Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

6359

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2023
Размер:
771.79 Кб
Скачать

11

считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наслед- ники каждого из них.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный

врешении суда.

Впрактике наследственных правоотношений существенное значение от- водится определению «места открытия наследства». Поскольку именно по ме- сту открытия наследства определяется нотариус государственной нотариальной конторы1, который и будет решать все основные вопросы, связанные с наслед- ственными и другими правоотношениями, возникшими в результате открытия наследства, включая заведение наследственного дела; принятие заявлений от наследников и претензий от кредиторов наследодателя; принятие мер к охране наследственного имущества; выдачу свидетельства о праве на наследство и др.

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается послед- нее постоянное место жительства наследодателя, несмотря на то в каком месте гражданин фактически умер (например: находясь в командировке, путеше- ствии, проходя срочную воинскую службу и т.д.).

Местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает, а местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признает- ся место жительства их законных представителей родителей, усыновителей или опекунов (ст.20 ГК РФ).

Основным доказательством установления места постоянного либо пре- имущественного проживания служит регистрация по месту жительства.

Документами, подтверждающими место открытия наследства могут быть справки: жилищно-коммунальных органов (выписки из домовой книги); пас- портно-визовой службы; с места работы наследодателя; военного комиссариата о том, что наследодатель во время призыва на срочную службу проживал по определенному адресу2.

Вслучаях невозможности установления постоянного места жительства наследодателя местом открытия наследства признается место нахождения тако- го наследственного имущества. А если имущество расположено в разных ме- стах, то местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части последнего. И наконец, при отсутствии недвижимого имущества наследство открывается в месте нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При

1 В случаях отсутствия в данной местности «государственного» нотариуса совместным решением Управ- ления юстиции и Нотариальной палаты, эти обязанности могут быть возложены на нотариуса, занимающегося частной практикой.

2 Справка военкомата может быть доказательством адреса постоянного места жительства наследодателя, призванного на военную службу и погибшего, умершего или объявленного судом умершим в связи с военными действиями.

12

этом ценность имущества определяется, исходя из его рыночной стоимости.1

Вэтом случае документом, подтверждающим место открытия наследства, может являться документ, в котором содержатся сведения о месте нахождения наследственного имущества (например, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т.п.).

Рыночную стоимость наследства можно определить, применяя правила, установленные п.п. 4 - 11 ст. 40 Налогового кодекса РФ2.

Вслучае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом

впорядке особого производства. Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (ст. 266 ГПК РФ).

После открытия наследства имущество переходит к наследникам с учетом особых правил принятия наследства.

2.2. Принятие наследства

Согласно ч. 1 ст. 1152 ГК РФ принятие наследства является необходимым условием приобретения наследства. Для приобретения выморочного имущества принятие не требуется.

Принятие наследства это процедура перехода (приобретения) наслед- ственной массы наследодателя к наследнику.

Принятие наследства не является бесповоротным и может быть аннулиро- вано наследником путем отказа от наследства. Подробнее об этом см. коммен- тарий к ст. 1157 ГК.

Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, содер- жанием которой является волеизъявление наследника, направленное на приоб- ретение наследства. Причем наследство должно быть принято, в чем бы оно ни заключалось, где бы оно ни находилось. Более того, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками со стороны наследников. Эти усло- вия относятся к наследникам как по завещанию, так и по закону.

Таким образом, наследники обязаны принять все наследственное имуще- ство или отказаться от всего наследственного имущества (движимого, недви- жимого), где бы оно ни находилось.

Если наследник призывается к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, или в порядке наследственной трансмиссии), то он может по своему усмотрению принять наследство по всем основаниям, по не- скольким из них, либо по одному из этих оснований.

Принятие своей доли наследства одним из наследников не означает приня- тия наследства другими наследниками.

Законодатель предусмотрел два способа принятия наследства.

Первым, наиболее распространенным и надежным способом принятия

1 См.: ст. 1115 ГК РФ.

2 Рыночной ценой товара признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии однородных) товаров в сопоставимых экономических (коммерче- ских) условиях, при этом принимаются во внимание сделки между лицами, не являющимися взаимозависимы- ми).

13

наследства является подача наследником нотариусу1 по месту его открытия за- явления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Заявление о принятии наследства подается в том случае, когда наследнику стало известно о факте открытия наследства, но, что именно входит в наслед- ственную массу, он еще не знает. В заявлении отражается желание наследника принять наследство, его полные установочные данные, дата открытия наслед- ства, фамилия, имя, отчество наследодателя и адрес его последнего постоянно- го места жительства.

При наличии у наследника более полной информации о составе наслед- ственного имущества и причитающейся ему доли он может сразу подать заяв- ление о выдаче свидетельств о праве на наследство. Причем наличие данного заявления, поданного до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, исключает необходимость подачи отдельного заявления о принятии наследства, поскольку в нем уже выражено желание лица быть наследником.

Данное заявление наследник может подать нотариусу лично, передать че- рез другое лицо или переслать по почте заказным письмом с уведомлением.

При передаче заявления через другое лицо или пересылке по почте под- пись заявителя должна быть заверена у нотариуса или других должностных лиц, перечисленных в п.7 ст. 1125, п. 3 ст. 185 ГК РФ.

Законодатель допускает возможность принятия наследства через предста- вителя, при наличии в доверенности специально предусмотренных полномо- чий. Данная доверенность (на принятие представителем наследства от имени наследника) может быть удостоверена только нотариусом или иным должност- ным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, и оформлена в соответствии с требованиями главы 10 ГК РФ.

Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетне- го) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ.

Второй способ принятия наследства заключается в совершении наследни- ком действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК). К таким действиям законодатель относит: вступление во владение наследственным имуществом; управление наследственным имуществом; при- нятие мер к сохранению имущества и защите его от посягательств или притяза- ний третьих лиц; осуществление за свой счет расходов на содержание имуще- ства; оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся ему сумм.

Однако факт принятия наследства данным способом может быть оспорен заинтересованными лицами и не исключает необходимости обращения наслед- ника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства.

При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт принятия наследства мо-

1 Или иному уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу.

14

жет быть установлен судом.

В практике наследственных правоотношений встречаются ситуации, когда наследник, призванный к наследованию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок. В этом случае наследование причи- тающейся ему доли будет происходить с учетом правил наследственной транс- миссии.

Наследственная трансмиссия (ст. 1156 ГК РФ) – это переход права на принятие наследства в случае, когда наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок.

Согласно данным правилам право на принятие причитавшегося умершему наследнику наследства переходит к его наследникам по закону, а если все иму- щество было им завещано к его наследникам по завещанию.

Наследственная трансмиссия невозможна, если наследник умирает до того момента, когда ему было завещано наследство.

При наследственной трансмиссии наследники не могут претендовать на обязательную долю, причитавшуюся умершему наследнику, поскольку право на обязательную долю неразрывно связано с личностью этого наследника

(ст. 1112 ГК РФ).

Более того, законодатель установил специальный срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Срок это определенный период времени, в течение которого могут быть реализованы субъективные права, а по истечении которого наступают юриди- ческие последствия.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК).

Срок принятия наследства исчисляется по общим правилам исчисления сроков, предусмотренных ГК РФ (ст. 190 - 194).

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства либо отстранения наследника по основаниям, уста- новленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение ше- сти месяцев с момента возникновения у них права на наследование.

Лица, для которых право наследования возникает лишь вследствие непри- нятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока, отведенного законодате- лем для принятия наследства.

При наследственной трансмиссии, если оставшаяся после смерти наслед- ника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

Несмотря на то, что по общему правилу пропуск срока принятия наслед- ства влечет для наследника утрату права наследования, в ст. 1155 ГК РФ преду- смотрена возможность принятия наследства по истечении установленного сро- ка.

Наследник, пропустивший срок принятия наследства, может принять его в

15

случае обоюдного согласия на это других наследников, вовремя принявших наследство, при этом доля каждого из них соответственно уменьшится.

Данное согласие должно быть оформлено в письменном виде и нотариаль- но заверено. Взаимное согласие наследников является основанием для аннули- рования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства.

При отсутствии добровольного соглашения между наследниками наслед- ник, пропустивший срок принятия наследства, может обратиться с заявлением в суд с просьбой о восстановлении этого срока.

В случае признания судом наследника пропустившего срок принятия наследства принявшим наследство суд определяет заново доли всех наслед- ников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными, а при необходимости определяет еще и меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом наследникам новых свидетельств о праве на наследство.

Как было отмечено выше, принятие наследства является правом, а не обя- занностью наследника, в связи с чем законодатель предусмотрел и возможность отказа от наследства.

2.3. Отказ от наследства

Отказ от наследства это совокупность действий наследника, направ- ленных на непринятие в целом всех прав и обязанностей, связанных с наслед- ственным имуществом.

Наследник может отказаться: в пользу лиц из числа наследников по заве- щанию (ст. 1121 ГК) или наследников по закону (ст.ст. 1142-1148, 1156 ГК) любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156) или в пользу других лиц, без указания в пользу кого именно.

Отказ от не принятого наследства возможен в течение срока, установлен- ного для принятия наследства – 6 месяцев (ст. 1154 ГК). Вместе с тем суще- ствует возможность восстановления судом пропущенного срока на отказ от фактически принятого наследства.

Восстановление пропущенного срока для отказа от наследства, принятого путем подачи нотариусу о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, не допускается.

В связи с тем что отказ от наследства является односторонней сделкой, не требуется на его совершение предварительного согласия наследников. Причем при наличии наследников по закону первой очереди отказ может быть осу- ществлен в пользу наследников любой очереди.

Вследствие отказа от наследства доля отказавшегося наследника перехо- дит к тому наследнику, в пользу которого был сделан отказ. Если отказ сделан в пользу нескольких наследников, то отказавшийся наследник вправе определить

16

их доли.

Не допускается отказ от наследства:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество насле- додателя завещано назначенным им наследникам;

от обязательной доли в наследстве в пользу другого наследника;

если наследнику подназначен другой наследник в порядке ст. 1121 ГК

РФ;

в пользу наследников, лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 и ч. 1п, 1ст. 1158 ГК РФ);

при наследовании РФ выморочного имущества (ч. 2 п. 1 ст. 1157 ГК

РФ);

с оговорками или под условием, а также отказ от части причитающегося наследства.

При этом наследник, призываемый к наследованию одновременно по не- скольким основаниям, вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них либо по всем основаниям.

Нарушение вышеперечисленных запретов влечет недействительность от- каза от наследства в пользу другого лица.

Для отказа от наследства нотариусу должно быть подано соответствующее заявление.

Признание отказа от наследства недействительным возможно только в су- дебном порядке.

При отказе от наследства, обремененного завещательным отказом или за- вещательным возложением, обязанность по их исполнению переходит на дру- гих наследников, получивших это наследство.

Статья 1160 ГК РФ предусматривает возможность отказа отказополучателя от завещательного отказа. При этом наследник, обязанный исполнить завеща- тельный отказ, освобождается от обязанности его исполнения, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Всвязи с непринятием наследства, отказом от него или отстранением кого- либо из наследников от наследования неизменно встает вопрос о «судьбе» дан- ного имущества. Законодатель в ст.1161 ГК РФ разрешает этот вопрос непо- средственно через процедуру «приращения наследственных долей».

Приращение наследственных долей это переход доли в наследствен-

ном имуществе «несостоявшегося наследника» к другим наследникам по зако- ну, призванным к наследованию пропорционально их наследственным долям, в случаях когда «судьба» этой части наследственного имущества не определена действующим завещанием.

Приращения наследственных долей не наступает в случаях:

1) отказа наследника от наследства в пользу другого наследника по закону или по завещанию;

2) подназначения самим наследодателем «запасного» наследника (п. 2 ст. 1121 ГК РФ);

3) при переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмис-

17

сии (ст. 1156 ГК РФ).

Вот таковы основные положения наследственных правоотношений, каса- ющиеся открытия и принятия наследства.

3.Наследование по завещанию

3.1.Общие положения о наследовании по завещанию

Завещание это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке.

По своей сути завещание является односторонней сделкой, не требующей встречного волеизъявления наследника, которая предусматривает возникнове- ние определенных последствий, связанных со смертью завещателя.

При жизни наследодателя завещание не порождает никаких обязательств между ним и его наследниками.

По общим правилам завещание должно быть совершено дееспособным гражданином лично. Более того, могут быть поставлены под сомнение завеща- ния лиц, формально дееспособных, но находившихся при совершении завеща- ния в состоянии, не позволяющем понимать значение своих действий, (ст. 177 ГК РФ).

При совершении завещания наследодатель должен руководствоваться дей- ствующим законодательством, гарантирующим его свободу (ст.1119 ГК РФ). Свобода завещания предусматривает право наследодателя:

1)по своему усмотрению завещать имущество любым лицам (включая подназначение наследников1);

2)самостоятельно определить доли наследников в наследстве;

3)по своему усмотрению лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;

4)лишая наследников наследства, вправе не указывать причины такого лишения;

5)по своему усмотрению включить в завещание распоряжения (заве- щательный отказ, завещательное возложение);

6)отменить, изменить уже совершенное завещание;

7)не сообщать кому-либо о совершении завещания, его содержании, из- менении или отмене.

Свобода завещания ограничивается только лишь требованиями об обяза- тельной доли в наследстве ст.1149 ГК РФ.

Право на обязательную долю в наследстве, независимо от наличия и со- держания завещания, имеют: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы наследодате- ля. Размер обязательной доли в наследстве не может быть меньше половины

1 Другой (запасной) наследник может быть подназначен на случай, если назначенный в завещании (ос- новной) наследник умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

18

доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Кроме свободы завещания, законодатель предусмотрел и право наследода-

теля завещать любое имущество, предполагающее возможность: завещать лю- бое имущество, как имеющееся в собственности на момент совершения заве- щания, так и имущество, которое наследодатель может приобрести в будущем; распорядиться всем своим имуществом или какой-либо его частью путем со- ставления одного или нескольких завещаний.

Оберегая права наследодателя, законодатель предусмотрел обязанность охраны тайны его завещания до момента открытия наследства. Данная обязан- ность возлагается на нотариуса или другое лицо, удостоверявшее завещание, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также гражданина, подпи- сывающего завещание вместо завещателя.

К числу сведений, составляющих тайну завещания, до открытия наслед- ства относятся факт совершения завещания, его содержание, изменение или от- мены.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренным ГК РФ.

Кроме общих условий, законодатель также предусмотрел форму и порядок совершения завещания.

3.2. Форма и порядок совершения завещания

Среди основных правил оформления завещания ст. 1124 ГК РФ на первое место ставит обязательность его письменной формы. Предусмотрено две пись- менных формы составления завещаний:

1)специальная форма, утвержденная законодательством;

2)простая форма, в которой должны содержаться все основные позиции, касающиеся завещания.

Специальная форма оставления завещания предполагает его обязательное нотариальное удостоверение.

Простая письменная форма составления завещания допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ, о которых более подробно мы поговорим ниже.

Несоблюдение правил о письменной форме завещания и о его нотариаль- ном удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

При составлении и удостоверении завещания по желанию завещателя мо- жет присутствовать свидетель.

Вторым значимым условием составления завещания законодатель называ- ет обязательность его нотариального удостоверения.

Нотариальное удостоверение это свидетельство и оформление раз- личных документов, юридических актов нотариусом.

Правом удостоверения завещания в отличие от права выдачи свидетель- ства о праве на наследство пользуются и нотариусы, занимающиеся частной практикой. Перед его удостоверением нотариус обязан выполнить ряд обяза-

19

тельных действий: установить личность завещателя и удостовериться в его дее- способности и добровольности намерений; разъяснить завещателю требования действующего законодательства о содержании и форме завещания, о порядке наследования, о необходимости охраны прав нетрудоспособных, несовершен- нолетних наследников и иждивенцев завещателя.

Вслучае возникновения у нотариуса сомнений относительно дееспособно- сти завещателя он может отложить удостоверение завещания на срок до одного месяца.

Нотариус также вправе отказать в удостоверении завещания лицу, нахо- дящемуся в момент обращения в состоянии, в котором оно не способно пони- мать значения своих действий или руководить ими (например, в состоянии ал- когольного или наркотического опьянения), разъяснив ему, что он может обра- титься к нотариусу после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мо- тивом к отказу.

Нотариус обязан разъяснить завещателю его права и обязанности в связи с совершением завещания (вытекающие из наследственных правоотношений) и оказать ему содействие в составлении проекта завещания или проверить пред- ставленный им проект на предмет правильности составления и законности сде- ланных в нем распоряжений.

При составлении завещания не допускается использование выражений, со- держащих противоречия и различные толкования.

Завещатель собственноручно подписывает завещание в присутствии нота- риуса, а в тех случаях, когда нотариусу представлено подписанное завещание, завещатель должен лично подтвердить, что завещание подписано им самим.

Вслучаях, когда завещатель в силу различных обстоятельств1 не может сам расписаться на завещании, по его просьбе завещание может быть подписа- но другим лицом. При этом присутствие нотариуса и завещателя обязательно.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписы- вающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдения его тай- ны.

Вслучаях, когда завещатель слеп и неграмотен, нотариус должен прочи- тать завещание вслух, о чем делается соответствующая отметка.

Завещания, как правило, удостоверяются в помещении нотариальной кон- торы. Однако в тех случаях, когда завещатель по болезни, инвалидности или по другой причине не может явиться в помещение нотариальной конторы, нотари- ус может удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д.

Завещание должно быть написано ясно и четко чернилами от руки или напечатано на пишущей машинке либо с использованием компьютерной техни- ки. На практике нотариусы иногда используют типовые бланки.

Подчистки в тексте завещания не допускаются. Приписки и иные исправ- ления в тексте завещания должны быть сделаны так, чтобы ошибочно написан- ное, а затем зачеркнутое можно было прочесть в первоначальном виде.

1 Например: физических недостатков, тяжёлой болезни или неграмотности. Если завещатель неграмот- ный, нотариус должен прочитать ему завещание, сделав об этом отметку в завещании.

20

Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, имеющих одина- ковую юридическую силу: один остается у завещателя, а другой на хранении

унотариуса (в делах нотариальной конторы).

Вслучае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или душеприказчик, после открытия наследства, вправе обратиться в нотариальную контору, удостоверившую завещание, с заявлением и копией свидетельства о смерти.

Нотариальные копии с завещаний снимаются в общем порядке по предъ- явлении свидетельства о смерти завещателя.

Нотариальные действия по удостоверению завещания могут совершать не только нотариусы. В соответствующих ситуациях удостоверить завещание мо- гут и должностные лица органов исполнительной власти; должностные лица консульских учреждений; главные врачи, их заместители по медицинской части или дежурные врачи медицинских учреждений домов для престарелых и инва- лидов; капитаны судов, плавающих под Государственным флагом РФ, началь- ник разведочных, арктических или других подобных экспедиций; командиры воинских частей; начальники мест лишения свободы (см. ст. 1127 ГК РФ).

Данное завещание должно быть подписано завещателем в присутствии ли- ца, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также должен подписать завещание. Лицо, удостоверившее данное завещание, должно при первой воз- можности, направить завещание через органы юстиции нотариусу по месту жи- тельства завещателя.

Законодатель в ст. 1126 ГК РФ вводит особый порядок нотариального удо- стоверения закрытого завещания, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя возможности кому-либо (в том числе нотариусу) ознакомиться с его содержанием.

Общий порядок совершения закрытого завещания предусматривает: 1) пе- редачу завещания в заклеенном конверте нотариусу в присутствии двух свиде- телей; 2) скрепление данного конверта подписями свидетелей; 3) запечатыва- ние нотариусом данного конверта в присутствии тех же свидетелей в другой конверт; 4) совершение на другом конверте нотариусом соответствующих удо- стоверительных надписей.

При совершении закрытого завещания нотариус должен разъяснить заве- щателю положения, касающиеся обязательности собственноручного его напи- сания и подписания, а также положения, касающиеся права на обязательную долю в наследстве. О даче данных разъяснений нотариус делает надпись на втором конверте и выдает завещателю соответствующий документ, подтвер- ждающий факт принятия закрытого завещания нотариусом.

Вскрытие закрытого завещания возможно только в случае смерти завеща- теля и представления свидетельства о смерти лица, его совершившего.

Нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и заинтересо- ванных лиц из числа наследников по закону и незамедлительно оглашает его текст. О чем составляется протокол, подписываемый нотариусом и свидетеля- ми.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]