемых им явлений, неразрывно связана с науками, изучающими эти явления. Особенно ощутима связь юридической науки с философией, формулирующей общие закономерности природы, общества и человека, а также экономической и политической науками, познающими объективные законы в этих весьма значимых сферах жизни и деятельности людей.

Философские научные законы и категории важны для юриспруденции как отправные положения, преломляющиеся в праве в русле соотношения общего с отдельным. Одним из конкретных проявлений этого соотношения является отпочкование в правоведении науки философии права.

Экономические науки вооружают юриспруденцию знанием экономических законов, механизм действия которых в итоге обусловливает функционирование правовых закономерностей. Здесь конкретным проявлением воздействия является отпочкование науки экономического (хозяйственного) права.

Для правоведения также значимы науки, изучающие закономерности поведения человека, характер этого поведения, в частности психические переживания, воздействующие на формирование права и его реализацию. В связи с этим не случайно в юриспруденции возникла психологическая школа права, а психология как наука вторгается в правоведение еще и в качестве прикладных юридических дисциплин (судебная психология, судебная психиатрия).

Изменения в поведении людей непосредственно предопределяются их мнением, складывающимся под воздействием конкретных условий, исследуемых социологией. Она также вторгается в правоведение как своими общими научными выводами, так и сформировавшейся конкретной юридической наукой - социологией права.

Закономерности политической сферы важны для правоведения потому, что они, с одной стороны, включаются в право, как и другие регулируемые им явления, а с другой стороны, объективные законы права, его принципы диктуют политической власти соответствующую ориентацию в процессе ее осуществления. Органическая связь государственной власти и права обусловила появление в юриспруденции науки общей теории государства и права, а субъективная потребность исследования специфики политической жизни - обособленной науки политологии.

Юриспруденция связана и с другими общественными науками, объектами которых являются отношения, регулируемые правом. В свою очередь, значимые для правоведения науки сами нуждаются в юридических знаниях, поскольку они не могут игнорировать то реальное, что привносит право, упорядочивая соответствующие явления и процессы, изучаемые этими науками.

<< Предыдушая

Следующая >>

= Перейти к содержанию учебника =

Информация, релевантная "§ 1. Общая характеристика юридической науки и ее связь с другими социальными науками"

  1. 1. Что такое предмет теории права и государства?Предметом теории права и государства являются следующие проблемы: 1) происхождение, понятие и сущность права, его социальная роль и функции, типы права и правовых систем, нормы права, система права, правовые отношения, правотворчество и др.; 2) происхождение, понятие и сущность государства, исторические типы и формы государства, государство и личность, государство и гражданское

  2. 2. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наукЮридические науки весьма разнообразны. Они делятся на три группы: • теоретико-исторические (история государства и права России, история государства и права зарубежных стран, теория права и государства). • отраслевые (финансовое право, административное право, конституционное право ит. д.). специально-юридические (судебная бухгалтерия, судебная психиатрия, криминалистика). Теория

  3. § 4. Язык и метаязык

Юридический прецедент – это судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому государство придает силу общеобязательного в последующем при решении подобных дел.

Юридический прецедент также относится к числу исторически устоявшихся источников права. Юридический (или судебный)  прецедент – это решение государственного органа (судебного или административного) по конкретному юридическому делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел. Таким образом, можно выделить судебные и административные прецеденты. Юридический прецедент – это своего рода " эталон ", "клише" для разрешения спора, созданный не правотворческим органом, а непосредственно судьей во время судебного разбирательства. По образу и подобию данного решения должны рассматриваться впоследствии сходные юридические ситуации и другими судьями. Таково классическое понимание юридического прецедента, хотя практика применения прецедентов в различных странах неодинакова. Юридический прецедент является источником права в тех странах, которые признают его таковым. Это один из наиболее распространенных источников права в мире. Страны, опирающиеся на юридический прецедент как на основной источник права, относятся к системе общего права. Среди них Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Новая Зеландия, Канада, Австралия. Родиной юридического прецедента считается Англия.

В современном мире отсутствуют правовые системы, основанные только на юридическом прецеденте как источнике права. Однако законы, которыми располагают судьи в странах общей системы права, носят настолько обобщенный характер, что на основе только лишь этих законов решить конкретное юридическое дело не всегда представляется возможным.

В разных странах даже одной правовой семьи (семьи общего права) юридический прецедент применяется по разному.

В Англии, например, практика применения прецедента связана следующими правилами: 1) решения, вынесенные Палатой лордов, обязательны для всех судов; 2) решения, принятые апелляционным судом, обязательны для него самого и для нижестоящих судов (кроме уголовных дел). Кроме того, в консервативной Англии авторитет юридического прецедента тем выше, чем старше его возраст. В США, в силу особенностей федеративного устройства страны, правило прецедента не действует так строго: во-первых, Верховный Суд США и верховные суды штатов не обязаны следовать собственным решениям, и могут менять практику; во-вторых, штаты независимы и каждый имеет собственную судебную систему, а, следовательно, прецедентную практику. По общему правилу общеобязательными являются только юридические прецеденты судов высших инстанций.

При использовании судебного решения как источника права, обязательным для судов является не все решение или приговор, а только правовая позиция судьи, на основе которой выносится решение.

Религиозные тексты- это священные книги и сборники, которые непосредственно применяются в судебной и иной юридической практике. Этот источник применяется, в первую очередь, в мусульманском праве (Коран - собрание поучений и заповедей Аллаха, Сунна - жизнеописание пророка Мухаммеда).

Наиболее распространенным источником права является нормативно – правовой акт.

НПА – это официальный документ, созданный компетентными государственными органами, содержащий общеобязательные юридические нормы и обеспеченные возможностью государственного принуждения.

 Нормативно - правовые акты являются основной, наиболее распространенной формой современного права прежде всего в странах континентальной Европы (Германия, Испания, Италия, Россия, Франция и другие). НПА специально создавался для того, чтобы быть источником права, поэтому в него изначально заложены такие свойства, которые позволяют ему быть оптимальной формой права. По сравнению с другими источниками права нормативно - правовой акт имеет ряд преимуществ.

Отличительные признаки НПА:

Издается уполномоченным государственным органом, это акт, создаваемый в результате правотворческой деятельности государства или всенародным волеизъявлением (референдум). Круг субъектов правотворчества узок. Нормативно - правовые акты принимаются по строго определенной процедуре, степень сложности которой зависит от юридической силы будущего нормативно - правового акта. Обладает определенной юридической силой. Регулирует отношения, имеющие постоянный и типичный характер, рассчитаны не на заранее определенный круг субъектов правоотношений, а на любого и каждого, кто попадает в сферу действия нормативно - правового акта. Это качество отличает нормативно - правовой акт от индивидуального правового акта, рассчитанного на конкретный случай и на конкретное лицо, например, акт о назначении пенсии. Имеет конкретную форму применения. Охраняется от нарушений правоохранительными органамигосударства. Обладает реквизитами, придающими документу индивидуально – правовую характеристику. Нормативно - правовой акт оформляется в виде официального письменного государственного документа, то есть имеет определенную документальную форму (закон, указ, постановление и т. д.). Перечень необходимых атрибутов нормативно - правового акта жестко установлен: название акта; наименование органа, принявшего акт; время его вступления в законную силу и прекращения действия и так далее.

НПА имеет свойства, отличающие его от других источников права:

нормативный акт точно фиксирует содержание правовых норм. Это позволяет государству проводить единую политику, не допускать произвольного толкования и применения норм права, нормативный акт занимает строго определенное место в иерархической системе источников права. Это способствует эффективной реализации права в единстве с другими нормативными регуляторами, нормативный акт может быть издан оперативно и изменен в любой его части. Это позволяет быстро реагировать на социальные процессы и потребности общества.

Нормативно – правовой акт имеет четкую внутреннюю структуру. Текст имеет преамбулу, делится на разделы, главы, статьи, параграфы, пункты, подпункты, части, абзацы, примечания и т. д. Такое строение нормативно – правового акта является результатом длительного развития теории и практики нормотворчества.

Все нормативно - правовые акты делятся на виды в соответствии с объективно существующей иерархической структурой. Основаниями деления нормативных актов на виды являются: юридическая сила, характер и объем действия, содержание, субъекты издания и другие основания. Юридическая сила нормативно - правовых актов является наиболее существенным признаком их классификации.

По юридической силе НПА делятся на:

-  законы,

-  подзаконные нормативно – правовые акты.

Закон– это НПА, который принимается в особом порядке законодательным органом власти или путем референдума. Обладает высшей юридической силой и выражает государственную волю по вопросам общественной жизни. Это означает, что другие органы не могут изменять законы. Изменить или отменить закон может только тот орган, который его принял (парламент). Все другие нормативные акты должны издаваться в соответствии с законами, не должны противоречить законам. Если при решении конкретного дела возникает ситуация, когда подзаконный НПА противоречит закону, то правоприменитель должен отдать предпочтение закону.

Законы подразделяются на конституционные и обыкновенные.

Конституционные законы– Конституция (закон законов). Это основополагающий учредительный политико – правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственного устройства, учреждающий органы государственной власти.

Обыкновенные законы делятся на:

-  кодифицированные и

-  текущие.

Кодифицированный законопределяет нормативные основы отдельной отрасли (института) законодательства, регулирует значительную и достаточно обширную сферу отношений (имущественные, трудовые, борьба с преступностью и т. д.). Он является единым внутренне связанным документом, включающим как проверенные жизнью, общественной практикой действующие нормы, так и новые правила, обусловленные динамикой социальной жизни, назревшими потребностями развития общества

Текущие законы принимаются для урегулирования других вопросов жизни общества, например, в чрезвычайных обстоятельствах.

Подзаконные нормативно – правовые акты –

Это правотворческие акты компетентных органов и должностных лиц, которые должны соответствовать закону, конкретизировать и детализировать порядок реализации закона, если это предполагается самим законом или вытекает из требований практики управления общественными делами. По своей юридической силе они стоят ниже законов, не должны им противоречить. Вся система таких актов строится на их строгой соподчиненности между собой.

По своему содержанию подзаконные НПА являются актами различных органов исполнительной власти.

Виды подзаконных НПА:

1)  Общие подзаконные акты издаются правотворческими органами общей компетенции. С их помощью осуществляется оперативное государственное руководство и координация экономической, политической и социально-культурной жизни страны. Их действие распространяется на всех лиц в пределах территории страны.

2)  Местные подзаконные НПА, которые издают органы представительной и исполнительной власти на местах, органы местного самоуправления(в районах, городах, поселках и т. д.).

3)  Ведомственные НПА. Принимаются в пределах своей компетенции министерствами, госкомитетами и иными ведомствами, регулируют отношения, складывающиеся внутри соответствующего ведомства (таможенные, транспортные, банковские отношения, вопросы организации образования, охраны здоровья и т. д.). Обычно такие акты издаются в форме приказов, инструкций, постановлений, распоряжений, положений, писем, указаний, уставов и др. 

4)  Внутриорганизационные НПА. Принимаются в пределах своей компетенции администрацией предприятий, учреждений, организаций для регулирования их внутренней деятельности (организация труда, служебная дисциплина) и распространяют свое действие на работников (членов) соответствующих предприятий, учреждений, организаций. Таковы, например, Правила внутреннего трудового распорядка на конкретном предприятии.

Действие НПА во времени, пространстве и по кругу лиц.

Общеобязательность нормативных актов, их действие не беспредельны, а ограничены пространством, временем и кругом лиц.

Действие нормативных актов во времени определяется двумя временными моментами: моментом вступления нормативного акта в силу и моментом утраты им юридической силы.

Если срок вступления закона в силу не указан, то он начинает действовать по истечении определенного срока после его публикации.

НПА вступает в силу со времени, указанного в нем самом или в специальном акте о введении его в действие.

Нормативноые акты, не имеющие общего значения, могут не публиковаться, а направляться соответствующим органам и организациям для доведения до сведения всех учреждений и лиц, на которые распространяется их действие. Они вступают в силу с момента их получения адресатом.

Новый НПА распространяет свое действие только на те отношения, которые имеют место после его вступления в силу, т. е. закон обратной силы не имеет.

Существуют два исключения:

1)  Если самим НПА устанавливается его обратная сила.

2)  Если уголовные законы или акты административного законодательства смягчают наказание или устраняют наказуемость деяния.

НПА утрачивает силу:

1)  по истечении срока действия, если такой срок был специально установлен,

2)  при отмене данного НПА,

3)  в связи с изданием нового НПА, заменившего ранее действовавший, даже, если старый акт формально не отменен.

Действие нормативных актов в пространстве зависит от органа, их принявшего и определяется территорией, на которую распространяется его предписание.

НПА действует применительно ко всем гражданам, государственным, общественным организациям, а также иностранцам и лицам без гражданства.

Исключение составляют:

1)  Главы государств и правительств, сотрудники дипломатических и консульских представительств, некоторые другие иностранцы пользуются правом дипломатической неприкосновенности. Следовательно, к ним не применяются меры ответственности за уголовные и административные правонарушения.

2)  Проживающие на территории государства иностранцы и лица без гражданства в некоторых правоотношениях не могут быть носителями прав и обязанностей, ряд НПА вообще на них не распространяется.

Нормативный договор как источник права – это соглашение двух и более субъектов, в котором содержатся юридические нормы, определяющие права и обязанности сторон.

Например, международный договор, коллективный договормежду хозяином (предпринимателем) и наемными работниками в лице их профсоюза. Международные договоры могут приниматься в виде конвенций, деклараций, соглашений и так далее. Договоры нормативного содержания - это соглашения между субъектами, которые добровольно закрепляют взаимные права и обязанности и обязуются их соблюдать. Подобные соглашения служат основой для принятия других нормативно - правовых актов. Такие договоры получили распространение втрудовом правепри заключении контрактов между работодателем и работником, в международном праве.

Договор с нормативным содержанием имеет следующие свойства:

Содержит норму права общего содержания (норма регулирует конкретные правоотношения – трудового права, международные соглашения и т. д.). Добровольность заключения договора. Равенство сторон. Согласие участников по всем существенным аспектам договора. Взаимную ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств. Правовое обеспечение.

Европейское право.

Право Европейского Союза – это уникальный правовой феномен, сложившийся в ходе развития европейской интеграции в рамках Европейских сообществ и Европейского Союза.

Это самостоятельная правовая система, которая возникла в процессе объединения европейских государств в единый союз.

Право Европейского союза представляет собой специфический правопорядок, правовую систему, сложившуюся на стыке международного права и внутригосударственного права государств - членов Европейского Союза, обладающую самостоятельными источниками и принципами. Термин «право Европейского Союза» вошел в употребление с начала 1990-х гг. с появлением Европейского Союза. История расширения ЕС отражена в таблице.

Под доктриной как источником права понимается наука (теория, концепция или идея), которые во всех без исключения случаях используются в правотворческом и правореализующем процессе. В романо-германской правовой семье доктрина имеет первостепенное значение, так как в течение длительного времени она была основным источником права, которое было выработано в университетах в период XVIII - XIX вв. В литературе отмечается, что относительно недавно с победой идей демократии и кодификации доктрина уступила свое первенство закону. Особенно заметно значение доктрины, а также религиозной догмы в мусульманском праве, основанном на принципе авторитета религиозных догм и религиозных деятелей. Поэтому заключения древних юристов, знатоков ислама здесь имеют официальное юридическое значение. Аналогичная ситуация в индуистском праве. Для мусульманского и индуистского права характерно переплетение с религией. Так, мусульманское право имеет четыре источника. Это прежде всего Коран - священная книга ислама, состоящая из высказываний Аллаха последнему из его пророков и посланцев Магомету (570-632); Сунна - сборник традиций, связанных с посланцем Бога; иджма - единое соглашение мусульманского общества; кияс, или суждение по аналогии. Мусульманское право - это право общины верующих. Существующие в мусульманских государствах законы фактически воспроизводят указанные источники. Для мусульманского права характерно преобладание религиозного принципа применения, выражающегося в применении только в отношении мусульман. При этом предусматриваются изъятия из этого принципа в отношении немусульман. В шариате широкое развитие получили следующие институты гражданского права: право собственности, договорное право, семейное и наследственное право. По мусульманскому праву обязательства подразделяются на возмездные и безвозмездные, а также двусторонние, многосторонние, срочные и бессрочные. Договор рассматривается как правовая и одновременно божественная связь. Брак рассматривается как религиозная обязанность каждого мусульманина. Наследованию подлежат только имущественные права. Обязанности умершего (пассивы) не могут переходить на наследников. Наследство открывается только после покрытия расходов, связанных с погребением умершего и уплаты всех его долгов. Все преступления разделяются на три группы. К первой относятся посягательства на права мусульманской общины: отступничество от Ислама; преступления против порядка управления; кражи; употребление спиртных напитков; прелюбодеяние (для доказательства требуется показание трех свидетелей) или ложное обвинение в этом. Вторую группу составляют противоправные действия, посягающие на права отдельных лиц. Структура регулятивных норм носит бланкетный характер. Шариат допускает кровную месть, которая может быть заменена денежным выкупом при условии прощения со стороны родственников убитого. За нанесение телесных повреждений наступает ответственность по принципу талиона. Третью группу преступлений составляют такие действия, как: оскорбления, хулиганство, растрата государственных средств, азартные игры и т.п. Наказания по шариату носят публичный и устрашающий характер. Существует несколько видов смертной казни: повешение, четвертование, утопление, забрасывание камнями. Ворам отсекают конечности. Индуистское право также основано на божественной доктрине, изложенной в книгах, именуемых шастры - драхма, артха и кама. Тема 3. ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ Для практики имеет непосредственное значение проблема действия нормативных актов. Она включает в себя четыре аспекта: - на какие общественные отношения данный нормативный акт распространяется (предметное действие); - с какого и по какое время нормативный акт имеет юридическую силу (действие во времени); - на какую территорию он распространяет свое регулирующее воздействие (действие в пространстве); - каковы его адресаты (действие по кругу лиц). Действие нормативных правовых актов рассматривается применительно к следующим аспектам: времени, пространству и кругу лиц. Нормативные правовые акты во времени начинают действовать с момента вступления их в законную силу. Этот момент определяется днем принятия акта правотворческим органом; истечением установленного законом срока после его опубликования; временем, указанным в самом акте или в специальном акте о введении его в действие. Акт утрачивает силу по истечении срока действия акта, в связи с изданием нового акта, заменившего ранее действовавший акт, на основании прямого указания компетентного органа о его отмене. Принципиально важен, особенно для практики, вопрос об обратной силе закона. По общему правилу "закон обратной силы не имеет". Исключение составляют уголовный закон и закон об административной ответственности, которые имеют обратную силу в следующих случаях: если закон распространяет действие на факты, возникающие до его вступления в законную силу; если это устанавливается самим законом; если закон смягчает или устраняет ответственность. В пространстве пределы действия нормативных актов определяются территорией, на которую распространяется суверенная власть конкретного государства, либо территорией, указанной в самом законодательном акте (например, районы Крайнего Севера). По кругу лиц нормативный акт распространяет свое действие на категории субъектов, указанных в законе, с учетом предусмотренных в нем ограничений в отношении официальных представителей других государств, дипломатов и других лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Что понимается под источниками права? 2. Правовой обычай как источник права. 3. Судебный прецедент как источник права. 4. Правовой договор. 5. Доктрина и религиозный текст как источник права. 6. Международное право как источник национального права. 7. Пределы действия нормативных правовых актов. 8. Обратная сила закона. 9. Нормотворчество государства.

Система законодательства — это упорядоченное множество всех действующих нормативно-правовых актов данного государства. В системе законодательства тех или иных государств можно различать, например: — отраслевое законодательство, т. е. одноименное с отраслями права, совпадающее с ними по предмету правового регулирования, например, уголовное, трудовое и т. д.: — комплексное законодательство, т.е. такое, которое содержит нормы различных отраслей права: уголовного, административного, гражданского, например, экологическое законодательство; — общефедеральное законодательство и законодательство субъектов федерации (в федерациях); — законодательство автономии (если высший представительный орган автономии вправе принимать законы); конституционное и иное законодательство, законы и подзаконные акты (по юридической силе). Структура системы законодательства — это внутреннее подразделение законодательства на относительно обособленные группы нормативно-правовых актов. Структура системы законодательства (ее внутреннее строение): -отраслевая(«горизонтальная») – отраслевое законодательство (трудовое, гражданское, уголовное  и т. д. законодательство ),т.е. в системе законодательства подсистемы нормативных актов различаются по предмету правового регулирования (например, предмет регулирования трудового законодательства – трудовые отношения, а также отношения , тесно связанные  с трудовыми); -иерархическая («вертикальная») – законы и подзаконные акты, т.е. в системе законодательства подсистемы нормативных актов (законы, подзаконные акты) различаются по юридической силе.         Разновидностью иерархической структуры является  иерархическая структура  законодательства в федеративном государстве, т.н. «федеративная структура законодательства» – федеральное законодательство и законодательство субъектов федерации. Соотношение системы права и системы законодательства -структура системы права – горизонтальная (отраслевая) структура, т.е. система права состоит из  отраслей права, имеющих свой особый предмет и метод регулирования, а те, в свою очередь, состоят из   институтов права, норм права; система законодательства имеет как горизонтальную (отраслевую), так и вертикальную (иерархическую) структуру; -первичный структурный элемент системы права – норма права , системы законодательства – нормативное правовое предписание, т.е. юридически обязательная, грамматически и логически завершенная часть структурного подразделения  нормативно-правового акта (статьи, части статьи, абзаца, параграфа, пункта); - система права – это внутренняя форма права (отрасли, институты, нормы права), система законодательства – это внешняя форма права, т.е. форма внешнего выражения, закрепления (объективирования) содержания права (норм права); -система права шире системы законодательства, поскольку законодательство охватывает не все нормы права, т.е. является формой (источником) не всех норм права, есть и иные источники (формы права); -система  права возникает как результат  объективно существующих общественных отношений (трудовых, имущественных, семейных), система законодательства – результат деятельности законодателя (субъектов правотворческой деятельности).

<< Предыдушая

Следующая >>

= Перейти к содержанию учебника =

Информ

22

В юридической науке используется понятие "структура правоотношений", элементы которого следующие: а) содержание правоотношения; б) субъекты правоотношения; в) объект правоотношения; г) основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.

Материальное содержание правоотношения есть поведение его субъектов, их действия и поступки, связанные с реализацией принадлежащих им как сторонам взаимодействия прав и обязанностей. Юридическое содержание такого рода правовых связей – права и обязанности субъектов правоотношения. Объектом правоотношения считаются материальные и нематериальные блага, на которые направлены действия субъектов правоотношения. Обратимся к такому примеру: гражданин заключил договор со строительной организацией на строительство дачного дома. В результате возникло правоотношение, материальным содержанием которого является деятельность данной организации и гражданина, направленная на строительство дома. Юридическое содержание данного правоотношения – права и обязанности его сторон (участников): гражданин обязан оплатить работу по строительству дома; организация обязана построить дом, который и является объектом правоотношения.

Основными элементами правоотношений являются: субъекты правоотношений, его содержание, которое составляют субъективные и юридические обязанности и объекты.

Правоотношения всегда складываются между лицами: индивидами или организациями. Лица, между которыми складываются правоотношения, являются субъектами права. Понятие "субъекты права" и "субъекты правоотношения" не вполне тождественны. Лица, которые являются носителями юридических прав и обязанностей (субъекты права), могут и не быть субъектами конкретных отношений. Следовательно, понятие "субъект права" несколько шире понятия "субъект правоотношения". Субъекты правоотношений – это его участники, которые имеют субъективные права, юридические обязанности.

Все субъекты права обладают общим качеством, которое позволяет им быть участниками разнообразных отношений – правосубъектностью. Последняя включает в себя две возможности: правоспособность – способность иметь права и нести обязанности и дееспособность – способность своими действиями осуществлять права и обязанности. Во многих отраслях права правоспособность и дееспособность совпадают в одном лице и наступают одновременно (государственное, трудовое, административное право). Однако в некоторых отраслях и институтах (гражданское право) может наблюдаться разъединение право- и дееспособности. В области гражданских правоотношений дееспособными считаются лица, достигшие определенного возраста (ст. 21, 27 28 ГК РФ), но все они обладают гражданской правоспособностью. В связи с этим различаются: а) общая правосубъектность – это предпосылка для признания лица субъектом права в целом и как возможность правообладания характеризуется равенством в отношении всех граждан Российской Федерации; б) отраслевая правосубъектность – предпосылка лица быть субъектом конкретных отраслевых правоотношений, которая подразделяется в зависимости от возрастных и некоторых иных качеств лиц на стадии возникновения, – развития и завершения; в) специальная правосубъектность – предпосылка правообладания в некоторых специальных областях общественной жизни при условии наличия образования, определенного возраста, иных качеств. Например, должность врача гражданин может занимать только при наличии специального образования.

Все многообразие субъектов правоотношений можно разделить на две большие группы: 1) индивиды (физические лица), 2) организации (коллективные субъекты). Физические лица включают в себя граждан данного государства, лиц без гражданства и иностранцев. Таким образом, последние признаются субъектами права и не могут быть субъектами только некоторых правоотношений по законодательству данного государства.

К организациям относятся: государство в целом, государственные органы, общественные и хозяйственные объединения (юридические лица). Чтобы быть участником правоотношения, необходимо обладать определенными юридическими качествами. Речь идет о правоспособности (то есть способности обладать правами и нести юридические обязанности) и о дееспособности, иначе говоря, о способности своими действиями осуществлять права и исполнять юридические обязанности. У организаций правоспособность и дееспособность возникают с момента их образования.

Правоспособность физических лиц, по общему правилу, возникает с момента рождения; дееспособность – с момента достижения определенного возраста. Дееспособность связана также с психическим состоянием человека: необходимо быть психически здоровым. По законодательству полная дееспособность наступает с 18 лет. Но имеются и исключения из этого общего правила.

Например, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности с 16-летнего возраста, а по некоторым видам преступлений – с 14 лет. Или пример другого рода. В отдельных, исключительных случаях брачный возраст может быть снижен с 18 лет до 16 лет. Согласно Кодексу о браке и семье Российской Федерации решение об этом вправе принять соответствующие органы местной исполнительной власти.

Организации выступают субъектами правоотношений в следующих случаях.

1. Реализуя свои властные полномочия, например, по изданию государственно-властных правовых актов (Государственная Дума, Правительство, органы прокуратуры, судебные органы).

2. Участвуя в социально-политической жизни общества и государства (общественные объединения, партии, профсоюзы при реализации правомочий, предусмотренных их уставами).

3. Осуществляя хозяйственную и коммерческую деятельность. В этом случае организация выступает в правоотношениях в качестве юридического лица, признаки которого определены в ст. 48 ГК РФ.

Юридическими лицами могут быть коммерческие либо некоммерческие организации, формы которых определены в ст. 50 ГК РФ.

Субъектом некоторых правоотношений может выступать государство в целом. Например, в международно-правовых отношениях с другими государствами; государственно-правовых отношениях при взаимодействии Российской федерации в целом с субъектами Федерации; гражданско-правовых отношениях по использованию объектов федеральной государственной собственности.

Правоотношение имеет свое содержание. При этом материальным содержанием правоотношения как вида общественного отношения является то фактическое поведение, которое управомоченный может, а правообязанный должен совершить. Таким образом, материальное содержание правоотношения складывается из возможного (дозволенного) поведения управомоченного и должного поведения обязанного лица. Юридическое содержание правоотношения – это его составные юридические элементы, то есть субъективные права и юридические обязанности, рассматриваемые в единстве и взаимодействии. Юридическое содержание выражает специфику правоотношения как правовой формы фактических общественных отношений.

Субъективное право, в отличие от объективного права как системы общеобязательных норм, установленных государством, принадлежит конкретному субъекту и представляет собой установленную законом меру возможного поведения уполномоченного в правоотношении.

Субъективное право характеризуется следующими основными чертами: 1) это возможное поведение управомоченного, что отличает субъективное право от должного, необходимого поведения обязанного лица; 2) субъективное право всегда имеет пределы, границы возможного поведения (меру). Юридические возможности, принадлежащие лицу, дают простор для его собственного поведения, но вместе с тем ограничены рамками объективного права, закона; 3) юридическое право характеризуется государственной обеспеченностью, оно защищается, гарантируется в установленном законом порядке, формах; 4) субъективное право по своему целевому назначению устанавливается для удовлетворения интересов самого управомоченного лица. Вместе с тем в нем выражаются общественные потребности, блага, ценности. Субъективное право нацелено на такое его использование, которое является полезным, нужным, во всяком случае не вредит другим людям, обществу; 5) субъективное право неразрывно связано с юридическими обязанностями. Эта связь выражается прежде всего в том, что субъективное право в правоотношении обеспечивается путем возложения юридических обязанностей на других лиц. Каждому субъективному праву соответствует определенная юридическая обязанность других лиц.

Субъективное право имеет определенное строение. Оно состоит из юридических возможностей, которые называются правомочиями. По своему содержанию правомочия могут быть подразделены на две основные группы: а) возможности на положительные действия самого управомоченного; б) право требования определенного поведения от обязанных лиц. В случае нарушения объективного права, добровольного неисполнения (несоблюдения) юридических обязанностей в составе субъективного права возникает еще одна возможность: прибегнуть к реальным мерам защиты субъективного права, к мерам государственного принуждения. Эта возможность в составе субъективного права называется притязанием и является дополнительной возможностью, которая служит средством осуществления основных правомочий.

Вторым элементом содержания правоотношения является юридическая обязанность. Отличаются следующие существенные признаки юридических обязанностей. 1. Они отличаются категоричностью, безусловностью, обязанные лица не могут уклониться от исполнения обязанностей, последние во всех случаях обеспечиваются мерами государственного принуждения, которые применяются при их неисполнении. 2. Юридические обязанности закрепляются в законах, иных нормативных актах и представляют собой определенную меру (границы, пределы) должного поведения. 3. Они устанавливаются в интересах управомоченного, обеспечивают последовательную реализацию субъективных прав. Прослеживается тесная взаимосвязь основных элементов субъективного права и юридической обязанности. Так, право на положительные действия управомоченного обеспечивается необходимостью воздерживаться от совершения определенных действий со стороны обязанных лиц. Обязанностям действовать активно корреспондирует право требования совершения данных действий, принадлежащее управомоченным лицам. Обоснованные притязания могут порождать правоохранительные правоотношения, в которых обязанные лица должны претерпевать меры государственно-принудительного воздействия за добровольное неисполнение обязанностей. В этом проявляется единство юридических прав и обязанностей как содержания правоотношений.

Субъективные права и юридические обязанности участников правоотношений возникают по поводу каких-либо предметов или явлений окружающего нас внешнего мира. Эти предметы или явления выступают в качестве объектов правоотношений. Таким образом, под объектами правоотношений понимается то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности участников правоотношений.

Все объекты разнообразных правоотношений можно объединить в четыре группы.

1. Имущество, вещи. К ним относятся недвижимые вещи – земельные участки и все, что прочно связано с землей: леса, здания, сооружения. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, являются движимым имуществом.

2. Действия субъектов правоотношений. Например, передача имущества, выполнение работы, уплата денег.

3. Результаты интеллектуальной (творческой) деятельности. Это авторские права в связи с созданием произведений науки, литературы, искусства.

4. Нематериальные блага, непосредственно связанные с личностью человека: жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя и др.(ст. 150 ГК РФ).

Страница: 13 из 62;   <<назад^вперед>>

URL: http://abc.vvsu.ru/books/osn_prav/page0013.asp

Все учебники : поиск : разработчики : лицензия : информация : abc@vvsu.ru Все права защищены и принадлежат ВГУЭС. Любая перепечатка и/или распространение запрещено!