Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
!!Экзамен зачет 2023 год / Красавчиков-1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.05.2023
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Глава III

КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ И НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ

§ 1. Классификация юридических фактов

1. Познание многообразия жизненных явлений, вдеющи\ правовое значение, требует, как известно, определенной классификации юридических фактов, которая создавала бы возможность в каждом отдельном случае правильного подхо да к уяснению юридической природы и мес-ia в движении гражданских правоотношений указанных фактов.

Вопрос о значении классификации юридических/фактов и нашей литературе получил два различных ответа. Hpoq М М Агарков писал, что « ..теория и система юридически^ фактов в теории гражданского права могут иметь лишь прел верительный, пропедевтический характер»1. Он полагал, 4i i классификация юридических фактов будет представлять си бой « .более или менее правильную формально-логическую схему», которая «.не даст ответа на вопрос, какая связь существует между, например, договором и теми целями ради которых возникают обязательственные отношения по со­ветскому праву»2

Классификация юридических фактов, как и всякая иная научная классификация, конечно, не является самоцелью. Но предварительный ее характер следует, на наш взгляд, усмат ривать не в том, в чем это видел проф. М М Агарков. При веденные соображения проф. М. М. Агаркола в сущности не обосновывают выдвинутого им тезиса о пропедевтическот характере теории и системы юридических фактов. В этих по ложениях скорее отстаивается необходимость классификаци i оснований возникновения обязательств по цели (вместо клас-, сификации по моменту воли), но не обосновывается пропе­девтика теории и классификации юридических фактов.

1 М. М. Агарков, Обязательство по советскому гражданское I праву, Юрнздат, 1940, стр 86 г Там же. стр 86

80

Предварительный характер классификации имеет свои иорни в самой теории, причем, теории не только горидиче-•ких фактов, но и теории всего гражданского права в целом Теория, как и построенная на ее принципах классификация, не может охватить всего многообразия жизненных отноше-НИЙ «. всякая теория, в лучшем случае лишь намечает основ­ное, общее, лишь приближавюя к охватыванию сложности жизни»1.

Только в этом плане можно говорить о предварительном значении всякой научной теории и классификации, в том чи­сле теории и классификации юридических фактов.

Проф. И. Б. Новицкий, высказываясь по вопросу основа няй возникновения обязательств, пишет. «Обязательства воз­никают из самых разнообразных юридических фактов (осно­ваний) По мере гигантского роста социалистического хозяй­ства число таких фактов (оснований) все увеличивается Пе­ред наукой стоит задача систематизации этих фактов, ибо научное знание есть знание систематическое, а_дравильная классификация в правовой и_аук.е_^меег„п(МЙ1И.ческое зна_че„ те»2.

Соглашаясь по существу с приведенными положениями проф. И, Б. Новицкого, нельзя Pie отметить, что, поскольку речь идет о юридической классификации, значение по­следней следует усматривать не только в политическом, но н в правовом ее аспекте.

' Классификация юридических фактов является определен­ным шагом в познании многообразия явлений, значимых для права Рассматривая правоотношение (как и иные явления в природе и обществе) в его движении, «..мы видим сперва общую картину, в которой частности пока более или менее отступают на задний план, мы больше обращаем внимание на движение, на переходы и связи, чем на то, что именно движется, переходит, находится в связи»3 В результате клас­сификации мы отрываем эти явления друг ог др>га, разры­вая их взаимную связь и обусловленность и т д Подобное расчленение необходимо, ибо, познав явление в статике, мы можем проследить определенную закономерность, изучая его в движении, взаимосвязи "и обусловленности Такова научно-познавательная значимость классификации юридических фак-гов.

. Для проведения любой классификации должен быть чзбран какой-то определенный признак. При сопоставлении Различных явлений становится возможным разграничить их по этому признаку Разграничивая полученные группы на

! В И Ленин Соч т 24 стр 26

3 И. Б Новицкий, Л А Лун ц. Общее учение1 об обяза [ельствс, Госюрнздат 1950, стр 71

3 Ф. Энгельс ан т и Дюринг, ГосполитизДат, 1950 стр 20

*> п А Красавчиков 81

определенные подгруппы по избранному нами признаку,-мы устанавливаем отношения соподчинения.

При проведении правильной классификации следует исхо­дить из положения диалектической логики, которая «...в про­тивоположность старой, чисто формальной логике, не доволь­ствуется тем, чтобы перечислить и без всякой связи поста^ вить рядом друг возле друга формы движения мышления, т. е. различные формы суждений и умозаключений. Она, наоборот, выводит эти формы одну из другой, _^стйиавливаот между ними отношение субординации, а не координации, она развивает более высокие формы из нижестоящих»1.

- Общепризнанным основанием разграничения юридически* фактов яв.ляется_«волевой>>_.признак.

.Классификация юридических фактов по признаку их от­ношения к человеческой воле является главной классифика­цией, учитывающей характерные черты и сущность класси­фицируемого предмета. Она является отправным моментом в определении сущности и юридической природы ( каждого отдельного юридического факта.

Принимая в качестве признака разграничения волевой признак, можно избрать следующую классификацию-''юриди-ческих фактов советского гражданского права

Все юридические факты в зависимости ~от^наличия в них проявления воли распадаются на две^сновны^хруппы: юри­дические события и юридические действия. Последние в зави­симости ~от"соответствия изъявлений воли нормам права под­лежат разграничению на правомер_ные и неправомерные.юри­дические действия.

1 ГГр~авбмерные действия разграничиваются по моменту на­правленности воли на юридические последствия: па юриди-ческис__акты и юридические поступки. Юридические" акты подразделяются по субъектам правовых" отношений ня: 1) административные акты, [ 2) гражданско-правовые акты. 3]__семейно-правовые акты, 4) судебные акты.

13 нашей литературе по общей теории права и по советскому граж­данскому праву можно встретиться со стремлением некоторых авторов делить все юридические факты не на две основных категории (события и действия), а на три. Например, в учебнике по теории государства и права (1949 г.) наряду с событиями и действиями предлагают вы­делить в самостоятельную группу правонарушения, полагая, оче­видно, что правонарушения не являются юридическими действиями^. Однако вряд ли есть особая необходимость в приведении соответ­ствующей аргументации, чтобы доказать, что правонарушения яв­ляются одним из видов юридических действий, одной из особенно­стей которых является несоответствие, противоречие предписаниям норм нашего права.

В учебнике советского гражданского права (1950 г.) наряду с со­бытиями и действиями предлагается выделить в самостоятельную

  1. Ф. Энгельс, Диалектика природы, Го спо лит из дат, 1955. стр. 177.

  2. См. «Теория государства и права», Юриздат, 1949, стр. 411.

82

группу анты органов государственного управления!. На той же пози­ция стоят авторы учебного посоСия по гражданскому праву для сту­дентов ВЮЗИ (1955 г.)2. Однако такое выделение актов государ­ственных органов наряду с событиями и действиями в самостоятель­ный вид юридических фантов также не может быть признано пра­вильным, поскольку административные акты являются одной из разновидностей юридических действий. При этом ни значение, ни авторитет, ни сила указанных актов не ущемляются (если их рас­сматривать в качестве вида юридических действий), не повышаются (если их рассматривать в качестве самостоятельной группы юридиче­ских фактов наряду с событиями и действиями).

Значение и юридическая сила рассматриваемых актов опреде­ляются существом этих актов, компетентностью органа, издавшего соответствующий акт, местом данного органа в общей системе госу­дарственного управления, но не местом в научной классификации юридических фактов.

Проф. К. А. Стальгевич также ставит под сомнение правильность основного разграничения юридических фактов только на события и действия. Он считает, что наряду с указанными видами юридических фактов необходимо выделить~еще И'^остояншрнапример, состояние в браке, состояние в гражданстве определенного государства, со­стояние на военной или иной службе. По мнению проф. К. А. Сталъ-гевича, «весьма важным юридическим фактом является состояние в определенной организаций яла обществе»*.

Однако, по нашему мнению, все перечисленные виды юридиче­ских состояний должны быть отнесены не более как к правоотноше­ниям, характерной чертой которых (в отличие от большинства граж­данско-правовых обязательств) является относительная стабильность. Не случайно, например, в литературе семейного права состояние лица в браке до настоящего времени рассматривалось и рассматри­вается сейчас как брачное правоотношение, которое возникает в силу юридических фантов. То же самое следует сказать и о состоянии на военной и иной службе. Если лицо на службе в государственном учреждении, то оно находится с этим учреждением в трудовых пра­воотношениях, если на военной — в административных и т. д.

В подтверждение своих высказываний проф, К. А. Стальгевич • ссылается на работу проф. С. Н. Братуся. Нельзя не отметить, что отсылка к «Субъектам гражданского права» проф. С. Н. Вратуся более чем курьезна. Дело в том, что в указанной работе автор по-Еле анализа -понятия гражданского состояния приходит к. следующему выводу: «...понятие гражданского состояния самостоя­тельного значения в СССР не имеет и по существу является излиш­ним»-1.

Вряд ли такой вывод проф. С-. Н. Братуся может служить тео­ретическим обоснованием отстаиваемой проф. К. Л, Стальгевичем концепции.

Прсф. О. С, Иоффе считает целесообразным выделить наряду с событиями и действиями «в особую группу под общим наименованием юридических обстоя-тельств 'такие неволевые явления, которые существуют постоянно или в течение длительного времени,

[ ' См. «Советское гражданское право», учебное пособие для юри­дических вузов, т. I, Госюриздат, 1950, стр. Й9.

| 2 cm. «Советское гражданское право», учебное пособие для сту­дентов ВЮЗИ под редакцией проф. В. А, Рясенцева, ВЮЗИ, 1955, "р. 33.

I3 К. А. Стальгевич, Некоторые вопросы теории социалисти­ческих правовых отношений, «Советское государство и право» 1957 г. р 2, стр. 31.

4 С Н. БраТусь, Субъекты гражданского права, Госюриздат, рЗО, стр. 84.

6* 83

порождают непрерывно или периодически определенные правовые последствия и не погашаются в единократном акте правового дей­ствия»1.

Проф. О. С. Иоффе относит н предлагаемым им юридическим об стоятельствам такие «свойства вещей», кап делимость и недели мость, определенность родовая и индивидуальная, потребляемость и непотребляемость и т. д. Причем проф. О С. Иоффе считает, чти эти качества вещей являются их естественными свойствами. С приведен ными положениями нельзя согласиться по следующим основаниям Во-первых, чем отличаются юридические события в существующем понимании от юридических обстоятельств предлагаемых проф. О С Иоффе. Очевидно что по существу ничем: Т2 и дрункг~"являютея внешними, помимо воли, происходящими явлениями. Не помогает разграничению и момент времени — событие может быть столь Же длительно, нан и обстоятельство {состояние вещи, например, Силезпь животного) и, наоборот обстоятельство может иметь столь же корот­кое существование во времени, как и некоторые события.

То не самое следует сказать и в отношении третьего признаки посредством которого проф. О. С. Иоффе отграничивает юридические обстоятельства от юридических событий. Последние, по мнению проф. О. С Иоффе, имеют правовое значение лишь в связи с послед с г виями, ими порождаемыми, в отличие от юридических ,обстоя-тельств. которые действуют нан таковые. Но в этом случае под ка тегорию юридических обстоятельств скорее подходят факты рождр ния или смерти лица, чем делимость или неделимость вещи

Выделение юридических обстоятельств в самостоятельную грунт фактов наряду с событиями и действиями не имеет обоснования так­же и потому, что делимость и неделимость вещное родовая или индивидуальная определенность, потребляемость или нспотребляе мость не являются естественными свойствами вещи В частности, если обратиться к такому свойству вещи, как ее индивидуальная или ро довая определенность, то нельзя не отметить, что подобное разгра ничение вещей имеет значение в сфере обязательственных и притом как правило, договорных отношений, поскольку ни повредить, ни иметь на праве собственности, ни создать вещь вообще нельзя. Ог того, что вещь переходит от одного лица к другому, продается, да рится, наследуется одним лицом за другим и т. д., се естественны свойства не изменяются. В обмене осуществляется метаморфоза стон мости вещи, но не ее самой, ибо смена стоимости — явление экон<-мическое, а не природное

Если же делимость и неделимость и т. д. не относятся к есте ственным свойствам вещей, то, может быть, тогда следует рассматрь вать эти свойства нан юридические' Подобная оценка не будет пра вильной, поскольку законодатель регулирует отношения между людь ми по поводу вещей, а не отношении между вещами или вещами i< людьми.

Проф. Я. М. Магазинер был совершенно прав, отмечая, что когъ закон говорит о последствиях, связанных со свойствами вещей, «это только юридический образ, который скрывает в себе те действ! людей, которые для них обязательны, в силу целевого назначен! вещей»з.

Определенность вещи родовая или индивидуальная, делимое и или неделимость и т. д. в сущности являются ничем иным, как о^ разными выражениями. Но чьи же это действительные свойства? Пп добными свойствами обладает обязательство. Причем, оно глтожет обладать, например, делимостью или неделимостью, независи

10 С, Иоффе Правоотношение по советскому гражданском1» -праву, Л., 1949, стр. 122—123.

2 Я. М. Магазинер, Советское хозяйственное право. Л 1928.стр. 174

Mo o'i того, что составляет объект данного обязательства — вещь или невещественное благо. Так, в обязательстве квэртета исполнить в концерте какое-либо музыкальное произведение, где, несомненно, нет н речи о вещи, обязательство будет неделимо. Только совместное ис­полнение всех четырех музыкантов приведет к освобождению каждо­го из них и всех вместе от обязанности перед контрагентом, только совместным исполнением они создадут благо, являющееся объектом правоотношения.

Приведенное положение, по нашему мнению, распространяется и на рассматриваемое свойство определенности вещи. Следует согла­ситься с проф. И. Б. Новицким, который с читает,-----нт_о._ .«неправиль­но... делить вещи на индивидуальные и родовые, всякая вещь сама по себе конкретна, индивидуальна; напротив, обязательства (по сте­пени определенности его содержания) делятся на родовые и конкрет­ные или индивидуальные1.

Таким образом, отвечая на вопрос о том, являются ли юридиче­ские свойства вещи юридическими фактами, отмстим, что указанные свойства не принадлежат ей. Это свойсиза самого обязательства, где речь идет о действиях, которые и являются юридическими фактами.

Предложения проф О. С. Иоффе относительно целесообразности выделения в качестве самостоятельной группы наряду с событиями и действиями юридических обстоятельств не могуг быть приняты и по чисто логическим соображениям- как события, тан и обстоятельства представляют собой неволевыс явления, В силу этого, не будет ли более правильным отнести первоначально те и другие к одной груп­пе, а уже затем производить дальнейшие подразделения, исходя из задач исследования и существа соответствующей группы юридиче­ских фактов? Требование единства признака классификации явлений приводит именно к такому решению поставленного вопроса, когда все «волевые» явления охватываются одной категорией (действиями) и все «неволевыс» другой (событиями), после чего идет дальнейшая классификация.

Аналогичные замечания следует высказать и по адресу сужде' ний С В. Курылева, который, избрав в качестве классификацион­ного признака разграничения юридических фактов «характер проте­кания явления»^, предлагает наряду с событиями и действиями вы­делить факты •— состояния. Причем к этим фактам С. В Курылев относи):, в отличие от проф. К. А. Стальгевича. те или иные свой­ства предметов, их расположения и т. д.

С положениями С. В. Курылева, по нашему мнению, нельзя согласиться так же, как и с предложениями в этой части проф. О. С. Иоффе, потому, что при разграничении явлений автором рассматри­ваемой точки "зрения используется не один признак, а фактически Два- волевой признак и признак завершенности (точнее «протекания») того или другого явления на момент рассмотрения дела в суде. Если исходить из того, что С. В. Курылев использует только признак «протекания явления», то не могут появиться события и действия, которые, если можно так сказать, являются «результатом» разгра­ничения всех юридических фактов по волевому признаку. Если же

Вс по ль з о в ать_ т одьк о волевой призпа к п одра з делений, то ..факты -

сослщшн — должны быть" отнесены" или к событиям, или к действиям. ибо событие и действие могут иметь одинаковую завершенность, обла­ дать одинаковой длительностью, в частности хроническое расстрой- -_ \

1 И. Б. Нов и ц кий, Л. А. Лунц, Общее учение об обяза­ тельстве, М., 1950, стр. 117.

2 С. В. Курылев, Доказывание и его место в процессе судеб- Й>го познания (в аспекте гражданско-процессуального права). «Труды Иркутского Государственного университета имени А. А. Жданова»,

XIII, серия юридическая, Иркутск, 1955, стр. 45—46.

85

ство здоровья (нетрудоспособность) могут иметь одинаковую прогя женностъ во времени

Следовательно факты состояния не могут быть выделяемы на ряду (то есть в одной классификации) с событиями и действиями В противном случае нужно различать наряду с событиями и действия ми не только факты состояния но также и фаты положительные и отрицательные факты правообразующие и правопрекращающне и т. д в пределах одной и той же классификации юридических фак т ов ^^-~

Налкчке в натек литературе многих высказываний о це­лесообразности выхода за рамки двучленного деления юриди ческих фактов на события и действия объясняется, на нащ взгляд, тем. что кр\г явлений, значимых с точки зрения на­шего советского социалистическою права, весьма широк и «волевая» классификация, будучи строго проведенной, дале ко не всегда может дать достаточно полную характеристику тех или других юридических фактов в зависимости от избран кого исследователем аспекту рассмотрения фа-ктов. Однако это не означает, что можнски должно прибегать к од новременном\ использованию двух или более крите риев в одном разграничении для получения желаемого рс зультата \Ценность всякой классификации, в том числе и классификации юридических фактов, отчасти в том и состоит, что все классифицируемые явления систематизируются по одному заранее изоранному признаку подразделения, систе­матизации. В противном случае классификация теряет свой научный характер и практическое значение; она становится произвольным, случайным нагромождением явлений и фак тов, вещей и обстоятельств. Когда та или другая классифи кация, построенная на одном каком либо определенном признаке, не ыожсг дать тех или других желаемых результа­тов, то не следует стремиться «улучшать» ее, в частности стремиться «втискивать» в нее виды и группы явлений, из данной классификации не вытекающие, а необходимо, после­довательно беря другие признаки, на их основе строить но вые классификации, вновь подразделяя интересуемые виды и группы явлений по избранным признакам. Равно следует проводить и более дробную классификацию явлений в преде лах избранною признака.

Как известно, никакая наука не обходшся двумя-тремя классификациями предмета своего исследования Достаточно будет указать на многочисленность критериев, испопьзуемых наукой советского гражданского права для подразделения видов договоров Здесь, как известно, используются такие классификационные признаки как возмездность (договоры возмездные и безвозмездные), способ распределения прав и обязанностей (односторонние и двусторопьие договоры) и многие другие.

Поэтому тр\дно признать обоснованными попытки сделать «универсальной» одну, хотя бы и весьма совершенную, в част

«ости, «волевую» классификацию путем одновременного ис­пользования двух признаков классификации в одном акте разграничения Использование двух признаков в разграниче­нии классифицируемых явлений не сообщает системе совер­шенства, а, наоборот, умаляет ее научное, а следовательно, и практическое значение.

I В связи с приведенными соображениями, естественно, возникает вопрос о том, какие же еще могут к должны^ыть избраны признаки разграничения юридических-фактов совет­ского гражданского права С нашей точки зрения представ­ляется возможным проведение классификации юридических фактов по следующим признакам:

J Классификация юридических фактов по юридическим последствиям, порождаемым этими фактами на основе норм советского гражданского права

Е 2. Классификация юридических фактов по форче их про­явления, а для юридических действий и по форме их выра­жения

3 Классификация юридических фактов по завершенности тех или других явлений, составляющих существо того или другого факта

Таким образом, нельзя ни умалять значение классифика­ции юридических фактов по «волевому» признаку, упрекая ее в несовершенстве, ни переоценивать ее значение, отрицая как возможность, так и необходимость иных подразделений юридических фактов по другим признакам и основаниям

Выбор признака классификации определяется 1еми зада чами, целями, которые преследуются при систематизации со ответстнугощих явлений Вне этих целей и задач познания явлений и использования добытых наукой результатов в прак­тике классификация сама по себе тишена какого-либо смысла

t-^ § 2. Правообразующие, правоизменяющие

и правопрекращающие юридические факты. Положительные и отрицательные -юридические факты

: 1. Как уже отмечалось выше, советские социалистические гражданские правоотношения в своем движении могут про­ходить три стадии возникновение, изменение и прекращение Каждый из названных этапов движения представляет собой вид юридических последствий, устанавливаемый нормами права при наличии определенных юридических фактов В со­ответствии с этими BjiajLfrm_rojjjM4g£KHxjTo^eflCTBHU может быть произведено разграничение юридических~фактов на три категории "факты Правообразующие, правоизме Ияющие и правопрекращающие

87

Под правообразуюгцими юридическими фактами принято понимать факты, с которыми нормы права-связьшают возник новение конкретного права у определенного лица Специфи чески правообразующими юридическими фактами являклсг те факты, которые обусловливают возникновение права дан ного лица без перенесения этого права от другого лица Сюда прежде всего следует отнести первоначальные способь. приобретения права собственности, факты, обоснопывающи, возникновение авторских и изобретательских прав и i д

Правообразующими фактами могут быть сделки, админи стратидаые. акты, причинение вреда, юридические поступки и т з&[

Под правопрекращающими юридическими фактами npti нято понимать факты, с которыми нормы права связывают прекращение конкретного права определенного лица.

Указанные юридические факты могут быть разграничен, на две категории1 спедйфдческн или абсолютно праволрекра щающие и относительно^ правопрскращатощие К первой ка 1еГории специфически право прекращающих фактов должны быть отнесены — потребление вещи, дер^ликацил и т. д Сне цифичность данных фактов состоит в то>м, что они, прекра щая определенное право известного лица, не влекут за собой перенесения этого права на другое лицо.

ПотреОление вещи, бесспорно, является юридическим фак том, так как оно прекращает право на объект потребления Несколько иною взгляда придерживается проф Д М Ген-кип Исходя из того основного положения, что владение есть фактическое господство лица над вещью, проф. Д. М. Генкш считает, что распоряжение вещью может быть как юридичс ское, так и фактическое Примером первого служит отчуж дение вещи собственником «Но, koi да, — пишет Д М. Ген кип, — собственник уничтожает вещь (например, сжигае! дрова), это только фактическое действие (разряд ка паша —О К-). а не юридический факт»1 Спорность при веденного положения определяется тем, что в нем речь идет о распоряжении не правом, а вещью. Поэтому, гово ря о способах прекращения права собственности, проф. Д М Генкип признает, чю одним из таких способов явтяет<я уничтожение веидиа.

К фактам специфически правопрекращадрщим относите. • не только целесообразное и желаемое уничтожение объек! (потребление); к ним должны быть отнесены также явления влекущие гибель объекта вне связи с желанием и целеустрем лением субъекта права\уТаким правопрекращающим фак-rov

' «Гражданское право» учебник для юридических вузов Юри дат. 1944. стр 226

2 Т а м ж е стр 238

будет, например, пожар дома, возникший в результате уда­ра молнии

Следует отметить, что правопрекращающим юридическим фактом может быть не только потребление (уничтожение) объекта, но также и его переделка^Рассмотрим это положе­ ние на конкретном деле ~~~^*

В марте 1946 года Козелева продала дом, принадлежа­щий Селину, за 5500 руб Покупатель этого -дома _(Семо_чкин) разобрал его и перевез из сельской местности в г. Борнео глебск Селин предъявил иск к Козелевой и Семочкину о при­знании купли продажи договора недействительным Народ­ный суд иск удовлетворил, обязав Семочкина «возвратить дом Селину с правом снесения на старое место, а Козелевой вернуть Семочкину 5500 pv6 »

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР, рассматривая это дело в порядке надзора, отме гила, чго «перевезенный Семочкиным в г Борисоглебск дом. купленный у Козелевой, построен на новом месте, на праве застройки и на средства, полученные из Госбанка в виде воз­вратной ссуды. В указанное строительство вложены и личные средства Семочкина, кроме тех, которые он уплатил за по­купку дома на слом Таким образом, дом в том виде, в ко­тором он был у Селина, в данное время но существует, и у суда не было оснований изымать построенный Семочкиным дом»1

Судебная коллегия по 1ражданским делам Верховного Суда СССР отменила решение народною суда, указав при этом па возможность защиты прав Гелина в порядке ст. 403 ГК

Следовательно, прашт-.рекращающим юридическим фак том может быть не только потребление (уничтожение) объ­екта или существенная его переработка, но и переделка, вле­кущая более или менее крупные затраты со стороны приобре­тателя Таково решение этого вопроса пашей судебной прак­тикой Оно приобретает особый интерес в связи с обсуждением случаев ограничения виндикации, в частности, при отчуждении вещи у добросовестного приобрет^хеля/ ВОсновным правопрекращающим фактом является испол аение должником своей обязанности. К правопрекращающим юридическим фактам могут быть отнесены соглашение сто­рон, зачет или компенсация, слияние должника и кредитора в одном лице, смерть субъекта и т. д.у [ К правопрекращающим и в то же время правоизменяю Щим фактам могут быть отнесены — новация, цессия, акт планирования, которым осуществляется изменение планового задания, и т д

г ' «Судебная практика Верховного Суда СССР* 1947 вып VII XVI) стр 3

89

Третий вид юридических фактов, с точки зрения порож­даемых последствий, составляют факты правоизменяющие. Под правоизменяющим юридическим фактом следует пони­мать факт, с которым нормы права связывают изменение конкретного права. Изменение может идти, как это было ука­зано выше, по двум линиям: по линии носителей конкретного права (обязанности) —цессия и перевод долга и по линии содержания этого права — замена исполнениях

В юридической литературе высказана точка зрения, сог­ласно которой, кроме трех указанных выше категорий юри­дических фактов, имеется еще один вид так называемых правопрепятствующих фактов1.

В качестве примера правопрепятствующих фактов обычно приводятся недееспособность контрагента, принуждение, об­ман и заблуждение при заключении сделки, а равно кабаль-ность или притворность последней и другие факты. В этих фактах отражается отсутствие тех или других правообразую-щих фактов или их элементов, которые необходимы при со­вершении сделок. Данный момент был подмечен В. М. Гордо­ном в одной из его дореволюционных работ, в которой он писал: «Правопрепятствующее значение фактов является обо­ротной стороной к правопроизводящему их значению»3. К приведенному следует добавить, что / пр.авопрепятствующие факты являются «оборотной стороной» не только по отноше­нию к фактам правообразующим, но также и для фактов правопрекращающих и правоизменярщих."

В каждом отдельном случае пр,аво препятствующий факт является либо правообразующим, 1яибо правоизменяющим, либо правопрекращающим, что позволяет сделать вывод об отсутствии у так называемых правопрепятствующих фактов «права на самостоятельное существование» в материальном праве.

2. В процессе отправления социалистического правосудия, равно как и в иных случаях применения норм советского гражданского права, приходится устанавливать две-якого ро­да факты, с одной стороны явления и обстоятельства, имев-

1 В русской дореволюционной литературе этот вопрос получил свое освещение в работах А. X. Голь метена (Учебник русско­ го гражданского судопроизводства, СПб., 1913, стр. 181; е г п же. Юридические исследования и статьи, т. II, стр. 51 и ел.); Т. М. Я б-

лочкова (Материально- и процессуально-правовые основы учс-( ния о распределении бремени доказывания, «Вестник гражданского права» 1917 г. 3). В советской литературе см. И. Б. Новицкий-Недействительные сделки, «Вопросы советского гражданского права», издательство Академии наук СССР, 19~ЗЪГ~стр. 37; «Гражданский процесс», учебник для юридических вузов, Юриздат, 1948, стр. 199: А. Ф. Клейнман, Основные вопросы теории доказательств, из­дательство Академии наук СССР, 1950, стр. 34—35.

2 В. М. Гордон. Основание иска в составе изменения исковых требований, СПб., 1902. стр. 129.

SO

щие или имеющие место а. реальной действительности, и, с другой стороны, устанавливать ненаступление тех или других явлений и обстоятельств, с которыми гражданский закон свя­зывает юридические последствия. Более того, в определенных .случаях указанные последствия связываются нормами права не'с наличием, а с отсутствием соответствующих фактов, в связи с чем предметом доказывания (юридическим фактом или составом) могут быть как„дрлож«тельные. так и отрица-' тельные факты. Например, кредитор требует по суду уплаты денеТ"~с~7го~лжника, утверждая, что срок возврата занятых сумм уже истек, а деньги ДФ сих пор еще не возвращены. В этом утверждении содержится ссылка на один положительный (истечение времени) и один отрицательный (деньги не воз­вращены! юридические факты.

Подразделение юридических фактов на положительные и отрицательные давно известно науке гражданского права. Уже в работе одного из первых русских цивилистов Д. М. Мейера содержатся рассуждения относительно необходимо­сти разграничения положительных и отрицательных юридиче­ских фактов1. Однако, как ни странно, в нашей советской ли­тературе по гражданскому праву категория положительных и отрицательных фактов оказалась преданной забвению и сей­час о ней упоминают только процессуалисты, рассматривая вопрос о распределении бремени доказывания. На наш взгляд, представители материального права незаслуженно оставили за пределами своих исследований эту категорию. Поскольку предметом доказывания могут являться в равной мере как положительные, так и отрицательные факты, по­стольку наука материального права должна иметь о'них оп­ределенное суждение. Представителей материального права к этому обязывает еще и то, что советское доказательственное право не делает различия между положительными и отрица­тельными фактами.

Что следует понимать под положительными и отрицатель-яыми фактами в материальном праве?

Под1 положительным юридическим фактом пони­мается тако'й юридический факт, содержание которого пред­ставляет собой наличное (или имевшее место ранее) явление действительности. К числу положительных юридических фак­тов относятся факты причинения вреда, факты ...заключения-договора, факты исполнения обязательств и ТГ"д.

1 Д. М. М е и е р, Русское гражданское право, изд. VIII, СПб.. Ш)2, стр. 119. Из. дореволюционных процессуалистов см. работы: А. Е. По рх о вник. Подлежат ли доказыванию так называемые отрицательные факты, «Вестник права», М., 1914, № 13—14, стр. 404—409; В. Л. Исаченко, Комментарий к уставу граждан­ского судопроизводства, т. II, СПб.. 1891, стр. 13 и 336; К. М а л ы-111 ев, Курс гражданского судопроизводства, т. 1, стр. 274—275 и Другие дореволюционные курсы гражданского процесса.

91

Под отрицательным юридическим фактом пони мается юридический факт, отражающий в своем содержание отсутствие определенного явления (обстоятельства) в изве стных условиях, с которым (о1С>тствием соответствующего явления) закон связывает юридические последствия .

Отрицательные юридические фаты шрроко известны ь I гражданском, семейном, трудовом праве и в иных отраслях I советского социалистического права Например, в ст С I КЗоБСО РСФСР зафиксировано три момента, при которых I брак не подлежи! регистрации, этим самым законодатель I продолжает перечисление элементов юридического состава I возникновения брачного правоотношения, указанных в ст 1 I КЗоЬСО. Если факгы, предусмо!ренные в ст. 4 КЗоБСО, яв ляются положительными (указанные явления долж­ны быть к моменту регистрации), го факты, перечисленные в ст 6 КЗоБСО, являются отрицательными юридиче­скими фактами: брачующиеся не должны состоять в другом зарегистрированном браке, не должны находиться в опреде ленной степени родства между собой и т д

Отсутствовать должен не отрицательный факт, а то явле­ние, которое составляет содержание данного факта Если это явление существует (например, один из супругов состоит в другом зарегистрированном браке), то требуемого нормой права отрицательного юридического факта нет Наиболее типичным отрицательным юридическим фактом является не исполнение должником лежащей на нем обязанности.

Отличие отрицательных ^фактов от положительных со стоит в форме их проявления\в первом случае явления, со ставляющею содержание факта, быть не должно, во вто ром — оно должно быть

Приведем пример из судебной практики. Шофер Констан тинович подъезжал к мосту через железнодорожную выемку В это время группа ребят на коньках цеплялась на мосту за проходящие автомашины Константинович вьехал на мост Когда полпути было пройдено, он заметил, что один из маль чиков, прицепившихся за кузов идмцей впереди машины упал Несмотря на то, что Константинович ехал с положенной скоростью и на необходимом расстоянии от предыдущей ма­шины, остановить машину сразу он не смог вследствие обледенения моста Машину занесло к пешеходной дорожке но, так как мост не имел котесоотбойного бруса, а пешеход ная дорожка также была покрыта льдом, машина, проломив весьма шаткий и шилой барьер моста, упала вниз в выемку, увлекая за собой трех ребят, прицепившихся сзади за кузов машины Сорвавшийся с предыдущей машины мальчик был спасен ценой жизни шофера и трех мальчиков1.

1 Дело народного с;да 1-го участка Орджоникидзевского района г Свердловска по иску Константинович Е С к тресту Свердлпром 92

Вопрос о возможности причинения вреда бездействием здесь получает наиболее полное\объяснение Если бы только отделом искусственных сооружений Свердловской железной дороги были совершены необходимые, лежащие на его обя­занности действия — очистка моста ото льда, устройство колесоотбойного бруса и более /или менее прочного барьера, описанного несчастного случая/не произошло Несовершение перечисленных действий обязанными лицами является от рицательньш юридическим (фактом.

.строй и отделу искусственных сооружений службы пути Свердлов окой железной дороги (1949 г дело № 2—485)